План Вступ Загальна частина Поняття, предмет та система римського цивільного права

Вид материалаНавчально-методичний посібник

Содержание


2. Поняття і види речей
Superficies solo cedit
Nemo sibi causam possessionis mutari potest
Interdictum retinendae possessionis
Interdictum uti possidetis
Interdictum utrubi
Interdictum de precario
Vim vi repellere licet
Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit
Melior est causa possidentis
Словник маловідомих термінів та визначень
Поняття речового і зобов'язального права
Види речових прав
2. Поняття і види речей
1. Рухомі і нерухомі
8. Одиничні і сукупність речей
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

2. Речове право


2.1. Речове та зобов’язальне право


1. Поняття речового і зобов'язального права

2. Поняття і види речей


Найуживаніші поняття і вислови з правових питань


actio in rem — речовий позов

actio in personam — особистий позов

res mancipi— манципні речі, тобто такі, які вимагають спеці­ального обряду при передачі права власності на них

res пес mancipi — неманципні речі

mancipatio — обряд (ритуал), який виконувався при пере­дачу права власності на особливо цінні речі (земля, раби, робочий скот)

res corporales — тілесні речі

res incorporates — безтілесні речі

quo tangere potest — які можна відчути дотиком

quo tangere non potest — які дотиком відчути не можна

res mobiles — рухомі речі

res пес mobiles — нерухомі речі (нерухомості)

Superficies solo cedit — зроблене над поверхністю слідує за поверхністю

res in commercio — речі, що знаходяться в торговому обо­роті

res extra commercium — речі, вилучені з торгового обороту

genus — рід, родові речі, які визначаються числом, вагою або мірою

species — індивідуально визначена річ

genus non perit — родова річ не гине

dominus sentit periculum — ризик випадкової загибелі (речі) несе власник

res quae usu consumuntur — речі, які можна споживати

res quae usu non consumuntur — речі, які не споживаються

fructus — користь, плоди, фрукти, молоко, приплід тощо

fructus naturales — природні плоди

fructus civiles — цивільні плоди (доход, прибуток, проценти)

familia — домашнє господарство, сукупність сімейного майна

possessio — володіння

detentio — тримання

corpus possessions — фактичне обладання річчю

animus possessionis — намір вважати дану річ своєю

precarium — безплатне і тимчасове користування чужим майном (річчю)

sequester— довірена особа, якій передається опірна річ на збереження

Nemo sibi causam possessionis mutari potest — ніхто не може сам змінити собі підставу володіння

Nemo ad alterum plus juris transferre potest quam ipse habet — ніхто не може передати іншому більше прав, ніж сам має

possessorium — захист фактичного володіння, за яким не допускається посилання на право

petitorium — цивільний спір, за яким необхідно доводити право

Interdictum retinendae possessionis — інтердикти для утри­мання наявного володіння

Interdictum recuperandae possessionis — інтердикти для по­вернення насильно втраченого володіння

Interdictum uti possidetis — інтердикти для захисту володін­ня нерухомими речами

Interdictum possessorium — забезпечує покупцеві встанов­лення володіння речами, купленими з публічних торгів

Interdictum utrubi — інтердикти для захисту володіння ру­хомим майном

Interdictum unde vi — інтердикт надавався володільцю, на­сильно позбавленому володіння

Interdictum de precario — інтердикт надавався власнику проти прекариста

«Rei» appellatione et causa et jura continentur — назвою «речі» охоплювались юридичні відносини і право

Vim vi repellere licet — насильство дозволяється відбивати силою

Res perit domino — річ гине (на збиток) своєму власнику

Nihil commune habet proprietas cum possessione — немає нічого спільного між власністю і володінням

Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit — (поняття) володі­ння походить, як вчить Лабеон, від «седес» — сидіння (по­сідання), будучи ніби володінням, оскільки воно утримуєть­ся тим, хто на ній (землі) сидить

Melior est causa possidentis — становище володільця краще

Interdictum quod vi aut clam — інтердикт про поновлення в попередній стан або про відшкодування збитків проти того, хто допустив силу проти володільця або захопив володіння таємно


Словник маловідомих термінів та визначень


Сервітут - обумовлене правом право па чужі речі (докладно буде йти мова в модулі «права на чужі речі»).

Віндикація - витребування, вимога повернути щось.

Манципація - давньоримська формально обумов­лена форма відчуження речей.

Латифундії - великі землеволодіння.


  1. Поняття речового і зобов'язального права


Римські юристи не розрізняли речових і зобов'язальних прав, а лише захист прав засобами речових позовів — actiones in rem і особистих позовів — actiones in personam. Якщо спір виникав з приводу права на річ, то для його захисту застосовувався речовий позов, якщо ж приводом для спору були правові чи фактичні дії іншої особи — особистий позов. Наявність того чи іншого права виводили з наявності позову. Якщо претор, вивчивши обставини, доходив висновку, що правові відносини підлягають захисту, він надавав відповідний позов (речовий або особистий), а якщо не да­вав, значить, не було і відповідного права. Позов стає основою, а право ніби тільки наслідком.

Значно пізніше, коли позов був поставлений на відповідне місце, його надання почали виводити з наявності права. Спочатку з'ясо­вували, чи є право, а потім вже надавали позов. Таким чином, з відповідних позовів (речових і зобов'язальних) почали розрізняти права речові й особисті. Якщо об'єктом права були речі, то це — -речове право, якщо ж дії, які мали правове значення, то такі права почали називати особистими. Отже, приватне право своїми об'єк­тами визнавало речі або дії, хоча класифікація майнових прав на речові та зобов'язальні була зроблена не римськими юристами. Таке розмежування зроблене пізніше вченими на основі матеріа­лів римських юристів, які звернули увагу на відмінність майнових прав: у одному випадку потреба в якій-небудь речі задовольня­лась шляхом її набуття (при цьому встановлювався один обсяг прав), в другому — через надання речі в тимчасове користування з умовою повернення володільцю (виникають другі права з іншим обсягом прав). Ці два неоднакові способи задоволення потреби в речі чи дії породжують абсолютно різні правові відносини: а) речо­ві; б) зобов'язальні. Так система майнових прав поділена на дві ве­ликі групи — речові права і зобов'язальні права.


Види речових прав

  1. Володіння (законне; незаконне (добросовісне і недобросовісне), похідне (володіння заставодержця, секвестрація, прекарій).
  2. Право власності (квіритське, перегринів, преторське, провінційне).
  3. Право на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, застава).


Поверхова відмінність наведених двох правових інститутів при­ватного права полягає в об'єкті прав: об'єкт права речі — речове право; об'єкт права дії — зобов'язальне. Проте зовнішнього розріз­нення інколи буває мало для встановлення характеру правових від­носин, наприклад, якщо виник спір з приводу передачі будинку продавцем покупцю. Після укладення договору купівлі-продажу продавець відмовився передати будинок покупцеві. Недосвідченому юристу буває важко визначити, про яке право відбувається спір — речове чи зобов'язальне, хоча встановлення характеру права має важливе значення для визначення способу захисту. В наведеному прикладі покупець ще не став власником придбаного будинку і то­му речового права в нього ще не виникло. Йдеться про виконання договору, тобто про право вимоги, про зобов'язальне право.

Для ґрунтовнішого осмислення характеру речово-правових і зо­бов'язально-правових відносин необхідно проаналізувати відмін­ності між цими двома інститутами:

1. Основна відмінність — в об'єкті права. Об'єкт речового права — завжди річ, зобов'язального права — дії, право вимоги здійснювати певні дії. До речових римське приватне право відносило такі інсти­тути: володіння, право власності, сервітути, інші права на чужі речі (емфітевзис, суперфіцій, заставне право). Зобов'язальні права ви­никають з договорів та інших правомірних і неправомірних дій. Це великий розділ приватного права, що об'єднує договірне, деліктне право та інші зобов'язання, які виникають із позадоговірних право­мірних дій.

Варто ще раз наголосити, що дії стають об'єктом права лише за умови, якщо вони породжують певні правові наслідки, тобто ма­ють правове значення. Хлопець, що вперше поцілував дівчину, здійснив певну дію, яка для нього стала значною, чи не найбіль­шим щастям у житті. Проте ця важлива подія для молодят ніякого правового наслідку не породжує, правового значення не має і тому об'єктом права не стає.

Дії як об'єкти права часто пов'язані саме з речами. В таких ви­падках зміст дій визначається речами, наприклад, передача речей у власність іншій особі, надання їх в тимчасове користування, пе­редача на збереження тощо. Тому можна сказати, що речові пра­ва — це статистика, яка відображає усталеність, стабільність, не­порушність речових прав. Але речі можуть бути в русі, тобто в обороті, який в праві так і називається цивільний оборот. Правове регулювання названого руху здійснюється зобов'язальним пра­вом, яке відображає динаміку речей.

Проте не всі дії пов'язані з рухом речей. Є дії як об'єкти права, що жодним чином не пов'язані з речами, наприклад, надання пев­них послуг. Дії по їх наданню не завершуються створенням будь-якого матеріального об'єкта, наприклад, послуги няні, сторожа то­що. Але є дії, результатом яких є саме створення певних речей. Останні прийнято називати роботами.

Дії можна поділяти на правомірні і неправомірні. Ті, які вчиня­ються відповідно до закону, називають правомірними; які пору­шують чинний закон — неправомірними.

Характерною особливістю дій є те, що вони за загальним прави-» лом мають конкретну спрямованість на певний результат і одно­часно щодо конкретних осіб. Отже, автором тієї чи іншої дії зав­жди є конкретна особа (особи), і дія в більшості випадків також спрямована на конкретну особу чи осіб.

2. Речові права відрізняються абсолютним характером, зобо­в'язальні — відносним. Звідси випливає, що захист речових прав є абсолютним, а зобов'язальних — відносним. Ця відмінність зумов­лена характером правових відносин. Володілець речових прав у процесі їхнього здійснення вступає у правові відносини з усіма, хто його оточує. З одного боку — суб'єкт речового права, з іншо­го — абсолютно всі, хто його оточує. Суть цих правовідносин поля­гає в тому, що суб'єкт даного права має певні правомочності на річ, а всі, хто його оточує, зобов'язані поважати його права, дотриму­ватися їх і не порушувати. Порушником речового права може вия­витися кожен з числа оточуючих, навіть, якщо він цього не бажав і не знав. Отже, відповідачем за речовим позовом може стати ко­жен, навіть той, хто особисто не порушував названих прав їх но­сія. Наприклад, власник певної речі в процесі здійснення своїх правомочностей вступає у правові відносини з усіма, з ким він сти­кається. Якщо ж він втратить володіння річчю, то при цьому не втрачає свого речового права на неї, а річ може виявитися в неза­конному володінні будь-якої особи. Нею може бути і особа, яка, на­буваючи річ, не знала, що вона чужа. Ставши володільцем чужої речі, її набувач речового права на неї не набуває і тому буде відпо­відачем за закладеним до нього позовом.

Зобов'язально-правові відносини мають відносний характер, оскільки виникають щодо конкретно визначених осіб, наприклад, продавець — покупець. Порушником їх може бути одна з цих двох осіб і ніхто третій. Отже, відповідач за особистим позовом завжди відомий, чого не можна сказати про речовий позов, відповідача за яким не можна назвати навіть приблизно.

3. Переважна більшість речових прав жодними строками не обмежена. Володіння, право власності, земельні сервітути, емфітевзис і суперфіцій набуваються назавжди. І тільки особисті серві­тути обмежені часом життя їх суб'єкта (довічні). За договором по­зики предмет переходить у власність до позичальника на обумов­лений строк.

Всі зобов'язально-правові відносини — тимчасові, розраховані на певний строк. Права, що виникають з цих відносин, припиня­ються разом з припиненням зобов'язань. Наприклад, із закінчен­ням строку за договором найму речей остання повертається наймодавцю, і право користування нею наймачем припиняється.

4. Речові і зобов'язальні права розрізняються за змістом і за об­сягом. Зміст речових прав встановлюється законом, а зобов'язаль­них, як правило, зумовлюється договором. Речові права за своїм обсягом ширші, ніж зобов'язальні (наприклад, права власника і права наймача речі).

Суб'єкт речового права має можливість безпосереднього впливу на річ щодо здійснення своїх правомочностей (наприклад, власник сам володіє, користується і розпоряджається своєю річчю). Най­мач речі сам безпосередньо ці правомочності здійснювати не може. Користування і володіння річчю він вчинює від імені власника, а не від свого. Правомочності розпорядження наймач взагалі не має. При цьому зазначені правомочності можуть бути істотно обмежені (наприклад, наймачу надано право користування не в повному об­сязі, а тільки у певній частині).

5. Суб'єкт речового права пов'язаний з річчю ніби невидимою ниткою — куди б річ не пішла від її володільця, він має право ви­магати її повернення від будь-кого, хто її незаконно утримує. Рим­ське приватне право знало так звану необмежену віндикацію, за якою власник міг витребувати свою річ від кожного, у кого вона знаходилась. Наприклад, власник передав свою річ в тимчасове користування сусідові, а той продав її третій особі. Власник має право витребувати річ у третьої особи, навіть, якщо вона не знала, що річ чужа. Заставодавець продав предмет застави третій особі, заставодержець має право витребувати річ для звернення на неї стягнення.

Зобов'язальні права так не пов'язані зі своїм суб'єктом.


2. Поняття і види речей


Римські юристи не розробили визначення поняття речі. Вони ши­роко користувалися цією категорією, ретельно регламентували пра­вовий статус речей, їх види, проте поняття не залишили. Проблема речей займала одне з центральних місць і в самому приватному пра­ві, і в присвяченій цій проблемі давньоримській юриспруденції.

Багата казуїстика римських юристів з приводу речей дає мож­ливість сформулювати загальну уяву про них, з якої римляни фак­тично виходили.

Річ — певна частина природи, що є якоюсь цінністю для її во­лодільця. Дана частина може бути ізольована від решти природи (наприклад, тварина, раб, будинок), а може бути і невіддільна від неї (наприклад, земля, вода, ліс). Не має значення й те, чи жива ця природа чи нежива (наприклад, тварина і будинок). З точки зору римського приватного права, речами визнавалось все, що оточувало людину, могло бути об'єктом речового права і містило в собі пев­ну вартість. Проте названі ознаки не обов'язкові для визнання того чи іншого об'єкта річчю. Так, розвинене приватне право знало так звані безтілесні речі, тобто ті, які не мали матеріального субстра­ту. Речами визнавалося як те, що створене самою природою, так і те, яке створене людською працею. Але поняття товару і речі за правовим змістом не збігаються. Товаром може бути об'єкт, який на момент продажу ще не існував (наприклад, майбутній врожай, річ, яка буде ще зроблена), а річчю визнається тільки те, що вже є, наявне в даний момент.

Оточуючий нас матеріальний світ складається з певних речей, їх різноманітність настільки велика, що встановити які-небудь критерії для розмежування останніх просто неможливо, а часто і недоцільно. З приватноправової точки зору, речі поділяються на ряд певних груп. Такий поділ зумовив їх різний правовий режим, що має важливе значення. Деякі види речей залишилися суто римськими, інші групи надовго пережили римське право (рис. 1).

Гай у своїх інституціях головним визнав поділ речей на речі бо­жественного права і речі людського права (1.2.2). До перших він відносить речі, присвячені божеству, і речі, які мають священне значення (Гай, 2.3), тобто це речі сакральні і речі релігійні. До них належали храми, вівтарі, статуї, культові та інші предмети, при­свячені божествам. До речей божественного права Гай відносив та­кож міські стіни і ворота. Їх правовий режим визначався публічни­ми рішеннями.

Релігійними речами могли стати речі з волі окремих фізичних осіб. Той же Гай їх так визначає: «Релігійною ми робимо річ з на­шої власної волі, ховаючи померлого в місці, яке належить нам, якщо таке поховання покійного залежить від нас». Але місце похо­вання може стати релігійним лише за однієї умови — земля, на якій розташовано поховання, є об'єктом права власності особи, кот­ра його здійснила.

Правовий режим речей божественного права визначається сак­ральним правом. Вони вилучені з цивільного обороту, тобто такі речі не належать нікому.

Речі, які належать до речей людського права, поділяються на публічні та приватні.

Публічними визнаються ті, які належать римському народу. Вони також поділяються на кілька груп:

а) речі, котрі знаходяться в громадському користуванні (публічні), якими користувалися члени суспільства як громадяни — ріки, порти, театри, стадіони тощо;

б) речі, що служать спеціальним призначенням держави і вилучені з безпосереднього користування громадян — скарбниця, військове спорядження і т. ін.;

в) речі, які були об'єктом комерційної діяльнос­ті держави (але не громадян) — земельний публічний фонд.

Види речей


1. Рухомі і нерухомі

2. Споживчі і неспоживчі

3. Що знаходяться в обороті і вилучені з обороту

4. Подільні і неподільні

5. Манципні і неманципні

6. Прості і складні

7. Родові і індивідуально-визначені

8. Одиничні і сукупність речей

9. Головні і додаткові (побічні) – прирощення, належності, плоди.


Рис. 1. Види речей


Зазначеним речам протиставлялися речі приватні, тобто ті, які належали приватним особам.

Приватна особа (латинською мовою «singulus») — термін давніх часів, еквівалентом якому стало поняття «privatus» — індивід як суб'єкт в його відокремленості від інших. У суспільстві, засновано­му на праві, це центральна фігура, яка характеризується неза­лежністю окремої особи, її автономією.

Відомий римський юрист Марціан поділяв речі за суб'єктним складом. Він писав, що деякі з них є загальними для всіх завдяки природному праву, окремі — належать сукупності (людей), дея­кі — не належать нікому. За названим правом, безперечно, є загальними для всіх такі речі: повітря, проточна вода і море, отже, й береги моря (Д. 1.8.2). Інший юрист Флорентин додає: камінці, пер­лини тощо, що ми знаходимо на березі, негайно стають нашими внаслідок природного права.

Сукупність речей складає те, що називалося майном. У цьому ро­зумінні майно в римському праві позначалося термінами «фамілія» (familia) і пекунія (pecunia). Першим позначалася вся сукупність майна, що знаходилося під владою домовладики. Під його владою перебували й вільні люди, які не були об'єктами цивільного обороту. «Фамілія» включала також місця поховання та сімейні реліквії.

«Пекунія» (від латинського слова «pecus» — худоба) означала майно, що ставало об'єктом юридичних актів. Це частина зі складу «фамілії», яка надходила до цивільного обороту. Отже, термінами «фамілія» і «пекунія» позначалося одне і те ж майно (за винятком реліквій) в залежності від його становища в правовому полі. Як­що майно було в складі того, що знаходилося під владою домовла­дики, воно позначалося терміном «фамілія». Коли ж майно ставало об'єктом правочину, то — поняттям «пекунія».

1. Найважливішим і суто римським розмежуванням речей на окремі види був їх поділ на манципні і неманципні (res mancipi et res nee mancipi), що певною мірою відповідає сучасному поділу на основні засоби виробництва і предмети споживання. Поділ зумов­лений цінністю речей у господарському обороті. До манципних римляни відносили землю, рабів, робочу худобу і земельні сер­вітути— найбільш важливі і цінні речі в господарстві (по суті, це група основних засобів виробництва).

Ульпіан склав повний список манципних речей: «Всі речі є або манципними або неманципними. До манципних належать — маєт­ки на італійській землі, як сільські (поле), так і міські (будинок); а також права сільських маєтків, наприклад: право проходу, про­їзду, прогону худоби, водопроводу; а також раби і четвероногі, які приручаються під сідло або під ярмо, наприклад: бики, мули, коні, віслюки. Інші речі є неманципні. Слони і верблюди, хоча й приру­чаються під ярмо або сідло, є неманципні, оскільки належать до диких тварин».

Наведене свідчить про вузьке коло манципних речей. Ульпіан охоплює тільки італійські землі і маєтки на них, земельні сервіту­ти, рабів і тварин, яких можна запрягати або нав'ючувати. Всі інші речі, що не відносилися до манципних, належали до неманципних речей, права власності на які переносилися звичайною традицією з урахуванням особливої важливості для господарства і цінності при здійсненні правочинів. Для манципних речей встановлений спеціальний, більш ускладнений порядок відчуження. Він полягав у тому, що для здійснення, наприклад, купівлі-продажу запрошу­валися не менше 5—7 свідків і потрібні були ваги з терезами. Пе­редача права власності відбувалася у присутності свідків з вико­нанням ряду ритуальних дій в урочистій обстановці. В ті часи купівля-продаж таких важливих речей провадились рідко і вико­нання урочистих ритуалів зовсім не обтяжувало оборот. Виконан­ня цих ритуальних дій одержало назву манципації (mancipatio). Речі, при відчуженні яких вимагалось виконати манципацію, поча­ли називати манципними, а інші складали групу неманципних. Для їх відчуження виконання манципації не вимагалось.

Важливе правове значення наведеного поділу полягало в наступ­ному. Якщо при відчуженні манципних речей (наприклад, землі) обряд манципації не виконувався, право власності до набувача не переходило (з усіма наслідками, що з цього випливають), тобто по­купець землі, незважаючи на оплату ціни і одержання останньої у фактичне володіння і користування, власником її не ставав. Фор­малізм переважав над сутністю, що часто призводило до зловжи­вань з боку продавця, який формально залишався власником зем­лі і міг на цій підставі витребувати її назад від покупця. Респуб­ліканські суди такі позови задовольняли.

І все ж зміст манципації глибоко раціональний. Він полягав у засвідченні запрошеними свідками факту переходу права власності на особливо важливі речі від відчужувача до набувача. У разі ви­никнення сумніву в цьому факті присутні свідки могли підтверди­ти його дійсність. У класичний період манципація відпала.

2. Наступним важливим і суто римським поділом речей було розмежування за субстанціями. Речі, що мали матеріальну суб­станцію, називалися тілесними (res corporales), а ті, що її не ма­ли, — безтілесними (res incorporales). До першого виду належали речі, які можна було сприймати через дотик (quo tangere potest), наприклад, земля, раби, худоба, будинок тощо, до другої — ті, кот­рі не можна було відчувати на дотик, доторкнутися до них (quo tangere non potest). Це, навіть, не речі, а швидше права (наприк­лад, право спадкування або право, що виникає з договору, сервіту­ти, право вимоги тощо). Наявні джерела підтверджують, що до безтілесних речей римляни відносили не речі в розумінні предме­тів матеріального світу, а саме права.

Гай у своїх інституціях так визначав названий поділ речей: «...деякі речі є тілесними, деякі безтілесними. Тілесні — це ті, до яких можна доторкнутися, наприклад, раб, поле, одяг, золото, срібло, а також інші без числа. Безтілесні — ті, до яких не можна доторкнутися, якими є ті, що визначаються правом, як спадщина, узуфрукт, зобов'язання, укладені будь-яким способом. І немає значення, що в спадщині знаходяться тілесні речі, і що плоди, які вилучають з поля, є також тілесними, і що те, що нам належить за яким-небудь зобов'язанням, переважно є тілесні речі як поле, раб, гроші, — оскільки саме право наступництва, і саме право користу­вання та вилучення плодів, і саме право із зобов'язання є безтілес­ним. Права міських і сільських маєтків належать до цієї ж катего­рії...» (Гай, 2.12-14).

Зазначений поділ обґрунтовує своїми філософськими викладка­ми Цицерон, який стверджував, що є речі, які існують, а є ті, котрі лише мисляться, тобто матеріальні предмети і абстрактні поняття. Іншими словами, розрізняють речі як частини матеріального світу і правові поняття, предметом вимоги яких є не самі речі, а права з приводу останніх. Спадщина, безперечно, складається з тілесних речей, але право на володіння ними — право наступництва є абст­ракцією, правовою категорією.

Сутність такого поділу в тому, що навіть права визнаються об'єктами володіння.

Серед безтілесних речей Гай не згадував право власності. Рим­ські юристи поки що не розрізняли право власності на річ і саму річ, і тому назване право вони відносили до тілесних речей. Проте Ульпіан все ж розрізняв ці поняття: «Тепер розглянемо, на вимогу чого спрямований позов про спадщину. І визнано, що цим позовом обіймається сукупність спадкових речей як прав, так тілесних ре­чей». З наведеного можна зробити висновок, що Гай під безтілес­ними речами розумів саме права.

3. Первісний поділ речей на рухомі і нерухомі (res mobiles, res immobiles) майже не мав правового значення. Вони підлягали одна­ковому правовому режиму. Проте з часом зазначений режим рухо­мих речей став відрізнятися від правового режиму нерухомих.

До рухомих відносили речі, які можна було переміщувати в просторі (наприклад, тварина, раби, домашній скарб тощо), а до нерухомих — земля, будинки, дороги, міські стіни і т. ін., тобто ті, які не можна було пересувати в просторі. Але це розумілось не буквально. До нерухомих речей відносили також все, що було по­в'язано з ними (наприклад, незібраний врожай, робоча худоба, призначена для обробітку землі, сільськогосподарський інвентар для цієї ж мети). Вони вважалися складовими землі і підлягали правилу Superficies solo cedit — зроблене над поверхнею, слідує за поверхнею, відповідно до цього правила побудований будинок, незалежно від того, хто і за який рахунок його будував, — завжди власність власника земельного наділу, на котрому він збудо­ваний.

Правовий режим рухомих і нерухомих речей чітко визначився в період існування імперії, хоча їх відмінності помітні вже в епоху Законів XII таблиць. Цицерон, посилаючись на останні, пише, що вже тоді були встановлені різні строки набувальної давності для земельних наділів та інших речей: «Давність володіння стосовно земельного наділу (встановлювалась) у два роки, а щодо всіх ін­ших речей — один рік». За часів домінату прийняті різні правила стосовно передачі прав на нерухомість і рухомість. Земля і земе­льні сервітути належали, наприклад, до манципних речей і вима­гали при передачі прав на них дотримання манципації.

4. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту — res in commercio, et res extra commercio. Якщо певна річ могла бу­ти об'єктом права приватної власності і предметом правочинів між окремими особами, то вона знаходилася в обороті. Навпаки, якщо річ в силу яких-небудь природних властивостей або призначення не могла бути об'єктом приватної власності окремих осіб, то вона знаходилась поза оборотом, була вилучена з нього.

Гай так визначав речі, які знаходяться в обороті, і речі, вилуче­ні з нього: «...тепер розглянемо речі, які знаходяться або в нашій власності, або поза нашим приватним володінням». Інакше кажу­чи, речі, які можуть бути об'єктами права приватної власності, вважаються такими, що знаходяться в цивільному обороті. Ті ж, які не можуть бути об'єктами права названої власності, визнають­ся вилученими з обороту.

Терміном «комерція» (commercium) позначався саме цивільний оборот, тобто система відносин, що регулюються цивільним правом.

До речей, вилучених з названого обороту, римські юристи від­носили такі, які нікому конкретно не належали, а належали ніби всім: проточна вода, моря з усім, що в них містилося. Окрему гру­пу речей, вилучених з цивільного обороту, складали також пуб­лічні речі, власником яких був римський народ. Проте до публіч­них відносили також майно міст-общин, тобто останнє служило для задоволення потреб держави в цілому або міст-общин.

Римські юристи до публічних речей відносили й речі, призначе­ні для загального користування всіма громадянами — публічні до­роги, ріки. Останні ними поділялися на публічні і приватні в залеж­ності від того, пересихають вони чи ні. До публічних відносили ті, що не пересихали, на яких можливе судноплавство. Якщо ж ріка пересихала або залишала своє русло, то вона ставала власністю найближчих володільців. До цієї ж групи речей римляни відносили театри, стадіони, лазні.

Вилученими з цивільного обороту вважалися речі божественно­го права, які через свій режим не могли бути об'єктом права при­ватної власності. Про них Гай писав: «Предмети божественного права не знаходяться в чиєму-небудь володінні» (Гай, 2.9). До пуб­лічних речей відносили також міські стіни і ворота кожної общини.

5. З правової точки зору, важливим був поділ речей на родові (genus) й індивідуально визначені (et species), зроблений римськими юристами ще в період існування республіки, який полягав у з'ясу­ванні господарської суті речі. Якщо для власника мали значення тільки вага, міра або кількість речей, тобто загальні родові ознаки, то — річ родова. Якщо ж для нього були цінними не родові, а інди­відуальні властивості, відмінності, ознаки речі, то це — річ інди­відуально визначена. Наприклад, власник цінує свого раба не як одиницю робочої сили, а за його вміння писати вірші або картини.

До родових речей відносили речі, що вимірювалися за кількіс­тю, вагою або мірою, яких у природі існує багато і тому вони взаємо-замінювані (раби без урахування їхніх індивідуальних властивос­тей, коні, гроші, продукти харчування тощо).

Індивідуально визначені — насамперед, речі унікальні, єдині в своєму роді (наприклад, скульптури, картини та інші предмети мистецтва).

Деякі речі в одному випадку визнавалися родовими, а в іншо­му — індивідуально визначеними. Так, раби, захоплені в полон, — речі родові. Серед них може виявитися раб, здатний, наприклад, добре співати, тобто такий, що має індивідуально визначені здіб­ності, які перетворюють його на річ індивідуально визначену.

Нарешті, є речі, які ніколи не можуть бути індивідуально визна­ченими (наприклад, борошно одного сорту, цукор тощо).

Поділ речей на родові й індивідуально визначені необхідний при розподілі ризику випадкової загибелі. Щодо родових речей застосо­вувався принцип — genus non perit — рід не гине, тобто володілець родової речі зобов'язаний повернути її (іншу подібну) власнику на­віть у тому разі, коли вона втрачена ним випадково. Наприклад, постачальник продовольства не звільняється від обов'язку постави­ти таке ж, навіть, у випадку безвинної його втрати.

Щодо індивідуально визначених речей застосовувався принцип dominus sentit periculum — власник несе ризик (випадкової заги­белі речі), тобто збитки від випадкової загибелі в усіх випадках не­залежно від того, у кого загинула річ (у власника чи у третьої осо­би), завжди несе власник.

Виходячи з викладених правил, позичальник, наприклад, при випадковій загибелі грошей не звільняється від обов'язку повернути одержану за позикою суму. В той же час позичаль­ник за договором позики або наймач за договором найму за ви­падкову загибель речі відповідальності перед власником не несуть.

Один з найбільш авторитетних римських юристів Юлій так ви­значав даний поділ: «Предметом стипуляції інколи стають інди­відуальні речі, інколи родові. Коли нам обіцяють індивідуальні ре­чі, необхідно розділити предмет стипуляції між кількома особами і між спадкоємцями так, щоб кожному належали частини предме­тів. Коли ж нам обіцяють родові речі, то їх поділ здійснюється за кількістю. Наприклад, коли той, кому обіцяні Стих чи Памфіл, за­лишив двох спадкоємців у рівних частках, треба, щоб коленому з них належала половина Стиха і половина Памфіла; якщо ж йому були обіцяні два будь-яких раба, то його спадкоємцям належали б окремі раби» (Д. 45.1.54 рг.).

З наведеного випливає, що Стих і Памфіл — індивідуально виз­начені раби, і оскільки вони мають перейти у власність також двох осіб, то їх можна поділити тільки ідеально. Якщо ж предметом зо­бов'язання будуть невизначені раби, тобто просто два раби, то їх поділ не становить будь-яких труднощів.

Такої ж думки дотримуються інші римські юристи (Гай, Павло). Гай писав: «Зобов'язання укладається передачею речі, наприклад, коли дають позику. Вона у вузькому розумінні виникає з приводу тих речей, які визначаються вагою, кількістю або мірою, як, на­приклад: готівка, вино, масло, хліб в зерні, мідь, срібло, золото; ці речі ми даємо або за кількістю, або за мірою, або за вагою для того, щоб вони стали власністю позичальників і щоб згодом були повер­нуті нам не ті самі речі, а інші таких же властивостей і кількості...» (Гай, 3.90).

Отже, поділ речей на родові й індивідуально визначені в Римі мав важливе правове значення. Адже якщо індивідуально визна­чена річ власника з тих чи інших правових підстав знаходиться в третьої особи і в неї випадково загине, то ризик такої загибелі зав­жди несе власник. Якщо ж в третьої особи знаходиться родова річ, то за загальним правилом остання в такому разі стає власником цієї речі і несе ризик її випадкової загибелі.

6. Римські юристи вважали речі подільними, якщо їх можна бу­ло поділити в будь-який спосіб і вони при цьому не втрачали своєї господарської вартості та призначення (на скільки частин не роз­ріжемо хлібину, вона залишається хлібом), і неподільними, якщо при поділі вона втрачала господарське призначення, цілісність (наприклад, зарізаний і поділений на частини баран).

Подільними вважалися земельні ділянки. Побудовані на них бу­динки ділились, але тільки по вертикалі. Поділялась нерухомість, а також рухомі речі.

Такий поділ мав важливе практичне значення при розділі спільної власності. Спір, що виникав з її приводу на подільну річ, розв'язувався просто: річ в натурі ділили між власниками. Склад­ніше було розпорядитися річчю неподільною. При спільній власно­сті кожний співвласник на неї мав право (на ідеальну частку речі), тобто таку, яку можна тільки уявити, зберігаючи при цьому частку в праві на річ в цілому.

Таким чином, крім матеріального поділу речей мав місце і поділ права на так звані ідеальні частини. Річ, яка не ділилася мате­ріально, належала сумісно всім співвласникам і разом з тим кож­ному з них — певна частка (ідеальна) права на цю ж річ. Ульпіан наводить думку Цельса-сина щодо цього: «Якщо воза передано в позику або в найм двом сумісно, то, як пише Цельс-син в 6 книзі дигест, може постати питання, чи відповідає кожний з них у пов­ному обсязі чи тільки в частині. І каже: не може бути власності чи володіння двох в повному обсязі (мається на увазі, що кожний з них не може бути власником чи володільцем в повному обсязі), але вони мають власність в частині на все тіло в цілому неподільно. Користування лазнею, або портиком, або полем належить кожно­му в повному обсязі, бо я користуюсь не менше, ніж користується інший; проте при позичці чи наймі воза я маю в дійсності користу­вання тільки в частині, оскільки я не займаю всіх місць у возі. Але, говорить він (Цельс-син), буде більш правильно, щоб я відповідав у повному обсязі і за умисел, і за провину, і за турботу, і за охоро­ну. Тому провини вважаються за двох відповідачів: і якщо один подасть те, що він повинен за договором, то він звільняє іншого, і обом належить позов, що випливає з крадіжки» (Д. 13.6.5.15).

Якщо кілька осіб мали право на одну й ту ж річ, то виникало право спільної власності. В разі припинення останньої важливе значення мало питання: річ, що належала кільком особам на праві спільної власності, може бути поділена в натурі чи ні, тобто чи річ подільна чи неподільна. Якщо подільна, то проблема розв'язувала­ся просто — річ ділили між співвласниками пропорційно їх праву. Якщо вона не могла бути поділена в натурі, то право власності на таку неподільну річ могло бути визнане лише за одним із співвлас­ників, а останні мали право лише на грошову компенсацію.

7. Речі, які в процесі їх використання фізично зникали, назива­лися споживчими (res quae usu consumuntur) — продукти харчу­вання, корми для тварин, будівельний матеріал тощо. Вони тому й називалися споживчими, що служили для задоволення потреб лю­дини і використовувались через споживання: для вгамування го­лоду існували продукти, для зведення будівлі використовували пісок, цеглу тощо. До названих речей відносили гроші, оскільки скористатися ними можна тільки шляхом витрачання.

Речі, які служили людям триваліший час, вважалися неспо-живчими (res quae usu non consumuntur). У процесі одноразового використання вони не зникали, а при тривалому використанні зно­шувалися поступово (земля, будівлі, одяг тощо).

Природні відмінності зазначених речей зумовлювали їх різний правовий режим. Так, предметом договору позики могли бути тільки споживчі речі, а в найм передавались лише неспоживчі.

Речі прості і складні. Римські юристи звернули увагу, що за фі­зичним складом речі поділяються на три види: а) такі, що склада­ються з однієї матеріальної субстанції (земля, пісок, раб, тварина то­що); б) штучні, створені шляхом механічного поєднання різнорідних речей (будинок, корабель, віз і т. ін.); в) сукупність однорідних речей, матеріально не пов'язаних, але об'єднаних загальним призначенням чи назвою (бібліотека, колекція, череда корів, табун коней).

Речі, що складаються з однієї матеріальної субстанції, є прос­тими, а сполучення їх (різнорідних чи однорідних) — складними. У свою чергу, вони поділялися на штучні поєднання різнорідних речей і поєднання однорідних речей.

Помпоній наводив таке визначення: «Існує три роди поєднання тіл: один визначається єдиним духом і грецькою мовою називаєть­ся єдністю, спільністю, як раб, стовп, камінь і подібні; другий скла­дається зі сполучених речей, тобто з кількох пов'язаних між со­бою, називається поєднання, як будинок, корабель, шафа; третій складається з окремих (речей), як кілька відокремлених, але та­ких, що охоплюються однією назвою тіл, наприклад: народ, легіон, стадо» (Д. 41.3.30 рг.).

З наведеного випливає, що прості речі — це ті, елементи яких не мають самостійної сутності. Складні — ті речі, що об'єднують кілька самостійних речей. Звідси усталився висновок: прості речі є органічним сполученням елементів, складні — механічним.

Збірні складні речі складаються з окремих речей, які за своєю сутністю є самостійними, але їх сполучення сприймається як до­цільне єдине ціле, наприклад, череда корів, табун коней, отара овець тощо. Однак збірні речі можуть складатися не тільки з окре­мих, а й з однакових речей — бібліотека з книг, отара з овець то­що. Вони можуть складатися й з неоднакових, неоднорідних ре­чей, наприклад, таверна, маєток, підприємство. Таке сполучення існує як самостійне, як один об'єкт права і в тому разі, коли в ньо­му окремі речі міняються, вибувають чи, навпаки, прибувають.

У цивільному обороті усі наведені види простих і складних ре­чей виступають як єдине ціле, як один об'єкт права. Проте це не означає, що окремі речі, які можуть мати самостійне значення, на­віть, якщо вони будуть виділені із складної речі, не можуть бути об'єктом обороту. При цьому може зменшуватися вартість склад­ної речі, якщо, наприклад, з колекції будуть вилучені окремі екс­понати, сервіз буде продаватися окремими речами, що його скла­дають, тощо. В той же час можуть бути такі збірні речі, коли вилу­чення з їх складу хоча б однієї самостійної речі призводить до втрати свого призначення збірної речі в цілому.

Правовий режим простих і складних речей часто не збігається, і це має значення для інших цивільно-правових інститутів. Так, від­чуження однієї самостійної речі з складної не означає відчуження складної речі в цілому. Якщо чужа річ стала частиною складної ре­чі іншого власника, то вона стає його власністю, і поки зазначена річ знаходиться в складі іншої, вона не може бути вилучена її власни­ком. Якщо колода одного власника буде використана в будівлі іншо­го, вона не може бути витребувана її власником доки ціла будівля.

Римське право виходило з того, що ціле завжди має більше зна­чення, більшу вартість, ніж частини, з яких воно складається. У цьому проявлявся раціоналізм практики.

Головні речі та побічні. В складних речах (як правило, в тих, які складаються з неоднорідних) розрізняли головні та їх прина­лежності. Головною визнавалася та частина складної речі, що складала її основну сутність, побічними вважалися ті, які слугу­вали головній (скрипка і футляр до неї, окуляри і футляр до них тощо) або були їх породженням. Зазначені речі могли існувати і незалежно одна від одної, але лише при їх спільному використанні досягався необхідний ефект. Основними видами побічних речей римляни визнавали: частини речі, приналежності та плоди.

Частинами речі визнавалися ті, з елементів яких складалася складна річ. Вони не мали юридичної самостійності й поділяли правовий статус головної. Якщо предметом цивільного правочину була річ в цілому, то це означало, що правові наслідки даного пра­вочину поширювалися на всі її частини. Частина речі могла бути предметом правочину лише за умови, що вона виділялася, відо­кремлювалася від складної речі.

Приналежності речі — частина головної речі, пов'язана з нею не механічно, а господарським призначенням, і має за мету обслугову­вати головну річ. Головна річ вважалася незавершеною без приналежності. Остання може бути об'єктом окремого права на неї і, от­же, бути предметом окремих правочинів. Так, той же футляр до скрипки може бути мистецьким твором і через це окремим об'єктом права власності. В такому разі приналежність стає об'єктом самос­тійного права. Проте, за загальним правилом, вона поділяє право­вий статус головної речі і предметом окремих правочинів бути не може. Інакше кажучи, в окремих випадках правовий статус прина­лежності може бути передбачено договором або законом, в разі від­сутності такого застереження остання поділяє долю головної речі. Плоди. Римські юристи розрізняли плоди (fructus naturales) і цивільні плоди (fructus civiles). Плоди, вирощені природою, тобто самою річчю (наприклад, фрукти саду, приплід тварин і т. ін.), на­зивалися природними. Плід, який приносить річ в результаті ви­користання її в обороті, має назву цивільний (наприклад, процен­ти, одержані за договором позики, плата за користування річчю за договором найму).

Спочатку плодами визнавалися тільки органічні породження, які постійно і регулярно одержували від експлуатації речей, що приносили плоди, без їхньої істотної зміни і господарського при­значення. Це були плоди як рослинні, так і тваринні. Серед рим­ських юристів не було одностайності щодо надр землі. Проте біль­шість класиків відносили надра до природних плодів. Ця думка була визнана й правом Юстиніана. Мисливські трофеї також ви­знавалися плодами, якщо вони були здобуті на ділянках, спеціаль­но відведених для мисливства.

Плоди поділялися на ще не відділені від речі, яка їх породжує, і плоди уже відділені від неї.

Поняття плодів та визначення їх видів мало значення для ви­значення їх долі. За загальним правилом, плоди стають власністю власника речі, що їх породила. Проте з цього правила можуть бути винятки. Так, власник здав сад в оренду — плоди належали орен­дарю, хоча власником дерев залишався орендодавець.

Цивільні плоди. Згодом стали визначати плодами доходи, одер­жані, наприклад, від речі, зданої в оренду, проценти з капіталу, ренту із земельних наділів. До цивільних плодів відносили, навіть, послуги залежних осіб. Ульпіан писав: «Плата, одержана від коло­нів, посідає таке ж місце як плоди. Праця рабів знаходиться в та­кому ж становищі, що і наймана плата; плата за перевезення на кораблях і в'ючних тваринах».

Майно. Сукупність різних речей, поєднаних єдиним господарсь­ким призначенням чи приналежністю, римські юристи розглядали як одне ціле — майно (дому, двору, сім'ї тощо).

У такому сімейному, дворовому і подібному поєднанні, що скла­далось з різних предметів, речі ніби доповнюють одна одну і в су­купності дають бажаний ефект, якого хочуть досягти їхні власни­ки. До майна почали відносити все, що належить певній особі. В преторський період до складу останнього включали все, що за­лишалось після відрахування боргів кредиторів. Так поступово по­няття майна почали трактувати як сукупність прав і обов'язків. Таким чином, воно складалося з активу і пасиву, з вимог і боргів. Тому завжди слід мати на увазі, що до складу майна входять бор­ги, а вони інколи можуть становити значну і, навіть, більшу його частину. Ця обставина інколи змушує спадкоємців відмовлятися від спадщини. Таке визначення складу майна має значення при зверненні стягнення кредиторів на майно боржника.