План Вступ Загальна частина Поняття, предмет та система римського цивільного права
Вид материала | Навчально-методичний посібник |
- Цивільне процесуальне право України, 797.43kb.
- Робоча навчальна програма з дисципліни Порівняльне кримінальне право Загальна та особлива, 1940.23kb.
- Методичні рекомендації з питань вивчення кримінального права для вчителів які викладають, 564.86kb.
- Основи цивільного права загальна характеристика цивільного права України, 443.74kb.
- Окремі галузі законодавства України, 2520.66kb.
- Програм а вступного іспиту з основ держави І права для вступників до магістратури, 94.78kb.
- 7. система права та система законодавства поняття та класифікація системи права. Поняття, 84.21kb.
- План: Вступ Поняття та ознаки твору. Види об’єктів авторського права та їх загальна, 1729.04kb.
- Тема 1: Цивільне право в системі галузей права України, 1126.62kb.
- Практикум з цивільного права (частина, 1819.31kb.
2. Речове право
2.1. Речове та зобов’язальне право
1. Поняття речового і зобов'язального права
2. Поняття і види речей
Найуживаніші поняття і вислови з правових питань
actio in rem — речовий позов
actio in personam — особистий позов
res mancipi— манципні речі, тобто такі, які вимагають спеціального обряду при передачі права власності на них
res пес mancipi — неманципні речі
mancipatio — обряд (ритуал), який виконувався при передачу права власності на особливо цінні речі (земля, раби, робочий скот)
res corporales — тілесні речі
res incorporates — безтілесні речі
quo tangere potest — які можна відчути дотиком
quo tangere non potest — які дотиком відчути не можна
res mobiles — рухомі речі
res пес mobiles — нерухомі речі (нерухомості)
Superficies solo cedit — зроблене над поверхністю слідує за поверхністю
res in commercio — речі, що знаходяться в торговому обороті
res extra commercium — речі, вилучені з торгового обороту
genus — рід, родові речі, які визначаються числом, вагою або мірою
species — індивідуально визначена річ
genus non perit — родова річ не гине
dominus sentit periculum — ризик випадкової загибелі (речі) несе власник
res quae usu consumuntur — речі, які можна споживати
res quae usu non consumuntur — речі, які не споживаються
fructus — користь, плоди, фрукти, молоко, приплід тощо
fructus naturales — природні плоди
fructus civiles — цивільні плоди (доход, прибуток, проценти)
familia — домашнє господарство, сукупність сімейного майна
possessio — володіння
detentio — тримання
corpus possessions — фактичне обладання річчю
animus possessionis — намір вважати дану річ своєю
precarium — безплатне і тимчасове користування чужим майном (річчю)
sequester— довірена особа, якій передається опірна річ на збереження
Nemo sibi causam possessionis mutari potest — ніхто не може сам змінити собі підставу володіння
Nemo ad alterum plus juris transferre potest quam ipse habet — ніхто не може передати іншому більше прав, ніж сам має
possessorium — захист фактичного володіння, за яким не допускається посилання на право
petitorium — цивільний спір, за яким необхідно доводити право
Interdictum retinendae possessionis — інтердикти для утримання наявного володіння
Interdictum recuperandae possessionis — інтердикти для повернення насильно втраченого володіння
Interdictum uti possidetis — інтердикти для захисту володіння нерухомими речами
Interdictum possessorium — забезпечує покупцеві встановлення володіння речами, купленими з публічних торгів
Interdictum utrubi — інтердикти для захисту володіння рухомим майном
Interdictum unde vi — інтердикт надавався володільцю, насильно позбавленому володіння
Interdictum de precario — інтердикт надавався власнику проти прекариста
«Rei» appellatione et causa et jura continentur — назвою «речі» охоплювались юридичні відносини і право
Vim vi repellere licet — насильство дозволяється відбивати силою
Res perit domino — річ гине (на збиток) своєму власнику
Nihil commune habet proprietas cum possessione — немає нічого спільного між власністю і володінням
Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit — (поняття) володіння походить, як вчить Лабеон, від «седес» — сидіння (посідання), будучи ніби володінням, оскільки воно утримується тим, хто на ній (землі) сидить
Melior est causa possidentis — становище володільця краще
Interdictum quod vi aut clam — інтердикт про поновлення в попередній стан або про відшкодування збитків проти того, хто допустив силу проти володільця або захопив володіння таємно
Словник маловідомих термінів та визначень
Сервітут - обумовлене правом право па чужі речі (докладно буде йти мова в модулі «права на чужі речі»).
Віндикація - витребування, вимога повернути щось.
Манципація - давньоримська формально обумовлена форма відчуження речей.
Латифундії - великі землеволодіння.
- Поняття речового і зобов'язального права
Римські юристи не розрізняли речових і зобов'язальних прав, а лише захист прав засобами речових позовів — actiones in rem і особистих позовів — actiones in personam. Якщо спір виникав з приводу права на річ, то для його захисту застосовувався речовий позов, якщо ж приводом для спору були правові чи фактичні дії іншої особи — особистий позов. Наявність того чи іншого права виводили з наявності позову. Якщо претор, вивчивши обставини, доходив висновку, що правові відносини підлягають захисту, він надавав відповідний позов (речовий або особистий), а якщо не давав, значить, не було і відповідного права. Позов стає основою, а право ніби тільки наслідком.
Значно пізніше, коли позов був поставлений на відповідне місце, його надання почали виводити з наявності права. Спочатку з'ясовували, чи є право, а потім вже надавали позов. Таким чином, з відповідних позовів (речових і зобов'язальних) почали розрізняти права речові й особисті. Якщо об'єктом права були речі, то це — -речове право, якщо ж дії, які мали правове значення, то такі права почали називати особистими. Отже, приватне право своїми об'єктами визнавало речі або дії, хоча класифікація майнових прав на речові та зобов'язальні була зроблена не римськими юристами. Таке розмежування зроблене пізніше вченими на основі матеріалів римських юристів, які звернули увагу на відмінність майнових прав: у одному випадку потреба в якій-небудь речі задовольнялась шляхом її набуття (при цьому встановлювався один обсяг прав), в другому — через надання речі в тимчасове користування з умовою повернення володільцю (виникають другі права з іншим обсягом прав). Ці два неоднакові способи задоволення потреби в речі чи дії породжують абсолютно різні правові відносини: а) речові; б) зобов'язальні. Так система майнових прав поділена на дві великі групи — речові права і зобов'язальні права.
Види речових прав
- Володіння (законне; незаконне (добросовісне і недобросовісне), похідне (володіння заставодержця, секвестрація, прекарій).
- Право власності (квіритське, перегринів, преторське, провінційне).
- Право на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, застава).
Поверхова відмінність наведених двох правових інститутів приватного права полягає в об'єкті прав: об'єкт права речі — речове право; об'єкт права дії — зобов'язальне. Проте зовнішнього розрізнення інколи буває мало для встановлення характеру правових відносин, наприклад, якщо виник спір з приводу передачі будинку продавцем покупцю. Після укладення договору купівлі-продажу продавець відмовився передати будинок покупцеві. Недосвідченому юристу буває важко визначити, про яке право відбувається спір — речове чи зобов'язальне, хоча встановлення характеру права має важливе значення для визначення способу захисту. В наведеному прикладі покупець ще не став власником придбаного будинку і тому речового права в нього ще не виникло. Йдеться про виконання договору, тобто про право вимоги, про зобов'язальне право.
Для ґрунтовнішого осмислення характеру речово-правових і зобов'язально-правових відносин необхідно проаналізувати відмінності між цими двома інститутами:
1. Основна відмінність — в об'єкті права. Об'єкт речового права — завжди річ, зобов'язального права — дії, право вимоги здійснювати певні дії. До речових римське приватне право відносило такі інститути: володіння, право власності, сервітути, інші права на чужі речі (емфітевзис, суперфіцій, заставне право). Зобов'язальні права виникають з договорів та інших правомірних і неправомірних дій. Це великий розділ приватного права, що об'єднує договірне, деліктне право та інші зобов'язання, які виникають із позадоговірних правомірних дій.
Варто ще раз наголосити, що дії стають об'єктом права лише за умови, якщо вони породжують певні правові наслідки, тобто мають правове значення. Хлопець, що вперше поцілував дівчину, здійснив певну дію, яка для нього стала значною, чи не найбільшим щастям у житті. Проте ця важлива подія для молодят ніякого правового наслідку не породжує, правового значення не має і тому об'єктом права не стає.
Дії як об'єкти права часто пов'язані саме з речами. В таких випадках зміст дій визначається речами, наприклад, передача речей у власність іншій особі, надання їх в тимчасове користування, передача на збереження тощо. Тому можна сказати, що речові права — це статистика, яка відображає усталеність, стабільність, непорушність речових прав. Але речі можуть бути в русі, тобто в обороті, який в праві так і називається цивільний оборот. Правове регулювання названого руху здійснюється зобов'язальним правом, яке відображає динаміку речей.
Проте не всі дії пов'язані з рухом речей. Є дії як об'єкти права, що жодним чином не пов'язані з речами, наприклад, надання певних послуг. Дії по їх наданню не завершуються створенням будь-якого матеріального об'єкта, наприклад, послуги няні, сторожа тощо. Але є дії, результатом яких є саме створення певних речей. Останні прийнято називати роботами.
Дії можна поділяти на правомірні і неправомірні. Ті, які вчиняються відповідно до закону, називають правомірними; які порушують чинний закон — неправомірними.
Характерною особливістю дій є те, що вони за загальним прави-» лом мають конкретну спрямованість на певний результат і одночасно щодо конкретних осіб. Отже, автором тієї чи іншої дії завжди є конкретна особа (особи), і дія в більшості випадків також спрямована на конкретну особу чи осіб.
2. Речові права відрізняються абсолютним характером, зобов'язальні — відносним. Звідси випливає, що захист речових прав є абсолютним, а зобов'язальних — відносним. Ця відмінність зумовлена характером правових відносин. Володілець речових прав у процесі їхнього здійснення вступає у правові відносини з усіма, хто його оточує. З одного боку — суб'єкт речового права, з іншого — абсолютно всі, хто його оточує. Суть цих правовідносин полягає в тому, що суб'єкт даного права має певні правомочності на річ, а всі, хто його оточує, зобов'язані поважати його права, дотримуватися їх і не порушувати. Порушником речового права може виявитися кожен з числа оточуючих, навіть, якщо він цього не бажав і не знав. Отже, відповідачем за речовим позовом може стати кожен, навіть той, хто особисто не порушував названих прав їх носія. Наприклад, власник певної речі в процесі здійснення своїх правомочностей вступає у правові відносини з усіма, з ким він стикається. Якщо ж він втратить володіння річчю, то при цьому не втрачає свого речового права на неї, а річ може виявитися в незаконному володінні будь-якої особи. Нею може бути і особа, яка, набуваючи річ, не знала, що вона чужа. Ставши володільцем чужої речі, її набувач речового права на неї не набуває і тому буде відповідачем за закладеним до нього позовом.
Зобов'язально-правові відносини мають відносний характер, оскільки виникають щодо конкретно визначених осіб, наприклад, продавець — покупець. Порушником їх може бути одна з цих двох осіб і ніхто третій. Отже, відповідач за особистим позовом завжди відомий, чого не можна сказати про речовий позов, відповідача за яким не можна назвати навіть приблизно.
3. Переважна більшість речових прав жодними строками не обмежена. Володіння, право власності, земельні сервітути, емфітевзис і суперфіцій набуваються назавжди. І тільки особисті сервітути обмежені часом життя їх суб'єкта (довічні). За договором позики предмет переходить у власність до позичальника на обумовлений строк.
Всі зобов'язально-правові відносини — тимчасові, розраховані на певний строк. Права, що виникають з цих відносин, припиняються разом з припиненням зобов'язань. Наприклад, із закінченням строку за договором найму речей остання повертається наймодавцю, і право користування нею наймачем припиняється.
4. Речові і зобов'язальні права розрізняються за змістом і за обсягом. Зміст речових прав встановлюється законом, а зобов'язальних, як правило, зумовлюється договором. Речові права за своїм обсягом ширші, ніж зобов'язальні (наприклад, права власника і права наймача речі).
Суб'єкт речового права має можливість безпосереднього впливу на річ щодо здійснення своїх правомочностей (наприклад, власник сам володіє, користується і розпоряджається своєю річчю). Наймач речі сам безпосередньо ці правомочності здійснювати не може. Користування і володіння річчю він вчинює від імені власника, а не від свого. Правомочності розпорядження наймач взагалі не має. При цьому зазначені правомочності можуть бути істотно обмежені (наприклад, наймачу надано право користування не в повному обсязі, а тільки у певній частині).
5. Суб'єкт речового права пов'язаний з річчю ніби невидимою ниткою — куди б річ не пішла від її володільця, він має право вимагати її повернення від будь-кого, хто її незаконно утримує. Римське приватне право знало так звану необмежену віндикацію, за якою власник міг витребувати свою річ від кожного, у кого вона знаходилась. Наприклад, власник передав свою річ в тимчасове користування сусідові, а той продав її третій особі. Власник має право витребувати річ у третьої особи, навіть, якщо вона не знала, що річ чужа. Заставодавець продав предмет застави третій особі, заставодержець має право витребувати річ для звернення на неї стягнення.
Зобов'язальні права так не пов'язані зі своїм суб'єктом.
2. Поняття і види речей
Римські юристи не розробили визначення поняття речі. Вони широко користувалися цією категорією, ретельно регламентували правовий статус речей, їх види, проте поняття не залишили. Проблема речей займала одне з центральних місць і в самому приватному праві, і в присвяченій цій проблемі давньоримській юриспруденції.
Багата казуїстика римських юристів з приводу речей дає можливість сформулювати загальну уяву про них, з якої римляни фактично виходили.
Річ — певна частина природи, що є якоюсь цінністю для її володільця. Дана частина може бути ізольована від решти природи (наприклад, тварина, раб, будинок), а може бути і невіддільна від неї (наприклад, земля, вода, ліс). Не має значення й те, чи жива ця природа чи нежива (наприклад, тварина і будинок). З точки зору римського приватного права, речами визнавалось все, що оточувало людину, могло бути об'єктом речового права і містило в собі певну вартість. Проте названі ознаки не обов'язкові для визнання того чи іншого об'єкта річчю. Так, розвинене приватне право знало так звані безтілесні речі, тобто ті, які не мали матеріального субстрату. Речами визнавалося як те, що створене самою природою, так і те, яке створене людською працею. Але поняття товару і речі за правовим змістом не збігаються. Товаром може бути об'єкт, який на момент продажу ще не існував (наприклад, майбутній врожай, річ, яка буде ще зроблена), а річчю визнається тільки те, що вже є, наявне в даний момент.
Оточуючий нас матеріальний світ складається з певних речей, їх різноманітність настільки велика, що встановити які-небудь критерії для розмежування останніх просто неможливо, а часто і недоцільно. З приватноправової точки зору, речі поділяються на ряд певних груп. Такий поділ зумовив їх різний правовий режим, що має важливе значення. Деякі види речей залишилися суто римськими, інші групи надовго пережили римське право (рис. 1).
Гай у своїх інституціях головним визнав поділ речей на речі божественного права і речі людського права (1.2.2). До перших він відносить речі, присвячені божеству, і речі, які мають священне значення (Гай, 2.3), тобто це речі сакральні і речі релігійні. До них належали храми, вівтарі, статуї, культові та інші предмети, присвячені божествам. До речей божественного права Гай відносив також міські стіни і ворота. Їх правовий режим визначався публічними рішеннями.
Релігійними речами могли стати речі з волі окремих фізичних осіб. Той же Гай їх так визначає: «Релігійною ми робимо річ з нашої власної волі, ховаючи померлого в місці, яке належить нам, якщо таке поховання покійного залежить від нас». Але місце поховання може стати релігійним лише за однієї умови — земля, на якій розташовано поховання, є об'єктом права власності особи, котра його здійснила.
Правовий режим речей божественного права визначається сакральним правом. Вони вилучені з цивільного обороту, тобто такі речі не належать нікому.
Речі, які належать до речей людського права, поділяються на публічні та приватні.
Публічними визнаються ті, які належать римському народу. Вони також поділяються на кілька груп:
а) речі, котрі знаходяться в громадському користуванні (публічні), якими користувалися члени суспільства як громадяни — ріки, порти, театри, стадіони тощо;
б) речі, що служать спеціальним призначенням держави і вилучені з безпосереднього користування громадян — скарбниця, військове спорядження і т. ін.;
в) речі, які були об'єктом комерційної діяльності держави (але не громадян) — земельний публічний фонд.
Види речей
1. Рухомі і нерухомі
2. Споживчі і неспоживчі
3. Що знаходяться в обороті і вилучені з обороту
4. Подільні і неподільні
5. Манципні і неманципні
6. Прості і складні
7. Родові і індивідуально-визначені
8. Одиничні і сукупність речей
9. Головні і додаткові (побічні) – прирощення, належності, плоди.
Рис. 1. Види речей
Зазначеним речам протиставлялися речі приватні, тобто ті, які належали приватним особам.
Приватна особа (латинською мовою «singulus») — термін давніх часів, еквівалентом якому стало поняття «privatus» — індивід як суб'єкт в його відокремленості від інших. У суспільстві, заснованому на праві, це центральна фігура, яка характеризується незалежністю окремої особи, її автономією.
Відомий римський юрист Марціан поділяв речі за суб'єктним складом. Він писав, що деякі з них є загальними для всіх завдяки природному праву, окремі — належать сукупності (людей), деякі — не належать нікому. За названим правом, безперечно, є загальними для всіх такі речі: повітря, проточна вода і море, отже, й береги моря (Д. 1.8.2). Інший юрист Флорентин додає: камінці, перлини тощо, що ми знаходимо на березі, негайно стають нашими внаслідок природного права.
Сукупність речей складає те, що називалося майном. У цьому розумінні майно в римському праві позначалося термінами «фамілія» (familia) і пекунія (pecunia). Першим позначалася вся сукупність майна, що знаходилося під владою домовладики. Під його владою перебували й вільні люди, які не були об'єктами цивільного обороту. «Фамілія» включала також місця поховання та сімейні реліквії.
«Пекунія» (від латинського слова «pecus» — худоба) означала майно, що ставало об'єктом юридичних актів. Це частина зі складу «фамілії», яка надходила до цивільного обороту. Отже, термінами «фамілія» і «пекунія» позначалося одне і те ж майно (за винятком реліквій) в залежності від його становища в правовому полі. Якщо майно було в складі того, що знаходилося під владою домовладики, воно позначалося терміном «фамілія». Коли ж майно ставало об'єктом правочину, то — поняттям «пекунія».
1. Найважливішим і суто римським розмежуванням речей на окремі види був їх поділ на манципні і неманципні (res mancipi et res nee mancipi), що певною мірою відповідає сучасному поділу на основні засоби виробництва і предмети споживання. Поділ зумовлений цінністю речей у господарському обороті. До манципних римляни відносили землю, рабів, робочу худобу і земельні сервітути— найбільш важливі і цінні речі в господарстві (по суті, це група основних засобів виробництва).
Ульпіан склав повний список манципних речей: «Всі речі є або манципними або неманципними. До манципних належать — маєтки на італійській землі, як сільські (поле), так і міські (будинок); а також права сільських маєтків, наприклад: право проходу, проїзду, прогону худоби, водопроводу; а також раби і четвероногі, які приручаються під сідло або під ярмо, наприклад: бики, мули, коні, віслюки. Інші речі є неманципні. Слони і верблюди, хоча й приручаються під ярмо або сідло, є неманципні, оскільки належать до диких тварин».
Наведене свідчить про вузьке коло манципних речей. Ульпіан охоплює тільки італійські землі і маєтки на них, земельні сервітути, рабів і тварин, яких можна запрягати або нав'ючувати. Всі інші речі, що не відносилися до манципних, належали до неманципних речей, права власності на які переносилися звичайною традицією з урахуванням особливої важливості для господарства і цінності при здійсненні правочинів. Для манципних речей встановлений спеціальний, більш ускладнений порядок відчуження. Він полягав у тому, що для здійснення, наприклад, купівлі-продажу запрошувалися не менше 5—7 свідків і потрібні були ваги з терезами. Передача права власності відбувалася у присутності свідків з виконанням ряду ритуальних дій в урочистій обстановці. В ті часи купівля-продаж таких важливих речей провадились рідко і виконання урочистих ритуалів зовсім не обтяжувало оборот. Виконання цих ритуальних дій одержало назву манципації (mancipatio). Речі, при відчуженні яких вимагалось виконати манципацію, почали називати манципними, а інші складали групу неманципних. Для їх відчуження виконання манципації не вимагалось.
Важливе правове значення наведеного поділу полягало в наступному. Якщо при відчуженні манципних речей (наприклад, землі) обряд манципації не виконувався, право власності до набувача не переходило (з усіма наслідками, що з цього випливають), тобто покупець землі, незважаючи на оплату ціни і одержання останньої у фактичне володіння і користування, власником її не ставав. Формалізм переважав над сутністю, що часто призводило до зловживань з боку продавця, який формально залишався власником землі і міг на цій підставі витребувати її назад від покупця. Республіканські суди такі позови задовольняли.
І все ж зміст манципації глибоко раціональний. Він полягав у засвідченні запрошеними свідками факту переходу права власності на особливо важливі речі від відчужувача до набувача. У разі виникнення сумніву в цьому факті присутні свідки могли підтвердити його дійсність. У класичний період манципація відпала.
2. Наступним важливим і суто римським поділом речей було розмежування за субстанціями. Речі, що мали матеріальну субстанцію, називалися тілесними (res corporales), а ті, що її не мали, — безтілесними (res incorporales). До першого виду належали речі, які можна було сприймати через дотик (quo tangere potest), наприклад, земля, раби, худоба, будинок тощо, до другої — ті, котрі не можна було відчувати на дотик, доторкнутися до них (quo tangere non potest). Це, навіть, не речі, а швидше права (наприклад, право спадкування або право, що виникає з договору, сервітути, право вимоги тощо). Наявні джерела підтверджують, що до безтілесних речей римляни відносили не речі в розумінні предметів матеріального світу, а саме права.
Гай у своїх інституціях так визначав названий поділ речей: «...деякі речі є тілесними, деякі безтілесними. Тілесні — це ті, до яких можна доторкнутися, наприклад, раб, поле, одяг, золото, срібло, а також інші без числа. Безтілесні — ті, до яких не можна доторкнутися, якими є ті, що визначаються правом, як спадщина, узуфрукт, зобов'язання, укладені будь-яким способом. І немає значення, що в спадщині знаходяться тілесні речі, і що плоди, які вилучають з поля, є також тілесними, і що те, що нам належить за яким-небудь зобов'язанням, переважно є тілесні речі як поле, раб, гроші, — оскільки саме право наступництва, і саме право користування та вилучення плодів, і саме право із зобов'язання є безтілесним. Права міських і сільських маєтків належать до цієї ж категорії...» (Гай, 2.12-14).
Зазначений поділ обґрунтовує своїми філософськими викладками Цицерон, який стверджував, що є речі, які існують, а є ті, котрі лише мисляться, тобто матеріальні предмети і абстрактні поняття. Іншими словами, розрізняють речі як частини матеріального світу і правові поняття, предметом вимоги яких є не самі речі, а права з приводу останніх. Спадщина, безперечно, складається з тілесних речей, але право на володіння ними — право наступництва є абстракцією, правовою категорією.
Сутність такого поділу в тому, що навіть права визнаються об'єктами володіння.
Серед безтілесних речей Гай не згадував право власності. Римські юристи поки що не розрізняли право власності на річ і саму річ, і тому назване право вони відносили до тілесних речей. Проте Ульпіан все ж розрізняв ці поняття: «Тепер розглянемо, на вимогу чого спрямований позов про спадщину. І визнано, що цим позовом обіймається сукупність спадкових речей як прав, так тілесних речей». З наведеного можна зробити висновок, що Гай під безтілесними речами розумів саме права.
3. Первісний поділ речей на рухомі і нерухомі (res mobiles, res immobiles) майже не мав правового значення. Вони підлягали однаковому правовому режиму. Проте з часом зазначений режим рухомих речей став відрізнятися від правового режиму нерухомих.
До рухомих відносили речі, які можна було переміщувати в просторі (наприклад, тварина, раби, домашній скарб тощо), а до нерухомих — земля, будинки, дороги, міські стіни і т. ін., тобто ті, які не можна було пересувати в просторі. Але це розумілось не буквально. До нерухомих речей відносили також все, що було пов'язано з ними (наприклад, незібраний врожай, робоча худоба, призначена для обробітку землі, сільськогосподарський інвентар для цієї ж мети). Вони вважалися складовими землі і підлягали правилу Superficies solo cedit — зроблене над поверхнею, слідує за поверхнею, відповідно до цього правила побудований будинок, незалежно від того, хто і за який рахунок його будував, — завжди власність власника земельного наділу, на котрому він збудований.
Правовий режим рухомих і нерухомих речей чітко визначився в період існування імперії, хоча їх відмінності помітні вже в епоху Законів XII таблиць. Цицерон, посилаючись на останні, пише, що вже тоді були встановлені різні строки набувальної давності для земельних наділів та інших речей: «Давність володіння стосовно земельного наділу (встановлювалась) у два роки, а щодо всіх інших речей — один рік». За часів домінату прийняті різні правила стосовно передачі прав на нерухомість і рухомість. Земля і земельні сервітути належали, наприклад, до манципних речей і вимагали при передачі прав на них дотримання манципації.
4. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту — res in commercio, et res extra commercio. Якщо певна річ могла бути об'єктом права приватної власності і предметом правочинів між окремими особами, то вона знаходилася в обороті. Навпаки, якщо річ в силу яких-небудь природних властивостей або призначення не могла бути об'єктом приватної власності окремих осіб, то вона знаходилась поза оборотом, була вилучена з нього.
Гай так визначав речі, які знаходяться в обороті, і речі, вилучені з нього: «...тепер розглянемо речі, які знаходяться або в нашій власності, або поза нашим приватним володінням». Інакше кажучи, речі, які можуть бути об'єктами права приватної власності, вважаються такими, що знаходяться в цивільному обороті. Ті ж, які не можуть бути об'єктами права названої власності, визнаються вилученими з обороту.
Терміном «комерція» (commercium) позначався саме цивільний оборот, тобто система відносин, що регулюються цивільним правом.
До речей, вилучених з названого обороту, римські юристи відносили такі, які нікому конкретно не належали, а належали ніби всім: проточна вода, моря з усім, що в них містилося. Окрему групу речей, вилучених з цивільного обороту, складали також публічні речі, власником яких був римський народ. Проте до публічних відносили також майно міст-общин, тобто останнє служило для задоволення потреб держави в цілому або міст-общин.
Римські юристи до публічних речей відносили й речі, призначені для загального користування всіма громадянами — публічні дороги, ріки. Останні ними поділялися на публічні і приватні в залежності від того, пересихають вони чи ні. До публічних відносили ті, що не пересихали, на яких можливе судноплавство. Якщо ж ріка пересихала або залишала своє русло, то вона ставала власністю найближчих володільців. До цієї ж групи речей римляни відносили театри, стадіони, лазні.
Вилученими з цивільного обороту вважалися речі божественного права, які через свій режим не могли бути об'єктом права приватної власності. Про них Гай писав: «Предмети божественного права не знаходяться в чиєму-небудь володінні» (Гай, 2.9). До публічних речей відносили також міські стіни і ворота кожної общини.
5. З правової точки зору, важливим був поділ речей на родові (genus) й індивідуально визначені (et species), зроблений римськими юристами ще в період існування республіки, який полягав у з'ясуванні господарської суті речі. Якщо для власника мали значення тільки вага, міра або кількість речей, тобто загальні родові ознаки, то — річ родова. Якщо ж для нього були цінними не родові, а індивідуальні властивості, відмінності, ознаки речі, то це — річ індивідуально визначена. Наприклад, власник цінує свого раба не як одиницю робочої сили, а за його вміння писати вірші або картини.
До родових речей відносили речі, що вимірювалися за кількістю, вагою або мірою, яких у природі існує багато і тому вони взаємо-замінювані (раби без урахування їхніх індивідуальних властивостей, коні, гроші, продукти харчування тощо).
Індивідуально визначені — насамперед, речі унікальні, єдині в своєму роді (наприклад, скульптури, картини та інші предмети мистецтва).
Деякі речі в одному випадку визнавалися родовими, а в іншому — індивідуально визначеними. Так, раби, захоплені в полон, — речі родові. Серед них може виявитися раб, здатний, наприклад, добре співати, тобто такий, що має індивідуально визначені здібності, які перетворюють його на річ індивідуально визначену.
Нарешті, є речі, які ніколи не можуть бути індивідуально визначеними (наприклад, борошно одного сорту, цукор тощо).
Поділ речей на родові й індивідуально визначені необхідний при розподілі ризику випадкової загибелі. Щодо родових речей застосовувався принцип — genus non perit — рід не гине, тобто володілець родової речі зобов'язаний повернути її (іншу подібну) власнику навіть у тому разі, коли вона втрачена ним випадково. Наприклад, постачальник продовольства не звільняється від обов'язку поставити таке ж, навіть, у випадку безвинної його втрати.
Щодо індивідуально визначених речей застосовувався принцип dominus sentit periculum — власник несе ризик (випадкової загибелі речі), тобто збитки від випадкової загибелі в усіх випадках незалежно від того, у кого загинула річ (у власника чи у третьої особи), завжди несе власник.
Виходячи з викладених правил, позичальник, наприклад, при випадковій загибелі грошей не звільняється від обов'язку повернути одержану за позикою суму. В той же час позичальник за договором позики або наймач за договором найму за випадкову загибель речі відповідальності перед власником не несуть.
Один з найбільш авторитетних римських юристів Юлій так визначав даний поділ: «Предметом стипуляції інколи стають індивідуальні речі, інколи родові. Коли нам обіцяють індивідуальні речі, необхідно розділити предмет стипуляції між кількома особами і між спадкоємцями так, щоб кожному належали частини предметів. Коли ж нам обіцяють родові речі, то їх поділ здійснюється за кількістю. Наприклад, коли той, кому обіцяні Стих чи Памфіл, залишив двох спадкоємців у рівних частках, треба, щоб коленому з них належала половина Стиха і половина Памфіла; якщо ж йому були обіцяні два будь-яких раба, то його спадкоємцям належали б окремі раби» (Д. 45.1.54 рг.).
З наведеного випливає, що Стих і Памфіл — індивідуально визначені раби, і оскільки вони мають перейти у власність також двох осіб, то їх можна поділити тільки ідеально. Якщо ж предметом зобов'язання будуть невизначені раби, тобто просто два раби, то їх поділ не становить будь-яких труднощів.
Такої ж думки дотримуються інші римські юристи (Гай, Павло). Гай писав: «Зобов'язання укладається передачею речі, наприклад, коли дають позику. Вона у вузькому розумінні виникає з приводу тих речей, які визначаються вагою, кількістю або мірою, як, наприклад: готівка, вино, масло, хліб в зерні, мідь, срібло, золото; ці речі ми даємо або за кількістю, або за мірою, або за вагою для того, щоб вони стали власністю позичальників і щоб згодом були повернуті нам не ті самі речі, а інші таких же властивостей і кількості...» (Гай, 3.90).
Отже, поділ речей на родові й індивідуально визначені в Римі мав важливе правове значення. Адже якщо індивідуально визначена річ власника з тих чи інших правових підстав знаходиться в третьої особи і в неї випадково загине, то ризик такої загибелі завжди несе власник. Якщо ж в третьої особи знаходиться родова річ, то за загальним правилом остання в такому разі стає власником цієї речі і несе ризик її випадкової загибелі.
6. Римські юристи вважали речі подільними, якщо їх можна було поділити в будь-який спосіб і вони при цьому не втрачали своєї господарської вартості та призначення (на скільки частин не розріжемо хлібину, вона залишається хлібом), і неподільними, якщо при поділі вона втрачала господарське призначення, цілісність (наприклад, зарізаний і поділений на частини баран).
Подільними вважалися земельні ділянки. Побудовані на них будинки ділились, але тільки по вертикалі. Поділялась нерухомість, а також рухомі речі.
Такий поділ мав важливе практичне значення при розділі спільної власності. Спір, що виникав з її приводу на подільну річ, розв'язувався просто: річ в натурі ділили між власниками. Складніше було розпорядитися річчю неподільною. При спільній власності кожний співвласник на неї мав право (на ідеальну частку речі), тобто таку, яку можна тільки уявити, зберігаючи при цьому частку в праві на річ в цілому.
Таким чином, крім матеріального поділу речей мав місце і поділ права на так звані ідеальні частини. Річ, яка не ділилася матеріально, належала сумісно всім співвласникам і разом з тим кожному з них — певна частка (ідеальна) права на цю ж річ. Ульпіан наводить думку Цельса-сина щодо цього: «Якщо воза передано в позику або в найм двом сумісно, то, як пише Цельс-син в 6 книзі дигест, може постати питання, чи відповідає кожний з них у повному обсязі чи тільки в частині. І каже: не може бути власності чи володіння двох в повному обсязі (мається на увазі, що кожний з них не може бути власником чи володільцем в повному обсязі), але вони мають власність в частині на все тіло в цілому неподільно. Користування лазнею, або портиком, або полем належить кожному в повному обсязі, бо я користуюсь не менше, ніж користується інший; проте при позичці чи наймі воза я маю в дійсності користування тільки в частині, оскільки я не займаю всіх місць у возі. Але, говорить він (Цельс-син), буде більш правильно, щоб я відповідав у повному обсязі і за умисел, і за провину, і за турботу, і за охорону. Тому провини вважаються за двох відповідачів: і якщо один подасть те, що він повинен за договором, то він звільняє іншого, і обом належить позов, що випливає з крадіжки» (Д. 13.6.5.15).
Якщо кілька осіб мали право на одну й ту ж річ, то виникало право спільної власності. В разі припинення останньої важливе значення мало питання: річ, що належала кільком особам на праві спільної власності, може бути поділена в натурі чи ні, тобто чи річ подільна чи неподільна. Якщо подільна, то проблема розв'язувалася просто — річ ділили між співвласниками пропорційно їх праву. Якщо вона не могла бути поділена в натурі, то право власності на таку неподільну річ могло бути визнане лише за одним із співвласників, а останні мали право лише на грошову компенсацію.
7. Речі, які в процесі їх використання фізично зникали, називалися споживчими (res quae usu consumuntur) — продукти харчування, корми для тварин, будівельний матеріал тощо. Вони тому й називалися споживчими, що служили для задоволення потреб людини і використовувались через споживання: для вгамування голоду існували продукти, для зведення будівлі використовували пісок, цеглу тощо. До названих речей відносили гроші, оскільки скористатися ними можна тільки шляхом витрачання.
Речі, які служили людям триваліший час, вважалися неспо-живчими (res quae usu non consumuntur). У процесі одноразового використання вони не зникали, а при тривалому використанні зношувалися поступово (земля, будівлі, одяг тощо).
Природні відмінності зазначених речей зумовлювали їх різний правовий режим. Так, предметом договору позики могли бути тільки споживчі речі, а в найм передавались лише неспоживчі.
Речі прості і складні. Римські юристи звернули увагу, що за фізичним складом речі поділяються на три види: а) такі, що складаються з однієї матеріальної субстанції (земля, пісок, раб, тварина тощо); б) штучні, створені шляхом механічного поєднання різнорідних речей (будинок, корабель, віз і т. ін.); в) сукупність однорідних речей, матеріально не пов'язаних, але об'єднаних загальним призначенням чи назвою (бібліотека, колекція, череда корів, табун коней).
Речі, що складаються з однієї матеріальної субстанції, є простими, а сполучення їх (різнорідних чи однорідних) — складними. У свою чергу, вони поділялися на штучні поєднання різнорідних речей і поєднання однорідних речей.
Помпоній наводив таке визначення: «Існує три роди поєднання тіл: один визначається єдиним духом і грецькою мовою називається єдністю, спільністю, як раб, стовп, камінь і подібні; другий складається зі сполучених речей, тобто з кількох пов'язаних між собою, називається поєднання, як будинок, корабель, шафа; третій складається з окремих (речей), як кілька відокремлених, але таких, що охоплюються однією назвою тіл, наприклад: народ, легіон, стадо» (Д. 41.3.30 рг.).
З наведеного випливає, що прості речі — це ті, елементи яких не мають самостійної сутності. Складні — ті речі, що об'єднують кілька самостійних речей. Звідси усталився висновок: прості речі є органічним сполученням елементів, складні — механічним.
Збірні складні речі складаються з окремих речей, які за своєю сутністю є самостійними, але їх сполучення сприймається як доцільне єдине ціле, наприклад, череда корів, табун коней, отара овець тощо. Однак збірні речі можуть складатися не тільки з окремих, а й з однакових речей — бібліотека з книг, отара з овець тощо. Вони можуть складатися й з неоднакових, неоднорідних речей, наприклад, таверна, маєток, підприємство. Таке сполучення існує як самостійне, як один об'єкт права і в тому разі, коли в ньому окремі речі міняються, вибувають чи, навпаки, прибувають.
У цивільному обороті усі наведені види простих і складних речей виступають як єдине ціле, як один об'єкт права. Проте це не означає, що окремі речі, які можуть мати самостійне значення, навіть, якщо вони будуть виділені із складної речі, не можуть бути об'єктом обороту. При цьому може зменшуватися вартість складної речі, якщо, наприклад, з колекції будуть вилучені окремі експонати, сервіз буде продаватися окремими речами, що його складають, тощо. В той же час можуть бути такі збірні речі, коли вилучення з їх складу хоча б однієї самостійної речі призводить до втрати свого призначення збірної речі в цілому.
Правовий режим простих і складних речей часто не збігається, і це має значення для інших цивільно-правових інститутів. Так, відчуження однієї самостійної речі з складної не означає відчуження складної речі в цілому. Якщо чужа річ стала частиною складної речі іншого власника, то вона стає його власністю, і поки зазначена річ знаходиться в складі іншої, вона не може бути вилучена її власником. Якщо колода одного власника буде використана в будівлі іншого, вона не може бути витребувана її власником доки ціла будівля.
Римське право виходило з того, що ціле завжди має більше значення, більшу вартість, ніж частини, з яких воно складається. У цьому проявлявся раціоналізм практики.
Головні речі та побічні. В складних речах (як правило, в тих, які складаються з неоднорідних) розрізняли головні та їх приналежності. Головною визнавалася та частина складної речі, що складала її основну сутність, побічними вважалися ті, які слугували головній (скрипка і футляр до неї, окуляри і футляр до них тощо) або були їх породженням. Зазначені речі могли існувати і незалежно одна від одної, але лише при їх спільному використанні досягався необхідний ефект. Основними видами побічних речей римляни визнавали: частини речі, приналежності та плоди.
Частинами речі визнавалися ті, з елементів яких складалася складна річ. Вони не мали юридичної самостійності й поділяли правовий статус головної. Якщо предметом цивільного правочину була річ в цілому, то це означало, що правові наслідки даного правочину поширювалися на всі її частини. Частина речі могла бути предметом правочину лише за умови, що вона виділялася, відокремлювалася від складної речі.
Приналежності речі — частина головної речі, пов'язана з нею не механічно, а господарським призначенням, і має за мету обслуговувати головну річ. Головна річ вважалася незавершеною без приналежності. Остання може бути об'єктом окремого права на неї і, отже, бути предметом окремих правочинів. Так, той же футляр до скрипки може бути мистецьким твором і через це окремим об'єктом права власності. В такому разі приналежність стає об'єктом самостійного права. Проте, за загальним правилом, вона поділяє правовий статус головної речі і предметом окремих правочинів бути не може. Інакше кажучи, в окремих випадках правовий статус приналежності може бути передбачено договором або законом, в разі відсутності такого застереження остання поділяє долю головної речі. Плоди. Римські юристи розрізняли плоди (fructus naturales) і цивільні плоди (fructus civiles). Плоди, вирощені природою, тобто самою річчю (наприклад, фрукти саду, приплід тварин і т. ін.), називалися природними. Плід, який приносить річ в результаті використання її в обороті, має назву цивільний (наприклад, проценти, одержані за договором позики, плата за користування річчю за договором найму).
Спочатку плодами визнавалися тільки органічні породження, які постійно і регулярно одержували від експлуатації речей, що приносили плоди, без їхньої істотної зміни і господарського призначення. Це були плоди як рослинні, так і тваринні. Серед римських юристів не було одностайності щодо надр землі. Проте більшість класиків відносили надра до природних плодів. Ця думка була визнана й правом Юстиніана. Мисливські трофеї також визнавалися плодами, якщо вони були здобуті на ділянках, спеціально відведених для мисливства.
Плоди поділялися на ще не відділені від речі, яка їх породжує, і плоди уже відділені від неї.
Поняття плодів та визначення їх видів мало значення для визначення їх долі. За загальним правилом, плоди стають власністю власника речі, що їх породила. Проте з цього правила можуть бути винятки. Так, власник здав сад в оренду — плоди належали орендарю, хоча власником дерев залишався орендодавець.
Цивільні плоди. Згодом стали визначати плодами доходи, одержані, наприклад, від речі, зданої в оренду, проценти з капіталу, ренту із земельних наділів. До цивільних плодів відносили, навіть, послуги залежних осіб. Ульпіан писав: «Плата, одержана від колонів, посідає таке ж місце як плоди. Праця рабів знаходиться в такому ж становищі, що і наймана плата; плата за перевезення на кораблях і в'ючних тваринах».
Майно. Сукупність різних речей, поєднаних єдиним господарським призначенням чи приналежністю, римські юристи розглядали як одне ціле — майно (дому, двору, сім'ї тощо).
У такому сімейному, дворовому і подібному поєднанні, що складалось з різних предметів, речі ніби доповнюють одна одну і в сукупності дають бажаний ефект, якого хочуть досягти їхні власники. До майна почали відносити все, що належить певній особі. В преторський період до складу останнього включали все, що залишалось після відрахування боргів кредиторів. Так поступово поняття майна почали трактувати як сукупність прав і обов'язків. Таким чином, воно складалося з активу і пасиву, з вимог і боргів. Тому завжди слід мати на увазі, що до складу майна входять борги, а вони інколи можуть становити значну і, навіть, більшу його частину. Ця обставина інколи змушує спадкоємців відмовлятися від спадщини. Таке визначення складу майна має значення при зверненні стягнення кредиторів на майно боржника.