Cols=2 gutter=175> центр правових досліджень фурси
Вид материала | Документы |
- Національна академія наук україни інститут економіко-правових досліджень, 283.11kb.
- Cols=2 gutter=47> пбоюл кошмак, 159.62kb.
- Cols=3 gutter=38> Список улиц г. Пскова, 135.43kb.
- Cols=2 gutter=47> Новосибирский государственный драматический театр, 132.78kb.
- Cols=2 gutter=24> 2004/№2 Засновники, 2407.74kb.
- Cols=2 gutter=99> I. Организаторы конференции, 311.66kb.
- Cols=2 gutter=24> 2005/№2 Засновники, 2193.94kb.
- Cols=3 gutter=155> 01. 09. 2008 г. Мебель для директора ООО «КонТек», 114.48kb.
- Cols=2 gutter=24> 2005/№4 Засновники, 2823.78kb.
- Cols=2 gutter=24> 2007/№3 Засновники, 2007.95kb.
Як зазначалось раніше, поняття засоби доказування до цих пір залишається у теорії доказів нерозвиненим, не знайшов цей термін розкриття суті у новому ЦПК, хоча у деяких нормах, наприклад ст. 59 нового ЦПК, замість терміна "допустимість засобів доказування" норму названо "допустимість доказів", а у ч. 2 вживається термін "засіб доказування". Таким чином, у новому ЦПК мають місце два терміни "доказ" та "засіб доказування". У зв'язку з цим вважаємо доцільним провести порівняльний аналіз підходів до розкриття цього поняття. X. Шак підходить до розкриття цього питання шляхом аналізу міжнародного цивільного процесуального права і визначає такі аспекти:
- допустимі засоби доказування, які практично мали б відтворю
вати перелік допустимих засобів доказування (як це має місце в
ч. 2 ст. 27 чинного ЦПК, оскільки в ч.2 ст.57 нового ЦПК термін
"засіб" виключений), але вченим не надається їх переліку;
- обмеження засобів доказування, яке ним розглядається в двох
аспектах:
44
- допустимість засобів доказування по конкретній справі;
- право або обов'язок відмови віддачі показань, що є харак
терним для певного статусу громадян або посадових осіб.7*
Останній аспект цієї концепції не передбачений чинним ЦПК. Але необхідно сказати про те, що положення ст. 63 Конституції України стосовно звільнення від відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів не могло не вплинути на новий ЦПК. Так, нині у ст. 51, 52 нового ЦПК встановлено перелік членів сім'ї чи близьких родичів, які мають право відмовитися від дачі показань (ст. 52 нового ЦПК), а у ст. 51 нового ЦПК, які не підлягають допиту як свідки. Така конкретизація конституційного положення є необхідною для реального запровадження її в цивільний процес. Визнаючи таємницю сповіді та враховуючи відокремлення церкви від держави, необхідно надати право відмовлятись від дачі показань також представникам церкви, якщо ними отримані відомості під час сповіді. Якщо проаналізувати новий ЦПК, то у п. З ст. 51 йдеться саме про священнослужителів, які не підлягають допиту як свідки про відомості.одержані ними на сповіді віруючих, до таких осіб також віднесені особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що бути довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем - про такі відомості (п. 2); професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку (п. 4); особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника (ч. 2 ст. 51 нового ЦПК);
Поряд з цим, однією з найцікавіших правових систем є система права Квебеку (Канада), на яку здійснили вплив загальне право та право континентальне і норми про докази, що знайшли своє нормативне закріплення у Цивільному кодексі Квебеку. Так, за ст. 2811 доказування якого-небудь юридичного факту може здійснюватись письмовим документом, показаннями свідка, презумпцією, визнанням або представленням матеріальних об'єктів у
■ Шак X. Международное гражданское процессуальное право. - М : БЕК, 2001. - 332-386.
45
Фурси С. Я.. Цюра Т. В.
Докази і докалувиння у цивільному процесі
відповідності з правилами, викладеними в ЦК, і в порядку, передбаченому ЦПК або іншими законами.?J Отже, в цивільному процесі Квебеку, на відміну від українського, засобом доказування с презумпція і визнання.
В англійському та американському праві виділяють три види засобів доказування: письмові та речові докази, а також показання свідків, а останні, в свою чергу, поділяються на підвиди: власне показання свідків, пояснення сторін, висновки експертів.76 Тобто для англійського цивільного процесу характерним є узагальнення всіх усних доказів в одному засобі доказування - показаннях свідків. З такою концепцією можна було б погодитись у разі відсутності різниці між показаннями свідків та поясненням сторін, але різниця в правовому статусі суб'єктів, що надають такі докази, в цивільному процесі України дуже значна і відповідне узагальнення буде некоректним.
Російські науковці визначають засоби доказування як визначену законом форму відомостей про обставини, що мають значення для вирішення спору. До них відносять: пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові докази, речові докази та висновки експертів." Тобто найближчою до правової системи України є російська.
Таким чином, можна встановити подібні загальні і спеціальні риси у формулюванні засобів доказування різних країн. У зв'язку з цим пропонується знайти поряд із загальними рисами їх характерні особливості та проаналізувати на предмет доцільності їх існування. Якщо більшість засобів доказування можна вважати загальновідомими і такими, що ґрунтовно досліджені науковцями (пояснення сторін і третіх осіб78, показання свідків79, пись-
:»Гражданский кодекс Квебека./ Под ргд. ОМ. Кюырь. А.А. Млковошв. - М.: Статут. 1909.-С.411.
'• Решетникова И, & Докааател&стаевмое право Англии и США. - М.: Городні 1999. - С.192 - С. 276.
" Гражданский процесе. / Под ред. В.А. Мусина. М.А. Чечнной. Д.М. Чечога. - М.: Проспект, 1998 - С. 197.
" Нечаев В. Коваленко А. Объяснения сторон как доказательство по гражданским делам. -Советская юстиция. - 1984. - М7; Иванов О. В. Судебные доказательства в гражданском процессе. Курс лекций. - Выпуск 1. - Иркутск. 1973; Треушников М. К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. - М., 1982.
"Гребенников С. С. Вели ты свидетель. - М.. 1982; Коваленко А. Г. Исследование средств доказы ааиия в гражданском процессе. - Саратов.. 1989; Молчанов В. В. Собирание доказательств в гражданском процессе. - М.. 1991. Тргушникол М. К Огмогнмоеть и допустимость доказательств в гражданском процессе. - М. - 1981. - С.23; Мухин И. И. Важнейшие проблемы оценки судебных доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве. - Ленинград. 1974.
46
мові докази"", речові ДОКАМ*1 і висновки експертні"-'), то деякі докази не знайшли в теорії однозначної оцінки, нерегламентовані законодавством як засоби доказування і не мають широкого застосування на практиці.
Тому розглянемо як засіб доказування визнання обставини (факту) стороною (ч. 1ст.61 нового ЦПК). Доцільність визнання обставини (факту) стороною може проявлятись у тому, що їй не потрібно буде витрачати час на участь у судовому розгляді, а також зменшаться витрати сторони, які спрямовані на оплату допомоги адвоката, відшкодування судових витрат тощо. Тобто, в разі програшної позиції в справі стороні доцільно визнати юридичну обставину (факт). Крім того, у ч. 1 ст.61 нового ЦПК серед підстав звільнення від доказування закріплене положення про те, що обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.
Тому проаналізуємо позицію А.Ф. Клейнмана, який ще у 1964 р. як і вчені інших зарубіжних країн, пропонував як засіб доказування встановлювати визнання факту, що стверджується іншою стороною. Зокрема, ним передбачалося розглядати визнання за такими ознаками:
а) за місцем висловлювання:
- судове, тобто зроблене в судовому засіданні, яке відрізняється безпосередністю отримання судом відповідної інформації і фіксацією в протоколі;
" Іщенко В. Поняття документа як джерела доказі» у цивільному судочинстві. - Право Укра піп 1997. - М2; Коломыцев В. И. Письменные доказательства по гражданским делам. -М. - 1978. Никишин С. В. Теоретические основы установления достоверности письменных доказательств а гражданском судопроизводстве. Автореф. канд. дне. Свердловск, 1983. Якимов П. П. Письменные доказательства а практике арбитража. М., 1959.
•' Ткачев Н. И. Осмотр на месте по гражданским делам. - Советская юстиция. MI2. -1984.; Трусов А. И. Очерк теории судебных доказательств. М., 1960; Фаткуллин Ф. А. Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань, 1976: Юделъеон К. С Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. - М., 1956.
и Гриненко А. Д . Шулыкенко О. О.. Надюрний Г, М. Практика використання я цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз. Вісник Верховного Суду України. - М31. - 997с. Триіулова А. X. Экспертное исследование как процесе познания. - Харьков.. 1987. Шляхов А. Г. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М., 1979. ЭЬсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). -II.. 1067. Джавадов Фуад Муса огли Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах. Автореф докт. юрид иаук. - К.. 2001.
47
Фурса С. Я.. Цюра Т. В.
Докази і доказування у цивільному процесі
- позасудове, зроблене в присутності свідків, на наш погляд ,
необхідно розглядати і досліджувати як юридичну обста
вину, що підлягає доведенню.
б) за характером:
- просте (безумовне);
- кваліфіковане.1*3
У чинному ЦПК України визнання особою певних юридичних фактів регламентується ст. 40, за якою встановлювалися такі аспекти визнання як:
- необов'язковість для суду, що можна трактувати як рівно
значність визнання факту з іншими доказами, а тому можна
вважати, що визнання не вважалося в Україні окремим засо
бом доказування і розглядалось лише як різновид пояснень
сторони;
- суд міг вважати визнаний факт встановленим, коли у нього
не виникало сумніву в тому, що визнання відповідало дійс
ним обставинам справи, не порушувало будь-чиїх прав і за
конних інтересів і не було зроблено під впливом обману, на
сильства, погрози, помилки або з метою приховання істини.
Вважаємо доцільним зупинитися на аналізі цієї норми, оскільки в новому ЦПК має місце положення (ст.178), яке є протилежним положенню, що закріплене у ст.40 чинного ЦПК. Тобто, за ст. 40 чинного ЦПК суд вирішує питання про визнання факту встановленим залежно від того чи не виникає у нього сумнівів, що визнання відповідає дійсним обставинам справи, не порушує будь-чиїх прав і законних інтересів і не зроблено під впливом обману, насильства, погрози, помилки або з метою приховування істини. У ст. 61 нового ЦПК зазначається, що обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню. Тобто, виходячи з аналізу цієї норми можна дійти висновку, що за відсутності будь-якого застереження, суд визнаний факт вважає встановленим. Але, якщо після попереднього судового засідання, на якому могло мати місце визнання обставини (факту), особа доведе, що таке визнання було здійснене внаслідок помилки, обману, насильства тощо, суд приймає таку
"Советский гражданский процесе. / Изд-ао Московского униата. - М.. 1944. - С. 147-151.
48
,
відмову від визнання обставин (ст.178 нового ЦПК), тобто суддя повинен перевірити, а чи мали місце обставини, які змусили особу до такого визнання, при цьому особа повинна довести це на підставі доказів.
Вважаємо доцільним розглядати останній пункт поступово із урахуванням можливих позицій суб'єктів доказового процесу. Так, з одного боку, виходить, що в разі визнання стороною доведеності або існування в минулому юридичної обставини, подальше доказування є зайвим, оскільки в противному разі виникатиме суперечність подальшого процесу розгляду справи із загальними принципами сучасного цивільного процесу. З позиції принципу диспозитивності - ніхто не може зобов'язати робити особу те, чого вона не бажає і що відноситься до її прав - брати участь в цивільному процесі і "змусити" виграти справу. За принципом змагальності подальший розгляд і встановлення обставини просто неможливе, оскільки суд позбавлений ініціативи у збиранні доказів.
З іншого боку, визнання обставин може бути штучним, коли в разі програшу справи сторона не матиме збитків, оскільки вона зможе компенсувати збитки за рахунок третьої особи, що виступала на її боці. Наприклад, в разі завдання шкоди з вини працівника юридична особа зможе в подальшому звернутись з регресним позовом до нього і погасити виплати, що були нею зроблені. Звідси випливає дійсна і реальна необхідність з'ясовувати у суб'єктів, що беруть участь у справі, їх думку з приводу визнання обставини (факту) встановленою. Якщо ж третя особа буде заперечувати проти визнання обставини (факту) встановленою, то вона й буде доводити підстави власних заперечень проти позову.
Таким чином визнання може бути зроблене не тільки при впевненості сторін у існуванні обставини (факту), а й з метою суперечною інтересам інших осіб, а також під впливом обману, насильства, погрози, помилки або з метою приховування істини, що практично в суді встановити неможливо, але суддею має бути з'ясована ця обставина зі слів зацікавлених осіб.
Уявляється, що умови визнання обставини (факту) можуть бути висловлені не тільки усно, а й письмово поза залом судового засідання. Тому такий доказ перестане належати лише до пояснень сторін, а, одночасно, належатиме до письмових засобів дока-
49
Фурса С. Я.. Цюра Т. В.
Докази і доказування у цивільному процесі
зування, а чого можна зробити висновок про його змішання характер і певні особливості визнання обставини (факту).
Цікавою для процесуального аналізу с й можливість представника визнавати обставину (факт) встановленою. На нашу думку, не зважаючи на те, що в ч. 1 ст. 44 нового ЦПК закріплено положення про те, що представник мис повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх мас прано нчиняти особа. Тобто, виходячи із загальних та спеціальних прав сторони, він має право визнавати обставину (факт) встановленою, якщо таке обмеження його повноважень нп вчинення цієї процесуальної дії не буде застережене у виданій йому довіреності (ч. 2 ст. 44 нового ЦПК). Але це питання неможливо розглядати без дослідження характеру представництва та процесуального статусу представника в справі. В більшості випадків особи надають право участі в цивільних справах іншим особам або за станом здоров'я та в наслідок юридичної некомпетентності, або яа Інших поважних причин, але найбільш поширеною рисою представника є те, що він не був безпосереднім учасником спірних чи конфліктних правовідносин. В цьому випадку винятком може вважатись представництво юридичних осіб, права та інтереси яких представляють у суді їх органи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням та випадки представнпцтнп інтересів одним із співпозивачів.
Отже, загалом пояснення представника повинні відрізнятись від пояснень довірителя тим, що вони мають стосуватись правового боку розглядуваної справи, оскільки інше може пояснювати лише сама сторона. На підтвердження цієї тези можна навести п. 4 ч. 1 ст. 169 нового ЦПК, у відповідності до якої суд вправі визнавати потрібним, щоб сторона дала особисті пояснення навіть тоді, коли у справі бере участь її представник. Отже, право визнавати обставину (факт) є особнетісним правом сторін, яким не наділяються "треті" особи. Хоча в цій ситуації може скластись правовий парадокс, оскільки за ч. З ст. 61 нового ЦПК обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили по одній цивільній справі, не доказуються (авторське - не доводяться) знову при розгляді інших справ, в яких беруть участь ті самі особи або
50
особа, щодо якої встановлено ці обставини. Тобто при наступному розгляді справи за регресним позовом факт визнання буде відігравати негативну роль по відношенню до прав сторони (третьої особи за первісним позовом) і вона не зможе захистити свої права.
Коли йшла розробка нового ЦПК, автори звертались до робочої групи Кабінету Міністрів з його підготовки з пропозиціями, оскільки вважали за необхідне доповнити ч. 3. ст. 40 чинного ЦПК положенням такого змісту: "Суд з'ясовує у співпозивачів та співвідповідачів, а також третіх осіб їх позицію стосовно встановлюваного факту і в разі існування в них заперечень, пропонує обґрунтувати їх доказами".
Отже, говорячи про визнання, необхідно відокремлювати визнання позову часткове або повне (ст. 31, 44 нового ЦПК) від визнання обставини (факту), яким обґрунтовуються позовні вимоги.
Так, характеризуючи позов, спробуємо розкласти це поняття на його складові: підстави позову, предмет позову і зміст позову. Підставами позову є факти, на яких позивач обґрунтовує свою вимогу до відповідача. Оскільки ті самі факти й породжують позов чи вимогу до суду. Так, запропонована І. П. Грішиним та Ю. Л. Марєєвим класифікація фактів підстав позову на: факти активних підстав позову, фактів пасивних підстав позову, фактів приводу до позову, має велике практичне значення, оскільки допомагає правильно уяснити суть розподілу між сторонами прав і обов'язків зі збирання та надання доказів. Зокрема, з цієї позиції випливає, що:
- факти активних підстав позову - це факти, які доказують
наявність суб'єктивного права позивача, що випливає з норм
матеріального права;
- факти пасивних підстав позову доказують обґрунтованість
вимог позивача до відповідача, тобто факти, які стверджу
ють порушення відповідачем своїх обов'язків;
- факти приводу до позову доказують необхідність пред'яв
лення позову.84
Таким чином, визнання обставин (факту) відрізняється від визнання відповідачем позову, оскільки визнання обставини (факту)
•• Гражданский процесс. / Под ред. М.К. Треушииком. - М.: Ноашй юрист. 199в. - С. 136-137.
51
Фурса с. Я.. Цюра Т. И.
Цокали аннл ц цивільному процесі
є лише одним із доказів в справі. Визнаная ж ооэову необхідно розуміти ширше, як визнання відповідачем права позивача і власних обов'язків і однозначно як визнання всіх обставин (фактів), на яких базується позов. Тобто в рпзі визнання відповідачем по-аову, він, по суті, розпоряджається власними правами і обов'язками, що призводить до неможливості в наступному змінити закріплені в судовому рішенні правовідносини.
Отже, у чинному 11,11К простежується деяка непослідовність законодавчої влади, яка з одного боку для кожного випадку витання факту пропонує судді встановлювати, що визнання відповідає дійсним обставинам справи, не порушує будь-чиїх прав і законних інтересів і, не зроблено під впливом обману, насильства, гюгроан, помилки або з метою приховання істини, ;і 8 іншого, -допускає одночасно визнання всіх фактів, що закладені в позові. Тому, і нині пропонується при визнанні особою позову, з'ясовувати, які обставини (факти) вона вважає встановленими. В разі ж невизнання хоча б однієї із обставин (фактів) - елементів по зову, необхідно підіймати питання про часткове визнання позову, а но повне, що має бути підставою для доказування цієї обставини (факту).
Тому з цього приводу цікавою є позиція французького законодавства, яким ни відміну від англійського та американського, визнання вважається окремим видом доказів та полягає в тому, що особа проти якої наводиться певний факт визвав, що цей факт мав місце. У англійському і американському цивільному процесі в разі визнання однією стороною фактів поданих протилежного стороною, вони стають безспірними і доказуванню не підлягають."4 Американська теорія і практика, не вважаючи визнання доказом, розглядають його як процесуальну дію, спрямовану нм те, щоб зробити непотрібним доказування тих чи інших фактів. Погоджуючись з такою позицією вважаємо за необхідне тлумачити її ширше відповідно до законодавства України.
Вважаємо, що визнання обставини (факту) як доказ не має самостійного процесуального застосування, оскільки залежить від
" Мнхегіїкп М.М.. Молдован В.В., Радзісвська Л.К. Порівняльне гудок право. - К . 1063, С. С.215, 219. 229.
52
волі сторони і змісту її пожнеш.. Зрозуміло, що суддя вправі з'ясовувати у сторін, які обставини (факти) нони вважають встановленими, що пропонується регламентувати в процедурі розгляду справи по суті. Стосовно ж процедури врегулювання спору до судового розгляду, яким нині с попереднє судове засідання, то за ст. I'M) нового ЦПК суддя з'ясовує: чи визнає відповідач позов. Саме при з'ясуванні цієї обставини суд пошнкм акцентувати увагу на визнанні обставин (фактів) та визнанні позову.
Загалом же, у разі пасивної поведінки відповідача в справі, він може не заперечувати проти встановлення певних фактів, а надалі це положення може бути негативним по відношенню до його прав і обов'язків та відображеним в судовому рішенні. Отже, відсутність будь-яких заперечень з боку відповідача стосовно встановлення певної юридичної обставини, що зазначена в позові, має розглядатись як її пасивне визнання.
Таким чином, вважається, що визнання обставини (факту) може розцінюватись як часткове визнання позову, оскільки в законодавстві нерозкритий зміст часткового визнання позову. Не вдаючись до аналізу глибинних теорій позову,"" можна встановити, що правово значення позову - це вимога до відповідача звернена через суд про: визнання прав; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які порушують право; присудження до виконання обов'язку в натурі; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідношоння; стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або договором, неустойки (штрафу, пені), а також іншими засобами, передбаченими законом. Зазначене визначення випливає із норм ЦК. Тому авторська концепція зводиться до того, що з частковим визнанням позову необхідно пов'язувати визнання окремого обов'язку відповідача, а не лише обставин (фактів), про різноманітність яких говорилось раніше.
Виходячи ж з того, що визнання обставини (факту) або визнання повно чи частково позову за процесуальною формою має
"Добровольский А. А. Искпвяяформа мщнти правя - М. 1963; .'інЛравольский А. А.Ияанова С. А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М.. 1979. - С. 19; Осокина Г.Л. Не* (тгирии и практика). - М.: Городец, 2000. - 186с.; Гуряич \1 А. Право на иск. - М.. Л.. 1949. - С. 24; Гурвич М. А. Учение об иске. - М.. 19Я1. С \0,А0олониы Г. О. Групповые иски. М.: Норма. 2001. - 246с.
53
Фурса С. Я., Цюра Т. В.
,;.«/ і доказування у цивільному процесі
закріплюватись у журналі судового засідання, то вони мають подвійне процесуальне відображення: пряме, у свідомості судді та опосередковане у формі письмового доказу, який може і буде використовуватись у апеляційному і касаційному судах.
Звідси випливає запитання про можливість особи змінити своє ставлення до встановленної та визнанної обставини (факту). В новому ЦПК маг місце новела, яка заслуговує на увагу. Так, ст. 178 нового ЦПК встановлено право особи змінити свої пояснення, тобто відмовитися від визнання особою обставин у попередньому судовому засіданні, що має місце на стадії судового розгляду справи по суті. Така відмова приймається судом, якщо сторона, яка відмовилась, доведе, що вона визнала ці обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози, тяжких обставин або обставин визнаних у результаті зловмисної домовленості її представника з другою стороною. Про прийняття відмови сторони від визнання обставин суд постановлюс ухвалу. У разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин вони доводяться в загальному порядку.
Стадія дослідження доказів (ст. 179 нового ЦПК), продовжується одразу після заслуховування пояснень сторін, а після цієї стадії особам надається право на виступ з додатковими поясненнями (ст. 192 нового ЦПК), тобто на цьому закінчується з'ясування обставин справи та перевірка їх доказами.
Пропонується комплексно розглядати визнання обставини (факту) особою та надати йому стабільності і незмінності, що має стати альтернативою кримінальної відповідальності, яка застосовується до свідків за дачу завідомо неправдивих показань.
Так, виявляючи свою волю до визнання обставини (факту), але краще говорити, констатуючи її (його) існування, особа не зобов'язана говорити лише правду як і при висловлюванні своєї позиції. Як загальновідомо, сторони мають особисту заінтересованість у результатах розгляду справи і не несуть кримінальної відповідальності за дачу неправдивих пояснень, а на цій підставі неможливо однаково розцінювати такі докази як показання свідка та пояснення сторони, хоча за ч. 2 ст. 212 нового ЦПК передбачається, що жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.
54
У підсумку, можна зробити висновок про те, що визнання обставини (факту) стороною не може вважатись безспірним доказом його існування, а також про необхідність детальної правової регламентації не тільки визнання обставини (факту), а й визнання позову в повному обсязі чи частково. Визнання ж позову частково або повністю пропонуємо розглядати шляхом з'ясування у зацікавлених осіб: чи визнають вони обставини, які зумовлюють позовні вимоги.
Для надання стабільності судовому розгляду пропонується в разі визнання обставини (факту) стороною закріплювати це положення в журналі судового засідання і за загальним правилом позбавити особу можливості змінювати своє ставлення відносно такої обставини (факту). Але як зазначалось раніше, за новим ЦПК таке визнання може мати місце у попередньому судовому засіданні, тому у разі дій особи внаслідок помилки, погрози, збігу тяжких обставин тощо вона мас право за новим ЦІІК ст. 178 в судовому порядку ставити питання про недійсність визнання нею відповідного факту.
Але у новому ЦПК нічого не сказано, а чи може така процесуальна діяльність щодо відмови віл визнання обставин мати місце після винесення судового рішення. На нашу думку, можливимє пера гляд такого рішення у зв'язку з нововивленими обставинами (гл. 4 нового ЦПК). Отже, в разі надання особою неправдивих пояснень суду, такий доказ може бути спростований стороною і сторона має нести цивільну відповідальність, яка виявлятиметься в недовірі до наданих стороною доказів та спростуванні її вимог до іншої сторони. Якщо сторона визнає обставину ( факт), та залежно від цього частково або повністю позов, то необхідні конкретні й обґрунтовані підстави для сумніву у такому волевиявленні. Відтворення у новому ЦПК такої позиції, значно спростить процедуру розгляду справи і визнання обставини (факту) стане доказом в спішні.
Отже, пропонується стабілізувати визнання стороною обста-виїш (факту), як доказу, для чого пропонується фіксувати його в журналі судового засідання і позбавити особу права його змінювати. У разі ж впливу на волевиявлення особи, помилки, погрози, збігу тяжких обставин, необхідно в подальшому надати такій особі можливість змінити своє ставлення до встановлюваної обста-
55
Фурси С. Я.. Цн>ра Т. В.
Цока ні і доказування и цивільному процесі
ними (факту), алетака зміна має бути обґрунтована як це передбачено ст. 178 нового ЦПК.
Потребує правового аналізу й інший доказ, який не віднесено до переліку засобів доказування, оскільки він є специфічним. Тут йдеться про ч. З ст. 45 нового ЦПК, а саме: висновки органу державної г..1.1 ні та органів місцевого самоврядування (до 2001 р. вони називались органи державного управління), оскільки ці органи можуть бути залучені судом до участі в справі або вступати в справу за своєю інші лтниою для надання висновків з метою здійснення покладених на них обов'язків. Так, участь зазначених органів у процесі для надання висновків у справі є обов'язковою у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне. Але яку роль відіграють в справі зазначені висновки, законодавством не визначено.
З одного боку органи державної влади та місцевого самоврядування і прокурор визначені як особливі суб'єкти, що вправі діяти на захист прав і свобод інших осіб і в цьому випадку вони не дають висновку по справі, а можуть діяти лише в межах, що визначені ст. 27 нового ЦПК. Коли ж органи державної влади та місцевого самоврядування діятимуть за ч. З ст. 45 нового ЦПК , то їх роль в процесі має зумовлюватись спеціальними повноваженнями цих органів, а не загальними, що передбачені ст. 27 нового ЦПК, а тому неможливо розцінювати висновок цих органів як пояснення сторони.
В. Г. Фазікош так характеризує висновок органу державного управління (за ст. 45нового ЦПК - органи державної влади і місцевого самоврядування): "Він складається на підставі попереднього вивчення матеріалів справи і обстеження, яке проводиться органом державного управління. Висновок складається від імені відповідного органу державного управління і підписується керівником цього органу"."7 Тобто в цьому визначенні простежуються подібні риси у висновку експерта та висновку органу державного управління. Але А. О. Добровольський застерігає можливу помилку стосовно змішування висновків цих суб'єктів цивільного процесу. Зокрема ним наводяться такі аргументи: експерт - особа, не
* І Інвільнг процесуальне право України. / Під ред. В.В. Комаром. - Харків: Праю. 1904. -С 113.
56
заінтересована в результаті, а представник органу державного управління має заінтересованість в силу службових обов'язків. Експерт призначається ухвалою суду і відповідає на питання, які стосуються тільки фактичного боку справи. Представник цього органу не може у висновку обмежитися тільки оцінкою фактів. Він повинний і зобов'язаний висловити свою позицію і стосовно питання, яке, з його точки зору, рішення суду буде найбільш правильним, виходячи із усіх даних, досліджених в судовому засіданні."* Тому загалом можна погодитись з наведеними точками зору, але вони не вирішують кардинально питання про те, до якого засобу доказування можна віднести такий висновок.
Вважаємо також, що висновок органів державної влади не зважаючи на те, що вони беруть участь у справі, не є особливим процесуальним засобом участі цих осіб у справі. В цьому контексті можна навести слова В. І. Леніна (Ульнпона) про те, що необхідно "пройти далі в посиленні втручання держави в "приватноправові відносини", в цивільні справи ... Не випускати із своїх рук будь-якої можливості поширити втручання держави в "цивільні" відносини'419 . Тобто державою, не зважаючи на зміни в ЦПК, залишений процесуальний засіб впливу державних установ на цивільно-правові відносини, що зумовлюється охоронною функцією держави. Саме державні та громадські інтереси, а не відомчі або посадові повноваження спонукають законодавчу владу до регламентування особливостей участі прокуратури та органів державної влади і органів місцевого самоврядування в цивільному процесі і у справі.
Однак, навряд чи можна однозначно погодитись з тим, що будь-який орган, крім суду вправі надавати правову оцінку розглядуваним в справі обставинам у такій формі як висновок і з тим правовим значенням, яке за ним підкреслюють науковці. Тобто у висновку має існувати як мінімум дві частини: перша має стосуватись тих обставин, які були отримані відповідним органом при виконанні ним своїх повноважень, а друга має бути розрахована на аналіз існуючих в справі обставин і ці частини мають узагальнюватись і коментуватись по відношенню до наступного судового рішення.
"Добровольский А. А. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе. - М.: Госюриздат, 1958. - С. 71. "Ленин В.И. Полное собрание сочинений. - М.. 1958. - Т. 33. - С. 177.
57
Фурса С. Я., Цыра Т. В.
ази і дока
Таким чином, висновок органу державної влади та місцевого самоврядування є ширшим за змістом, ніж інші засоби доказування, оскільки такі засоби, як показання свідків або письмові докази не можуть містити правової оцінки обставин справи. Так само експерту не можуть надаватись для дослідження правові питання через те, що будь-який орган не може замінювати правової оцінки обставин справи, що надається судом, який у своєму рішенні може посилатись лише на норми закону і докази, на підставі яких суд дійшов до певного, зазначеного в рішенні висновку. При цьому вважається недоцільним відносити висновок органів державної влади та органів місцевого самоврядування до особливих засобів доказування через те, що вони регламентуються спеціальною нормою закону і підкріплюють вплив держави на вирішення цивільно-правових відносин, а тому пропонується узгодити між собою ч. 2 ст. 57 нового ЦПК та ч. З ст. 45 нового ЦПК.
На підставі проведеного аналізу робиться й інший висновок, про те, що в поясненнях сторін необхідно відокремлювати власне пояснення від засобів, за допомогою яких особа має намір довести свої вимоги або заперечення. Тобто сама процедура висловлювання і заслуховування пояснень сторін, що передбачена ст. 176 нового ЦПК розрахована на те, щоб заслухати лише ті відомості, які відомі особам як безпосереднім учасникам спірних правовідносин. На практиці ж одна із сторін іноді зачитує свою позовну заяву в повному обсязі, що інакше, як втратою часу всіх суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, назвати неможна.
На підставі проведеного аналізу неможна вважати, передбачений ЦПК перелік засобів доказування повним і таким, що не потребує уточнення.
Останній аспект, на який слід звернути увагу, це наведений в ст. 57 нового ЦІІК вичерпний перелік засобів доказування, хоча розвиток науки і техніки давно зумовив необхідність його розширення за рахунок новітніх засобів доказування. Так, автори критично ставляться до можливості осіб приносити присягу через те, що зміст присяги ґрунтується и основному на урочистості і етичних аспектах, що не є обов'язковою умовою для поведінки окремих суб'єктів суспільства, а тому це положення породжуватиме нерівність. При цьому, такий засіб як "детектор брехні" тривалий
58
час проходить удосконалення і може деякою мірою замінити принесення присяги. Так, принесенням присяги з давніх часів намагались включити моральні аспекти, які мали додатковий вплив на правосвідомість свідка або сторони, а не визначальний. В той же час випробування на детекторі має подвійне значення: моральне, оскільки пересічна людина, коли буде говорити під час перевірки її показань на детекторі, то хвилюватиметься, щоб не сказати неправдивих відомостей; технічний, через тс, що постійний розвиток техніки зумовлює досягнення певних результатів, через що впливатиме на правильність фіксації та отримання показань свідка.
Отже, в теорії цивільного процесу необхідно постійно здійснювати перегляд новітніх доказів, що застосовуватимуться в судовій практиці, на предмет їх віднесення до засобів доказування, а останніх - на допустимість у цивільному процесі.
До новітніх засобів доказування і доказів, які потрібні для встановлення певних обставин справи доцільно віднести такі досягнення науки і техніки, які виникли як давно, так й недавно, але до останнього часу не мали практичного застосування в цивільному процесі. Наприклад, Л. М. Звягінцева так визначає докази, що підтверджують походження дитини від конкретної особи: висновок судово-біологічної експертизи рідини крові матері, дитини і батька для встановлення їх групової приналежності; комісійної експертизи медичних документів для встановлення строку зачаття дитини; експертизи для перевірки доводів батька про неможливість його батьківства; молекулярно-генетична експертиза (генна, геномна, генетична, дактилоскопічна); судово-почеркознавча експертиза (при необхідності доказування батьківства на підставі письмових доказів, що підтверджують визнання відповідачем батьківства, в разі оспорювання вірогідності документа).*" Тобто в цьому переліку наведено багато доказів, які належать до такого засобу доказування, яким є висновок експерта. Так, можливість проведення молекулярно-генетичної експертизи (генної, геномної, генетичної, дактилоскопічної)', які виникли
*° Гм|иівочішк по даказыаанию в гражданском судопроизводстве. / Под рол- И. В. Решетки
коаой. - M : Норма. 2002. - С.261. * Сухий В. Д. Експертизи у судовій практиці / За рад. В. Г. Гончаренка. - К.: Юрінкомінте)).
2005. - С.198.
59
Фурси С. Я.. Цюра Т. В,
Докали і ()іжи іуваиия у цивільному процесі
останнім часом і про них не .шлють мс тільки більшість громадян, а й деякі судді та адвокати. Для встановлення цього положення достатньо заглянути до файлу Мін'юсту в мережі Інторнет, де надається інформація про можливі види експертна, що проводяться Інститутами судової експерт ли, а саме: почеркознавчі; авторо-знавчі; технічні експертизи документів; фототехнічні; технічні експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису; портретні; тра-сологічні; балістичні; вибухових пристроїв; вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу); матеріалів і речовин (волокон і волокнистих матеріалів; лакофарбових матеріалів; наркотичних засобів і сильнодіючих речовин; рідин, що містять спирт; металів і сплавів; полімерів, пластмаси та скла); біологічні; ґрунтознавчі; автотехнічні; транспортно-трасолопчиї: иожежно-технічні; комп'ютерної техніки та програмних продуктів; психологічні; будівельно-технічні; економічні; товарознавчі; автотоварознавчі. Для більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики експертними установами із залученням відповідних науковців та фахівців державних органів та центральних органів виконавчої влади проводяться також види судових експертиз, що не зазначені у вищезгаданому переліку.
Як бачимо з цього переліку, судді неважко буде знайти ту установу та конкретний інститут, що здатен виконати визначену вище і запропоновану науковцями експертизу. З наведеного переліку вбачається також, що на практиці відсутнє чітке розмежування експертиз на види. Крім того, спроба знайти в Інторнеті перелік окремих установ, які спеціалізуються на проведенні певних видів експертиз не знайшла успіху. Це свідчить про загальну потребу в розвитку сучасних засобів передачі та розповсюдження інформації правоохоронними державними установами. При цьому, реальна потреба в розвитку таких засобів не викликає сумніву. Не важко уявити картину, коли суддя має винести ухвалу про призначення експертизи і йому необхідно зазначити ту установу, на яку покладається її виконання, а він не володіє зазначеною вище інформацією.
Отже, поряд з розглядом потреб сучасного цивільного процесу в новітніх засобах доказування, необхідно розглядати й проблему забезпечення суддів та всіх зацікавлених осіб відповідною інформацією про них.
60
Зш і п.ними ж напрямами ромотку засобів доказування в цивільному процесі, вважаються такі:
- вивчення і узагальнення судової практики на предмет дослі
дження тих обставин, які зумовлюють необхідність вико
ристання спеціальних засобів для їх підтвердження;
- аналіз і втілення новітніх досягнень науки і техніки в юри
дичну практику з метою надання рішенням суду більшої
юридичної достовірності та, як наслідок, збільшення дже
рел підвищеної небезпеки, якими стають наслідки генної
інженерії, новітні ліки, добрива тощо;
- вдосконалення існуючих засобів доказування і процедури їх
дослідження з метою надання їм більшої юридичної віро
гідності;
- самостійний розвиток науки і техніки з метою подальшого
втілення результатів в цивільне судочинство;
- систематизація інформації про засоби доказування, яка має
узагальнюватись як по окремих галузях права, так і шляхом порівняльного аналізу, та складати раціональну структуру відомостей про певні засоби доказування для окремої галузі права. Наприклад, такий засіб доказування, як висновок експерта, на наш погляд , має класифікуватись за галузями природничих, гуманітарних та інших наук. Застосування інших засобів доказування в цивільному процесі
буде більш детально розкрите в розділі "Особливості процесу
доказування і оцінки доказів".