I теория государства и права

Вид материалаДокументы

Содержание


В соответствии со статьей 2 Конвенции ВОИС объектами права интеллектуальной собственности являются
Знаки для товаров и услуг — это зарегистрированные в установленном порядке обозначения, по которым товары
Объектом обязательства
Классификация договоров — это разграничение и груп­пирование отдельных договоров по определенным отличи­тельным признакам.
По характеру распределения прав и обязанностей — од­носторонние и двусторонние (взаимные) договоры.
По степени юридической завершенности договоры бы­вают окончательными и предварительными.
Условия договора могут быть: 1) существенными; 2) обыч­ными; 3) случайными.
Но если законом предусматривается для данного вида договора определенная форма, то ее надо придерживаться.
Граждане и государство могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону. Юридические лица могут
Наследственное имущество или наследство — это сово­купность прав и обязанностей наследодателя, переходящих после его смерти к на
Нотариус должен отказать в удостоверении завещания, если в нем содержатся незаконные распоряжения либо на­следодатель-завещатель
Каждый из наследников отвечает по долгам наследода­теля пропорционально полученной доле наследственного имущества.
Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности вы­полнения им распоряжени
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
§ 16. Защита права собственности

Собственник имеет право истребовать имущество из чужого незаконного владения (ст. 387 ГКУ).

Защита права собственности осуществляется в исковом порядке через суд. Собственник, права которого нарушены, имеет право на возмещение причиненного ему имуществен­ного и морального вреда, (ст. 386 ГКУ).

Гражданско-правовые иски, применяемые для защиты права собственности, называются внндикационным и не-гаторным.

Виндикационный иск — это требования не владеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии вещи.

Негаторный иск — это требования собственника об устранении нарушений права собственности, не связанных с нарушением права владения.


150

151

Указанными исками защищаются права как государ­ственной, коллективной, так и частной собственности. Виндикационный и негаторный иски применяются для защиты права собственности и права оперативного управ­ления, когда имеются нарушения указанных прав вне до­говора.

Виндикационным иском защищается право собствен­ности в целом, т.е. все правомочия собственника, посколь­ку он предъявляется в тех случаях, когда нарушены права владения, пользования и распоряжения одновременно. Собственник временно лишен возможности осуществлять все три правомочия, однако право собственности за ним сохраняется и служит основанием для предъявления иска об изъятии вещи у незаконного владельца.

Предмет виндикационного иска составляет то имуще­ство, которое выбыло из владения собственника и находит­ся у незаконного владельца.

Истребование имущества в натуре означает возврат соб­ственнику тех же самых вещей, которые были у него до правонарушения. Поэтому предметом иска может быть индивидуально-определенная вещь.

Истцом по виндикационному иску может быть физиче­ское лицо или юридическое лицо. Собственник, предъявив­ший иск, обязан доказать не только свое право собствен­ности на спорное имущество, но и незаконность владения им ответчиком.

Ответчик по виндикационному иску — это незаконный владелец, у которого фактически находится имущество. Таким незаконно владеющим лицом может быть правона­рушитель. Если же он к моменту предъявления иска передал имущество другому лицу (продал, подарил, обменял), то иск должен быть предъявлен к тому лицу, у которого фактически находится имущество. Незаконное владение — это фактиче­ское обладание имуществом, которое не имеет правового основания и потому является неправомерным. Незаконным владельцем следует считать не только лицо, самовольно за­владевшее имуществом (например, похитившее его или присвоившее находку), но также й того, кто приобрел иму­щество у лица, не имеющего права распоряжаться им.

Незаконный владелец имущества может быть добросо­вестным и недобросовестным владельцем. Добросовестным владельцем признается лицо, которое не знало и не должно было знать о незаконности своего владения. Владелец счи-

152

тается недобросовестным, если он знал либо хотя и не знал, но должен был знать, что владеет вещью незаконно. Такое деление владельцев имущества имеет значение для право­вых последствий по виндикационному иску.

В соответствии со ст. 400 ГКУ, у недобросовестного вла­дельца имущество может быть востребовано в судебном порядке в любом случае.

При истребовании собственником имущества у добросо­вестного владельца имеет значение возмездным или без­возмездным было приобретение имущества владельцем:
  1. Если добросовестный владелец приобрел имущество безвозмездно, то собственник в соответствии с ч.З ст.388 ГКУ имеет право истребовать его во всех случаях.
  2. В том случае, если приобретение имущества добросо­вестным владельцем является возмездным (например, по договору купли-продажи, мены), в соответствии с ч.1 ст.388 ГКУ собственник может истребовать его лишь в слу­чаях:



  • когда оно было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;
  • когда оно было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;
  • когда оно выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле, другим путем.

В соответствии со ст. 389 ГКУ деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросо­вестного приобретателя.

Иск о защите права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения, в гражданском праве на­зывается негаторным. Содержание негаторного иска за­ключается в требовании собственника к какому-либо дру­гому лицу об устранении препятствий по осуществлению правомочий пользования и распоряжения имуществом.

Если имущество находится во владении собственника, то со стороны других лиц возможны такие нарушения, которые препятствуют собственнику осуществлять пра­вомочие пользования. К ним относятся, например, случаи самоуправного занятия помещения в доме собственника или запрещение ему пользоваться подсобными помещени­ями (сараем, погребом), принадлежащими на правах соб­ственности другим лицам. Во всех указанных и подобным им случаях собственник или лицо, правомерно владеющее

153

имуществом, может защитить свои интересы путем предъ­явления негаторного иска об устранении препятствий, мешающих ему пользоваться имуществом.

С помощью яегатррного иска возможна защита права собственности, когда собственник незаконно ограничива­ется в возможности осуществления не только правомочия пользования, но и правомочия распоряжения (например, при производстве описи имущества или наложении ареста). Собственник может потребовать исключения имущества из описи в судебном порядке путем предъявления негаторно­го иска.

Таким образом, негаторный иск, который предъявляет­ся собственником, характеризуется тем, что основанием его предъявления выступают нарушения со стороны кого-либо, препятствующие собственнику осуществлять правомочия пользования и распоряжения своим имуществом.

§ 17. Интеллектуальная собственность

Юридический термин «интеллектуальная собствен­ность» определяется в Конвенции, принятой ВОИС (Все­мирная организация Интеллектуальной собственности). Это права, относящиеся к конкретным результатам твор­ческой деятельности человека в производственной, науч­ной, литературной и художественной сферах. Четко опреде­лено, что интеллектуальная собственность — это все права, возникающие в связи с результатами творческой деятель­ности человека, а объекты правоотношений — конкретные результаты этой деятельности.

В соответствии со статьей 2 Конвенции ВОИС объектами права интеллектуальной собственности являются:

а) литературные, художественные произведения и на­
учные труды;


б) исполнительная деятельность артистов, фонограммы
и радиопередачи;


в) изобретения во всех сферах человеческой деятельно­
сти;


г) научные открытия;

д) промышленные образцы;

е) товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие
наименования и отметки;


ж) прекращение недобросовестной конкуренции.

Статья 420 ГК Украины к объектам права интеллекту­альной собственности относит:
  • литературные и художественные произведения;
  • компьютерные программы;
  • компиляции данных (базы данных);
  • исполнение музыкальных произведений и другие ис­полнения;
  • фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания;
  • научные открытия;
  • изобретения, полезные модели, промышленные об­разцы;
  • компонование (топографии) интегральных микро­схем;
  • рационализаторские предложения;
  • сорта растений, породы животных;
  • коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указа­ния;
  • коммерческие тайны.

В соответствии со статьей 421 ГКУ субъектами права интеллектуальной собственности являются: создатель (соз­датели) объекта интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель и т. п.) и другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имуще­ственные права интеллектуальной собственности (в соот­ветствии с законом либо договором). Субъектами могут быть физические лица, юридические лица и государство.

К изобретению (полезной модели) следует отнести ре­зультаты творческой деятельности человека в любой от­расли технологии, к промышленному образцу — результат творческой деятельности человека в области художествен­ного конструирования.

Промышленная собственность — изобретения, по­лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, пресече­ние недобросовестной конкуренции.

Право на знаки для товаров и услуг — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в процессе создания, регистрации и охраны знаков для товаров и услуг.

Знаки для товаров и услуг — это зарегистрированные в установленном порядке обозначения, по которым товары


154

155

и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг других лиц.

Закон предусматривает такие виды знаков для товаров и услуг:
  • словесные (слова и аббревиатуры, например, «Тав­рия», «Славутич», «КРАЗ», «Корона»);
  • изобразительные (композиции линий, пятен, фигур, форм);
  • объемные (композиция фигур в трех измерениях, то есть формы изделия или упаковки — флаконы, бутылки);
  • комбинированные (соединения изобразительных, словесных и объемных элементов). Для того, чтобы обо­значение было признано знаком для товаров и услуг, его необходимо заявить в Госпатент Украины в установленном порядке.

В соответствии со статьей 432 ГК Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего права ин­теллектуальной собственности. В соответствии с указанной статьей, в случае нарушения права интеллектуальной соб­ственности, суд может вынести следующие решения:
  1. о применении незамедлительных мер относительно предупреждения нарушения права интеллектуальной соб­ственности и сохранения соответствующих доказательств;
  2. о приостановлении пропуска через таможенную гра­ницу Украины товаров, импорт или экспорт которых осу­ществляется с нарушением права интеллектуальной соб­ственности;
  3. об изъятии из гражданского оборота товаров, изготов­ленных или введенных в гражданский оборот с нарушени­ем права интеллектуальной собственности;
  4. об изъятии из гражданского оборота материалов и орудий производства, которые использовались преимуще­ственно для изготовления товаров с нарушением права интеллектуальной собственности;
  5. о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объ­екта права интеллектуальной собственности. Размер взы­скания определяется в соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств, которые имеют суще­ственное значение;
  6. об опубликовании в средствах массовой информации сведений о нарушении права интеллектуальной собствен­ности и содержание судебного решения относительно тако­го нарушения.

§18. Понятие и элементы обязательств

Обязательство — это такое гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенно­го действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 509 ГК Украины).

Элементами обязательства, как и любого другого граж­данского правоотношения, являются субъекты, содержание и объект.

Содержание обязательства составляют субъективные права и обязанности его участников — кредитора и долж­ника. Например, в обязательственном правоотношении имущественного найма наниматель имеет субъективные права требовать от нанимателя предоставления ему имуще­ства и временно пользоваться им, а также обязан уплатить наймодателю определенную сумму денег за пользование имуществом; наймодатель имеет субъективную обязанность передать имущество во временное пользование нанимателю и субъективное право требовать за это от нанимателя опре­деленной платы.

Объектом обязательства, как следует из приведенного выше определения обязательства, являются действия по передаче имущества, выполнению работ, уплате денег (или воздержание от совершения действий).

Кредитор — управомоченная сторона в обязательстве. Он вправе требовать от другой стороны совершения или воздержания от совершения определенного действия.

Должник — обязанная сторона. На его обязанности ле­жит совершение определенного действия или воздержание от него.

Кредитора принято называть активной, а должника — пассивной стороной в обязательстве.

Участниками обязательств (кредитором, должником) могут быть как физические лица (граждане Украины, ино­странные граждане, так и юридические лица (предприятия, учреждения, организации), а также государство Украина.

Участник конкретного обязательства может являться одновременно кредитором в отношении одного и должни­ком — в отношении другого субъекта, что возможно во взаимных обязательствах.


156

157

В обязательственном правоотношении обычно участвуют одно лицо — кредитор и одно лицо — должник. Когда же на стороне только кредитора или только должника либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц, говорят о множественности лиц в обязательстве.

При множественности лиц в обязательстве закон раз­личает долевые и солидарные обязательства.

Как правило, при множественности лиц в обязательстве оно считается долевым, т.е. каждый из сокредиторов впра­ве требовать исполнения и каждый из со должников должен исполнить обязанность в определенной доле, причем доли предполагаются равными, если иное не определено законом или договором (ст. 542 ГКУ).

Таковы, например, долевые договоры поставки, когда покупатель или поставпщк привлекает к долевому участию другие организации — дольщиков; доли каждой организа­ции определяются договором.

Солидарные обязательства, в силу которых каждый из солидарных сокредиторов вправе требовать, а каждый из солидарных содолжников обязан исполнить обязательство полностью, не предполагаются, а возникают лишь, когда это предусмотрено законом или договором, в частности, при неделимости предмета обязательства. Например, солидар­ными являются обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 64 Жилищного кодекса Украины — она признает солидарны­ми должниками нанимателя и совершеннолетних членов его семьи в обязательствах, которые возникают из договора найма жилого помещения. Статья 1181 ГК Украины пред­усматривает возникновение солидарного обязательства в силу совершения правонарушения — причинения вреда несколькими лицами.

Гражданский кодекс Украины различает солидарную обязанность должников (ст. 546 ГКУ) и солидарные требо­вания кредиторов (ст. 542 ГКУ).

Различаются пассивная, активная и смешанная солидар­ности. Наиболее распространена пассивная солидарность. В гражданско-правовой литературе регрессное обязатель­ство определяется как обратное требование на возвращение денег или имущества, выполненное одним лицом за другое или по вине последнего третьего лица. Регрессное обяза­тельство является одним из видов обратного требования, оно возникает там, где выполнение проведено одним лицом, но обязанность этого выполнения лежит на другом лице. Регрессное обязательство возникает в связи с прекращени-

ем того обязательства, производным от которого является регрессное обязательство.

Регрессное обязательство характеризуется некоторыми особенностями. Кредитор или должник по этому обязатель­ству, до его возникновения, являлся участником другого обязательства, которое принято называть основным. Имен­но в связи с исполнением обязанности по основному обяза­тельству и возникает регрессное обязательство. Согласно гражданскому законодательству возникновение регрессно­го обязательства возможно в двух случаях.

Во-первых, в случае исполнения основного обязатель­ства вместо должника третьим лицом. Кредитором регресс­ного обязательства становится это третье лицо, а его долж­ником — должник по основному обязательству. Например, поручитель, выплативший определенную сумму вместо должника по договору займа (основное обязательство), вправе взыскать ее с должника на основе возникшего ре­грессного обязательства. Такие регрессные обязательства возникают независимо от виновности или невиновности должника основного обязательства в полном или частичном исполнении обязательства.

Во-вторых, в случае исполнения основного обязательства его должником, но по вине третьего лица. Кредитором воз­никшего в результате этого регрессного обязательства становится должник по основному обязательству, а долж­ником — третье лицо, по вине которого произведено испол­нение. Так, генеральный подрядчик, не выполняющий обязательства по вине субподрядной организации и упла­тивший в связи с этим штраф заказчику, поскольку он несет перед заказчиком ответственность за выполнение всех работ по договору, производимым как им, так и его субподрядчи­ками, вправе взыскать сумму штрафа с субподрядчика.

Объем требований кредитора по регрессному обязатель­ству определяется объемом исполненного им по основному обязательству, если меньший объем требования не преду­смотрен законом.

§ 19. Основания возникновения обязательств

Для возникновения обязательства необходимы соответ­ствующие юридические факты. Юридические факты слу­жат основанием для возникновения обязательств. Перечень


158

159

оснований, из которых возникают обязательства, содержит­ся в ст. 11 ГК Украины.

Обязательство должно базироваться на принципах добро­совестности, разумности и справедливости.

Гражданско-правовой договор является важнейшим основанием возникновения обязательства. Именно посред­ством этого юридического факта возникает большинство гражданских обязательств между гражданами, между пред­приятиями, фирмами, организациями. Сказанное в значи­тельной мере относится к имущественным обязательствам юридических лиц.

Обязательство также возникает из административно-правовых актов (ч. 4 ст. 11 ГК Украины). Административ­ный акт — это индивидуальный акт компетентного органа управления, направленный на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Кроме договора и административно-правовых актов, среди оснований возникновения гражданско-правовых обязательств имеются ряд иных юридических фактов. Сре­ди них:
  1. причинение имущественного (материального) и мораль­ного вреда другому лицу либо вреда его здоровью (ст. 11, 1166,1195 ГКУ);
  2. неосновательное приобретение или сохранение иму­щества за счет другого лица влечет за собой в соответствии со ст. 1212-1214 ГКУ возникновение обязательства воз­вратить потерпевшему это имущество.

§ 20. Исполнение обязательств

Условия исполнения обязательств регулируются общими и специальными нормами гражданского права (ст. 526-529 ГКУ).

Сущность исполнения обязательства составляет совер­шение обязанным лицом действия, юридическую меру которого определяет лежащая, на нем обязанность.

Законодательством предусмотрены три основные стадии исполнения обязательств:

1) организационная стадия исполнения заключает ин­формационные действия, как должника, так и кредитора. Первый предлагает исполнение, а второй информирует о готовности принять исполнение;

  1. материальная стадия исполнения заключает два ос­новных действия: предоставление исполненного должни­ком и принятие предмета исполнения кредитором;
  2. технико-юридическая стадия заключает в себе дей­ствия по проверке исполненного по качественным и коли­чественным показателям.

Стало быть, исполнение обязательства — это совершение должником действия (или воздержание от действия), со­ставляющего объект обязательства (передача имущества, выполнение работы). Для того, чтобы была достигнута цель, ради которой устанавливалось обязательство, оно должно быть исполнено надлежащим образом. Надлежа­щее исполнение обязательства — исполнение обязательства в точном соответствии с законом, административным ак­том, договором. Обязательство считается исполненным надлежащим образом, если соблюдены все требования, предъявляемые к субъекту, предмету, месту, времени (сроку) и способу исполнения данного обязательства, а также принципы исполнения обязательства. Если при ис­полнении обязательства нарушается хотя бы одно из ука­занных требований, то его исполнение будет считаться ненадлежащим.

§ 21. Понятие и содержание гражданско-правового договора

Статья 626 ГКУ устанавливает, что договор является волеизъявлением двух или более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Гражданско-правовой договор обладает следующими признаками:

а) договор — это, прежде всего, действие, выражающее
волеизъявление обеих сторон;

б) волеизъявление носит характер соглашения сторон;

в) волеизъявление сторон выражается в определенной
форме (устной, письменной);

г) взаимное волеизъявление достигается в установлен­
ном нормами нрава порядке;

д) соглашением сторон устанавливаются (а также изме­
няются и прекращаются) их гражданские права и обязан­
ности.


160

161

Классификация договоров — это разграничение и груп­пирование отдельных договоров по определенным отличи­тельным признакам.

По характеру оснований заключения различают плано­вые и неплановые договоры.

По характеру распределения прав и обязанностей — од­носторонние и двусторонние (взаимные) договоры.

При заключении одностороннего договора одна сторона договора приобретает только права, не неся никаких обязан­ностей, а вторая приобретает только обязанности, не при­обретая никаких прав. Таков, например, договор займа, по которому заимодавец имеет право требовать возврата за­емной суммы, а заемщик обязан долг погасить. Двусторон­ний (взаимный) договор, напротив, порождает права и обязанности для каждого из его участников, например, до­говор купли-продажи, где права и обязанности принадле­жат обеим сторонам.

По степени юридической завершенности договоры бы­вают окончательными и предварительными.

Договоры также делятся на реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные.

Содержанием договора называют совокупность его усло­вий, пунктов сформулированных сторонами или вытекаю­щих из закона, на которых основано заключение договора (ст. 628 ГКУ).

Условия договора могут быть: 1) существенными; 2) обыч­ными; 3) случайными.

Существенные условия договора — это такие условия, лри отсутствии которых договор не может считаться за­ключенным. Например, к существенным условиям договора поставки продукции следует отнести: наименование про-. дукции, ее количество, ассортимент, качество, комплект­ность, цена, порядок оплаты, сроки (периоды) поставки, срок действия договора.

Обычные — это те условия, которые предусматривают­ся в законе или другом нормативном акте и становятся обязательными для сторон, вследствие самого факта за­ключения договора. Они отличаются от существенных тем, что их наличие или отсутствие никакого влияния на факт заключения договора не оказывает. Например, если в до­говоре имущественного найма жилища стороны не догово­рились, кто из них — наймодатель или наниматель — будет производить текущий ремонт сданного в наем жилища, то

;1щрйствует диспозитивное правило, указанное в ч.1 ст. 819 ЗЕК Украины, согласно которому обязанность осуществлять текущий ремонт возлагается на нанимателя. .' Случайными принято считать такие условия, которые согласованы сторонами с целью разрешения вопросов, ко­торые вообще не урегулированы законодательством. Сле­довательно, случайными определяются такие условия до­говора, которые обычно в договорах такого вида не преду­сматриваются, но могут быть установлены соглашением сторон. Например, вознаграждение поверенному в догово­ре поручения за выполнение порученных действий не пред­усматривается, но если стороны предусматривают условие о вознаграждении, то поверенный имеет право требовать его выплаты.

Заключается договор по общему правилу в устной или письменной форме. Но закон предоставляет сторонам право заключить договор в такой форме, в которой они по­желают, даже если эта форма не обязательна для такого вида договора. Например, стороны могут нотариально оформить любой договор, хотя для такого договора дос­таточно было бы простой письменной формы.

Но если законом предусматривается для данного вида договора определенная форма, то ее надо придерживаться.

§ 22. Внедоговорные обязательства

К одному из видов внедоговорных обязательств относят­ся обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие причинения вреда назы­ваются деликтными. Этот вид обязательств возникает из неправомерных действий, которыми, в частности, являют­ся правонарушения, то есть противоправное, виновное причинение вреда деликтоспособным лицом (т.е. лицом, совершившим правонарушение).

В силу обстоятельства, возникающего вследствие при­чинения вреда, потерпевший вправе требовать у лица, при­чинившего вред, восстановления прежнего состояния или возмещения убытков.

Субъектами этих обязательств могут быть любые участ­ники гражданских правоотношений. Как и в других граж­данско-правовых обязательствах, их называют кредитором и должником.


162

163


$

и
Деликтоспособность граждан по гражданскому законо­дательству Украины наступает с 14 лет (статьи 32,1179 ГК Украины).

Организация считается деликтоспособной при условии, что она пользуется правами юридического лица.

Объектом деликтных обязательств является возмещение вреда, который причинен должником кредитору (потерпев­шему).

Содержание деликтного обязательства составляют право кредитора и обязанность должника. Согласно статье 1166 ГК Украины обязанностью должника является со­вершение действий, при помощи которых было бы вос­становлено имущество потерпевшего до такого уровня, в котором оно находилось до совершения противоправного действия, а право кредитора — получить возмещение вреда.

§ 23. Общие условия ответственности за причинение вреда

В соответствии со статьей 1166 ГК Украины имуществен­ный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями либо бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме причинившим его ли­цом. Под вредом, который подлежит возмещению в данном случае, следует понимать уменьшение (уничтожение) бла­га, охраняемого законом, либо уменьшение имущественной сферы потерпевшего. Вред может быть причинен личности или имуществу. В первом случае потерпевшими являются только физические лица, во втором — как физические, так и юридические лица.

Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине (вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайного, неотвратимого события, которое невозможно было предусмотреть либо предсказать, например, эпидемии, эпизоотии, стихийного бедствия и т.п.).

Внедоговорная ответственность возлагается на лицо, причинившее вред, при наличии следующих общих усло­вий:

164

;Щ$$ 1) вреда;
  1. противоправности поведения лица, причинившего вред или ответственного за его причинение;
  2. причинной связи между противоправным поведением и наступившим вредом;

к 4) вины лица, причинившего вред.

Данные условия называются общими потому, что их Наличие необходимо во всех случаях возложения ответ­ственности за причинение вреда.

Вред может быть причинен как физическим лицом, так и организацией — юридическим лицом.

Статья 118 7 ГК Украины устанавливает основания воз­мещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. В соответствии с данной статьей, источником повышенной опасности является деятельность, связанная с использованием, сбережением или содержанием транс­портных средств, механизмов и оборудования (устройств), использованием, хранением химических, радиоактивных, взрывчатых, огнеопасных и других веществ, содержанием диких животных, служебных собак и собак бойцовских пород, которые создают повышенную опасность как для лица, которое эту деятельность осуществляет, так и для других лиц.

Вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующей правовой основе (право собственности, другое вещное право, договор подряда, аренды и т.д.) владеет транспортным средством, механизмом, другим объектом, использование, сбережение или содержание которого создает повышенную опасность.

Лицо, которое неправомерно завладело транспортным средством, механизмом, другим объектом, причинило вред деятельностью относительно его использования, сбереже­ния или содержания, обязано возместить его на общих основаниях.

Если неправомерному владению другим лицом транс­портным средством, механизмом, другим объектом способ­ствовала небрежность ее собственника (владельца), вред, причиненный деятельностью относительно его использова­ния, сбережения или хранения, возмещается им совместно, в части, которая определяется решением суда с учетом об­стоятельств, которые имеют существенное значение.

Лицо, которое осуществляет деятельность, которая яв­ляется источником повышенной опасности, отвечает за причинение вреда, если оно не докажет, что вред был при-

165

чинен вследствие непреодолимой силы или умысла потер­певшего.

§ 24. Общие понятия и основания наследования

В соответствии со статьей 1216 ГК Украины наследова­нием является переход прав и обязанностей (наследства), от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Условия и порядок наследования регулируются гражданско-правовыми нормами, которые в своей совокупности составляет отдельный гражданско-правовой институт — наследственное право.

Наследственное право — это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих правоотношения, возника­ющие вследствие перехода имущества умершего к другому лицу (наследнику) или к другим лицам (наследникам).

Наследодатель — гражданин (владелец), имущество которого после его смерти переходит в наследство к друго­му лицу (наследнику) или к другим лицам (наследникам). Наследодателем может быть только физическое лицо (граж­данин) независимо от возраста, пола, состояния здоровья. Предприятия, учреждения, организации не могут быть на­следодателями.

Наследник — это лицо, которое в случае смерти физи­ческого лица приобретает право получить его наследствен­ное имущество.

Субъективное право на наследство у наследников воз­никает в случае смерти наследодателя или признания его в установленном порядке умершим. Наследниками могут быть физические лица, юридические лица и государство. Физические лица (граждане) могут быть наследниками, если они были живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачатые при жизни наследода­теля и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1222 ГК Украины).

Не всегда лицо, входящее в круг наследников по закону, или лицо, которому завещано имущество, будет призывать­ся к наследованию. Законом предусмотрены условия, при которых наследник лишается наследства.

Граждане и государство могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону. Юридические лица могут

быть наследниками только по завещанию. Наследниками могут быть граждане Украины, иностранные граждане, и яйца без гражданства.

Наследственное имущество или наследство — это сово­купность прав и обязанностей наследодателя, переходящих после его смерти к наследникам.

Среди имущественных прав, что в составе наследствен­ного имущества переходят к наследникам, следует называть право собственности на разнообразное имущество. Это право собственности на дом, дачу, сбережения, автотран­спортные средства, предметы домашнего обихода и лично­го употребления, другие вещи, являющиеся объектом права собственности физических лиц (граждан). К имуще­ственным правам, входящим в наследство, принадлежит не только право собственности на имущество (наследствен­ную массу), но и право требования, вытекающее из заклю­ченных наследодателем договоров (например, договора ссуды, договора хранения и тому подобное).

Например, в случае смерти кредитора право требовать от должника возвращения долга переходит к его наследникам. В наследство входит право на неполученную заработную плату, неполученную при жизни наследодателя пенсию, имущественные права авторов открытий, изобретателей.

Также следует заметить, что наследство состоит не толь­ко из имущественных прав, но и обязанностей наследода­теля. В состав наследства входят и его долги (невыполнен­ные обязательства, неоплаченные кредиты, невозвращен-ные транспортные средства и тому подобное), если они у него были на день смерти. Наследник имеет право прини­мать такое наследство или отказаться от него.

В состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и некоторые неимущественные права. Так, некоторые личные права автора могут пере­ходить к наследникам в порядке наследования.

Права интеллектуальной собственности переходят после смерти автора к его наследникам в порядке, установленном статьей 446 ГК Украины. Они могут переходить как по за­кону, так и по завещанию на срок 70 лет, которые отсчи-тываются с 1 января года следующего за годом смерти ав­тора. Все доходы, полученные в связи с правом интеллек­туальной собственности, распределяются между наслед­никами. В наследственную массу включаются также суммы гонорара, которые принадлежали автору при его жизни, но


166

167

не были получены и не стали еще общим имуществом авто­ра и его супруги.

К наследникам переходит не только право на получение авторского гонорара, но и право распоряжения произведе­нием, заключение издательских договоров на посмертные издания произведений.

§ 25. Открытие наследства

Под открытием наследства следует понимать наступле­ние определенных обстоятельств (юридических фактов), при которых у соответствующих лиц (наследников) воз­никает право наследования. Законом предусмотрены такие юридические факты, вызывающие открытие наследства: 1) смерть гражданина; 2) объявление судом гражданина умершим. Поэтому юридический факт открытия наслед­ства, его время и место должны быть точно установлены.

Важным является установление времени открытия на­следства. На момент открытия наследства устанавливается круг наследников, которые призываются к наследованию, определяется, какое имущество принадлежит наследода­телю и должно перейти к его наследникам. Со дня открытия наследства исчисляется установленный законом срок для его принятия.

Временем открытия наследства, в соответствии со ста­тьей 1220 ГКУ, признается день смерти наследодателя, указанный в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами РАГСа. В том случае, когда факт смерти устанавливается в судебном порядке, временем открытия наследства явля­ется день, с которого наследодатель объявлен умершим решением суда.

Время открытия наследства имеет значение для решения вопросов: 1) о круге наследников, призываемых к наследо­ванию; 2) для определения закона, который необходимо применить к данному наследованию; 3) для установления наследственной массы.

При разрешении споров о наследовании применяется закон, имевший силу на время открытия наследства, а не рассмотрения дела. Этим же законом определяется и круг наследников. Наследственная масса устанавливается на день открытия наследства. Однако законом могут быть установлены исключения из этих общих правил.

168

Местом открытия наследства согласно статье 1221 ГКУ признается последнее постоянное место проживания на­следодателя, а если оно неизвестно — местонахождение имущества или его основной части. От правильного опреде­ления места открытия наследства зависит подсудность дел о наследовании.

Основной признак для места открытия наследства — это место постоянного проживания гражданина на момент его смерти. Место постоянного проживания может не совпадать с местом его смерти, ибо человек может умереть в случае или в местности, где он находится временно.

Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также для граждан, находящихся под опекой, местом проживания признается место проживания их родителей или опекунов.

Справка о месте постоянного проживания наследодателя подтверждает место открытия наследства. При невозмож­ности получить такую справку факт постоянного прожива­ния наследодателя в определенном мосте может быть уста­новлен в судебном порядке.

Если же лицо умерло во время переезда с одного посто­янного места проживания к другому, и имущество уже перевезено к новому месту проживания, местом открытия наследства нужно считать место нахождения имущества.

§ 26. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию возникло раньше, чем на­следование по закону. Оно имеет место тогда, когда дееспо­собное лицо может при жизни само высказать свою волю, кому и в какой части должно перейти его имущество после его смерти. Такое распоряжение, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.

По своей юридической природе завещание — одно­стороннее правовое действие. В этом правовом действии находит свое отражение волеизъявление только одного лица — наследодателя-завещателя. Вследствие такого одно­стороннего волеизъявления после смерти наследодателя-завещателя у определенных лиц, упомянутых в завещании, как правило, возникает право на получение наследствен­ного имущества — наследства. На действительность заве­щания не влияет тот факт, что наследник по завещанию не только не высказывал во время составления завещания со-

169

гласия на принятие наследства, но даже и не знал о том, что в его пользу составлено завещание.

Статья 1247 Гражданского кодекса Украины устанав­ливает к завещанию достаточно четкие требования. Заве­щание — это не договор, а одностороннее правовое действие (соглашение), по которому права и обязанности для других лиц возникают по волеизъявлению завещателя. Поэтому к завещанию устанавливаются такие же условия его дей­ственности, как к любому правовому действию. Следова­тельно, завещание может быть составлено только дееспо­собным физическим лицом (гражданином). Если будет установлено, что наследодатель-завещатель действовал в состоянии, когда он не мог понимать значения своих дей­ствий, завещание может быть признано недействитель­ным.

Вторым условием действенности завещания является его форма. Завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, под­писано лично завещателем и нотариально заверено (ст. 1247 ГК Украины). Нарушение указанной формы влечет за собой недействительность завещания. Вместе с тем, Гражданский кодекс Украины допускает возможность удостоверения за­вещания и другими органами, служебными лицами. В со­ответствии со статьей 1252 ГКУ к нотариально заверенным завещаниям приравниваются:
  1. завещания граждан, состоящих на лечении в больни­цах, других стационарных лечебно-профилактических заведениях, санаториях или проживающих в домах для людей преклонного возраста и инвалидов, заверенные глав­ными врачами этих лечебных учреждений, а также дирек­торами и главными врачами домов для людей преклонного возраста и инвалидов;
  2. завещания граждан, пребывающих во время плавания на морских судах внутреннего плавания, плавающих под знаменем Украины, заверенные капитанами этих судов;
  3. завещания граждан, пребывающих в разведыватель­ных, арктических и других подобных им экспедициях, заверенные начальниками этих экспедиций;
  4. завещания военнослужащих, и других лиц, состоящих на лечении в госпиталях, санаториях и других военно-ле­чебных заведениях, заверенные начальниками, их заме­стителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих учреждений;



  1. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации военных частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, заверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
  2. завещания лиц, пребывающих в местах лишения сво­боды, заверенные начальниками мест лишения свободы.

Третьим условием действительности завещания являет­ся его содержание, которое должно отвечать требованиям Гражданского кодекса Украины. Например, наследодатель-завещатель имеет право назначить своим наследником кого угодно. Но он не может лишить полностью наследственно­го имущества (наследства) несовершеннолетних детей. Если наследодатель-завещатель лишит их наследственного иму­щества (наследства) полностью, то в этой части завещание будет признано недействительным.

Согласно статье 1241 ГК Украины наследодатель-заве­щатель не может полностью лишить наследства несовер­шеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), а также нетрудоспособную жену (мужа), родителей и иждивенцев. Указанные лица унаследуют, независимо от содержания завещания, не меньше двух третьей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещание должно быть подписано самим наследодате­лем-завещателем в присутствии нотариуса или другого лица, имеющего право в соответствии с Гражданским ко­дексом Украины удостоверять этот документ. Гражданин-наследодатель не может предоставить право кому-то по­ручить подписать завещание. Если наследодатель-завеща­тель по состоянию здоровья не имеет возможности прибыть в нотариальную контору, он имеет право пригласить нота­риуса домой. При составлении и удостоверении завещания нотариус проверяет, является ли завещатель тем лицом, от имени которого составлено завещание, правомерность за­вещательных распоряжений и дееспособность наследода­теля-завещателя.

Нотариус должен отказать в удостоверении завещания, если в нем содержатся незаконные распоряжения либо на­следодатель-завещатель является недееспособным лицом.


170

171

Нотариус имеет право отказать в удостоверении завещания и в случае, если завещатель временно пребывает в таком состоянии, когда он не может понимать значения своих действий или руководить ими (например, в состоянии об­морока или сильного опьянения).

Кроме назначения наследников и распределения наслед­ственного имущества (наследства) между ними, в завеща­нии могут быть и другие распоряжения. Так, наследодатель-завещатель может на свое усмотрение распорядиться вкладом в сберегательном банке. Это распоряжение может быть сделано путем записи на карточке личного счета в банке, на сберегательной книжке, подачей отдельного за­явления лично или присланного в сберегательный банк. Завещательное распоряжение вкладом можно сделать и в нотариальной конторе. В этих случаях вклад не входит в состав наследственного имущества, и на него не распростра­няются правила о наследовании.

Завещатель не связан ни кругом наследников по закону, ни очередностью призвания наследников к наследованию, ни правом представления. Наследодатель-завещатель име­ет право завещать свое имущество государству, государ­ственным, кооперативным и общественным организациям, невзирая на то, что у него есть наследники по закону.

Наследодатель-завещатель может распределить наслед­ственное имущество между наследниками по закону или посторонними лицами в любых долях. Например, одному из наследников может вставить 4/5 наследства, а второму 1/5 наследственного имущества. Это касается любого иму­щества, в том числе и предметов обычной домашней обста­новки и обихода.

Вместе с тем, следует отметить, что закон ограничивает свободу завещательных распоряжений наследодателя в интересах несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), неработоспособной супруги (супруга), родителей (усыновителей) и иждивенцев. Ука­занные лица, независимо от содержания завещания, на­следуют не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эту долю, на которую при всех обстоятельствах имеют право отмечен­ные наследники, называют обязательной долей

Если наследодатель-завещатель лишит обязательной доли кого-либо из числа упомянутых наследников, то за­вещание в этой части будет недействительным.

Приведенный перечень лиц, имеющих право на обяза­тельную долю, является исчерпывающим. Наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю при наследовании по завещанию. Следовательно, если наследо­датель-завещатель составит завещание в пользу посторон­него лица (соседа, друга, государства), а на момент открытия наследства окажется, что у наследодателя есть неработоспо­собная сестра, то все имущество перейдет к наследнику, указанному в завещании (в данном случае к постороннему лицу), поскольку сестра как наследник второй очереди, по закону не имеет права на обязательную долю в наследстве. Не имеют права на обязательную долю также внуки и правнуки наследодателя, в том числе и при условии, что они являются несовершеннолетними или нетрудоспособ­ными.

Наследодатель-завещатель может в любое время изме­нить или отменить ранее составленное им завещание. Из­менение завещания можно сделать путем составления ново­го завещания, в котором наследодатель-завещатель указы­вает, какие именно изменения он вносит в ранее составлен­ное завещание.

Отменить ранее составленное завещание завещатель может удостоверением нового завещания или предоставле­нием в нотариальную контору заявления об отмене ранее составленного завещания.

Завещание, составленное позже, отменяет ранее состав­ленное завещание. Однако, если позже составленное заве­щание судом признано недействительным, то ранее состав­ленное завещание сохраняет силу.

Завещание может быть признано недействительным в судебном порядке по иску заинтересованных лиц (наслед­ников, финансовых органов, прокурора).

Завещание исполняется, как правило, самими наслед­никами. Однако завещатель может возложить исполнение завещания и на лицо, которое не является наследником, а является исполнителем завещания. В таком случае требу­ется согласие исполнителя, которое должно быть выраже­но в надписи на самом завещании или в отдельном заявле­нии, приложенном к завещанию. Основными обязанностя­ми исполнителя завещания является розыск наследников, управление наследственным имуществом (наследством) и его охрана, выявление должников и расчеты с кредиторами, выявление и истребование наследственного имущества.


172

173

После исполнения завещания исполнитель по требова­нию наследников обязан подать им отчет. Наследники могут через суд оспаривать действия исполнителя завеща­ния.

§ 27. Наследование по закону

Гражданским кодексом Украины (ст. 1258 ГКУ) пред­усмотрено наследование по закону (по очереди), которое имеет место в таких случаях:
  1. отсутствие завещания;
  2. завещание признано недействительным в судебном порядке;
  3. наследники, указанные в завещании, умерли до от­крытия наследственного имущества или отказались при­нять его.

Гражданский кодекс Украины допускает возможность одновременного наследования по закону и по завещанию. Так, например, в случае, когда один или несколько наслед­ников, указанных в завещании, отказываются принять свою долю наследственного имущества (наследства), а дру­гие наследуют по завещанию, то доля, в отношении которой имеет место отказ, переходит к последним по закону и рас­пределяется между ними в равных долях.

Согласно Гражданскому кодексу Украины в круг на­следников по закону входят: дети наследодателя (в том числе и усыновленные), тот из супругов, который его пере­жил, родители (усыновители), родные, братья и сестры, дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери, род­ные дядя и тетя, лица, проживавшие с наследодателем не менее пяти лет до времени открытия наследства, другие родственники до шестой степени родства включительно. Все наследники по закону призываются к наследованию не одновременно, а в порядке очереди.

В соответствии со статьей 1261 ГКУ в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители. Все наследники первой очереди наследуют в равных долях (статья 1267 ГКУ).

Дети умершего признаются его наследниками независи­мо от возраста и трудоспособности, но при условии, что их

родство с наследодателем не вызывает сомнения, посколь­ку установлено в законном порядке, т.е. наследник зареги­стрирован их отцом или матерью.

Супруга умершего (супруг умершей) признаются на­следниками только при условии, что они находились в за­регистрированном браке. Фактические брачные отношения (супружеские отношения, не оформленные в установленном законом порядке) не дают права на наследственное имуще­ство (наследство). Жена призывается к наследованию и в том случае, когда супруги проживали отдельно, если брак между ними не был расторгнут. Расторжение брака лиша­ет права на наследство после смерти одного из бывших су­пругов.

Родители умершего относятся к наследникам первой очереди независимо от их трудоспособности. При этом, от­цовство или материнство должно быть подтверждено соот­ветствующими документами. Родители, лишенные роди­тельских прав, не имеют права на наследство после смерти

своих детей.

Ко второй очереди наследников по закону относятся родные братья и сестры умершего, а также дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1262 ГКУ). Они призываются к наследованию при отсутствии наслед­ников первой очереди или непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди не призываются к наследованию. Доли в наследстве каждого из них являются равными.

К третьей очереди наследников по закону статья 1263 ГК Украины относит родных дядю и тетю наследодателя. К четвертой очереди наследников по закону статья 1264 ГК Украины относит лиц, которые проживали с наследода­телем не менее пяти лет до времени открытия наследства. В соответствии со статьей 1265 ГК Украины к пятой оче­реди наследования по закону относятся другие родственни­ки наследодателя до шестой степени родства включительно. При этом родственники ближней степени родства устраня­ют от права наследования родственников дальней степени родства. Степень родства определяется по числу рождений, которые отдаляют родственника от наследодателя. Рожде­ние самого наследодателя не входит в это число.

В пятую очередь право на наследство по закону получа­ют также иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.


174

175

Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетру­доспособное лицо, которое не было членом семьи наследо­дателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, которая была для него единственным или основ­ным источником средств для существования. Это могут быть пасынки, падчерицы, отчим, мачеха, братья и сестры, до­машние работники, няни и т.п.

Территориальная громада становится наследником по закону если:
  1. у наследодателя нет наследников ни по завещанию, ни по закону;
  2. все наследники отказались от наследства;
  3. все наследники лишены права на наследство;
  4. никто из наследников не принял наследства.

Статья 1267 ГК Украины устанавливает, что части в на­следстве каждого из наследников по закону являются рав­ными. Однако наследники по устному соглашению между собой, если это касается движимого имущества, могут из­менить размер доли в наследстве кого-то из них.

Наследникам также предоставлено право по письменному соглашению между собой, удостоверенному нотариусом, если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, изменять размер части наследства кого-то из них.

§ 28. Принятие наследства

В соответствии со статьей 1268 Гражданского кодекса Украины наследник по завещанию либо по закону имеет право принять наследство или не принять его. Для приня­тия наследства наследник должен совершить одно из двух действий:
  1. подать заявление в нотариальную контору по месту открытия наследства относительно его принятия;
  2. фактически вступить в управление или владение на­следственным имуществом. Фактическое вступление в управление или владение любой частью наследственного имущества рассматривается как принятие всей наслед­ственной массы.

Отмеченные действия, которые свидетельствуют о на­мерении наследника принять наследство, должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия на­следства.

Если наследник в течение шести месяцев не подаст за­явления в нотариальную контору относительно принятия наследства или фактически не вступит в управление или владение наследственным имуществом, считается, что данный наследник не принял наследство, и его доля пере­ходит к другим наследникам, которые призываются к на­следованию (статьи 1269,1270 ГК Украины).

Если все наследники не приняли наследство или не при­зываются к наследованию, имущество по праву наследова­ния переходит в собственность территориальной громады.

Иногда наследник вследствие определенных объектив­ных обстоятельств не имеет возможности в течение шести месяцев со дня открытия наследства подать заявление в нотариальную контору относительно принятия наследства или вступить в управление или владение наследственным имуществом. Поскольку такой наследник пропустил срок для принятия наследства, он не имеет права требовать от нотариуса выдачи ему свидетельства о наследовании.

Гражданский кодекс Украины (ст. 1272) предусматри­вает возможность продолжения срока на принятие наслед­ства, если суд признает причины, по которым был пропущен срок, уважительными. Наследство может быть принято и после срока для его принятия без обращения в суд, но при условии согласия на это всех других наследников, приняв­ших наследство. При этом, если наследственное имущество было принято другими наследниками или перешло к госу­дарству, наследнику, который пропустил срок для принятия наследства, передается только то имущество по наследству, которое осталось в натуре, а также средства, вырученные от реализации остатка принадлежащего ему имущества.

Иногда складывается такая ситуация, когда наследник по завещанию или по закону умирает после открытия на­следства, не успев его принять в установленный Граж­данским кодексом Украины срок. В таком случае его право на принятие наследства переходит к его наследникам — на­следственная трансмиссия. Это право умершего наследни­ка может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение срока, оставшегося до принятия на­следства. Если этот срок окажется меньшим трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Вместе с наследованным имуществом (деньги, ценные бумаги, дача, жилой дом, вещи домашнего обихода и лич­ного употребления) к наследникам переходят не только


176

177

права на него, но и обязанности, связанные с ним. Наслед­ники несут ответственность за долги наследодателя. На­пример, при жизни наследодатель взял в долг у другого лица определенную сумму денег и не успел ее возвратить кредитору, то это обязательство вместе с совокупностью имущественных прав наследодателя переходит к его на­следникам.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследода­теля пропорционально полученной доле наследственного имущества.

Кредиторы наследодателя обязаны представить свои претензии в течение шести месяцев со дня открытия на­следства. Если же в течение этого срока претензии не были предъявлены, кредиторы теряют принадлежащее им право на требование.

Претензии должны быть предъявлены наследникам, принявшим наследство, или исполнителю завещания по месту открытия наследства. При отсутствии указанных лиц претензия может быть в тот же срок предъявлена в нотари­альную контору по месту открытия наследства.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины все вопросы, связанные с переходом имущества умершего к наследникам и документальным оформлением этих прав, решаются нотариальными конторами. В том случае, если между заинтересованными лицами возникает спор по по­воду передачи имущества наследодателя его наследникам, то эти спорные вопросы рассматриваются и решаются су­дом.

В соответствии со статьей 1283 ПСУ нотариальные кон­торы обязаны принимать меры по охране наследственного имущества, когда это нужно в интересах наследников, го­сударства или кредиторов. Для этого имущество по описи передается на хранение родственникам умершего или по­сторонним лицам.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано наследникам по их заявлению только нотариальной конто­рой, в районе деятельности которой открылось наследство. Это правило относится как к наследникам по завещанию, так и по закону (статья 1296 ГК Украины). Нотариус вы­дает наследникам свидетельство о праве на наследство по их заявлению только при отсутствии спора. Такое свиде­тельство выдается одно на всех наследников или, по их желанию, каждому из них отдельный экземпляр свидетель-

ства. В нем указывается все наследственное имущество и перечисляются все наследники и размер наследственного имущества, принадлежащего каждому из них.

Как правило, свидетельство о праве на наследство вы­дается нотариальной конторой по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Выдача свидетельства раньше этого срока может иметь место только тогда, когда в нотариальной конторе имеются достоверные данные о том, что нет других наследников, кроме заявивших о выдаче этого документа.

Поскольку переход наследства к государству является особым видом наследования, связанным с наступлением определенных условий, свидетельство о праве на наследство государства выдается финансовому отделу не раньше чем через шесть месяцев со дня открытия наследства (статья 1298 ГК Украины).

По наследственному договору одна сторона (приобрета­тель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество (статья 1302 ГК Украины).

Сторонами в наследственном договоре могут быть супру­ги, один из супругов или другое лицо-Наследственный договор согласно статье 1304 ГК Укра­ины заключается только в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Согласно статье 1308 ГК Украины, наследственный до­говор может быть расторгнут судом по требованию отчуж­дателя в случае невыполнения приобретателем его распоря­жений.

Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности вы­полнения им распоряжений отчуждателя.

178