Задачи изучения дисциплины

Вид материалаДокументы

Содержание


Прекращение авторского договора
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ответственность пользователя

Общие положения. Ответственность за нарушение договорных обязанностей несет не только автор, но и его контрагент по договору. Основания, объем и форма его ответственности определяются конкретным авторским договором, а также некоторыми общими положениями гражданского законодательства.

Заказчик может нести ответственность за нарушение обязанности использовать произведение (если такая обязанность возложена на него авторским договором), за причинение автору убытков (например, в связи с утратой материального носителя произведения), за нарушение целостности произведения, за невыплату автору обусловленного договором вознаграждения и т.д. Кроме того, соглашением сторон в конкретных авторских договорах может предусматриваться дополнительная ответственность заказчика за нарушение договорных обязанностей.

Так, российское авторское законодательство не устанавливает особой ответственности пользователя за невыплату или задержку выплаты причитающегося автору гонорара. Правда, опираясь на общие положения гражданского права, с просрочившего должника по денежному обязательству можно взыскать проценты с просроченной суммы в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Очевидно, однако, что указанная санкция может и не покрывать всех убытков, возникших у автора. Поэтому стороны могут предусмотреть в авторском договоре особую штрафную ответственность за просрочку платежа. В отличие от авторов большинство пользователей произведений несет ответственность независимо от своей вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

Ранее это положение было прямо закреплено законом (ст. 512 ГК РСФСР 1964 г.). Сейчас оно вытекает из ст. 401 ГК, которая устанавливает, что лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность независимо от своей вины, если только это не произошло вследствие непреодолимой силы. Большинство организаций, занимающихся использованием произведений, действует в качестве коммерческих предприятий, чья деятельность направлена на извлечение прибыли. Следовательно, они несут ответственность за нарушение принятых обязательств не только тогда, когда это явилось следствием их виновных действий, но и во всех иных случаях, кроме действия непреодолимой силы. Если же при использовании произведения не преследовались коммерческие цели, пользователи несут ответственность на общих основаниях, т. е. лишь при наличии своей вины.

Конкретные нарушения, служащие основанием для привлечения пользователей к ответственности, устанавливаются в каждом авторском договоре особо. Ниже рассматриваются те нарушения, которые являются наиболее распространенными.

Нарушение обязанности использовать произведение. Обязанность по использованию произведения в настоящее время несут лишь те пользователи, которые приняли ее на себя по конкретному авторскому договору. Если в авторском договоре такая обязанность зафиксирована, но реально в обусловленный договором срок произведение не использовано, на пользователя обычно возлагается обязанность по выплате автору всего причитающегося по договору вознаграждения. Кроме того, автор, как правило, вправе также отказаться от договора и потребовать возврата переданных по договору экземпляров произведения. Чаще всего реализация автором указанных возможностей может осуществляться как одновременно, так и независимо друг от друга.

Например, автор может не ставить вопрос о выплате ему гонорара и ограничиться только расторжением договора. Если автор не расторгает договор, заказчик вправе использовать произведение без выплаты автору какого-либо дополнительного вознаграждения, кроме обусловленных договором 100% авторского гонорара. Если договор расторгнут, для использовании произведения заказчик должен заключить с автором новый договор, предусматривающий выплату автору нового вознаграждения. Указанное правило неуклонно применяется в судебной практике.

Так, Б. заключил договор с издательством на издание романа в переводе. В установленный срок произведение использовано не было. Поэтому издательство выплатило автору обусловленное договором вознаграждение. Через девять лет роман был выпущен в свет. Б., считая использование произведения бездоговорным, обратился в суд с иском о взыскании авторского вознаграждения. Издательство возражало против иска на том основании, что заключенный им договор действовал до выпуска книги в свет. Суд взыскал причитающийся Б. гонорар с издательства.

Ответственность заказчика за использование произведения наступает независимо от причин, которые помешали ему использовать одобренное произведение. Обязанность выплаты автору гонорара наступает как при наличии вины организации, так и в том случае, когда одобренное произведение не было выпущено в свет в установленный договором срок по независящим от организации обстоятельствам (изменение профиля организации, плана ее работы и др.), если иное не предусмотрено законодательством. При расторжении по указанным обстоятельствам договора организацией до истечения срока выпуска одобренного ею произведения в свет право автора на получение полной суммы вознаграждения возникает с момента расторжения договора.

Если заказчик докажет, что не мог использовать произведение по обстоятельствам, зависящим от автора, то он освобождается от ответственности за нарушение обязанности использовать произведение. В частности, в соответствии с авторским договором автор обычно обязан внести в уже одобренное произведение исправления и дополнения, если этого требуют изменившиеся обстоятельства. Отказ автора сделать это освобождает заказчика от обязанности выплачивать ему оставшуюся часть авторского вознаграждения.

Однако чтобы предотвратить злоупотребление заказчика своим правом и не ставить автора в беззащитное положение, предъявление автору требований о доработке произведения после его одобрения должно быть поставлено в определенные рамки. Во-первых, использование произведения в одобренном виде должно быть невозможно объективно потому, что оно создаст у лиц, для которых оно предназначено, неправильное представление о предмете произведения, нанесет вред обществу и т.д. Во-вторых, речь идет не о всех обстоятельствах, зависящих от автора, а только о таких, которые не просто не были известны организации в момент одобрения произведения, но и не могли быть ей известны. Сюда относятся прежде всего новые обстоятельства, которые в момент одобрения произведения не существовали, а также те, которые хотя и существовали, но в силу каких-либо причин объективно не могли быть известны организации. Если заказчик мог установить недостатки произведения перед его одобрением, в частности с помощью рецензирования специалистами, но не сделал этого, он действовал ненадлежащим образом и должен сам нести неблагоприятные последствия своих действий. В-третьих, должна существовать объективная возможность устранения имеющихся в произведении недостатков, которую следует отличать от создания нового произведения.

Бремя доказывания существования всех названных условий лежит на заказчике. При отсутствии хотя бы одного из этих условий гонорар должен быть выплачен автору полностью, хота бы произведение и не было использовано, а договор расторгнут. Это правило, как совершенно справедливо отмечает В.А. Дозорцев, должно применяться, например, в случае, когда устранение недостатков в одобренном произведении невозможно и требуется создание нового произведения.

Ответственность пользователя за иные нарушения условий договора. Наряду с ответственностью за нарушение обязанности по использованию произведения пользователь отвечает перед автором за нарушение и некоторых других обязанностей по договору. Так, иногда пользователь утрачивает или повреждает материальный носитель, в котором воплощено произведение. Особую значимость это имеет в тех случаях, когда носитель является уникальным и с его гибелью утрачивается само произведение. Порча, уничтожение или пропажа оригинала картины, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства и т. п., переданного для использования заказчику, дают автору право требовать возмещения расходов по реставрации произведения (если это возможно) или оплаты полной стоимости оригинала. Во избежание излишних споров в авторских договорах целесообразно оговаривать конкретный размер компенсации, причитающейся автору в случае утраты, гибели или порчи оригинала произведения. Если заказчик в добровольном порядке не выполнит установленных в договоре обязательств и не возместит автору указанные суммы, он вправе обратиться в суд за защитой своих имущественных интересов.

Так, по издательскому договору М. выполнил 120 слайдов для альбома. После выхода альбома в свет фотограф попросил вернуть слайды и при их осмотре обнаружил, что они поцарапаны и затерты так, что их дальнейшее использование невозможно. В связи с отказом издательства выплатить компенсацию за порчу слайдов М. обратился в суд с иском. В назначенный для судебного слушания дела день издательство выплатило М. компенсацию.

Нередко в процессе использования произведения заказчик нарушает принадлежащее автору право на защиту произведения от искажения, в частности, вносит без согласования с автором изменения в произведение, снабжает его дополнительными элементами (комментариями, алфавитно-предметным указателем, иллюстрациями и т.п.).

Большинство авторских договоров не устанавливает за эти нарушения каких-либо дополнительных санкций по сравнению с теми мерами защиты, которые охраняют права авторов во внедоговорном порядке. В этих условиях автор может потребовать от пользователя устранения выявленного нарушения, восстановления целостности произведения, публикации сообщения о допущенном нарушении, прекращения использования произведения в искаженном виде. Однако авторский договор может предусматривать и особые санкции за данное нарушение, например право автора на расторжение договора в одностороннем порядке с взысканием в его пользу всего причитающегося гонорара и т. п. В случае сокращения объема представленного произведения без согласования с автором пользователь должен произвести расчет с автором исходя из объема одобренного им произведения.

Так, Б. и Д. по договору с книжным издательством передали последнему для издания рукопись своих рассказов. После доработки рукопись в составе 10 рассказов была одобрена издательством. При чтении верстки авторы обнаружили, что два рассказа из рукописи исключены. Несмотря на возражения авторов, сборник вышел в свет в составе 8, а не 10 рассказов. Авторы обратились с иском в суд, требуя выплатить им вознаграждение за два неопубликованных рассказа. Решением суда иск авторов был удовлетворен. Вышестоящая инстанция рассмотрев дело по кассационной жалобе издательства, оставила решение суда в силе. Основанием для этого послужило то, что в день, когда истек срок рассмотрения произведения, издательство в письменном виде сообщило авторам, что соглашается с рецензентом, одобрившим 9 рассказов, и считает возможным включить в сборник еще один рассказ. Однако позже издательство направило рукопись авторов другому рецензенту, который дал отрицательный отзыв на два рассказа. При таких обстоятельствах суд сделал правильный вывод, что издательство необоснованно исключило из сборника два рассказа. Доводы издательства нельзя признать убедительными, поскольку от издательства не последовало отказа на опубликование этих рассказов в период срока, предоставленного на рассмотрение рукописи.

Специальную санкцию целесообразно устанавливать и за такое нарушение, как передача произведения для использования третьим лицам, если авторский договор такого права пользователю не дает. Однако и тогда, когда в договоре санкция за подобное нарушение отсутствует, автор не лишен возможности защитить свои нарушенные права. В частности, по его требованию договор пользователя с третьим лицом может быть признан недействительным, а с нарушителей авторских прав в пользу автора взысканы все причиненные убытки. Наконец, в условиях инфляции важное значение приобретает введение в авторский договор особых штрафных санкций за несвоевременный или неполный расчет с автором.

ПРЕКРАЩЕНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА

Прекращение авторского договора приводит к прекращению прав и обязанностей его участников, а в некоторых случаях - к возложению на кого-либо из них отрицательных последствий данного юридического факта. Основания, условия и последствия прекращения авторского договора регулируются как общими положениями гражданского законодательства, так и специальными нормами авторского права, в которых отражаются особенности авторских договоров.

Большинство авторских договоров прекращается в результате истечения срока их действия. Обычно за этот период стороны исполняют свои обязанности по договору, что в соответствии со ст. 408 ГК РФ является самостоятельным основанием прекращения существовавшего обязательства. Однако специфика взаимоотношений автора и заказчика исключает применение данного основания к авторскому договору в точном смысле слова, так как некоторые права и обязанности сторон не исчерпываются их исполнением и сохраняют силу в течение всего срока действия договора.

Так, например, по договору о передаче исключительных прав автор должен воздерживаться от передачи прав на использование произведения третьим лицам до прекращения действия договора; в течение этого же периода организация может неоднократно использовать произведение, если только конкретным договором не определены четкие пределы его использования.

Но истечение срока договора прекращает его действие и тогда, когда произведение фактически не используется заказчиком, независимо оттого, какими причинами это вызвано. В ранее действовавшем законодательстве данный вопрос решался автоматически, и стороны не могли договориться о продлении срока действия договора, даже если и автор, и пользователь выразили на это свое согласие.

При заинтересованности в использовании произведения они должны были заключить новый договор, оговорив в нем, в частности, вопрос о выплате автору дополнительного авторского вознаграждения. Поэтому продолжение работы по прекратившемуся в связи с истечением срока договору справедливо расценивалось в юридической литературе в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о заключении нового договора на тех же условиях, которые содержались в ранее заключенном письменном договоре. По этому пути шла и судебная практика. Так, переводчик Б. заключил с издательством договор об издании перевода. В предусмотренный срок перевод был одобрен, и переводчику выплачено 60% гонорара. В течение трех лет перевод не был издан, и действие договора прекратилось. Переводчик не потребовал от издательства остальные 40% гонорара. Неожиданно значительно позже издательство уплатило автору 40% гонорара, после получения которых он узнал, что произведение ранее было выпушено в свет. Считая, что данное издание является бездоговорным, переводчик обратился в суд с требованием уплаты еще 100% гонорара (независимо от сумм, полученных им по договору). Издательство иска не признало, указав, что перевод в течение этого времени дорабатывался, что действие ранее заключенного договора продолжалось, так как переводчик не потребовал выплаты 40% гонорара и, кроме того, был осведомлен о работе над книгой, что, по мнению ответчика, являлось фактическим заключением нового договора. Суд отверг доводы ответчика и удовлетворил иск, обязав издательство произвести выплату авторского гонорара за издание независимо от сумм, выплаченных автору по договору.

Новым авторским законодательством вопрос о продлении срока действия договора передан на усмотрение самих сторон. Поэтому, если срок договора истек, но стороны продолжают работу по подготовке произведения к использованию, им следует заключить дополнительное соглашение, в котором четко оговаривались бы все вопросы, связанные с судьбой договора. В противном случае возникший спор будет решаться судом, который в зависимости от конкретных обстоятельств может поддержать либо пользователя, доказывающего достижение сторонами соглашения о продлении срока действия договора, либо автора, ссылающегося на заключение сторонами нового авторского договора с неопределенным сроком его действия.

Авторский договор может предусматривать возможность досрочного прекращения его действия в связи с отказом пользователя от дальнейшего использования произведения. Например, издательство, опубликовавшее произведение, может быть не заинтересовано в его переиздании, хотя бы согласно договору могло делать это неограниченное число раз в пределах срока его действия. Письменный отказ издательства от переиздания равнозначен прекращению договора и дает автору право распорядиться произведением по своему усмотрению. В любой момент авторский договор может быть прекращен по взаимному соглашению сторон. Соглашение сторон о прекращении договора может быть совершено в различной форме, в частности путем мировой сделки или прощения долга. Своим соглашением стороны определяют и последствия прекращения договора, которые в принципе могут быть любыми.

Разновидностью соглашения о прекращении авторского договора является новация, т. е. соглашение о замене одного обязательства другим. Так, стороны могут в любой момент договориться об изменении предмета договора, способов использования произведения, перенесении срока представления произведения и т. п.

Авторский договор может быть прекращен в связи с невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает (от. 416 ГК РФ). К указанным обстоятельствам относится, например, непреодолимая сила, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие в частности некоторые стихийные явления природы (наводнение, землетрясение, обвал и т. п.) и некоторые общественные явления (запрещающие акты органов власти, военные действия, общественные беспорядки и т.п.). Невозможность исполнения может быть вызвана и случайными событиями, за которые должник не несет ответственности. Например, при случайной гибели уникального произведения изобразительного искусства художник не может нести ответственность перед заказчиком за непредставление произведения к установленному договором сроку.

Если невозможность исполнения авторского договора вызвана обстоятельством, за которое должник несет ответственность, обязательство, возникшее из авторского договора, не прекращается, а видоизменяется, так как вместо обязанности исполнить обязательство наступает ответственность должника за неисполнение обязательства. При этом, как отмечалось выше, пользователь несет ответственность и за случайно наступившую невозможность использования произведения.

Следует учитывать, что невозможность исполнения как обстоятельство, прекращающее действие авторского договора, должна носить окончательный, а не временный характер. Например, если произведение не может быть подготовлено к установленному договором сроку в связи с задержкой тех событий, которые должны быть в нем отражены, это может служить основанием для расторжения договора, но не для его прекращения из-за невозможности исполнения. Бремя доказывания обстоятельств, вызвавших невозможность исполнения, лежит на той стороне договора, которая ссылается на наличие данных обстоятельств.

Основанием прекращения авторского договора может быть смерть автора или ликвидация юридического лица выступавшего в качестве стороны договора (ст. 418-419 ГК РФ). Смерть автора прекращает существующее обязательство постольку, поскольку исполнение, т.е. создание и доработка произведения, не может быть произведено без личного участия самого автора. Если произведение уже практически готово для использования, для прекращения договора нет достаточных оснований. Конечно, решающее значение в указанной ситуации имеет позиция заказчика, который почти всегда может согласиться на необходимость участия автора в доработке произведения и подготовке его к использованию. Ио в принципе закон не требует в этих условиях заключения нового договора с наследниками, которые, в свою очередь, не вправе на этом настаивать. В данном случае происходит простое правопреемство, в результате которого умершего автора замещают в договоре его наследники. Лишь в том случае, если умерший автор не имел наследников по закону и не оставил завещания, авторский договор автоматически прекращается, поскольку закон предусматривает прекращение авторского права, переходящего по праву наследования к государству.

Ликвидация юридического лица, под которой понимается его прекращение без правопреемства, аннулирует в установленном законом порядке все обязательства данного юридического лица, включая и возникшие из заключенных им авторских договоров. Разумеется, это не освобождает заказчика от ответственности за неисполнение тех его обязанностей, которые должны были быть исполнены им ранее. При реорганизации юридического лица авторский договор не прекращается и должен быть исполнен правопреемником.

Наконец, в случаях, предусмотренных договором, он может быть прекращен по одностороннему заявлению той или другой стороны в связи с нарушением контрагентом существенных условий договора.

Порядок прекращения авторского договора в связи с рассмотренными только что основаниями специально авторским законодательством не регламентирован. Иногда, например по истечении срока действия договора, это происходит автоматически, в других случаях оформляется специальным соглашением сторон, в том числе путем обмена письмами, либо делается на основе одностороннего заявления одной из сторон. В случае, если какая-либо из сторон не согласна с расторжением договора или тем основанием, по которому оно производится, спор рассматривается в судебном порядке. Общим последствием прекращения действия авторского обязательства является отпадение прав и обязанностей сторон. Нередко наряду с ним возникают обязательства, связанные с урегулированием имущественных последствий прекращения договора, в частности уплатой (возвратом) авторского гонорара, возмещением убытков и т. д. Они, в свою очередь, зависят от конкретных оснований прекращения договора, в частности наличия вины участников обязательства и т. д.

Патентное право.

Закон регулирует отношения, в сфере прав охраны изобретений, выделяя в качестве необходимых условий патентоспособности объекта, его новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Основной сущностью изобретения является наличие технического решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Помимо изобретения, другими объектами патентного права являются: полезная модель в отличие от изобретения менее значительна с точки зрения вклада в уровень техники. Основным принципом патентного права, существенно отличающим его от авторского, является то, что непременным условием предоставления прав охраны разработки, является официальное признание её объектом патентного права.

Прекращение патентных прав связано с окончанием срока патента, но установлены случаи досрочного прекращения. К ним относятся:
  1. отказ патентообладателя от своих прав
  2. неуплата пошлены за поддержание патента в силе
  3. признание патента недействительным.

Понятие и признаки изобретения.

Патентный закон РФ не даёт определения понятию "изобретение", указывая лишь условия его патентоспособности. В соответствии со статьёй 4 данного закона, изобретению предоставляется правовая охрана если но является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Из сути данных критериев можно определить, что изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических разрешений задач, которые возникли в сфере практической деятельности. Патентный закон прямо указывает возможные объекты изобретений. Все из них могут быть отнесены к техническим решениям. Под понятием техники понимается совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов. Объекты изобретений перечислены в соответствующей статье патентного закона.

Техническое решение, в любой области относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под 1 из названных объектов. Чёткое разграничение объектов изобретениё имеет важное правовое значение поскольку позволяет определить объём прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий в зависимости от вида объекта. К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия (машины, приборы, механизмы и т.д.). Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определённым образом взаимодействующих друг с другом.

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальными объектами и с помощью материальных объектов.

Способ - совокупность приёмов, выполнения в определённой последовательности или с соблюдением определённых правил. Способы подразделяются на:

1) способы, направленные на изготовление продуктов

2) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (обработка, транспортировка).

3) Способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение).

К веществам как объектам изобретений относятся: индивидуальные химические соединения, композиции (смеси, сплавы). А также продукты ядерного превращения. Особенностью является то, что индивидуальные химические соединения могут заявляться в качестве изобретений лишь тогда, когда установлен их качественный и количественный состав, связи между атомами. Объекты не признаваемые изобретениями, не исключаются из правовой сферы охраны вообще. Большинство из них будут охраняться правом, однако, не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Особенно необходимо остановиться на решениях, которым не предоставляется правовая охрана в виду их противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали. Изобретения, признаваемы в установленном порядке секретными, пользуются правовой охраной, однако, условия предоставления этой охраны, её объём и порядок обращения с секретными изобретениями, устанавливается специальным законодательством. Новый патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. определяет новизну как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники включают в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на следующих моментах:

1. при исследовании новизны используется лишь общедоступные сведения.

2. в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения в независимости от формы, в какой они стали доступны публике (устная, письменная, официальная, неофициальная форма).

3. сведения, ставшие общедоступными не только в РФ, но и в других странах, т.е. новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

4. При определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения.

Объекты не признаваемые изобретениями:
  • открытия, научные теории, математические методы
  • решения, касающиеся внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности
  • программы для ЭВМ
  • решения, заключающиеся только в представлении информации
  • сорта растений, породы животных
  • типологии интегральных микросхем
  • решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

Конвенционный приоритет

- приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение 12 месяцев с указанной даты. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, обязан сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения 2 - х месяцев с даты подачи заявки. Представить заверенную копию первой заявки до истечения 3 - х месяцев с даты подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой спрашивается конвенционный приоритет.

Подача и рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения.

Заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно". А также некоторые изобретения, для которых установлена степень секретности "секретно". Подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные правительством РФ федеральные органы исполнительной власти. Иные заявки на выдачу патента на секретное изобретение подаются в федеральный орган исполнительской власти по интеллектуальной собственности. Если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти заявки на изобретение будет установлено, что сведения составляют государственную тайну, такая заявка рассекречивается в соответствии с законодательствам о государственной тайне. Рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение - в соответствии со статьёй 21 Патентного закона, только не публикуются сведения о такой заявке. Решение может быть обжаловано в суд.

Раздел 2

Критерии патентоспособности.

Ещё одним критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень, что служит показателем его качественного уровня и сложности решаемой им задачи. Необходимость особого критерия, позволяющего признать патентоспособность изобретения, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. В соответствии с Патентным законом РФ, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно явным образом не следует из уровня техники (для специалиста). Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета, и при проведении экспертизы изобретательский уровень должен проверяться по всем общедоступным источникам информации. Следующим критерием патентоспособности изобретения, является промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и в других отраслях деятельности. То, промышленная применимость означает принципиальную возможность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако, не свидетельствует о преимуществах и достоинствах заявленного изобретения перед уже известными.

Понятие и признаки полезной модели.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Понятием техническая модель обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам напоминают патентоспособные изобретения, однако, являются менее значительными с точки зрения вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предусматривают особую охрану подобных объектов, устанавливает конвенционный приоритет, более упрощённый порядок выдачи охранительных документов, сокращённый срок их действия, а также более низкие государственные пошлины. Патентный закон РФ исходит из узкого понимания полезной модели. Ею признаётся только решение, заключающееся в пространственном расположении материальных объектов. Степень изобретательского творчества при создании полезной модели может быть меньше, чем это требуется для признания решения изобретением. Но это не означает, что к полезным моделям не предъявляются требования изобретательского уровня, т.е. что полезной моделью может быть признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков неизвестна из уровня техники. Однако, в отличие от изобретений, в состав уровня техники при исследовании новизны полезной модели исключаются сведения о её открытом применении за пределами РФ. Критерий промышленной применимости по отношению к полезной модели имеет точно такое же значение, как и по отношению к изобретению.

Понятие и признаки промышленного образца.

Промышленным образцом является художественно - конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, т.е. дизайнерское решение. Промышленным образцом могут быть:
  • часть (фары, ручки и т.д.)
  • целое, единичное решение
  • комплект изделий (набор инструментов, сервиз и т.д.)
  • варианты изделия (модели автомобилей одной и той же марки)

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

1) Изделия, внешний вид которых обусловлен исключительно их технической функцией (гайки, болты и т.д.).

2) Объекты архитектуры, такие как жилые здания, технические, промышленные и другие стационарные сооружения, обладающие требуемыми качествами, охраняются в рамках авторского права. Тогда как малые архитектурные формы, например, решения внешнего вида парков, киосков, транспортных остановок и т.д. признаются промышленными образцами.

3) Печатная продукция: газеты, журналы, книги, рекламные листы - объекты авторского права.

4) Объекты не устойчивой формы, созданные из жидких, газообразных, сыпучих или иных подобных веществ.

5) Изделия, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности и морали.

Промышленные образцы следует отличать от сходных с ними объектов, таких как объёмные товарные знаки и произведения декоративно - прикладного искусства. Также разграничение проводится между промышленным образцом и полезной моделью в зависимости от характера решения задачи. Если промышленный образец решает задачу внешнего вида, то полезная модель является техническим решением.

Критериями патентоспособности промышленного образца являются: новизна, оригинальность, промышленная применимость.

Оформление патентных прав.
  1. Субъекты патентного права.
  2. Патентообладатели.
  3. Оформление патентных прав.
  4. Составление патентных прав.

Субъекты патентного права:
  • патентообладатели
  • патентные поверенные
  • патентное ведомство и иные (создатели творческих решений)

В центре патентообладания находятся автор технического и художественно - конструктивного решения, трудом которого созданы: промышленный образец, полезная модель, изобретение. Патентообладателем может стать любое лицо от 14 лет. До этого возраста - через законных представителей. Патентообладателями могут быть не только граждане, но и все иные лица, законно проживающие на территории РФ, но по принципу взаимности. Граждане государств, присоединившихся к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, имеют абсолютные права патентооьладателей без всякого изъятия. Примерно ? всех патентов принадлежат коллективам, которые определяются по факту участия в разработках (творческое участие), так как техническое участие соавторством не признаётся. Главное при определении авторства - творческое участие в разработке изобретения или конструкторское решения независимо от доли, времени и места этого участия. То, для патентообладателя главное - это участие в создании технического решения, выразившегося в формуле изобретения. При этом несколько независимых авторов могут быть признаны соавторами по взаимному согласию. При этом авторская группа вправе распорядиться авторскими правами по доверенности, что не требует каких - то особях разрешений и заверений.

Автору может быть отказано в признании изобретения:
  • когда не оформлена должным образом заявка на изобретение
  • когда заявка не прошла экспертизы
  • когда заявка подана на объект, не признанный наукой (на явление теликинеза или на открытие астрального тела)
  • когда идея не пригодна для технического воплощения, т.е. не работает модели мира, научные концепции, математические решения и т.д. не могут быть объектом патентирования.

В патентировании может быть отказано, если кто - то из авторов возбудит судебные иски по поводу прав патентообладателей или участия их в разработках. На время судебного разбирательства приостанавливается оформление патента. Все эти правила прописаны в патентном законе РФ от 1992 г.

Патентные поверенные, - зарегистрированные в патентном ведомстве (Роспатент) посредники между авторами и Роспатентом. Патентный посредник, в отличие от других, должен обладать профессиональными знаниями в отдельных областях и быть зарегистрированным в Роспатенте, после чего он приобретёт право исполнять функции представительства от имени авторов или патентообладателей. Патентообладатели - это лица, владеющие исключительными правами на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Автор и патентообладатель - не одно и тоже, так как в патентом праве действует правило уступки и переуступки, прав в соответствии с гражданским законодательством (т.е. в заявка может быть указано имя другого патентообладателя, можно подать в патентное ведомство заявление на передачу прав патентообладателя другому лицу, после чего это новое лицо становится полноправным патентообладателем, и сам может переуступить это право другому. Патентные права передаются по наследству в соответствии с наследственным правом. Только с оговоркой, что наследование патента отдельно рассматривается в завещании или в наследовании по закону, что практически требует от юриста проверки наличия патента и его срока годности. В этом случае, делается отдельная нотариальная запись. При наследовании патентных прав наследуются только имущественные права (вознаграждение), а личные неимущественные права погашаются смертью патентообладателя (не могут наследоваться медали, почетные звания и т.д.). Патентообладательство и патентообладалель не вечны, так как патентные права охраняются государством только в определенные сроки (15 - 20 лет). В случае смерти автора заявки на патент, его наследники могут продолжить предоставление патентования от своего имени.

В настоящие время служебные разработки, принося патентные права работодателю. Патентная служба в РФ прошла данный путь развития, закончившийся её ликвидацией как самостоятельного субъекта государственного управления. Было много предложений по поводу патентного суда, патентной палаты и т.д., но всё это кончилось передачей патентной службы в ведение Минюста РФ, где патентное ведомство стало его служебным подразделением - Роспатентом. Существует и общественная организация - ВОИР (всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) своего рода профсоюз, в настоящее время пришло в упадок. Патентообладатели, как и вообще участники гражданского оборота, вправе по всем вопросам обращаться в суд, хотя на практике большинство споров разрешается Роспатентом. В настоящее время после многих блужданий, были приняты "правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение", утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент) от 6 июня 2003 г. №82. Зарегистрированы в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. №4852 под названием "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение". После вступления в силу он приобрёл юридическую силу после патентного закона, так как является реализацией патентного закона. В этих правилах изложена вся процедура подачи, рассмотрения, юридического сопровождения и приобретение патента. В отношении патентных прав советской эпохи, власти приняли гениальное решение: переоформить всех обладателей авторских прав в патентообладателей РФ с одновременным продлением срока выданных патентов на 15 лет. Впрочем, поскольку этот акт был одномоментно совершен в 1992 г., то почти все патентообладатели бывшего СССР потеряли своё право на защиту авторских прав по сроку давности.

Раздел 3

Авторы и патентообладатели.

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признаётся физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании участвовало несколько физических лиц все они авторы (порядок пользования по согласию).

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент выдаётся:
  • автору изобретения, полезной модели, промышленного образца.
  • работодателю.
  • правопреемникам указанных лиц.

Если работодатель в течение 4 месяцев не подаст заявку на выдачу патента, не передаст это право другому лицу, не сообщит работнику о сохранении в тайне - право на получение патента принадлежит работнику. Если работодатель осуществит патентные права, работник (автор) имеет право на вознаграждение (определяется договором; если не достигнуто соглашение в течение 3 месяцев суд). Право на получение патента при выполнении работ по государственному контракту принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит РФ или субъекту РФ. Государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение месяца после уведомления о получении результата. Если в указанный срок не подал право имеет подрядчик. Если патент у подрядчика, то он обязан предоставлять государственному заказчику неисключительную безвозмездную лицензию, в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных нужд (выплачивается вознаграждение государственным заказчиком).

Раздел 4

Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Нельзя без разрешения патентообладателя совершать: ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д. При отсутствии договора между соавторами изобретения, каждый из патентообладателей может использовать изобретение по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому без согласия остальных патентообладателей. В случае если при использовании запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов используются все признаки других запатентованных изобретений и т.д., то они считаются также использованными. Если запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец не достаточно используются в течение 3 - 4 лет с даты выдачи патента, любое лицо, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора, вправе обратится с иском в суд о предоставлении принудительной неисключительной лицензии, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия. Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке (если отпали общества по которым она выдана). Патентообладатель может уступить патент любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходит по наследству. Действия, не признаваемые нарушением патента: применение запатентованного продукта при эксплуатации транспортных средств иностранных государств и т.д. Нарушение патента - любое физическое или юридическое лицо, использовавшее запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец с нарушениями патентного закона.

Общие права на иные объекты интеллектуальной собственности. Право на средство индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ, услуг.

Фирменное наименование.

Наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданского оборота. Действующее законодательство предъявляет ряд требований:

1. Должно правдиво отражать правовое положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота.

2. Должны быть новым и отличным от уже существующих.

3. Должно быть неизменным в течение всего периода времени пока использующий его предприниматель сохраняет свой организационно - правовой статус.

Принято выделять 2 части "фирмы"

- основная (корпус фирмы)

- вспомогательная ("добавления")

Корпус фирмы является обязательной частью и содержит указания на ОПФ, тип и предмет деятельности предприятия, иногда и другие характеристики.

Вспомогательная часть содержит как обязательные, так и факультативные элементы. Обязательным добавлением является специальное наименование предприятия, его номер или иное обозначение. Право на фирму носит бессрочный характер, а также имеет неотчуждаемое право и может быть передано другому лицу лишь одновременно с передачей самого предприятия.

Законодательством закреплена возможность, выдавать разрешение на пользование фирменным наименованием на основе договоров коммерческой концессии.

Основания прекращения фирменного наименования.

Право на фирменное наименование прекращается одновременно с ликвидацией самого предприятия. Имеются и другие основания:

1. Отказ владельца фирмы от пользования конкретным фирменным наименованием.

2. При переходе предприятия к новому владельцу, если отсутствует соглашение о сохранение прежнего фирменного наименования.

3. В результате реорганизации юридического лица.

4. По решению суда в виду несоответствия его требованиям закона или нарушения охраняемых законом прав и интересов других лиц.

Товарный знак и знак обслуживания.

Под товарным знаком и знаком обслуживания понимается обозначение, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, юридических или физических лиц. Регулируется законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". То товарный знак представляет собой условное обозначение, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, её упаковке или сопроводительной документации и заменяет длинное и сложное название изготовителя. Необходимым условием правовой охраны ТМ (товарного знака) является новизна. Но это не означает, что ТМ способна стать лишь оригинальная и никем ещё неизвестное условное обозначение. Под новизной подразумевается отсутствие использования данного ТМ именно для тех классов товаров, которые собираются производить или продавать заявители. Охраняются только зарегистрированные в патентном ведомстве РФ обозначения. Исключение: подлежащие охране в силу международного признания. Различают несколько видов ТМ:
  1. по форме выражения:
    • словесные
    • изобразительные
    • объёмные (упаковка)
    • комбинированные
  2. в зависимости от числа субъектов, имеющих право на использование:
    • индивидуальные ТМ (зарегистрированные на имя отдельного предпринимателя)
    • коллективные ТМ (объединение лиц)
  3. по степени известности:
    • обычные (оригинальные)
    • общеизвестные (уже знакомы)

Субъектами права на ТМ обладают юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Юридические и физические лица после положительного решения патентного ведомства и регистрации ТМ в государственном реестре, приобретают право на пользование им на всей территории РФ в течение 10 лет. Владелец ТМ может распоряжаться знаком в форме уступки права на него или выдачи разрешения на его использование. Все виды договоров в письменной форме и регистрированные в патентном ведомстве РФ.

Основания прекращения ТМ.

Право на ТМ прекращается путём аннулирования его в патентном ведомстве по следующим основаниям:
  1. прекращения срока действия регистрации
  2. по решению палаты по патентным спорам, в случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными и иными общими характеристиками
  3. не использование без уважительных причин в течение 3 лет
  4. в случае регистрации с нарушением требований, установленных законом
  5. при ликвидации юридического лица (владельца) ТМ
  6. признание действий правообладателя по регистрации ТМ актом недобросовестной конкуренции
  7. в случае отказа от регистрации владельцев

Наименование мест происхождения товаров.

Наименование места происхождения товара - обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населённого пункта, местности другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товаров, особые свойства которых главным образом определяются характеристиками для данного географического объекта условиями и людскими факторами. Наименование мест происхождения товаров, несмотря на сходство с ТМ, обладает специфическими признаками:

1. обозначение товара должно содержать прямое или косвенное указание на страну или местность, из которой оно происходит

2. связь обозначения товара с его особыми свойствами

3. становится самостоятельным объектом после регистрации в установленном порядке в патентном ведомстве

4. данное право не носит исключительного характера

5. в отличие, от ТМ, наименования мест происхождения товаров не могут быть переданы другим лицам, а также могут использоваться не только для маркировки товаров, упаковки, но и в рекламе, проспектах, щитах, бланках и другой документации.

Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности.

Служебная и коммерческая тайна.

Коммерческая тайна - информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, к которой не свободного доступа на законном основании и по отношению, к которой обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Коммерческая тайна обладает рядом специальных особенностей, среди которых можно выделить следующие:

1. Фактическая монополия определённого лица на некоторую совокупность знаний, т.е. от результативности принимаемых мер по сохранению данной монополии зависит жизненность права на коммерческую тайну.

2. Наибольшая универсальность по сравнению с другими объектами интеллектуальной собственности, коммерческая ценность. Так как под понятие "коммерческой тайны" могут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами, а также патентоспособные решения и другие.

Тем не менее, законом и иными правовыми актами определены сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, в частности, постановление правительства РФ от 5.12.1991 г. № 35 определяет перечень сведений. К ним относятся:

- Учредительные документы и иные документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью.

- Документы о финансово - хозяйственной деятельности и платёжеспособности.

- Сведения о численности, составе и условиях труда работающих и т.д.

- Неограниченный срок её охраны.

- Не требуется официального признания охраноспособности, государственной регистрации либо соблюдения иных формальностей.

К характеристике информации, которая содержит коммерческую тайну, предъявляются 3 требования:

1) информация должна иметь действительную или потенциальную ценность в силу её не известности третьим лицам

2) к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном основании.

3) Обладатель информации должен принимать меры к охране её конфиденциальности.

Помимо коммерческой тайны, российское законодательство выделяет ещё ряд сведений, которые должны сохраняться в тайне (государственная, военная, медицинская, адвокатская, банковская, личная, тайна следствия и т.д.). Коммерческая тайна отличается от всех этих видов тайн тем, что сведения, её составляющие, относятся к коммерческой деятельности и имеют коммерческую ценность. Субъектами права на коммерческую тайну являются лица, занимающиеся коммерческой деятельностью. Прекращение права на коммерческую тайну связано с 2 обстоятельствами:

1. утрата фактической монополии

2. отнесение соответствующих сведений к числу тех, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Основной формой защиты права на коммерческую тайну является юридическая процедура, как в судебном, так и административном порядке. В рамках административной защиты потерпевший может подать заявление о нарушении его права в территориальный антимонопольный орган.

Открытия.

Установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренное изменение в уровень познания. Критерии охраноспособности:
  • абсолютная мировая новизна
  • фундаментальность
  • достоверность

При подтверждении открытия в ходе специальной государственной регистрации выдаётся охранный документ - диплом на открытие.

Топология интегральных микросхем.

Это зафиксированная на материальном носителе пространственно - геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Правовую охрану предоставляют лишь оригинальным топологиям. Авторами могут быть любые физические лица, и для этого не требуется никаких формальностей. Явочный режим регистрации облегчает защиту. Защитная маркировка - прописная буква т. В соответствии с законом РФ "О правовой охране топологий интегральных микросхем" права авторов и иных правообладателей защищаются в течение 10 лет. Начало срока действия права определяется из срока действия: по дате первого использования топологии; по дате регистрации топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Селекционные достижения.

Биологическое решение задачи по выведению нового сорта растения или породы животного, имеющее явное отличие от общеизвестных сортов и пород, обладающих достаточной однородностью и стабильностью. Авторами селекционных достижений могут быть только физические лица, а патентообладателями могут быть как авторы, так и их работодатели и иные лица, которые приобрели право на использование селекционного достижения. Критерии охраноспособности:
  • решение задачи по выведению нового сорта растения или породы животного
  • новизна селекционного достижения
  • однородность и стабильность

Порядок оформления прав на селекционные достижения в основном совпадает с порядком приобретения прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Заявка рассматривается государственной комиссией РФ по использованию и охране селекционных достижений и в случае положительного решения выдаётся патент на селекционное достижение.

Рационализаторское предложение.

Техническое, организационное, управленческое и иное полезное решение, являющееся новым и полезным для предприятия, предусматривающего изменения конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменения состава материалов. Ранее регистрация рационализаторских предложений носила централизованный характер. С 1991 г., в связи с принятием постановления Совета Министров РСФСР "О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР". Было установлено, что предприятия самостоятельно рассматривают рационализаторские предложения, их внедрение и выплаты авторского вознаграждения, руководствуясь при этом конкретными результатами этой деятельности.