Учебно-методический комплекс для студентов специальности 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» Кемерово 2005
Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 351100 «Товароведение и экспертиза, 1089.11kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров», 363.51kb.
- Пищевых продуктов проектирование торговых предприятий методические указания к выполнению, 253.91kb.
- Учебно-методический комплекс Специальность: 080401 Товароведение и экспертиза товаров, 704.24kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров, 623.09kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности: 080401 Товароведение и экспертиза товаров, 1272.71kb.
- Землянский Яков Яковлевич к Х. н., профессор учебно-методический комплекс, 1148.65kb.
- Баскаков Владимир Анатольевич, старший преподаватель кафедры Маркетинга и Рекламы учебно-методический, 1102.33kb.
- Одобрено учебно-методическим советом факультета коммерции и маркетинга товароведение,, 2270.38kb.
- Одобрено учебно-методическим советом факультета коммерции и маркетинга Учебно-методический, 789.72kb.
ТЕМА 8. РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Расчетные и кредитные отношения осуществляются с участием банка. Правовое положение банка, его функции в хозяйственном обороте определяется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О центральном Банке РФ».
Банковская система включает в себя Центробанк, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. Субъектами расчетных и кредитных отношений непосредственно вступающих в хозяйственные отношения с предпринимателями, являются кредитные организации. Они являются самостоятельными юридическими лицами с необходимым установленным капиталом для осуществления банковских операций. Для осуществления этой деятельности необходима лицензия Центробанка, минимальный размер уставного капитала, минимальный размер обязательных резервов, размещаемых в Центробанке и др.
Взаимные расчеты – составная часть многих гражданско-правовых обязательств. Расчеты между сторонами осуществляется в безналичном порядке через банк. Участие банка в расчетных отношениях между предпринимателем определяет самостоятельный характер этих отношений, нуждающихся в правовом регулировании, которое определяет правовой статус участников этих отношений.
Производство безналичных расчетов через банк осуществляется на основании договора банковского счета. Субъектами этого договора являются, с одной стороны, предприниматель-гражданин или юридическое лицо, с другой – банк.
Этот договор относится к публичным, т.к. банк обязан заключать договоры банковского счета с любым клиентом, а клиент вправе открывать несколько счетов, в т.ч. одинаковых в различных банках, а также может выбирать банк для своего кредитно-расчетного и кассового обслуживания. Банк может отказать в заключение договора только в случае, если он расположен вне местонахождения клиента. Необоснованный отказ банка может быть обжалован в суде.
На основании этого договора открываются расчетные и текущие счета. Расчетные счета – коммерческим организациям и гражданам-предпринимателям, текущие – бюджетным организациям, а так же, как правило, филиалам, представительствам юридических лиц. Процедура заключения договора: клиент для открытия счета направляет в банк заявление об открытии счета, копии свидетельства о регистрации и устава, карточки с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера и оттиски печати предприятия.
Управляющий банка дает разрешение на открытие счета, которому присваивается номер, договор банковского счета считается заключенным, он является бессрочными.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон.
Клиент обязуется хранить свои денежные средства на данном счете и распоряжаться ими с соблюдением банковских правил. В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Плата может взиматься банком по истечении каждого квартала.
Банк обязан вести счет клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы в определенные сроки и выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче со счета денежных средств и проведении других банковских операций.
Нарушение этих правил может повлечь ответственность по ст. 395 ГК, т.е. уплаты процентов на соответствующую сумму и возмещение убытков за нарушение денежного обязательства.
Банк обязан соблюдать установленную законом календарную очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявляемых требований списание денежных средств осуществляется в очередности по ст. 855 ГК.
При отсутствии денег на счете клиента банк может производить расчеты за счет собственных средств в соответствии с договором банковского счета. В этом случае между банком и клиентом возникают кредитные отношения по правилам договора займа (ст. 850 ГК).
Самостоятельность клиента в распоряжении своими средствами обеспечивается тем, что банк не имеет права определять и контролировать использование денежных средств клиента по своему усмотрению. Без распоряжения клиента списания средств с его счета возможно только по решению суда; в случаях, прямо предусмотренных законом финансовыми органами; в случаях, предусмотренных договором между банком и клиентом.
Арест счета возможен только по решению суда или по постановлению следственных органов. Это означает временное приостановление любых операций по счету. Право приостановления операций налогоплательщиков по счетам в банках предоставлено налоговым органам в случае непредставления документов по уплате налогов.
Договор банковского счета позволяет банку использовать денежные средства клиента, гарантируя их наличие при предъявлении требований к счету, и дает право клиенту распоряжаться своими средствами и получать проценты по ним (по соглашению сторон).
Обязанность банка – обеспечение банковской тайны.
Без согласия клиента сведения о состоянии его счетов могут быть представлены компетентным органам в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
В случае разглашения банком банковской тайны клиент вправе требовать от банка возмещения убытков, включая упущенную выгоду и моральный вред.
Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время и без всяких условий.
По требованию банка договор может быть расторгнут при остатке денежных средств на счете ниже установленного минимума в течение месяца со дня предупреждения об этом клиента либо при отсутствии операций по счету в течение года (последнее правило диспозитивно).
ГК установлены следующие формы безналичных расчетов:
1) платежное поручение – представляет собой документ определенной формы, передаваемый клиентом в банк как поручение перечислить определенную сумму на счет указанного лица в срок, предусмотренный законом, договором банковского счета или обычаями делового оборота
Банк принимает поручение при наличии средств на счете плательщика. За ненадлежащее исполнение поручения клиента банк несет ответственность по общим правилам ГК, в частности ст. 395 ГК.
2) расчеты чеками. Чекодатель (владелец счета), плательщик (банк), чекодержатель (получатель) – это участники чековой формы расчетов. Содержание чека – письменное поручение банку уплатить соответствующую сумму чекодержателю.
Чек – ценная бумага. Он должен содержать обязательные реквизиты: наименование «чек», включенное в текст документа; поручение плательщику выплатить конкретную денежную сумму; наименование плательщика с указанием счета; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись чекодателя.
Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом.
Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагается на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
Представлением чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа считается предъявление чека к платежу. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.
Отказ от оплаты чека в установленной законом форме должен быть совершен до истечения срока для предъявления чека. Чекодержатель в этом случае в течение 6 месяцев вправе по своему выбору предъявить чек к одному или нескольким обязанным по чеку лицам, которые несут перед ним солидарную ответственность.
3) расчеты по аккредитиву. Плательщик дает поручение банку (эмитенту) открыть аккредитив и произвести платежи либо получателю средств, либо дать эти полномочия другому банку.
При расчетах могут быть использованы покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные), отзывные и безотзывные аккредитивы.
При использовании покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент заблаговременно перечисляет сумму аккредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.
Непокрытый (гарантированный) аккредитив используется при наличии корреспондентских отношений между банком-эминтентом и исполняющим банком. Непокрытый аккредитив открывается в исполняющем банке и дает ему право списывать вся сумму аккредитива с ведущего у него счета банка-эмитента.
Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован банком плательщиком без согласования с получателем средств; безотзывной аккредитив не может быть изменен и аннулирован без согласия получателя средств. Стороны по договору могут избрать любую из форм расчетов.
4) расчеты по инкассо – банк (эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. При этом банк-эмитент вправе привлекать для выполнения поручения клиента другой банк.
В случае нарушения правил расчетных операций, исполняемых банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк.
При исполнении инкассового поручения банк обязан информировать лицо, от которого было получено поручение, об отсутствии какого-либо документа или несоответствии указанных недостатков банк вправе возвратить документы без исполнения.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком банку-эмитенту, который обязан зачислить из на счет клиента.
При неполучении платежа исполняющий банк обязан сообщить об этом банку-эмитенту, который информирует клиента.
Заем и кредит
Кредитные отношения предоставляют возможность получения денежных средств при помощи договора займа, который регулируется ст. 807-818 ГК.
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные разовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество другие полученных вещей такого же рода и качества.
Субъекты договора – граждане, предприниматели, юридические лица. Объект договора – деньги, другие вещи. Это имущество входит в состав средств заемщика и на него распространяется общий режим их использования, в т.ч. и правила взыскания по обязательствам заемщика.
Форма договора между гражданами письменная, если его сумма больше 10 МРОТ, между юридическими лицами, юридическими лицами и гражданами – независимо от суммы.
Договор займа, как правило, является возмездным. Займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа, размер и порядок выплаты которых определяется существующей в месте жительства займодавца ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его части.
При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы (ст. 809 ГК).
Из этого общего правила сделаны исключения. Договор может быть беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, при заключении его между гражданами на сумму не более 50МРОТ и не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одной из сторон, а также, если предметом договора являются не деньги, а другие вещи.
Договор займа является реальным, т.е. заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Если договор заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), то займодавец имеет право контроля за использованием займа. Форма и пределы контроля обусловлены в договоре. Займодавец не может вмешиваться в оперативную хозяйственную деятельность заемщика. В случае нарушения целевого использования займа или препятствий со стороны заемщика для контроля за таким использованием займодавец может потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты процента.
Срок и порядок возврата суммы займа определяется соглашением сторон. С согласия займодавца сумма займа может быть возвращена досрочно. Если срок возврата не установлен, сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления требования.
Если иное не предусмотрено договором, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
За нарушение сроков возврата займа, заемщик независимо от уплаты процентов возмещает в общем порядке проценты согласно ст. 395 ГК со дня, когда сумма должна быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу. При нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
В интересах займодавца заем может быть предоставлен под обеспечение обязательства о возврате путем залога или поручительства за заемщика других лиц.
При невыполнении заемщиком взятых на себя обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшения его условий займодавец может требовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты процентов, если иное не предусмотрено договором.
Обязательственные отношения, возникающие из договоров купли-продажи, поставки, аренды, подряда, предусматривающие расчеты за товары и услуги, возмещение убытков, могут быть по воле участников договоров преобразованы в заемные обязательства. Замена долга заемных обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации (ст. 414), и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа (ст. 808).
По договору государственного займа (ст. 817) заемщиком выступает РФ, субъект РФ, а займодавец – гражданин или юридическое лицо.
Кредитный договор (ст. 819-821). По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее (ст. 819).
Кредиторами по этому договору могут быть только банки, а объектом договора – денежные средства.
Отказ от предоставления заемщику кредита, предусмотренного договором кредита, возможен при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен в срок.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, но при этом он обязан уведомить об этом кредитора до установленного договором срока предоставления кредита, если иное не предусмотрено законом или кредитным договором.
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договором.
К кредитным обязательствам, возникшим на основании кредитного договора, применяются общие положения о займе, если иное не установлено в договоре и не противоречит существу этих обязательств. Это относится к правилам о процентах, обязанности возвратить сумму займа, последствиях нарушения заемщиком договора займа, последствиях утраты обеспечения суммы займа, целевых займах.
Признаки кредитного договора
1) срочность банковского кредита определяется условиями договора. Краткосрочные и долгосрочные кредиты.
2) возвратность – срок возврата определяется в договоре. Если срок возврата суммы не оговорен, то кредит считается погашенным в момент зачисления денег на счет кредитора. В случае несвоевременного возврата суммы, если иное не предусмотрено законом или договором, действуют нормы ст. 395 ГК, т.е. уплата процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центробанком. Эти проценты взыскиваются сверх процентов за пользование кредитом.
Договором может быть предусмотрен целевой характер получения и использования кредита: для реконструкции предприятия, капитального строительства, в связи с финансовыми трудностями и др. В этих случаях банк имеет право контролировать использование кредита техническими и организационными способами с правом применения к клиенту санкций вплоть до досрочного взыскания ссуды и уплаты процентов, если иное не предусмотрено договором.
3) возмездность кредитного договора состоит в том, что заемщик уплачивает проценты за время пользования кредитом. Размер процентов определяется договором или учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования).
Одностороннее изменение банком процентной ставки допускается при увеличении процентных ставок Центробанка за централизованные кредитные ресурсы.
Кредитный договор считается заключенным с момента перечисления средств на счет заемщика, и с этого момента возникает обязанность заемщика выплачивать проценты за кредит.
Банковский кредит, как правило, предоставляется при соответственном обеспечении: поручительстве, залоге, банковской гарантии и др. формах, установленных законом и банковской практикой.
ТЕМА 9. ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ
Поставка является одним из наиболее распространенных в сфере коммерческой деятельности договоров. По своему содержанию и целям поставка – разновидность купли-продажи. Ст. 506 ГК устанавливает, что по договору поставки поставщик – продавец, осуществляет коммерческую деятельность, обязуется передать в обусловленные сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в коммерческой деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Т.е. товар приобретается для дальнейшего производственного потребления.
Как и договор купли-продажи, договор поставки имеет такие же юридические признаки. Он является консенсуальным, возмездным и взаимным, однако это не публичный договор.
Субъектами договора поставки являются лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Государство в ряде случаев может вызвать в качестве субъекта этого договора, в частности, при закупке товаров в государственный резерв.
Предметом договора поставки являются любые, не изъятые из оборота вещи. Они должны быть либо произведены, либо закуплены поставщиком.
Цена в договора поставки не относится к существенным условиям договора, она обычно согласуется его участниками. На отдельные виды продукции (алкоголь, продукция оборонного значения) цены устанавливаются или регулируются государством.
Срок в договорах поставки является существенным условием и устанавливается сторонами исходя из конкретных условий.
Как правило, договор поставки заключается в письменной форме. Если же субъектами являются индивидуальные предприниматели, а общая стоимость договора не больше 10 минимальных размеров оплаты труда, то он может быть заключен в устной форме.
Ст. 507 ГК устанавливает, что если при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, то сторона предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня получения этого предложения принять меры по согласованию условий договора либо письменно сообщить другой стороне об отказе от его заключения.
Если же сторона, получившая предложение по определенным условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий и не сообщившая другой стороне об отказе от заключения договора в 30-дневный срок будет и дальше затягивать заключение договора, то она обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.
Продавец обязан передать покупателю товар со всеми необходимыми принадлежностями и документами, в согласованном количестве, ассортименте и комплектности, установленного качества, свободным от прав на него третьих лиц, в надлежащей таре или упаковке.
Товары передаются покупателю путем их отгрузки каким-либо видом транспорта или предоставляются покупателю в месте нахождения поставщика.
Обязанность доставки товара лежит на поставщике-продавце. Если же товар передается в месте нахождения поставщика, то он обязан подготовить товар к передаче покупателю. Покупатель обязан принять товар и вывезти его в срок, установленный договором.
Поставка, чаще всего, производится отдельными партиями в определенные сроки или чаще периоды времени. Поставка до наступления срока допускается только с согласия покупателя.
Поставщик обязан передать покупателю товары в соответствующем количестве. Просрочки в поставке или недопоставке дают покупателю право отказаться от принятия просроченных товаров либо приобрести не поставленные товары у других поставщиков с отнесением на первоначального поставщика всех расходов по их приобретению, если такие расходы были необходимыми и разумными.
За недопоставку или просрочку в поставке товаров поставщик должен уплатить покупателю неустойку, порядок уплаты которой – ст. 521 ГК.
При поставке товаров ненадлежащего качества покупатель вправе 1) требовать уменьшения покупной цены; 2) либо устранения недостатков товара; 3) либо возмещения собственных расходов на устранение недостатков; 4) либо замены товара доброкачественным, либо расторжения договора. Если поставщик не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественного товара, то покупатель вправе приобрести такие же товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов по их покупке.
Покупатель обязан принять товар и оплатить его, проверить количество и качество товара. Расчеты за поставленные товары производятся платежными поручениями.
Ответственность в договоре поставки выражается в возмещении убытков и уплате неустойки, а в соответствующих случаях и упущенной выгоды.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки или изменение его условий допускается лишь в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Такими нарушениями могут быть для поставщика поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые нельзя устранить в приемлемый для покупателя срок, и неоднократная просрочка поставки, а для покупателя - неоднократная просрочка оплаты товара и неоднократная не выборка товаров в месте нахождения поставщика.
Поставка товаров для государственных нужд.
Ст. 525 ГК устанавливает, что поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных нужд.
Государственными нуждами признаются потребности РФ или ее субъектов, обеспечиваемые за счет бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Особенность этих договоров – в их цели, когда товары закупаются для государственных нужд, в т.ч. государственный резерв.
Государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд называется договор, заключаемый на основе заказа государственного заказчика и принятого поставщиком, по которому поставщик обязуется передать товары для государственных нужд государственному заказчику либо указанному им получателю.
Договором поставки товаров для государственных нужд (он является консенсуальным, возмездным, взаимным) называется договор о передаче покупателю товаров для государственных нужд, заключаемый поставщиком и покупателем на основе и во исполнение государственного контракта.
Поставщиком, как в государственном контракте, так и в договоре поставки является предприниматель, а другой стороной (покупателем) – государственный заказчик (федеральные органы власти, федеральные казенные предприятия или государственные учреждения). Покупателем по договору поставки может быть также любое юридическое лицо. В этом случае если покупатель отказывается от товаров, указанных в извещении о прикреплении поставщика к покупателю (это извещение направляют государственному заказчику), поставщик сообщает об отказе государственному заказчику. Государственный заказчик либо прикрепляет к поставщику другого покупателя, либо направляет поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товар. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон регулируется правилами договора поставки (ст. 506-523ГК).
Предметом договора могут быть любые товары для использования в хозяйственных целях, чаще всего это товары массового и серийного производства.
Государственный контракт и договор о поставке товаров для государственных нужд заключается в письменной форме. Поставка товаров для государственных нужд производится по рыночным ценам, за исключением тех товаров, цены на которые регулируются государством.
За выполнение условий договора, за своевременную поставку предусмотрена повышенная ответственность. Например, за просрочку поставки или недопоставку товаров по государственному контракту поставщик уплачивает покупателю неустойку 50% от стоимости недопоставленной продукции, а также возмещает убытки (Закон РФ «О поставках продукции и товаров для Федеральных государственных нужд»).
Договор контрактации
По договору контрактации в соответствии со ст. 535 ГК производитель с/х продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им с/х продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
С помощью договора контрактации предприятия и организации, перерабатывающие с/х продукцию или реализующие ее (мясокомбинаты, сахарозаводы, мелькомбинаты и др.) создают гарантию того, что они получают необходимое сырье для своей нормальной деятельности либо продукцию с/х для продажи.
Ввиду того, что с/х производство находится в сильной зависимости от погодных условий и насекомых-вредителей, производители с/х продукции не имеют прочных гарантий того, что они получают предусмотренное договором контрактации количество с/х продукции для передачи ее заготовителю. Это делает производителя более слабой стороной договора контрактации в отличие, например, от договора поставки, где выполнение поставщиком обязательств не зависти от погоды. Поэтому законодательство направлено на повышение уровня правовой защиты производителя-продавца с/х продукции с целью уравнивания его экономических возможностей с возможностями покупателя.
Договор контрактации по своему содержанию является разновидностью договора купли-продажи, его содержание совпадает с договором поставки, он является консенсуальным, возмездным, взаимным.
Сторонами договора контрактации являются: продавец-производитель с/х продукции и заготовитель-предприниматель, который приобретает с/х продукцию для ее переработки и (или) продажи. При закупке с/х продукции для государственных нужд интересы государства представляют специальные лица – государственные заказчики.
Продавцом в договоре контрактации может выступать только лицо, для которого производство с/х продукции является основным видом деятельности. Это могут быть главы крестьянских организаций либо коллективные коммерческие организации – с/х фирмы, колхозы и т.д.
Согласно ст. 535 ГК производитель по договору контрактации может продавать лишь произведенную им самим с/х продукцию – зерно, горох, свекла, молоко, картофель, крупный рогатый скот, свиньи и т.д. Продукция по договору контрактации не предназначена для личного, семейного, домашнего использования.
Чаще всего контрактуются будущие товары, которые еще не существуют на момент заключения договора. Например, договор контрактации заключается в декабре, а продажа зерна будет происходить только в августе будущего года.
К существенным условиям договора контрактации относится цена, определяемая сторонами и срок исполнения. Договор заключается в письменной форме.
Главная обязанность производителя с/х продукции – передача продукции заготовителю и в предусмотренном ассортименте. Заготовитель принимает товар у производителя по месту нахождения товара или в другом установленном договором месте и обеспечивает вывоз продукции. Оплата – в виде аванса (полного или частичного), что позволяет производителю финансировать производство продукции.
Производитель, доказавший отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении договора, освобождается от ответственности (это связано с особенностями с/х производства, погодными условиями, т.е. высокой степенью риска). Заготовитель отвечает перед производителем на общих основаниях.
Договор мены
Ст. 267 ГК определяет мену как договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Поэтому каждая из сторон является одновременно и продавцом и покупателем. Договор мены по его юридическому содержанию является консенсуальным, возмездным и взаимным.
Согласно ст. 568 ГК товары, подлежащие обмену должны быть равноценными, если иное не вытекает из договора. Если обмениваются товары признанные неравноценными, согласно договору, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже товара предоставленного другой стороной в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после ее обязанности передать товар. Сторонами в договоре могут быть граждане и юридические лица, обладающие правом собственности на имущество. Договор мены в зависимости от характера товаров может носить как потребительский, так и коммерческий характер. Условие о предмете договора является его единственным существенным условием. Объектами мены могут быть любые, не изъятые из оборота вещи. Субъекты гражданской обязанности (алименты), а также личные неимущественные блага (право на жизнь) не могут быть предметом мены.
Срок договора мены определяется сторонами. Договор мены, исполняемый в момент совершения, заключается в устной форме (если иное не установлено законом или договором, например, между юридическими лицами ст. 159, 163 ГК) и между гражданами, если стоимость обмениваемых вещей более 10 минимальных размеров оплаты труда. Все остальные договоры мены должны совершаться в письменной форме или нотариально. Обязанности для участников договора одинаковы – передача одновременно товаров в собственность сторон (ты – мне, я – тебе). Обмениваемые товары должны быть свободны от прав на них со стороны третьих лиц.
ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
Международное публичное право регулирует отношения между государствами. Однако существует еще одна отрасль международного права – международное частное право являющееся совокупностью норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер. Эти отношения чаще всего носят предпринимательский, коммерческий характер и возникают между российскими фирмами и индивидуально-частными предпринимателями и их зарубежными партнерами.
Россия постоянно расширяет границы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества: открываются и действуют зарубежные банки, создаются совместные с иностранными фирмами предприятия, заключаются договоры «ноу-хау» о передаче технических знаний, опыта, навыков в форме документации, приобретаются у зарубежных фирм лицензии на производство продукции, продаются иностранным фирмам лицензии на производство продукции, созданной в России, некоторые российские предприятия сдаются в концессии зарубежным фирмам, российские фирмы и банки кредитуются в зарубежных банках и т.д.
Подобные правоотношения, как правило, не могут регулироваться российским законодательством, поэтому в правовом обеспечении подобного рода деятельности играет основную роль международное частное право.
На развитие международного частного права оказывают большое влияние такие факторы современной действительности, как:
1. Интернационализация хозяйственной жизни государств. Страны мира в разных формах интегрируются в мировое и, прежде всего, экономическое сообщество, некоторые из них даже объединяются в рамках континента: Европейское, Азиатское, Африканское, Латино-Американское, идет перманентный процесс глобализации экономики.
2. Резко усилилась миграция населения вследствие войн, межэтнических конфликтов и чисток, а также в целях трудоустройства и получения образования.
3. Научно-технический прогресс и международное разделение труда, создание универсальной международной информационной системы «Интернет».
4. Гуманизация международных отношений. Конституции ряда стран в качестве основной ценности государства поставили человека и гражданина, его права и свободы.
Специфика международного частного права заключается в том, что при сохранении различий в правовых системах государств именно международное частное право с помощью коллизионных норм призвано определять, право какого государства подлежит применению в данном конкретном случае.
Коллизионное право – это совокупность норм, разрешающих коллизии (столкновения) между законами различных государств (например, между законами ФРГ и России).
В СССР существовала монополия внешней торговли, внешнеэкономической, внешнефинансовой деятельности, которая осуществлялась через министерство внешней торговли, Внешэкономбанк и другие органы, а в иностранных государствах существовали торговые представительства СССР.
В нынешней России монополия государства на подобного рода деятельность отменена. Права внешнеэкономической деятельности предоставлены промышленным корпорациям, банкам, экономическим ассоциациям, фирмам, производственны кооперативам, совместным с иностранным капиталом предприятиям.
Все это создало широкие возможности для осуществления коммерческой и инвестиционной деятельности, для использования различных форм совместной с иностранцами деятельности, а также для дальнейшего развития международного частного права.
Образование независимых государств на базе бывших союзных республик после развала СССР породили их стремление к созданию единого экономического пространства, хозяйственных связей, сложившихся за десятилетия. Это, в свою очередь, породило необходимость правовой защиты экономических интересов партнеров. Это тоже вызвало толчок к развитию международного частного права.
Задачей международного частного права, с одной стороны, является правовое регулирование деловых связей предприятий и фирм разных стран.
С другой стороны, международное частное право регулирует отношения с участием иностранных граждан: имущественные, наследственные, патентные, авторские, семейные.
Необходимо создание гарантий в обеспечении прав граждан в сфере смешанных браков граждан России с иностранцами, воссоединения семей, состоящих из граждан разных стран.
Нормы международного частного права определяют правовое положение иностранных граждан в России и российских граждан за границей.
Международное частное право тесным образом связано с международным публичным правом, которое регулирует отношения между государствами и другими субъектами международного общения: ООН, ЮНЕСКО и др.
Международное публичное право есть самостоятельная правовая система, тогда как международное частное право является составной частью внутренней правовой системы каждого государства.
Однако и международное публичное право и международное частное право служат единой цели – созданию правовых условий для развития международного сотрудничества в различных областях.
Если, к примеру, Россия и Китай заключат между собой договор о развитии торговых отношений, то это область ведения международного публичного права.
Если же какое – нибудь российское предприятие (нефтеперерабатывающее или металлургическое) заключило договор с китайским предприятием на поставку ему своей продукции, то это сфера международного частного права.
Основу международного частного права составляют так называемые коллизионные нормы, ибо каждое государство имеет свое внутреннее законодательство, содержание норм которого стороны должны учитывать.
Существенной особенностью регулирования гражданско-правовых отношений является то, что иногда нормы международного частного права не содержат прямого ответа на вопрос – как должно решать определенное правоотношение. Эти нормы лишь указывают, какое законодательство подлежит применению. Такие нормы называются коллизионными.
Ранее уже указывалось, что согласно статье 15 –й Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международные договоры РФ устанавливают иные правила, чем предусмотренные законами России, то применяются правила международного договора.
Основным источником международного частного права является международный договор. Нормы, первоначально сформулированные в международном договоре применяются в этих отношениях чаще, чем нормы внутреннего законодательства.
Цель таких договоров состоит в том, чтобы обеспечить взаимное признание и соблюдение имущественных и личных прав гражданина одного государства на территории другого.
Договоры должны исходить из принципов равенства и уважения суверенитета каждой страны. Россия заключила с рядом государств договоры о правовой помощи, в которых решаются вопросы сотрудничества в охране прав граждан.
Другим важным источником международного частного права являются торговые договоры, устанавливающие общий режим, применяемый в торговле Российской Федерации с определенным иностранным государством. В них определяется правовое положение юридических лиц и граждан, содержатся правила рассмотрения имущественных споров посредством торгового арбитража.
Торговые договоры могут быть как двусторонние, так и многосторонние. Могут также заключаться конвенции по вопросам международной торговли, например, Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже движимых материальных вещей 1995 года или Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности в международной торговле товарами 1958 года и др.
В 1964 году а Гааге была заключена Конвенция о единообразном законе о международной купле-продаже товаров, призванная ввести в странах – участницах ее принятия, унифицированные материальные нормы в сфере внешнеторговой купли-продажи.
Россия участвует также в международных конвенциях в сфере международных расчетов, торгового мореплавания, воздушных и железнодорожных перевозок и т.д.
Источниками международного частного права является также внутреннее законодательство России. Ряд положений Конституции РФ регулирует вопросы внешней политики государства, международного права и международных договоров.
Гражданский кодекс РФ в ряде случаев корреспондирует свои статьи с нормами международного частного права: основания применения иностранного права, установление содержания иностранного права, ограничение применения иностранного права, исковая давность, правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов), правоспособность иностранных юридических лиц и т.д.
Одним из принципов торговых договоров, заключаемых с иностранными государствами, является принцип наибольшего благоприятствования. Содержание данного принципа состоит в том, что иностранцы пользуются максимумом тех прав, которые предоставляются гражданам другого государства.
Другим важным принципом торговых договоров является принцип недискриминации, в силу которого каждое государство вправе требовать от других государств таких же условий, какими пользуются все государства, то есть общих и одинаковых для всех.
Как уже говорилось, нормами международного частного права регулируются имущественные, семейные, трудовые, пенсионные, процессуальные права иностранцев.
Иностранец испытывает на себе влияние двух правовых систем: отечественного и того государства, в котором он находится, проживает, работает.
Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами России и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства.
Статья 37 –я Конституции РФ устанавливает, что лица, не являющиеся гражданами России и законно находящиеся на ее территории, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные Конституцией, законами, международными договорами Российской Федерации.
Иностранные граждане пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане России, за редким исключением. Они не могут выбирать и быть избранными, занимать определенные должности.
Использование иностранцами предоставленных им прав и свобод не должно наносить ущерба правам и законным интересам граждан России.
Иностранные граждане пользуются в России, как правило, такой же правоспособностью, что и граждане России, при этом вовсе не обязательно, чтобы иностранец, имея в России фирму, банк, другое имущество, обязательно бы жил в России.
Иностранец, как и гражданин России, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему собственностью в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Иностранец в России вправе заключать правомерные сделки, защищать свои имущественные и личные неимущественные интересы в суде.
Юридические лица создаются на территории определенного государства, однако их деятельность нередко выходит за пределы данного государства и осуществляется на территории других стран. В таком случае деятельность юридического лица должна соответствовать законам того государства, на территории которого оно ведет производство или занимается коммерцией.
Совместные с иностранными предприятия выступают в разных организационно – правовых формах: консорциумы временного характера, консорциумы длительного действия и др.
2. Право собственности
Как известно, законодательство делит имущество на движимое и недвижимое.
В отношении недвижимости существует принцип, согласно которому право собственности на недвижимость регулируется законом места нахождения имущества. Если, к примеру, российский предприниматель имеет недвижимость в Болгарии, то в отношении этой недвижимости действуют законы Болгарии.
Более сложной является ситуация с движимым имуществом. В отношении этой категории собственности в различных государствах по разному решается вопрос о значении принципа закона мести нахождения вещи.
Считается общепринятым, что если в каком-либо государстве вещь правомерно перешла по законам этого государства в собственность определенного лица, то право собственности на данную вещь сохраняется за ее собственником.
Иное дело, если приобретена похищенная в церкви икона или в музее картина и продана похитителями иностранцу, то при пересечении им границы России вещь подлежит изъятию.
Обычно признается, что объем прав собственника определяется законом места нахождения вещи.
Вопросы перехода права собственности и риска случайной гибели вещи имеют особое значение в международной купле-продаже товаров.
Возникновение и прекращение права собственности на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по праву места совершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон.
Если товар перевозится морем или по железной дороге, а стороны во время его нахождения в пути совершают сделку по передаче на него права собственности, то право собственности на это имущество определяется по праву страны, из которой имущество отправлено, если иное не установлено соглашением сторон.
Каждое государство в силу суверенитета устанавливает свою политико-экономическую систему, свою систему права собственности.
Любое государство имеет право на национализацию частной собственности при которой в собственность государства переходят не отдельные объекты, а целые отрасли народного хозяйства, экономики.
Национализация проводилась Советским государством в 1917 –1920 годах, когда в собственность государства были обращены земля, ее недра, промышленные и торговые предприятия, банки и др.
Национализация после окончания Второй мировой войны проводилась в странах Восточной Европы, а также в Азии: Китай, Вьетнам, Северная Корея.
К национализации частной собственности прибегали некоторые высокоразвитые страны Запада.
Право любого государства на национализацию частной собственности, в том числе и принадлежащей иностранцам, вытекает из общепризнанного принципа международного права – суверенитета государства, верховенства его власти на своей территории.
Право государства на национализацию, включающее и право свободно распоряжаться своими естественными ресурсами и богатствами, было подтверждено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеей ООН.
Несмотря на различия политико-экономических систем и систем права собственности в разных странах, международное частное право сформулировало общие черты природы национализации:
1. Национализация всегда является актом государственной власти
2. Национализация есть социально-экономическое мероприятие общего характера, чем она отличается от реквизиции и конфискации имущества отдельных лиц.
3. Национализация может осуществляться в отношении любой собственности вне зависимости от того, кому эта собственность принадлежит.
При национализации собственности иностранных субъектов государства, производящие национализацию, нередко выплачивают им соответствующие компенсации.
3. Внешнеэкономические сделки
К внешнеэкономическим сделкам российская доктрина относит сделки, в которых хотя бы одной из сторон была иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, а содержанием сделки является переход имущества этих субъектов российским гражданам или юридическим лицам или же, наоборот, переход имущества российских граждан или юридических лиц иностранным гражданам или иностранным юридическим лицам.
Объектами внешнеэкономических сделок чаще всего являются товары, однако все чаще стали выступать разного рода услуги: ноу-хау, проведение работ, оказание научно-технической помощи, техническое содействие в строительстве предприятий, конструкторских разработок и т.д.
В торговых отношениях России с другими государствами сложилась такая практика. Вначале заключаются межправительственные соглашения о товарообороте, о предоставлении государственных кредитов для поставки товаров в Россию, а затем в рамках этих соглашений определенные российские фирмы заключают с иностранными конкретные контракты.
Обычно к межправительственным соглашениям прилагаются протоколы о товарообороте, содержащие списки подлежащих импорту или экспорту товаров.
Такая практика свидетельствует о том, что Российская Федерация, несмотря на отмену монополии внешней торговли, как государство все же сохранила свое влияние на внешнеэкономическую деятельность, одновременно предоставляя фирмам определенную самостоятельность в заключении контрактов и последующих действиях по их выполнению.
Заключая внешнеторговый договор, стороны устанавливают, каким законодательством он должен регулироваться.
Немаловажное значение во внешнеторговых отношениях имеет форма сделки. Статья 165 –я Основ гражданского законодательства 1991 года гласит:
«Форма сделки подчиняется праву ее совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть призвана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования советского права».
Советское право упразднено, но принципы, на которых оно основывалось, сохранились.
Из вышеуказанного следует, что форма сделки, совершенной за границей, должна отвечать требованиям, установленным правом места совершения сделки, либо требованиям российского закона.
Внешнеторговые сделки должны совершаться в письменной форме.
Как известно, в сделке выражается воля участвующих в ней сторон. Права и обязанности сторон по внешнеторговым и внешнеэкономическим сделкам определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в силу последующего соглашения.
4. Международные кредитные и расчетные отношения
9 октября 1992 года был принят Закон Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, который определил принципы осуществления валютных операций в России, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических лиц и граждан в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства.
К валютным операциям относятся:
1. Операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности.
2. Ввоз и пересылку в Россию, а также вывоз и пересылка из России валютных ценностей.
3. Международные денежные переводы.
Основным центром валютного регулирования является Центральный Банк Российской Федерации, который определяет сферу и порядок обращения в России иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.
Россия участвует в многочисленных соглашениях по вопросам международных расчетов и кредитных отношений.
Во всех внешнеторговых соглашениях содержатся положения о расчетах и кредитовании.
Под расчетными отношениями понимаются платежи по внешнеэкономическим операциям.
Под кредитными отношениями понимаются отношения сторон, при которых кредитор обязуется передать заемщику валютные ценности, а заемщик обязуется возвратить их или предоставить кредитору соответствующую компенсацию.
В России в обслуживании внешнеэкономической деятельности большую роль играет Внешэкономбанк Российской Федерации, некоторые кредитные банки.
Расчеты российских контрагентов с зарубежными фирмами осуществляются в свободно конвертируемой валюте. Что касается формы расчетов, то они фиксируются в контрактах. Чаще всего в этих целях используются аккредитивы и расчеты в порядке инкасо.
Аккредитив – это поручение банку произвести платежи за счет специально выделенных для этого сумм предусмотренных документами.
При инкассо управомоченная на получение платежа организация дает обслуживающему ее банку инкассовое поручение с тем, чтобы банк через своего иностранного корреспондента получил причитающийся платеж.
Международная торговая палата разработала унифицированные правила и обычаи для расчетов по аккредитивам и по инкассо, которые однако носят рекомендательный, а не директивный характер.
В кредитно-расчетных отношениях широкое распространение получили векселя и чеки.
Векселями оформляются задолженности импортера при коммерческом кредите. В 1931 году была принята Женевская чековая конвенция, утвердившая Единообразный чековый закон.
Верховный Совет Российской Федерации 13 февраля 1992 года утвердил Положение о чеках, которое содержит ряд правил, относящихся к сфере международного частного права.
Кредит может быть не только денежным, но и коммерческим, когда экспортер предоставляет кредит импортеру в виде продажи товара с отсрочкой платежа.
К международным неторговым расчетам относятся платежи алиментов, пенсионных, наследственных и подобным им сумм.
Международные торговые расчеты связаны с осуществлением в России различных операций с иностранной валютой: покупка, оплата переводов из-за границы, перевоз за границу.
Банки широко практикуют продажу гражданам иностранной валюты (долларов, евро), которая используется для деловых и туристических поездок за рубеж и как средство сбережения заработанных денег от скачков инфляции.
По данным Центробанка России в «кубышках» граждан хранятся огромные суммы в иностранной конвертируемой валюте. Эти суммы исчисляются многими миллиардами. Подобная тенденция – есть знак недоверия граждан к отечественной валюте, к стабильности государства и права. В то же время держатели в «кубышках» иностранной валюты невольно кредитуют зарубежный капитал.
Сделки с иностранной валютой в России строго регламентируются законами. Сделки, совершенные в нарушение положений валютного законодательства, являются недействительными.
Переводы из-за границы в адрес российских и иностранных граждан или организаций осуществляются беспрепятственно, запреты и ограничения действующим законодательством не предусмотрены.
Суммы переводов выплачиваются получателю наличными или зачисляются на счет адресата в банк.
5. Судебный и арбитражный порядок рассмотрения споров
Во внешнеторговых, внешнефинансовых и иных отношениях, регулируемых международным частным правом, как и во многих других, могут возникать и возникают разного рода имущественные споры, для разрешения которых установлен определенный порядок.
Под международным гражданским процессом понимается совокупность установлений процессуального характера, связанных с защитой прав иностранных граждан и иностранных юридических лиц в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах.
К международному гражданскому процессу относятся:
1. Определение подсудности в отношении дел, возникших по гражданским, семейным, наследственным, пенсионным, трудовым правоотношениям с иностранцами.
2. Процессуальное положение иностранных граждан или иностранных юридических лиц в суде.
3. Установление содержания иностранного права.
4. Обращение к иностранным судам с поручениями о вручении документов и выполнении отдельных процессуальных действий и исполнение поручений иностранных судов.
5. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений.
6. Совершение нотариальных действий.
7. Признание иностранных арбитражных поручений.
8. Рассмотрение споров в арбитражном порядке.
9. Принудительное исполнение решений иностранного арбитража.
Под международной подсудностью понимается компетенция судов данного государства по разрешению гражданских дел с иностранцами.
Существуют три основных системы определения подсудности:
1. По признаку гражданства сторон в споре. Чтобы суд какого-нибудь государства признал себя компетентным рассматривать конкретное дело, достаточно, чтобы спор касался сделки, заключенной гражданином этого государства, независимо от места ее заключения.
2. Путем распространения правил внутренней территориальной подсудности о подсудности по месту жительства ответчика при определении подсудности по делам с иностранцами.
3. По признаку «присутствия» ответчика.
Законы и практика многих государств признают договорную подсудность, когда стороны при заключении контракта указывают, где должен рассматриваться имущественный спор.
Основными законами в сфере гражданского процесса в России, как уже говорилось ранее, являются Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы.
Общим правилом определения подсудности является предъявление иска по месту жительства ответчика. Иск к ответчику, не имеющему в России места жительства, может быть предъявлен по месту нахождения его имущества либо по последнему месту его жительства.
В ряде случаев иск может предъявляться по месту нахождения истца.
Законодательство России, предоставляя иностранцам равную с российскими гражданами возможность приобретать и осуществлять свои права в Российской Федерации, вместе с тем предоставляет им возможность судебной защиты этих прав.
Им гарантируется право на обращение в суд, иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Как уже говорилось ранее, предоставление иностранцам указанных прав вовсе не связано с необходимостью их проживания на территории России.
Являясь стороной в процессе, иностранец пользуется в российских судах теми же процессуальными правами, что и граждане России: право на переводчика, на полное ознакомление с материалами дела и т.д.
Иностранец может вести дело в суде лично, либо через своего представителя, которым может быть любой адвокат.
В качестве представителя может выступать консул той страны, гражданином которой является иностранец.
Судебные органы России стоят на позициях лояльного применения иностранного законодательства во всех случаях, когда это применение основано на законе, международном договоре или на условиях заключенного контракта. Суд обязан уяснить содержание иностранного права.
Для правового обеспечения сделок необходимо создание условий, гарантирующих объективное и компетентное разрешение возможных споров.
Судебное разбирательство не все участники внешнеэкономических правоотношений считают достаточно оперативным, эффективным и удобным.
Во многих контрактах, заключенных в сфере международной торговли и научно-технического сотрудничества, предусматривается арбитражный порядок разрешения споров.
Спорящие сами избирают третейский (арбитражный) суд, состав которого определяется сторонами.
К преимуществу арбитражного разбирательства относятся быстрота разрешения споров, относительная дешевизна и то обстоятельство, что решения арбитража обжалованию не подлежат.
Большим преимуществом арбитражного разбирательства является также и то, что стороны выбирают в судьи наиболее компетентных и квалифицированных специалистов.
Для передачи спора на рассмотрение третейского (арбитражного) суда требуется арбитражное соглашение. Оно обязательно для сторон и уклониться от арбитражного разбирательства они уже не могут.
Обычный суд не вправе ни пересмотреть, ни отменить арбитражное соглашение.
Постоянно действующими арбитражными организациями в России являются Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия, которые действуют при Торгово- промышленной палате Российской Федерации.
Они являются общественными, а не государственными организациями.
Арбитражный суд правомочен разрешать споры, которые вытекают из договорных и других гражданско - торговых отношений, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями между собой.
Рассматривая дело по существу, арбитры обязаны исходить из условий контрактов.
Признание иностранных арбитражных соглашений и приведение в исполнение иностранных арбитражный решений урегулированы многосторонней конвенцией, принятой в Нью –Йорке в 1958 году. В ней участвуют 84 государства.
ТЕМА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Необходимым условием рыночных отношений является конкуренция, это регулирующий фактор рыночной экономики, основанной на свободе предпринимательства.
В целях защиты предпринимательства, пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции разработано антимонопольное законодательство, которое направлено на содержание условий для нормального функционирования товарных рынков. В первую очередь это Закон о конкуренции, а также другие нормативно-правовые акты – Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы и инструкция федеральных антимонопольных органов.
Антимонопольные органы наделены такими полномочиями как содействие развитию товарных рынков, поддержка предпринимательству, предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции. Для выполнения данных полномочий антимонопольные органы выдают предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, могут наложить штраф, обращаются в суд с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.
Деятельность антимонопольных органов контролируется судами. Это означает, что хозяйствующие субъекты, органы власти и управления могут обжаловать предписания и решения антимонопольных органов в суд или арбитражный суд.
Монополистическая деятельность – это деятельность, которая противоречит антимонопольному законодательству со стороны хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти органов местного самоуправления и направлена на создание препятствий для свободной конкуренции.
Законодательство выделяет следующие виды монополистической деятельности:
- злоупотребление хозяйствующим субъектом, преобладающим положением на рынке;
- соглашения хозяйствующих субъектов, которые ограничивают конкуренцию;
- акты и действия органов власти и управления, которые направлены на ограничение конкуренции;
- участие в предпринимательской деятельности должностных лиц органов власти и управления;
Таким образом, деятельность коммерческих организаций или объединений таких организаций по координации предпринимательской деятельности, является монополистической, так как влечет за собой ограничение конкуренции.
Вместе с тем, монополистической деятельностью являются решения и действия органов власти и управления, которые направлены на ограничение конкуренции – введение ограничений на создание новых коммерческих организаций в определенной сфере деятельности, установление запретов на отдельные виды деятельности, продажу (покупку) товаров их одного региона России в другой.
Поэтому при решении вопроса о создании, слиянии или присоединении коммерческих организаций необходим контроль со стороны государства.
Государственный антимонопольный орган дает согласие на создание, реорганизацию или ликвидацию коммерческой организации, изучая при этом сведения об основных видах деятельности и объемах производимой и реализуемой на товарных рынках продукции.
Другим видом нарушения антимонопольного законодательства является недобросовестная конкуренция, т.е. приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности коммерческих организаций, что противоречит законодательству.
В ст. 10 Закона «О конкуренции» указан примерный перечень недобросовестной конкуренции:
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (дискредитация);
- введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств товара;
- некорректное сравнение хозяйствующих субъектов производимых или реализуемых ими товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;
- продажа с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, его продукции, работ, услуг (фирменного наименования, товарного знака);
- получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее собственника.
За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены следующие виды юридической ответственности:
- гражданско-правовая, которая заключается в возмещении хозяйствующему субъекту убытков, причинены монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией, эти убытки возмещаются добровольно или через суд по заявлению заинтересованной стороны;
- административная – в виде штрафа, который накладывается уполномоченным государственным органом;
- уголовная ответственность применяется в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. Например, ст. 178 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за монополистические действия, совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.
ТЕМА 12. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ