Ubject structure of inherited legal relationship, and also with other participants of the given relations defined by the law at transition of inheritance rights
Вид материала | Документы |
СодержаниеКруг участников наследственных правоотношений |
- Сравнительное гражданское право (comparative civil law), 349.86kb.
- Про Форум «leadership in law», 97.35kb.
- Сравнительное договорное право (comparative contract law), 166.39kb.
- Dear participants of the conference!, 33.23kb.
- Лекция Эффективный pr образовательного учреждения» «Public relations», 42.96kb.
- А. Р. Лурия «Развитие научного наследия А. Р. Лурия в отечественной и мировой психологии», 50.97kb.
- The structure of the informational package for selected educational direction, 5352.43kb.
- Учебно-методический комплекс pr в сфере культурного наследия Факультет социологии,, 467.57kb.
- Unit the foundation of the british law: magna carta, 225.43kb.
- Выбирая тему дипломной работы, я решила остановится на таком актуальном вопросе в наше, 79.9kb.
S.J. KANN,
candidate of psychological sciences, associate professor of department
of the legal providing of market economy of the Russian academy
of government service at President
of Russian Federation
CIRCLE OF PARTICIPANTS
OF THE INHERITED LEGAL RELATIONSHIPS
This article is concerned with the subject structure of inherited legal relationship, and also with other participants of the given relations defined by the law at transition of inheritance rights. «The subject of law» and «the subject of a legal relationship» are, in general, distinct. Differentiation of the given categories has great value so far as not any privies in blood can be the subject of legal relationship. There are now overwhelming evidence that the circle of privies in blood are much more than the subjects of a legal relationship, but there are no rights and responsibility regarding to succession. We can say with certainty that only the heiresses are the subject s of inheritance law.
Key words: inherited right and his subjects, participants of the inherited legal relationships, right, freedoms, duties and responsibility, opening and adopting an inheritance, deserving and unworthy heirs.
С.Ю. КАНН,
кандидат психологических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ
КРУГ УЧАСТНИКОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается субъектный состав наследственных правоотношений, а также иные участники данных отношений, имеющих определенные законом полномочия при переходе наследственных прав. Понятия «субъект права» и «субъект правоотношения» не являются синонимами. Разграничение категорий имеет большое значение, поскольку не всякий участник наследственного права может быть субъектом правоотношения. Лиц, которые могут быть участниками наследственных правоотношений, значительно больше, чем субъектов наследственного права, но у них не возникает прав и обязанностей в отношении наследственного имущества.
Единственным обстоятельством возможности являться субъектом наследственного права и обладать статусом наследника является факт нахождения его в живых в момент открытия наследства, за исключением ребенка, который не появился на свет.
Ключевые слова: наследственное право и его субъекты, участники наследственных правоотношений, права, свободы, обязанности и ответственность, открытие и принятие наследства, достойные и недостойные наследники.
В Российской Федерации согласованное регулирование имущественных отношений на случай смерти одного из их участников достигается посредством формирования относительно самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел гражданского права и именуемых наследственным правом. Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Поскольку наследственное право является подотраслью гражданского права, в структуре наследственного правоотношения, как и в другом гражданском правоотношении, можно выделить три элемента – субъект, объект и содержание. В данной статье рассматривается первый названный элемент – субъект. Важным вопросом рассматриваемой темы является соотношение понятий «субъект наследственного права» и «субъект наследственного правоотношения».
Субъект права – широкая категория правоведения, означающая правовое положение (статус) кого-либо и характеризующая совокупность прав и обязанностей в обществе, основанную на законе. Правовой статус субъекта неразрывно связан с его правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.
Наследственная правоспособность производна от гражданской. Субъект наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие права и обязанности. Обладание такой способностью также является его отдельным субъективным правом. В связи с этим вполне справедливо говорить о наличии у наследников как субъектов права наследования определенного статуса, составными элементами которого являются права, свободы, обязанности и ответственность1.
Для того чтобы реализовать правосубъектность, необходимо вступить в правоотношение. Субъектом права может быть всякий, кто способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими или нет1. Иными словами, правоспособность является ключевым элементом при рассмотрении понятия «субъект наследственного права».
Понятие субъекта, или участника, правоотношения более узкое по сравнению с понятием субъекта права ввиду того, что последнее включает и потенциал, и возможности2. Это можно подтвердить возможностью составить завещание в пользу несовершеннолетнего. Ясно, что от имени ребенка и в его интересах в наследственных правоотношениях будет выступать его законный представитель. Но все права и обязанности возникают у самого представляемого. Следовательно, в данном примере несовершеннолетний выступает как субъект права, а его законный представитель – как участник наследственно-правовых отношений (субъект правоотношения).
Существует довольно много определений наследственного правоотношения. Например, В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев считают, что это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят отношения из факта открытия и принятия наследства, отказа от него, по исполнению завещания и др.3 Более узкое понимание содержится в работе Б.С. Антимонова и К.А. Граве, которые полагают, что в наследовании можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из открытия наследства, а второе – по воле наследников, с принятием наследства4. Н.Д. Егоров утверждает, что наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами5.
Все эти определения объединяет одно – возникают они в связи со смертью гражданина. В силу этого наследственное правоотношение определяется как отношение по переходу после смерти лица его имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием или правилами наследования по закону.
Представляется, что важно обратить внимание на то, что для субъекта правоотношения, в отличие от носителя права, наряду с правоспособностью существенную роль играют такие категории, как «дееспособность» и «деликтоспособность». Это связано с тем, что круг носителей права наследования гораздо шире, чем субъектов наследственных правоотношений, поскольку в качестве последних не могут выступать лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся после открытия наследства, лица, признанные ограниченно дееспособными либо недееспособными, а также субъекты, в отношении которых нет основания наследования1.
В настоящее время понятие «субъект права» довольно часто используется в качестве синонима «субъекта правоотношения». Полагаю, что разграничение данных категорий имеет большое значение, поскольку не всякий носитель наследственного права может быть субъектом правоотношения (зачатый при жизни, но еще не родившийся ребенок на момент открытия наследства, несовершеннолетний, недееспособный). Лиц, которые могут быть участниками наследственных правоотношений (субъект правоотношения), значительно больше, чем субъектов наследственного права, но у них не возникает прав и обязанностей в отношении наследственного имущества.
Во избежание путаницы, следует употреблять понятия «субъект наследственного права» и «субъект наследственного правоотношения» как синонимы, поскольку именно так они используются в литературе, а лиц, которые не имеют прав и обязанностей в отношении наследственного имущества, называть участниками наследственных правоотношений.
Возможность быть субъектом наследственного права и обладать этим статусом ничем не обусловлена. Непременным обстоятельством выступает лишь факт нахождения в живых (для юридических лиц – существования) в момент открытия наследства, за исключением ребенка, который еще не появился на свет.
Во многих определениях наследственного правоотношения фигурирует умершее лицо и некие иные лица, к которым переходит наследственное имущество. Не вызывает никаких споров, что первое лицо – это наследодатель, а вторые – наследники. Являются ли наследодатель и наследники субъектами наследственного права?
Что касается наследников, то здесь существует единая позиция: наследники являются субъектами наследственного права. Фигура наследодателя вызывает неоднозначное толкование. Большинство авторов придерживаются мнения, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники1.
Но существует и иная точка зрения, высказанная А.П. Сергеевым и Ю.К. Толстым: так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»2, то наследодатель не является таковым. Авторы отмечают, что «шекспировские страсти вокруг наследства нередко закипают, а то и кипят вовсю еще при жизни наследодателя»3.
Любой гражданин может воспользоваться своим правом составить завещание, нотариально удостоверить его в соответствии с законом, назначить душеприказчика, определить круг достойных и недостойных наследников, совершить иные действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Но этот гражданин в законе именуется как завещатель1. А термин «наследодатель» применим только к умершему гражданину, и этот гражданин уже не обладает правоспособностью, что является характерной чертой субъекта права.
Из данного выше определения наследственного правоотношения следует, что оно возникает в случае смерти. Иными словами, смерть наследодателя – это причина возникновения наследственного правоотношения, а ввиду отсутствия у умершего лица правоспособности и дееспособности, он не является субъектом права.
Завещатель также не субъект наследственного правоотношения, а его участник, поскольку он реализует свои полномочия до его возникновения.
Таким образом, наследодатель не является субъектом наследственного правоотношения, как и завещатель. Если же принимать мнение о том, что наследодатель все же является субъектом наследственного правоотношения, то в этот же круг нужно включить и граждан, которые зачаты при жизни наследодателя и еще не родились после открытия наследства. Но закон прямо говорит о том, что эти граждане должны родиться живыми после открытия наследства.
Следовательно, только наследники, вступая в различные отношения, связанные с открытием наследства, являются субъектом наследственного правоотношения. Согласно ст. 1116 ГК РФ, «лица, которые могут призываться к наследованию», – это граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться и указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация может быть наследницей и по закону.
На первое место ставятся лица, находящиеся в живых после открытия наследства. Имеются в виду лица, которые могут стать наследниками и по завещанию, и по закону.
Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (далее – СК РФ), если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке1. Если мать ребенка не состояла в браке с наследодателем либо разведена с ним, то в этих случаях применяются нормы гл. 10 СК РФ.
В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными.
Круг недостойных наследников установлен в ст. 1117 ГК РФ. Их можно разделить на две группы. Первые – условно их можно назвать «абсолютно недостойными» (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) – не наследуют в силу факта наличия решения суда, которым подтверждены соответствующие обстоятельства, и вторые (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) – «условно недостойные» – отстраняются от наследования только по заявлению заинтересованных лиц (других наследников).
Такое разграничение представляется важным, поскольку «абсолютно недостойные наследники» не могут участвовать в наследственном правоотношении, даже если на это согласны и этого желают остальные наследники или кредиторы. «Относительно недостойные» наследники участвуют в наследственном правоотношении, если на это согласны и не выразили свое несогласие в активной форме остальные наследники.
В отсутствии завещания в силу вступают правила наследования по закону. Существует мнение, что основанием наследования по закону является кровное родство. Представляется, что такая позиция неверна. В частности, кровное родство невозможно между наследодателем и государством (наследование выморочного имущества), кровное родство отсутствует между супругами, между наследодателем и усыновленным. В связи с изложенным необходимо признать, что кровное родство не является единственным основанием наследования по закону. Основаниями наследования по закону являются кровное, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства).
Наследников одной очереди можно условно назвать поголовными, а наследников по праву представления – поколенными.
Поголовными являются наследники:
• первой очереди – дети, супруг и родители наследодателя;
• второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и матери;
• третьей очереди – дяди и тети наследодателя;
• четвертой очереди – прабабушки и прадедушки наследодателя;
• пятой очереди – двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя;
• шестой очереди – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя;
• седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К поколенным наследникам относятся внуки наследодателя и их потомки (право представления первой очереди), племянницы и племянники наследодателя (право представления второй очереди), двоюродные братья и сестры наследодателя (право представления третьей очереди).
Наследниками по закону являются и нетрудоспособные иждивенцы. Законодатель уравнивает их с полноценными наследниками, говоря о том, что нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При этом существуют некоторые особенности:
- к моменту открытия наследства они являлись нетрудоспособными;
- не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении;
- они наследуют независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
- не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследству;
- при отсутствии других наследников по закону наследуют самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди.
Законом определен круг лиц, которые являются обязательными наследниками, т.е. теми, кто наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону – обязательная доля (п. 2 ст. 1149). На обязательную долю имеют право несовершеннолетние, нетрудоспособные наследники первой очереди, иждивенцы умершего:
- несовершеннолетние дети наследодателя;
- нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
- нетрудоспособные иждивенцы.
Наследование имущества Российской Федерацией возможно и по завещанию, и по закону. По закону оно осуществляется только в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.
Значение института перехода выморочного имущества заключается не в стремлении государства обогатиться за счет имущества граждан, а в устранении бесхозяйности наследства и ее нежелательных последствий. Такое наследование осуществляется в интересах кредиторов наследодателя, которые так или иначе смогут определить должника в своем обязательстве, и в интересах защиты прав третьих лиц: принятие на себя бремени содержания имущества для некоторых его разновидностей имеет существенное значение, в том числе для целей обеспечения безопасности1.
Поскольку право наследовать имущество возведено в ранг конституционного права, Российская Федерация должна использовать все возможности передать имущество в собственность наследников по закону или завещанию, если они изъявят такое желание.
Государство становится собственником в силу прямого указания закона при наличии юридических фактов, предусмотренных законом:
• смерть наследодателя и открытие наследства;
• отсутствие (отказ, лишение права наследования) наследников по закону и по завещанию в отношении всего наследственного имущества или его части.
Бесхозяйным может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.
Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.
Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.
Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражения волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).
Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, т.е. за рамками наследственного правопреемства.
В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона1.
На наследование выморочного имущества не может быть распространена значительная часть норм ГК РФ о наследовании по закону и принятии наследства. В частности, коль скоро Российская Федерация не должна осуществлять действия по принятию наследства, на нее не распространяются и правила о сроке принятия наследства и принятии наследства по истечении установленного срока, нормы о наследственной трансмиссии и т.д.
То, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»1. Данное свидетельство подтверждает возникновение права собственности на наследство. При этом, как и при наследовании имущества другими наследниками, выморочное имущество считается принадлежащим РФ с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Для Российской Федерации, как и для других наследников, наследственное правопреемство является универсальным, т.е. к ней переходят все права и обязанности наследодателя, включенные в наследственную массу, в том числе РФ, как наследник, отвечает перед кредиторами наследодателя (ст. 1175 ГК РФ). Не переходят только те имущественные права, которые не могут принадлежать государству, например право пожизненного наследуемого владения.
Как и иные наследники, Российская Федерация обязана за счет выморочного имущества компенсировать необходимые расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на управление и охрану наследственного имущества (ст. 1174 ГК РФ), по требованию отказополучателя за счет наследственного имущества исполнить завещательный отказ, возлагавшийся на наследника, который по каким-либо причинам не смог принять наследство, а имущество перешло в качестве выморочного к государству (ст. 1140 ГК РФ).
Следующая группа наследников – юридические лица. Они, как известно, могут выступать самостоятельными субъектами различных видов универсального правопреемства. Примерами таковых являются формы их реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Кроме того, действующее гражданское законодательство наделяет организации правом участвовать и в наследственном правопреемстве, которое также носит универсальный характер. В таких случаях правовая ситуация организации-предшественника так или иначе должна перейти к организации-преемнику в целом.
Порядок призвания юридических лиц к наследству имеет и характерные особенности, которые обусловлены юридической сущностью анализируемой группы правопреемников. Единственным основанием призвания организаций к наследству выступает составленное в установленной форме завещание. Необходимо подчеркнуть, что одним из обязательных условий призвания к наследованию организации (это относится и к остальным субъектам наследования) выступает наличие у нее правоспособности, которая возникает с момента создания, т.е. со дня регистрации (п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращается с завершением ее ликвидации после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Не вызывает сомнения, что наличие общей или специальной правоспособности не имеет значения для факта призвания организации к наследованию. Кроме того, не играют существенной роли в этом смысле и организационно-правовая форма юридического лица, и основная цель его деятельности. Следовательно, вполне допустимо оставить завещание в пользу религиозной организации независимо от того, к какой конфессии она относится (православной, мусульманской и т.д.). Однако, если наследником называется какая-либо секта, не признанная юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и проповедующая экстремистские взгляды, завещание будет признано недействительным, независимо от факта регистрации в другом государстве, поскольку это противоречит публичному порядку Российской Федерации1.
Кроме того, в силу ст. 2 ГК РФ правила гражданского законодательства применимы к отношениям с участием не только иностранных граждан, но и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Итак, организации призываются к наследованию только при наступлении определенных юридических фактов:
1) наличие составленного в установленной законом форме завещания;
2) смерть наследодателя;
3) существование юридического лица в момент открытия наследства.
Если же организация, которой умерший гражданин оставил свое имущество, ликвидирована, нотариус должен отказать в принятии завещания. Наследование должно осуществляться на основании закона. Сложнее дело обстоит в случаях ее реорганизации, произошедшей место после составления завещания, если оно не было изменено до открытия наследства. Как известно, в результате слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования реорганизуемое юридическое лицо перестает существовать вследствие того, что его права и обязательства переходят к правопреемнику. Таким образом, возникает иное юридическое лицо или несколько лиц, в то время как непосредственная воля завещателя была направлена на оставление имущества изначально существовавшей организации. В связи с этим может возникнуть проблема определения наследника. Следуя положениям ст. 1132 ГК РФ и принимая во внимание смысл ст. 431 ГК РФ, поясним следующее. В подобных случаях решающую роль играет именно способ толкования завещания. Если идти путем установления буквального значения слов и выражений в завещании, то, несомненно, появившееся в итоге реорганизации юридическое лицо не будет призываться к завещанию, поскольку не называется в нем правопреемником.
В некоторых случаях это может привести к тому, что не будет учтена действительная воля наследодателя. Для разрешения данной проблемы в законодательстве можно установить какие-либо сроки для использования возможности изменения завещания, связанные с тем, что любая реорганизация юридического лица, завершающаяся его государственной регистрацией и внесением в реестр, требует продолжительного времени.
Другое дело, если реорганизация проведена задолго до открытия наследства и наследодатель мог изменить завещание, но не сделал этого, в этом случае нотариус должен отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Несомненно, все перечисленные наследники являются субъектами наследственного права. В связи с открытием наследства у них возникают права и обязанности, которые они могут реализовать или нет.
Но есть и другая группа субъектов наследственного правоотношения, о чем уже говорилось выше, которую правильнее именовать участниками рассматриваемых правоотношений. Это лица, которые вправе, а в некоторых случаях обязаны участвовать в наследственных правоотношениях, обеспечивая реализацию прав наследников. Речь идет, например, о законных представителях не родившихся, но зачатых при жизни наследодателя, несовершеннолетних или недееспособных наследников. При реализации воли наследодателя большая роль принадлежит душеприказчику, который может быть наделен большим объемом прав и обязанностей.
Реализации прав наследников должны способствовать специальные органы, уполномоченные законом на определенные действия в связи с открытием наследства. Большая роль в данном случае отводится нотариусам.
Помимо этого, в случае возникновения наследственных споров участником наследственных правоотношений выступают судебные органы.
Перечень участников наследственных правоотношений широк и он не исчерпывающий, в отличие от субъектов наследственного права.
Библиографический список:
- Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. С. 46–59.
- Бахмуткина К.Ю. Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного права и субъекта наследственного правоотношения // Наследственное право. 2007. № 2.
- Гражданкое право. В 2-х тт. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993. Т. 1. С. 222.
- Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1998. С. 510.
- Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации: Учебник. М.: Эксмо, 2004. С. 135.
- Дутов И.С. Наследование выморочного имущества // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 10.
- Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. 1988. Вып. 3. № 6. С. 70.
- Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2007. С. 61.
- Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Киев, 1906. С. 137.
- Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1997. С. 114.
1 Бахмуткина К.Ю. Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного права и субъекта наследственного правоотношения // Наследственное право. 2007. № 2.
1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Киев, 1906. С. 137.
2 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1997. С. 114.
3 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. С. 46–59.
4 Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации: Учебник. М.: Эксмо, 2004. С. 135.
5 Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. 1988. Вып. 3. № 6. С. 70.
1 См.: Бахмуткина К.Ю. Указ. соч.
1 Гражданкое право. В 2-х тт. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993. Т. 1. С. 222; Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2007. С. 61.
2 Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1998. С. 510.
3 Там же.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, ст. 1119–1121 (принят ГД ФС РФ 01.11.01) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, п. 2 ст. 48 (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный). 2-е издание, перераб. и доп. / Под ред. С.А. Степанова // Проспект, Институт частного права, 2009 // Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс».
1 Дутов И.С. Наследование выморочного имущества // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 10.
1 БНА. 2002. № 20 // Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс».
1 Гражданское право: Учебник. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000. С. 546.