Учебное пособие Воронеж 2007

Вид материалаУчебное пособие

Содержание


Истоки возникновения прав на результаты творчества
Патентное право
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
^

Истоки возникновения прав на результаты творчества


Авторское право

Понятие интеллектуальной собственности, в частности авторского права, появилось давно. Социальное, политическое и потом экономическое значение произведений литературы и искусства признавалось уже во времена Древней Греции. Творения писателей и поэтов должны были доводиться до публики в неискаженном виде.

Юридическому оформлению экономической стороны творчества долгое время не придавалось особого значения, так как потребность торговать результатами интеллектуальной деятельности возникла сравнительно поздно. До этого такие результаты распространялись вне рынка, не являясь объектами экономического оборота, рыночных отношений.

До конца XVIII века интеллектуальный потенциал общества базировался в основном на системе меценатства – творческих людей субсидировали правители, их благополучие целиком завесило от благосклонности последних. В этот период частная финансовая поддержка и «внерыночное обеспечение» способствовали появлению большинства шедевров. Художники, поэты, писатели, ученые не имели особого статуса. К ним относились хорошо или плохо – в зависимости от времени.1

Идея охраны авторских прав начала появляться с изобретением печатания, благодаря которому стало возможным размножать литературные произведения с помощью механических процессов вместо переписывания от руки. Это привело к появлению новой профессии – печатников и книгопродавцов (торговцев печатной продукцией). В то время инвестирование в печатание и продажу книг было опасным и рискованным предприятием, так как не существовало какой-либо формы охраны от конкуренции путем продажи незаконных копий.

Первоначально охрана интересов авторов и их правопреемников обеспечивалась с помощью системы привилегий, выдаваемых «милость монарха»: в Англии и во Франции – королями, в Германии – князьями различных государств.

Эти привилегии давали исключительные права воспроизведения на ограниченное время с предоставлением средств защиты (штрафы, арест, конфискация поддельных копий и взыскание убытков)

По мере роста влияния буржуазии система привилегий сменяется законами, признающими за авторами и их правопреемниками право на монопольное использование принадлежащих им произведений в течение установленного срока. Родиной первого авторского закона является Англия, где в 1710 году появилось первое положение об авторском праве – «Статут королевы Анны», который содержал одни из важнейших принципов авторского права – принцип «копирайт» - право на охрану опубликованного произведения, запрет тиражирования произведения без согласия автора. Данный законодательный акт закреплял за автором книги исключительное право на ее публикацию в течение 14 лет с момента ее создания. Однако он мог продать данное право и обычно продавал его книгопродавцу. Закон также предусматривал продление данного срока еще на 14 лет, если автор еще был жив. Наибольшую выгоду от этого закона получили издатели и книготорговцы. Закон устанавливал условие о регистрации и депонировании, т.е. опубликованные книги должны было регистрироваться в Центре книгоиздательств, а копии должны были депонироваться для использования университетами и библиотеками (количество копий достигло 9). Вслед за Англией соответствующие законы были приняты в ряде других европейских стран и в США.

Французская система авторского права была заложена декретом 1792 года, по которому автор мог публично исполнять свое произведение в течение своей жизни, а также в течение 5 лет после его смерти произведение могло публично исполняться в пользу его наследников и лиц, которым уступлено это право. Следующий Декрет от 1793 года дал авторам исключительное право на воспроизведение своих произведений в течение жизни, а также 10 лет после его смерти в пользу наследников и иных правопреемников. Данные Декреты впервые в истории гарантировали защиту всех форм творчества (литературного, драматического, музыкального, изобразительного) при воспроизведении всеми известными тогда методами. Данному примеру Франции широко последовали во всей Европе, и он послужил основой при создании Бернской конвенции.

Становление и развитие правовой охраны авторских прав в России происходило в целом таким же путем, какой был пройден в европейских странах и США. Вместе с тем нельзя не указать на ряд моментов, которые отражают российскую специфику и во многом помогают лучше понять современное состояние охраны интеллектуальной собственности в РФ.

Одной из специфических черт в рассматриваемой сфере явилось широкое вмешательство государства в отношения создателей творческих достижений и их пользователей. Так, авторское право России родилось и длительное время существовало в рамках цензурного законодательства. В России до конца XVIII века книгоиздательское дело было государственной монополией. На первых порах отношения авторов с издателями не были предметом правового регулирования. Привилегии в России, как правило, выдавались издателями. Вознаграждение авторам не связывалось с изданием произведения, а представляли собой награды и подарки.

Первый авторский закон в России появился в 1828 году. Авторское право на литературные произведения, при условии соблюдения цензурных правил, охранялись в течение жизни автора и 25 лет после его смерти, затем до 35 лет.

Особенно мощным воздействие государства на эту область отношений было в советский период развития. Например, в советском авторском праве широко применялись так называемые типовые авторские договоры (издательские, постановочные, сценарные и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений; строго нормативно регламентировались ставки вознаграждения авторов произведений и т.п.

Следующей специфической чертой российского законодательства об интеллектуальной собственности, которая постепенно преодолевается в последние годы, является традиционно низкий уровень охраны авторских прав. Российские законы в рассматриваемой области, как до 1917 года, так и позднее, никогда «не дотягивали» по уровню охраны до европейских стандартов и не отвечали требованиям основных международных конвенций. По этой и ряду других причин Россия длительное время не участвовала ни в одном из важнейших международных соглашений по охране интеллектуальной собственности. Эта изолированность от внешнего мира, особенно углубившаяся в период проведения социалистического эксперимента, также не могла не сказаться на развитии российского законодательства об охране интеллектуальной собственности.


^ Патентное право

Формирование промышленной собственности как ветви интеллектуальной собственности началось с XII в., практически одновременно с развитием промышленности, науки, образования. В истории эволюции патентов выделяют три важнейших периода:
  1. привилегии (XV – XVII в.) – суверены предоставляли монополию по своему усмотрению;
  2. национальные патенты (1790 – 1883 гг.) любой изобретатель мог подать заявку на патент. Охрана местных изобретений за рубежом не практикуется;
  3. интернационализация (1883 по настоящее время) охрана изобретений за пределами страны происхождения.


Охрана промышленной собственности началась с выдачи суверенами особых привилегии. Привилегия – документ, по которому суверен предоставляет исключительное право использования новой технологии. Ранние привилегии, предоставлялись как непосредственно изобретателю, так и лицам, внедрившим технологию, уже известную за рубежом.

Можно сказать, что получаемая по таким привилегиям монополия и была компенсацией основателю новой отрасли производства, служила поощрением для инициативных людей, а государству она открывала путь для внедрения наиболее прогрессивных технологий, привносимых в страну из вне.

Дарованные временные исключительные права на монопольное владение той или иной технологией подтверждались патентом («Letters Patent» -«открытая грамота»). Выдавались они на срок, достаточный для освоения и окупаемости такой технологии.

Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 г. городской управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран. Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа.

Постепенно система привилегий сменяется законами, признающими за авторами и их правопреемниками право на монопольное использование принадлежащих им технических новинок в течение установленного срока.

К числу наиболее значимых актов в этой области можно отнести Статут Венецианской республики 1474 г. и английский Закон о монополиях 1626 г.

В Статуте Венецианской республики было впервые упомянуто "Право" изобретателей. За изобретателями признавалось их "моральное право" и исключительное право на использование своего изобретения в течение ограниченного периода времени.

Говоря о Статуте Венецианской республики необходимо отметить тот факт, что в нем впервые были заложены принципы, на которых строятся современные патенты:
  • полезность новых изобретений для государства;
  • исключительное право первого изобретателя на ограниченный период;
  • наказание за нарушение права.

В соответствии с английским Законом о монополиях единственной формой монополии, легально разрешаемой в государстве, была монополия по патенту со сроком действия до 14 лет. Здесь же было определено, что патент должен выдаваться только «истинному и первому изобретателю» новых изделий.

Национальные законодательства различных стран, сложившиеся в XIX столетии, позволяли формировать и охранять заявленные объекты промышленной собственности в своих странах. Естественно, что эти законы были разными, не согласованными между собой. Это вызывало серьезные трудности в получении патентов в разных странах, поэтому возникла необходимость согласовать («гармонизировать») законы разных стран.

В 1878 г. в Париже состоялся конгресс по охране промышленной собственности, затем в 1883 году там же прошла конференция, завершившаяся подписанием Парижской конвенции по промышленной собственности.

Конвенцию подписали 11 государств, затем к ним присоединились многие другие страны, так что в настоящее время число присоединившихся государств превышает 100.

Важным принципом международной Парижской конвенции является признание за лицами стран, участвующих в Конвенции таких же прав, как и для граждан собственной страны, - «принцип национального режима». Такой же режим предоставляется гражданам всех остальных стран, если они проживают в странах или имеют в них промышленное или торговое предприятие. Принцип национального режима гарантирует равные права для всех собственников промышленной собственности – граждан этой страны или иностранцев.

Процесс развития патентного права в России достаточно схож с подобными процессами в других европейских странах. Вначале различные привилегии и подтверждающие их документы (патенты) выдавались на разные виды деятельности – беспошлинную торговлю, монопольное производство отдельных товаров и т.п.

Первый патентный закон России (1812 г.) устанавливал порядок выдачи привилегий (на срок от 3 до 10 лет) на собственные и ввозимые из других стран изобретения. Патентный закон 1896 года по своему содержанию был близок к законам других стран, находящихся в стадии международного упорядочения промышленной собственности.

Однако в советский период вся наработанная система охраны промышленной собственности коренным образом была пересмотрена. Переход к централизованной командной экономике привели и к отходу от патентной защиты промышленной собственности. Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях 1931 года возродило авторские свидетельства как основную форму охраны изобретательских прав, хотя в принципе не отменялись и патенты. Однако получить патент было сложнее, чем авторское свидетельство, и, самое главное, владелец патента не имел реальной возможности использовать его преимущества, поскольку частное предпринимательство стало невозможным. Эта ситуация оставалась практически неизменной до 1991 года.