Права сложившееся в наиблее развитом государстве Древнего мира

Вид материалаДокументы

Содержание


Ответственность должника за неисполнение обязательств.
Случай и непреодолимая сила.
Договор найма.
Наем вещей.
Наём услуг.
Вербальные контракты
Договор поручения
Обязанности манданта
Наследование по завещанию
Обыкновенное частное завещание
Обязательства продавца.
Наследование по законам XII Таблиц
Принятие наследства
Легаты и фидеикомиссы 6.1. Легаты
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Ответственность должника за неисполнение обязательств. Вина и возмещение убытка

В древнейший период ответственность должника за неисполне­ние обязательства носила характер примитивного имущества, взыска­ние обращалось на личность должника, которого можно было даже Убить. Например: должника, имевшего несколько кредиторов, можно было по Закону XII Таблиц разрубить на части, пропорционально ве­личине долга каждому из них.

Законы XII Таблиц предусматривали, что должника можно было продать в рабство за Тибр или подвергнуть смертной казни.

Закон Петелия запретил долговое рабство, постановив, что зало­гом обязательства может быть только имущество должника, а не его тело. Однако не исключалась дальнейшая отработка долга по реше­нию суда.

Во-первых, об этом свидетельствуют следующие сведения: Ливии: «В этом году римский Плебс обрел свободу, так как унич­тожено было рабство за долги Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства выражалась в Риме в обязанности возмес­тить убытки. Убытки возмещались должником, как при нарушении договорных обязательств, так и при совершении деликта. Ответственность должника была построена на принципе вины. Под виной понималось несоблюдение того поведения, которое требо­валось правом. Вина распадалась на два вида:

1)умысел, когда должник предвидел последствия своих действий или бездействий и желал этих последствий.

2) небрежность, когда должник не предвидел, но должен был предвидеть эти последствия.

Источники римского права различали несколько степеней вины:

а) грубая вина - чрезвычайная небрежность, непонимание того,

что все понимают;

б) легкая вина - она имела место тогда, когда не была проявлена
мера заботливости, присущая доброму хозяину, заботливому главе
семьи.

Случай и непреодолимая сила. Случай — есть техническое выра­жение для гибели или повреждения вещи, происшедших без вины должника.

Договор был в Риме одним из наиболее важных источников воз­никновения обязательств. Всякий договор состоит из трех существенных частей, без них не может быть и самого договора:

соглашение сторон;

предмет;

основание (кауза).


ЭТО соглашение двух илиболее лиц об установлении какого-либо обязательства.Первоначально именовался контрактом.Контракт заключался в строго установленной форме.,признавался и защищался квиритским правом.4 вида контрактов-вербальные,литеральные,реальные,консенсуальные.

СОГЛАШЕНИЕ сторон- Предмет соглашения. В зависимости от характера соглашения его предметом могут быть и вещи, и действия. Интерес для кредитора может представлять и действие, и вещи, или то и другое вместе взя­тые.. Кауза - это ближайшая цель, причина, которая привела к за­ключению договора. При вступлении в договор лицо может иметь не одну цель, а несколько. Например, покупая вещь, лицо намерено ка­кое-то время пользоваться этой вещью, а затем обменять ее, и т.д.

Существовала и дополнительная классификация договоров в за­висимости от возложения обязанностей на стороны.

1. Односторонние - при которых обязанность устанавливалась
только для одной стороны. Например, в договоре займа обязанность
лежит только на заемщике, он должен вернуть в срок деньги или
вещь. Заимодавец управомочен только требовать возврата предмета

договора.

2. Двусторонние - при которых обязанности несут обе стороны.
Например, договор купли-продажи. В обязанности продавца входит
передача вещи, а в обязанности покупателя - уплата покупной цены.


Договор найма. В зависимости от предмета договора найма римское право выделяло три подвида этого договора:

договор найма вещей (предметом договора являются индиви­дуально-определённые вещи, предоставляемые для хозяйственного использования);

договор найма услуг (предметом договора является выполне­ние работы - услуги);

договор подряда (можно нанимать человека на работу, имея в виду её результат).

Наем вещей. Наймом вещей называется такой договор, по кото­рому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой сто­роне (нанимателю) одну или несколько вещей определенных для вре­менного пользования, а эта другая сторона обязуется уплачивать за °льзование этими вещами определённое вознаграждение Предметом договора найма вещей могли быть как движимые, так и недвижимые вещи. Что касается движимых вещей, то это могли быть только непотребляемые вещи.

В обязанности наймодателя входило:

а)предоставить нанимателю пользование нанятой вещью;

б)вещь должна быть передана вместе с принадлежностями;

в)вещь должна быть предоставлена своевременно;

г)в течение всего срока найма обеспечить нанимателю возмож­ность спокойного и соответствующего договору пользования вещью;

д)возместить вред, а также прочие расходы нанимателя, есливдруг обнаружатся недостатки вещи, связанные с виной наймодателя;е)наймодатель обязан платить за отданную в найм вещь налоги,повинности и пр.

В обязанности нанимателя входило:

а)по окончании пользования возвратить вещи в сохранностинаймодателю.

б)платить наемную плату;

в)должен пользоваться вещью в соответствии с договором и хо­зяйственным назначением вещи;

г)нести ответственность за всякого рода повреждения и ухудше­ия нанятой вещи, если они произошли по его вине;д)по окончании найма возвратить вещь без задержки и в надле­жащем состоянии.

Наём услуг. Договором найма услуг называется такой договорпо которому одна сторона - нанявшаяся (локатор), принимает на себя обязательство исполнять в пользу другой стороны (кондуктора) опре­делённые услуги, а наниматель принимает на себя обязательство пла­тить за эти услуги условное вознаграждение. Договор найма вещей мог прекратиться:а) при злоупотреблении нанятым имуществом;б) если наниматель - арендатор не платит арендную плату в те­чение 2-х лет;

в)если нанятая вещь становится нужной самому арендодателю.Договор найма услуг мог заключаться или на точно определён­ный срок или без указания срока, т.е. на неопределённый срок. В по­следнем случае каждая сторона могла в любое время заявить об отка­зе от договора.


. Вербальные контракты

Римское право различало четыре вида контрактов, одним из ко­торых являлись вербальные контракты. Они заключались при помощи слов. Для действительности договора достаточно было произнесения сторонами слов, свидетельствующих об их договорной воле.

Самым древнейшим из этих специфических римских контрактов являлась стипуляция. Стипуляция - это устный договор, заключён­ный посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, которое согласилось быть должником по обязательству.

Стипуляция распространялась только на лиц, непосредственно участвующих в соглашении. Материальное содержание стипуляции могло быть различным (купля-продажа, заем, дарение и т.д.).

Стипуляция являлась односторонним договором, поскольку из договора для кредитора возникало только право, для должника -только обязанность. Примеры: «Сделаешь? Сделаю». «Дашь ли? Дам» и т.д.

В обязательстве, как известно, может быть множественность лиц; несколько кредиторов или должников.

Присоединение новых лиц к кредитору носило название адсти-пуляция.

Стипуляция считалась недействительной, если:

а) при стипуляции речь шла о вещи, которая в действительности
не существует;

б) кто-либо не отвечает на предложенный вопрос;

в) кто будет стипулировать, чтобы дали 10 тысяч сестериев, а
обещали - 5 тысяч сестерциев.

В классический период приходно-расходные книги утратили своё значение. Им на смену пришли долговые документы (синграфы и хи­рографы),

Синграф - документ, которой составляется в третьем лице (та­кой-то должен такому-то такую-то денежную сумму). Этот документ составлялся в присутствии свидетелей, которые его подписывали вслед за тем, от чьего имени он составлялся.Литтеральные---договор заключался в письменной форме.Договор оформлялся распиской в классический период.(синграф –от третьего лица)(от самого лица-ХИРОГРАФ)расписка оспаривалась в течении2 лет


Договор поручения. Договор поручения - это договор, по кото­рому одно лицо (мандат) поручает, а другое лицо (мандатарий, поверенный) - принимает на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий.

Для договора поручения существенным признаком является без­возмездность. Однако нельзя точно утверждать, что мандатарий ни при каких обстоятельствах ничего не получал от мандата за исполне­ние его поручения. Плата за оказанную услугу действительно не свойственна этому договору. Но когда мандатарий получал за оказан­ную услугу какого-нибудь подарок или благодарность, выраженную материально, это признавалось допустимым. Такого рода «благодар­ность» получила название «гонорар».

Свое происхождение договор ведёт из общественного долга и дружбы.

Обязанности мандатария:

а) мандатарий должен довести принятое на себя дело до конца, не должен отказываться от обещанной услуги.

б) поручение должно быть исполнено в полном соответствии с
его содержанием;

) мандатарий должен был тщательно соблюдать границы пору­
чения;

г) личное исполнение поручения не всегда обязательно; Манда­
тарий вправе был привлечь к исполнению поручения других лиц.

д) мандатарий отвечал за всякую вину.

е) мандатарий обязан передать мандату результаты исполнения

поручения;

ж) по исполнении поручения мандатарий должен отчитаться пе­
ред мандатом, передать ему документы, относящиеся к поручению.

Обязанности манданта:

а) возместить мандатарию издержки, понесенные при исполне­
нии поручения;

б) мандат обязан возместить мандатарию убытки, понесенные
последним по вине мандата.


Реальные контракты

Договор,который счиается заключенным с момента достижения сторонами соглашения. Заем. Займом называется договор, в силу которого одна сто­рона (заемщик) обязуется вернуть по истечении указанного в догово­ре срока или по востребованию другой стороне (заимодавцу) такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода и качества, которые были получены в собственность. Предметом договора займа являлась не всякая вещь, а только телесная, находившаяся в обороте, определяемая родовыми признаками. Срок возврата предмета займа определяется договором. Возвращены должны быть не те же вещи, которые были взяты, а только подобные, того же рода и в том же количестве Заем поэтому был безвозмезд­ным договором, а в случае с деньгами - беспроцентным. Таким образом, подводя итог, договор займа характеризуется следующими признаками:во-первых, договор приобретал юридическую силу с момента
передачи вещи;во-вторых. Договор займа является односторонним договором;в-третьих, при займе переходит передача займа в собственность заёмщика;

в-четвертых, заёмщик обязуется вернуть заимодавцу такую же денежную сумму или такое же количество вещей, такого же качества, которые были получены.

Ссуда. В переводе с латинского ссуда означает «оказать ус­лугу». Договор ссуды, как и договор займа, является реальным дого­вором. Договор ссуды - это такой договор, по которому одна стороны (ссудодатель) передаёт другой стороне (ссудополучателю) во времен­ное безвозмездное пользование индивидуально-определённую вещь. Договор ссуды характеризуется следующими признаками:Собственник предоставляет пользование вещью другому ли­цу, следовательно, вещь передается только во временное пользование, а не в собственность.Пользование вещью предоставлялось на известное время. Предметом договора ссуды могла быть только индивидуально определённая вещь, причем не потребляемая. Несмотря на то, что договор ссуды являлся безвозмездным, тем не менее, он не являлся строго односторонним договором. Хранение, или поклажа. Договор хранения - это договор, в силу которого одна сторона (поклажадатель) передавала другой сто­роне (поклажапринимателю) на хранение индивидуально-определён­ную вещь. При этом поклажеприниматель обязывается безвозмездно хранить вещь в течение определенного срока или до востребования и вернуть её в целости и сохранности, надлежащем качестве поклаже-дателю.Поклажедатель - «Депонент»; поклажеприниматель - «Депозита­рий».

Существенным признаком договора является его безвозмезд­ность.Если бы устанавливалось вознаграждение за хранение, то данный договор превращался бы в другой.)Сохранение вещи в целостности и сохранности - следующий
признак поклажи.Договор хранения являлся двусторонним договором. Поклаже­датель обязан был возместить возможные издержки по хранению ве­щи (например, по выгуливанию скота, а также возможные причинен­ные убытки).

Наследование по завещанию

Завещание - одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай смерти, которое содержит в себе назначение наслед­ника.

Завещание включает в себя следующие основные пункты:

назначение наследника есть существенная часть завещания;

кроме назначения наследника в завещании могут быть упомянуты легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, распоряжение о погребении;

строго односторонний акт, он содержит только волеизъявление са­мого завещателя.

Завещание может быть свободно отменено до смерти завещателя.Для того чтобы завещание имело юридический результат (юри­дическую силу), необходимо было:

1) чтобы оно было совершено в установленной форме; 2) чтобы оно было совершено лицом, обладающим так называе­мой активной завещательной правоспособностью;

3) чтобы оно было совершено с назначением наследником лица, ладающего пассивной завещательной правоспособностьюСуществовало два вида завещания: частное и появившееся к кон­цу классического периода публичное.

Частное - совершается без участия органов публичной власти. Различают обыкновенную форму таких завещаний и особенную. Обыкновенное частное завещание совершается устно пли письменно в присутствии семи свидетелей.

Совершение завещания может быть:

устным - estament nuncupatirum, т.е. завещатель должен изъявить свою волю на словах или знаками так, чтобы свидетели слышали его и понимали;

письменным - документ должен быть написан рукой завещателя или только была его подпись и подпись свидетелей с печатями.Упрощённые формы:а)testamentum militake - т.е. завещание, составленное солдатом.Юстиниан ограничил право солдат временем похода;б)estarnentum parentum inter libevos - если в завещании восходя­щий родственник назначает наследниками своих нисходящих родст­венников, то не требуется свидетелей, достаточно, чтобы завещательсобственноручно вписал в документ имена наследников, их доли внаследстве и поставил дату Публичное. Составлялось при участии органа публичной власти.а)testament apud acta conditum - совершается путём занесенияизъявления воли в протокол суда или муниципальных магистратов;

б)testamenmm principi obbamm - совершается путём передачиимператору на хранение письменного документа, содержащего завещательные распоряжения.Активная завещательная правоспособность означала наличие бшей правоспособности в области имущественных отношений. Она полностью зависела от гражданской правоспособности. Пассивная завещательная правоспособность означает право быть

наследником. Что касается пассивной завещательной правоспособно­сти, то здесь существовали ограничения для женщин, рабов и Пере­гринов.

Можно было составить завещание как в пользу своего раба, так и чужого Завещание, составленное с соблюдением всех требований закона, могло утратить силу до открытия наследства. Это могло наступить в следующих случаях:

а)вследствие отмены его завещателем б)если наследство не открывалось до истечения 3-х лет со дня
составления завещания (в период империи);

в)по истечении десяти лет завещание могло быть изменено соот­ветствующим заявлением завещателя в присутствии трех свидетелей
(данное правило было введено Юстинианом).

Купля-продажа. Юрист Павел о происхождении купли-про­дажи писал следующее: «Происхождение купли-продажи коренится в мене. Было такое время, когда не было денег, когда не называли одно - товаром, другое - ценой, а каждый в зависимости от надобностей момента и от характера вещей, обменивал ненужное на то, что требу­ется: ведь нередко бывает так, что предмета, который для одного яв­ляется лишним, другому не хватает. Таким образом, контракт купли-продажи можно определить сле­дующим образом: купля-продажа есть договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь и перенести право собст­венности на эту вещь другой стороне (покупателю), которая обязуется принять вещь и уплатить за неё покупную цену.

Цель договора купли-продажи - получение покупателем тех или иных нужных вещей для хозяйства.

Существенными элементами договора купли-продажи являются товар и цена.

Обязательства продавца. Продавец принимает на себя по дого­вору купли-продажи обязательство предоставить вещь покупателю. В обязанности продавца входило:

1) Передача вещи покупателю, предоставление права собственно­сти на вещь.

2) Продавец обязан был предоставить вещь покупателю в надле­жащем состоянии.

Исходя из вышеизложенного следует, что между продавцом и покупателем возникали взаимные обязательства:

а) продавец - обязан предоставить покупателю проданный пред­
мет, отвечать за эвикцию и недостатки вещи.

б) покупатель - обязан уплатить условленную цену.


Наследование по законам XII Таблиц

Наследование по закону происходило в тех случаях, когда не бы­ло завещания, завещание было признано недействительным или на­следник отказался от принятия наследства. Порядок наследования старого цивильного права определялся положениями законов XII Таблиц.

Эти положения устанавливали 3 разряда наследников: 1) Лица, непосредственно находившиеся под властью наследодателя и стано-

вившиеся с его смертью правоспособными. К таким лицам относи­лись так называемые «свои наследники»:

а) жена умершего;

б) дети умершего, (в т.ч. усыновленные);

в) внуки от ранее умерших сыновей;

г) усыновленные.

Жена, дети и усыновленные делили имущество поровну. Ближайшие агнаты умершего, которые призывались к насле­
дованию при отсутствии наследников первого разряда. К ним относи­
лись: братья, сестры, мать умершего, состоявшая с его отцом в браке
«кум ману». Все эти лица являлись по отношению к умершему агна­
тами второй степени.

Третьим разрядом наследников были гентилы (кровные родст­
венники умершего), наследование которых отпало к концу республи­
ки. Гентилами являлись люди, носящие общее имя, происходящие от
свободнорожденных. Гентилы являлись членами рода. Род представ­
лял собой более обширный союз людей, который также, как и семья,
был основан на единстве власти рода.


Принятие наследства

Наследование есть преемство в имущественных правах и обязан­ностях наследодателя (исключение составляют узуфрукт, штрафные иски из деликтов и другие, которые неразрывно связаны с личностью того, для кого они возникли).

Наследство открывалось с момента смерти наследодателя Существовало два способа передачи наследства - торжественное заявление, сделанное в присутствии свидетелей, и конкретные дейст­вия. При императоре Юстиниане о принятии наследства нужно было письменно заявить в магистрат. Принятие наследства первоначально осуществлялось путем торжественного акта, получившего название «кретио». Срока для принятия наследства цивильное право не знало. Но креди­торы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа, принимает ли он наследство. В преторском праве для нисходящих и восходящих наследни­ков был установлен срок для принятия наследства, который составлял 1 год, а для остальных наследников - 100 дней.

Наряду с назначением наследника в завещании могли содержать­ся отказы, например:

-распоряжения о выдаче наследникам известных сумм или вещей

определенным лицам;

-о выполнении наследником определенных действий в пользу

третьих лиц.

Таким образом создавалось сингулярное преемство (одиночное, единичное), при котором на преемника не возлагались какие бы то ни было обязанности наследодателя. Преемник не обязан был погашать долги наследодателя.

Отказ действителен только в том случае, если наследственные

долги были покрыты.

Древнейшей формой отказов были так называемые легаты.

Легаты и фидеикомиссы 6.1. Легаты

Наряду с назначением наследника в завещании могли содержать­ся отказы, например:

-распоряжения о выдаче наследникам известных сумм или вещей

определенным лицам;

-о выполнении наследником определенных действий в пользу

третьих лиц.

Таким образом создавалось сингулярное преемство (одиночное, единичное), при котором на преемника не возлагались какие бы то ни было обязанности наследодателя. Преемник не обязан был погашать долги наследодателя.

Отказ действителен только в том случае, если наследственные

долги были покрыты.

Древнейшей формой отказов были так называемые легаты. В древнейшем цивильном праве легаты были подчинены целому ряду формальностей, а именно:

а) они могли быть установлены только в завещании;

б) исполнение их возлагалось на назначенного в завещании на­
следника.

Легат устанавливался в определенной форме, которая создавала и особое правовое положение легатария, т.е. лица, в пользу которого назначался легат. Например, особое место занимал дамнационный ле­гат, который возлагал на, наследника обязанность исполнить то, что было сказано. Легатарию предоставлялось право требования на вещь или действие.

Легаты могли поглощать большую часть имущества. Поэтому в I в- до н.э. законом Фальцидия была установлена «фальцидиева чет­верть». Отказ не мог превышать 3/4 наследственной массы. 6.2. Фидеикомиссы (обращение к чести другого) Фидеикомиссами назывались неформальные легаты. Они пред­ставляли собой словесные или письменные просьбы, с которыми на­следодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследни­ку выполнить что-либо или выдать что-нибудь какому-нибудь лицу. Первоначально такие просьбы не имели юридической силы, и лишь при императоре Августе в I в. до н.э. таким просьбам придают юри­дическое значение.

Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом:

фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону;

фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необяза­тельно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.);

фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

Первоначально фидеикомисс, как и легат, приводил к сингуляр­ному правопреемству. Это было невыгодно наследникам, так как именно они оставались ответственными по долгам умершего, несмот­ря на то, что передавали часть наследственного имущества по фидеи-комиссу третьему лицу.В связи с этим было установлено, что, если лицо получило в качестве фидеикомисса не отдельное право, а опре­деленную долю наследства, оно в соответствующей доле становилось ответственным за долги наследодателя Постепенно легаты и фидеикомиссы стали сближаться и указом Юстиниана от 529 года н.э. были объединены. Данный указ устанав­ливал, что всякий фидеикомисс, как и всякий легат, создает для лица, в пользу которого он установлен, обязательственное требование к на­следнику на наследственное имущество.