Права сложившееся в наиблее развитом государстве Древнего мира
Вид материала | Документы |
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «История древнего мира» для направления, 860.18kb.
- Учения Древней Индии о государстве и праве. Политико-правовая идеология Древнего Израиля., 28.81kb.
- Программа вступительных испытаний по истории древнего мира для поступления в магистратуру, 361.28kb.
- 1,Экономическая мысль Древнего мира, 591.91kb.
- Программа курса включает разделы истории государства и права древнего мира, средних, 1298.81kb.
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 63.63kb.
- Календарно-тематическое планирование курса «история древнего мира» Пояснительная записка, 1036.21kb.
- Календарно-тематическое планирование по истории Содержание История Древнего мира, 1054.8kb.
- Государственность Древнего Египта. Право Древнего Египта. Возникновение государств, 44.58kb.
- Государственность Древнего Египта. Право Древнего Египта. Возникновение государств, 97.58kb.
Договор был в Риме одним из наиболее важных источников возникновения обязательств. Всякий договор состоит из трех существенных частей, без них не может быть и самого договора: соглашение сторон; предмет; основание (кауза). ЭТО соглашение двух илиболее лиц об установлении какого-либо обязательства.Первоначально именовался контрактом.Контракт заключался в строго установленной форме.,признавался и защищался квиритским правом.4 вида контрактов-вербальные,литеральные,реальные,консенсуальные. СОГЛАШЕНИЕ сторон- Предмет соглашения. В зависимости от характера соглашения его предметом могут быть и вещи, и действия. Интерес для кредитора может представлять и действие, и вещи, или то и другое вместе взятые.. Кауза - это ближайшая цель, причина, которая привела к заключению договора. При вступлении в договор лицо может иметь не одну цель, а несколько. Например, покупая вещь, лицо намерено какое-то время пользоваться этой вещью, а затем обменять ее, и т.д. Существовала и дополнительная классификация договоров в зависимости от возложения обязанностей на стороны. 1. Односторонние - при которых обязанность устанавливалась только для одной стороны. Например, в договоре займа обязанность лежит только на заемщике, он должен вернуть в срок деньги или вещь. Заимодавец управомочен только требовать возврата предмета договора. 2. Двусторонние - при которых обязанности несут обе стороны. Например, договор купли-продажи. В обязанности продавца входит передача вещи, а в обязанности покупателя - уплата покупной цены. Договор найма. В зависимости от предмета договора найма римское право выделяло три подвида этого договора: договор найма вещей (предметом договора являются индивидуально-определённые вещи, предоставляемые для хозяйственного использования); договор найма услуг (предметом договора является выполнение работы - услуги); договор подряда (можно нанимать человека на работу, имея в виду её результат). Наем вещей. Наймом вещей называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) одну или несколько вещей определенных для временного пользования, а эта другая сторона обязуется уплачивать за °льзование этими вещами определённое вознаграждение Предметом договора найма вещей могли быть как движимые, так и недвижимые вещи. Что касается движимых вещей, то это могли быть только непотребляемые вещи. В обязанности наймодателя входило: а)предоставить нанимателю пользование нанятой вещью; б)вещь должна быть передана вместе с принадлежностями; в)вещь должна быть предоставлена своевременно; г)в течение всего срока найма обеспечить нанимателю возможность спокойного и соответствующего договору пользования вещью; д)возместить вред, а также прочие расходы нанимателя, есливдруг обнаружатся недостатки вещи, связанные с виной наймодателя;е)наймодатель обязан платить за отданную в найм вещь налоги,повинности и пр. В обязанности нанимателя входило: а)по окончании пользования возвратить вещи в сохранностинаймодателю. б)платить наемную плату; в)должен пользоваться вещью в соответствии с договором и хозяйственным назначением вещи; г)нести ответственность за всякого рода повреждения и ухудшеия нанятой вещи, если они произошли по его вине;д)по окончании найма возвратить вещь без задержки и в надлежащем состоянии. Наём услуг. Договором найма услуг называется такой договорпо которому одна сторона - нанявшаяся (локатор), принимает на себя обязательство исполнять в пользу другой стороны (кондуктора) определённые услуги, а наниматель принимает на себя обязательство платить за эти услуги условное вознаграждение. Договор найма вещей мог прекратиться:а) при злоупотреблении нанятым имуществом;б) если наниматель - арендатор не платит арендную плату в течение 2-х лет; в)если нанятая вещь становится нужной самому арендодателю.Договор найма услуг мог заключаться или на точно определённый срок или без указания срока, т.е. на неопределённый срок. В последнем случае каждая сторона могла в любое время заявить об отказе от договора. | . Вербальные контракты Римское право различало четыре вида контрактов, одним из которых являлись вербальные контракты. Они заключались при помощи слов. Для действительности договора достаточно было произнесения сторонами слов, свидетельствующих об их договорной воле. Самым древнейшим из этих специфических римских контрактов являлась стипуляция. Стипуляция - это устный договор, заключённый посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, которое согласилось быть должником по обязательству. Стипуляция распространялась только на лиц, непосредственно участвующих в соглашении. Материальное содержание стипуляции могло быть различным (купля-продажа, заем, дарение и т.д.). Стипуляция являлась односторонним договором, поскольку из договора для кредитора возникало только право, для должника -только обязанность. Примеры: «Сделаешь? Сделаю». «Дашь ли? Дам» и т.д. В обязательстве, как известно, может быть множественность лиц; несколько кредиторов или должников. Присоединение новых лиц к кредитору носило название адсти-пуляция. Стипуляция считалась недействительной, если: а) при стипуляции речь шла о вещи, которая в действительности не существует; б) кто-либо не отвечает на предложенный вопрос; в) кто будет стипулировать, чтобы дали 10 тысяч сестериев, а обещали - 5 тысяч сестерциев. В классический период приходно-расходные книги утратили своё значение. Им на смену пришли долговые документы (синграфы и хирографы), Синграф - документ, которой составляется в третьем лице (такой-то должен такому-то такую-то денежную сумму). Этот документ составлялся в присутствии свидетелей, которые его подписывали вслед за тем, от чьего имени он составлялся.Литтеральные---договор заключался в письменной форме.Договор оформлялся распиской в классический период.(синграф –от третьего лица)(от самого лица-ХИРОГРАФ)расписка оспаривалась в течении2 лет Договор поручения. Договор поручения - это договор, по которому одно лицо (мандат) поручает, а другое лицо (мандатарий, поверенный) - принимает на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий. Для договора поручения существенным признаком является безвозмездность. Однако нельзя точно утверждать, что мандатарий ни при каких обстоятельствах ничего не получал от мандата за исполнение его поручения. Плата за оказанную услугу действительно не свойственна этому договору. Но когда мандатарий получал за оказанную услугу какого-нибудь подарок или благодарность, выраженную материально, это признавалось допустимым. Такого рода «благодарность» получила название «гонорар». Свое происхождение договор ведёт из общественного долга и дружбы. Обязанности мандатария: а) мандатарий должен довести принятое на себя дело до конца, не должен отказываться от обещанной услуги. б) поручение должно быть исполнено в полном соответствии с его содержанием; ) мандатарий должен был тщательно соблюдать границы пору чения; г) личное исполнение поручения не всегда обязательно; Манда тарий вправе был привлечь к исполнению поручения других лиц. д) мандатарий отвечал за всякую вину. е) мандатарий обязан передать мандату результаты исполнения поручения; ж) по исполнении поручения мандатарий должен отчитаться пе ред мандатом, передать ему документы, относящиеся к поручению. Обязанности манданта: а) возместить мандатарию издержки, понесенные при исполне нии поручения; б) мандат обязан возместить мандатарию убытки, понесенные последним по вине мандата. | Реальные контракты Договор,который счиается заключенным с момента достижения сторонами соглашения. Заем. Займом называется договор, в силу которого одна сторона (заемщик) обязуется вернуть по истечении указанного в договоре срока или по востребованию другой стороне (заимодавцу) такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода и качества, которые были получены в собственность. Предметом договора займа являлась не всякая вещь, а только телесная, находившаяся в обороте, определяемая родовыми признаками. Срок возврата предмета займа определяется договором. Возвращены должны быть не те же вещи, которые были взяты, а только подобные, того же рода и в том же количестве Заем поэтому был безвозмездным договором, а в случае с деньгами - беспроцентным. Таким образом, подводя итог, договор займа характеризуется следующими признаками:во-первых, договор приобретал юридическую силу с момента передачи вещи;во-вторых. Договор займа является односторонним договором;в-третьих, при займе переходит передача займа в собственность заёмщика; в-четвертых, заёмщик обязуется вернуть заимодавцу такую же денежную сумму или такое же количество вещей, такого же качества, которые были получены. Ссуда. В переводе с латинского ссуда означает «оказать услугу». Договор ссуды, как и договор займа, является реальным договором. Договор ссуды - это такой договор, по которому одна стороны (ссудодатель) передаёт другой стороне (ссудополучателю) во временное безвозмездное пользование индивидуально-определённую вещь. Договор ссуды характеризуется следующими признаками:Собственник предоставляет пользование вещью другому лицу, следовательно, вещь передается только во временное пользование, а не в собственность.Пользование вещью предоставлялось на известное время. Предметом договора ссуды могла быть только индивидуально определённая вещь, причем не потребляемая. Несмотря на то, что договор ссуды являлся безвозмездным, тем не менее, он не являлся строго односторонним договором. Хранение, или поклажа. Договор хранения - это договор, в силу которого одна сторона (поклажадатель) передавала другой стороне (поклажапринимателю) на хранение индивидуально-определённую вещь. При этом поклажеприниматель обязывается безвозмездно хранить вещь в течение определенного срока или до востребования и вернуть её в целости и сохранности, надлежащем качестве поклаже-дателю.Поклажедатель - «Депонент»; поклажеприниматель - «Депозитарий». Существенным признаком договора является его безвозмездность.Если бы устанавливалось вознаграждение за хранение, то данный договор превращался бы в другой.)Сохранение вещи в целостности и сохранности - следующий признак поклажи.Договор хранения являлся двусторонним договором. Поклажедатель обязан был возместить возможные издержки по хранению вещи (например, по выгуливанию скота, а также возможные причиненные убытки). Наследование по завещанию Завещание - одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай смерти, которое содержит в себе назначение наследника. Завещание включает в себя следующие основные пункты: назначение наследника есть существенная часть завещания; кроме назначения наследника в завещании могут быть упомянуты легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, распоряжение о погребении; строго односторонний акт, он содержит только волеизъявление самого завещателя. Завещание может быть свободно отменено до смерти завещателя.Для того чтобы завещание имело юридический результат (юридическую силу), необходимо было: 1) чтобы оно было совершено в установленной форме; 2) чтобы оно было совершено лицом, обладающим так называемой активной завещательной правоспособностью; 3) чтобы оно было совершено с назначением наследником лица, ладающего пассивной завещательной правоспособностьюСуществовало два вида завещания: частное и появившееся к концу классического периода публичное. Частное - совершается без участия органов публичной власти. Различают обыкновенную форму таких завещаний и особенную. Обыкновенное частное завещание совершается устно пли письменно в присутствии семи свидетелей. Совершение завещания может быть: устным - estament nuncupatirum, т.е. завещатель должен изъявить свою волю на словах или знаками так, чтобы свидетели слышали его и понимали; письменным - документ должен быть написан рукой завещателя или только была его подпись и подпись свидетелей с печатями.Упрощённые формы:а)testamentum militake - т.е. завещание, составленное солдатом.Юстиниан ограничил право солдат временем похода;б)estarnentum parentum inter libevos - если в завещании восходящий родственник назначает наследниками своих нисходящих родственников, то не требуется свидетелей, достаточно, чтобы завещательсобственноручно вписал в документ имена наследников, их доли внаследстве и поставил дату Публичное. Составлялось при участии органа публичной власти.а)testament apud acta conditum - совершается путём занесенияизъявления воли в протокол суда или муниципальных магистратов; б)testamenmm principi obbamm - совершается путём передачиимператору на хранение письменного документа, содержащего завещательные распоряжения.Активная завещательная правоспособность означала наличие бшей правоспособности в области имущественных отношений. Она полностью зависела от гражданской правоспособности. Пассивная завещательная правоспособность означает право быть наследником. Что касается пассивной завещательной правоспособности, то здесь существовали ограничения для женщин, рабов и Перегринов. Можно было составить завещание как в пользу своего раба, так и чужого Завещание, составленное с соблюдением всех требований закона, могло утратить силу до открытия наследства. Это могло наступить в следующих случаях: а)вследствие отмены его завещателем б)если наследство не открывалось до истечения 3-х лет со дня составления завещания (в период империи); в)по истечении десяти лет завещание могло быть изменено соответствующим заявлением завещателя в присутствии трех свидетелей (данное правило было введено Юстинианом). | Купля-продажа. Юрист Павел о происхождении купли-продажи писал следующее: «Происхождение купли-продажи коренится в мене. Было такое время, когда не было денег, когда не называли одно - товаром, другое - ценой, а каждый в зависимости от надобностей момента и от характера вещей, обменивал ненужное на то, что требуется: ведь нередко бывает так, что предмета, который для одного является лишним, другому не хватает. Таким образом, контракт купли-продажи можно определить следующим образом: купля-продажа есть договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь и перенести право собственности на эту вещь другой стороне (покупателю), которая обязуется принять вещь и уплатить за неё покупную цену. Цель договора купли-продажи - получение покупателем тех или иных нужных вещей для хозяйства. Существенными элементами договора купли-продажи являются товар и цена. Обязательства продавца. Продавец принимает на себя по договору купли-продажи обязательство предоставить вещь покупателю. В обязанности продавца входило: 1) Передача вещи покупателю, предоставление права собственности на вещь. 2) Продавец обязан был предоставить вещь покупателю в надлежащем состоянии. Исходя из вышеизложенного следует, что между продавцом и покупателем возникали взаимные обязательства: а) продавец - обязан предоставить покупателю проданный пред мет, отвечать за эвикцию и недостатки вещи. б) покупатель - обязан уплатить условленную цену. Наследование по законам XII Таблиц Наследование по закону происходило в тех случаях, когда не было завещания, завещание было признано недействительным или наследник отказался от принятия наследства. Порядок наследования старого цивильного права определялся положениями законов XII Таблиц. Эти положения устанавливали 3 разряда наследников: 1) Лица, непосредственно находившиеся под властью наследодателя и стано- вившиеся с его смертью правоспособными. К таким лицам относились так называемые «свои наследники»: а) жена умершего; б) дети умершего, (в т.ч. усыновленные); в) внуки от ранее умерших сыновей; г) усыновленные. Жена, дети и усыновленные делили имущество поровну. Ближайшие агнаты умершего, которые призывались к насле дованию при отсутствии наследников первого разряда. К ним относи лись: братья, сестры, мать умершего, состоявшая с его отцом в браке «кум ману». Все эти лица являлись по отношению к умершему агна тами второй степени. Третьим разрядом наследников были гентилы (кровные родст венники умершего), наследование которых отпало к концу республи ки. Гентилами являлись люди, носящие общее имя, происходящие от свободнорожденных. Гентилы являлись членами рода. Род представ лял собой более обширный союз людей, который также, как и семья, был основан на единстве власти рода. |
Принятие наследства Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя (исключение составляют узуфрукт, штрафные иски из деликтов и другие, которые неразрывно связаны с личностью того, для кого они возникли). Наследство открывалось с момента смерти наследодателя Существовало два способа передачи наследства - торжественное заявление, сделанное в присутствии свидетелей, и конкретные действия. При императоре Юстиниане о принятии наследства нужно было письменно заявить в магистрат. Принятие наследства первоначально осуществлялось путем торжественного акта, получившего название «кретио». Срока для принятия наследства цивильное право не знало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа, принимает ли он наследство. В преторском праве для нисходящих и восходящих наследников был установлен срок для принятия наследства, который составлял 1 год, а для остальных наследников - 100 дней. Наряду с назначением наследника в завещании могли содержаться отказы, например: -распоряжения о выдаче наследникам известных сумм или вещей определенным лицам; -о выполнении наследником определенных действий в пользу третьих лиц. Таким образом создавалось сингулярное преемство (одиночное, единичное), при котором на преемника не возлагались какие бы то ни было обязанности наследодателя. Преемник не обязан был погашать долги наследодателя. Отказ действителен только в том случае, если наследственные долги были покрыты. Древнейшей формой отказов были так называемые легаты. | Легаты и фидеикомиссы 6.1. Легаты Наряду с назначением наследника в завещании могли содержаться отказы, например: -распоряжения о выдаче наследникам известных сумм или вещей определенным лицам; -о выполнении наследником определенных действий в пользу третьих лиц. Таким образом создавалось сингулярное преемство (одиночное, единичное), при котором на преемника не возлагались какие бы то ни было обязанности наследодателя. Преемник не обязан был погашать долги наследодателя. Отказ действителен только в том случае, если наследственные долги были покрыты. Древнейшей формой отказов были так называемые легаты. В древнейшем цивильном праве легаты были подчинены целому ряду формальностей, а именно: а) они могли быть установлены только в завещании; б) исполнение их возлагалось на назначенного в завещании на следника. Легат устанавливался в определенной форме, которая создавала и особое правовое положение легатария, т.е. лица, в пользу которого назначался легат. Например, особое место занимал дамнационный легат, который возлагал на, наследника обязанность исполнить то, что было сказано. Легатарию предоставлялось право требования на вещь или действие. Легаты могли поглощать большую часть имущества. Поэтому в I в- до н.э. законом Фальцидия была установлена «фальцидиева четверть». Отказ не мог превышать 3/4 наследственной массы. 6.2. Фидеикомиссы (обращение к чести другого) Фидеикомиссами назывались неформальные легаты. Они представляли собой словесные или письменные просьбы, с которыми наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику выполнить что-либо или выдать что-нибудь какому-нибудь лицу. Первоначально такие просьбы не имели юридической силы, и лишь при императоре Августе в I в. до н.э. таким просьбам придают юридическое значение. Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом: фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону; фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.); фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания. Первоначально фидеикомисс, как и легат, приводил к сингулярному правопреемству. Это было невыгодно наследникам, так как именно они оставались ответственными по долгам умершего, несмотря на то, что передавали часть наследственного имущества по фидеи-комиссу третьему лицу.В связи с этим было установлено, что, если лицо получило в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю наследства, оно в соответствующей доле становилось ответственным за долги наследодателя Постепенно легаты и фидеикомиссы стали сближаться и указом Юстиниана от 529 года н.э. были объединены. Данный указ устанавливал, что всякий фидеикомисс, как и всякий легат, создает для лица, в пользу которого он установлен, обязательственное требование к наследнику на наследственное имущество. | | |
| | | |
| | | |