Добрынина Лариса Юрьевна Екатеринбург 2011 оглавление введение 2 Глава Регулирование авторских прав по российскому закон
Вид материала | Закон |
Содержание§ 3. Субъективные авторские права по законодательству Российской Федерации. § 3.1. Личные неимущественные авторские права. |
- Курносов Владимир Анатольевич Волжск 2007 Оглавление Введение 3-5 Глава I. Юродство, 355.39kb.
- Лабунец Ольга Юрьевна мытищи 2009 г. Оглавление Введение 3 Использование видеофильмов, 263.17kb.
- Зубенко Светлана Андреевна г. Луховицы Оглавление Введение Глава Литературный обзор, 294.14kb.
- Правила рассмотрения и регистрации авторских договоров, 154.67kb.
- Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав, 44.97kb.
- Русская доктрина андрей Кобяков Виталий Аверьянов Владимир Кучеренко (Максим Калашников), 11986.64kb.
- К вопросу о способах защиты авторских прав, 149.71kb.
- Правила рассмотрения и регистрации авторских договоров на объекты авторского права,, 144.05kb.
- Смирнова Елена Владимировна Научный доцент кафедры журналистики Малахов А. А. Кострома,, 459.86kb.
- Защита прав потребителей по Российскому законодательству Содержание, 136.01kb.
§ 3. Субъективные авторские права по законодательству Российской Федерации.
§ 3.1. Личные неимущественные авторские права.
В ранее действовавшем Законе об авторском праве и смежных правах 1993 года был закреплен точный, исчерпывающий перечень личных неимущественных прав автора, включавший право авторства, право на имя, право на обнародование, а также право на защиту репутации автора.
В действующем законодательстве в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствует наглядная и завершенная систематизация личных неимущественных прав автора.1
Перечень статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации называет в числе личных неимущественных прав автора два правомочия: право на авторство и право на имя.
Что касается прочих прав, которыми автор наделяется в принципе наделяется в силу пункта 2 статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации и при этом прямо не отнесенных Гражданским кодексом Российской Федерации ни к исключительным, ни к «иным» интеллектуальным правам (право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, а также право на отзыв), то никаких конкретных ориентиров для их квалификации текст Кодекса не дает, что представляет собой заметный пробел в регулировании.
Подавляющее большинство исследователей все же относят право на обнародование и право на неприкосновенность произведения к личным неимущественным правам автора.
В связи с этим, примерный перечень личных неимущественных прав автора можно представить следующим образом:
1. право авторства;
2. право автора на имя;
3. право на неприкосновенность произведения;
4. право на обнародование произведения.
Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации все права такого рода «неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен».1
Несмотря на всю очевидность неотчуждаемости права авторства и права на имя, применение данных положений на практике все же не всегда однозначно. Например, весьма распространенным является случаи «покупки» дипломных работ или диссертаций и т.п. Очевидно, что в таких случаях фактически речь идет о передаче авторства и авторского имени. Хотя с точки зрения действующего законодательства это недопустимо, поскольку отказ от этих прав ничтожен. 2 Подобная проблема возникает и в тех случаях, когда передача авторских прав происходит «по должности». Например, для публичных выступлений руководители разного ранга используют интеллектуальный труд «спичрайтеров», основная задача которых и состоит в написании произведения для публичного выступления.3
По мнению Каминской Е.И. «корни такой характеристики уходят в общегражданское положение п.1 ст. 150 ГК, в котором неотчуждаемость и непередаваемость указаны как отличительные свойства личных неимущественных гражданских прав. Абзац 3 п. 2 ст. 1228 добавляет к этой характеристике бессрочность охраны тех материальных благ (авторства и имени автора), которые составляют основу двух соответствующих субъективных прав. Указание на перечисленные свойства фактически дублируется в специальных статьях, относящихся к личным неимущественным правомочиям авторов произведений литературы, науки или искусства»1.
Действительно, в соответствии со статьей 1267 Гражданского кодекса Росси йской Федерации «авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно».2
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит положение, в котором раскрывается еще один немаловажный аспект режима личных неимущественных прав автора. Правило абзаца 2 пункта 1 статьи 1231 говорит об экстерриториальном характере действия на территории Российской Федерации такого рода прав, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства.
Право авторства – это «юридически обеспеченная возможность лица считаться автором произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц».3
Право авторства характеризуется следующими чертами:
1) неотделимо от личности автора. Оно принадлежит только действительному создателю произведения и является неотчуждаемым и непередаваемым по какому-либо основанию, в том числе по договору или наследству.
2) является абсолютным правом, поскольку ему корреспондируют обязанности всех и каждого воздерживаться от нарушения данного правомочия автора. Как известно, наиболее распространенным нарушением права авторства является плагиат – от латинского «plagiatus» (кража).
3) действует в течение всей жизни автора и прекращается с его смертью. По мнению Сергеева А.П., «оно признается и охраняется и после смерти автора, но уже не как субъективное право, а как общественный интерес, нуждающийся в признании и защите».
4) от права авторства производны все другие права как личного неимущественного, так и имущественного характера.1
Споры об авторстве могут длиться десятилетиями и встречаются в истории мирового и отечественного искусства, литературы и науки. До настоящего времени ведутся споры в отношении авторства некоторых произведений Леонардо да Винчи. Лишь недавно был решен спор об авторстве «Тихого Дона» Михаила Шолохова.2
Право авторства не следует смешивать с правом на авторское имя.
Право на имя - это в соответствии со статьей 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации «право использовать или разрешать использование произведения под своим именем (псевдоним) или без указания имени, то есть анонимно».3
Право на имя означает, что только автор волен выбирать, как будет обозначено его имя на переплет издания, в выходных данных, в титрах и т.д.
Наиболее часто в юридической практике понятие "право на имя" связывается с правом на защиту произведения, включая его название и имя автора, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора.1
В статье 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель определяет три возможных способа указания имени:
1. Указание подлинного имени. При отсутствия особого указания автора произведение персонифицируется фамилией, именем и отчеством автора.
2. Указание вымышленного имени (псевдонима). Нередко псевдоним становится вторым именем автора произведения. Известны такие псевдонимы, как Ахматова (Анна Андреевна Горенко), Аврора Дюдеван известна под мужским псевдонимом Жорж Санд и другие.
Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает каких-либо ограничений при выборе псевдонима. Но вряд ли правомерным будет использование в качестве псевдонима имени, которое совпадает с именем известного человека и тем самым вводит общественность в заблуждение относительно авторства такого произведения.
3. Произведение может быть использовано и без обозначения имени автора (анонимно).2
Согласно статье 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации при опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя и наименование которого указано на произведении, при отсутствии доказательств иного, считается представителем автора.3 В случае если автор такого произведения не раскроет свою личность или не заявит о своем авторстве до разрешения спора по существу, суд принимает решение об удовлетворении иска в пользу издателя.1
При осуществлении права на имя авторами служебных объектов интеллектуальной собственности на практике возникают определенные сложности, так как исключительное право принадлежит работодателю, однако личные неимущественные права остаются у работника, использование которых возможно самим автором.
М. Кульков пишет, что необходимо либо в трудовом договоре, либо в отдельном авторском договоре с работником прописать условие о возможности не указывать его имя. В противном случае работник, заметив, что в рекламе с использованием, например, сделанной им фотографии отсутствует имя автора, вправе предъявить требование о размещении своего имени, выплате компенсации и возмещении морального вреда.2
К проблеме на авторское имя примыкает никак не урегулированный законом вопрос о возможности автора посвятить все произведение определенным лицам, событиям и датам. В условиях неурегулированности данного вопроса он решается путем достижения взаимного достижения согласия автора и пользователя произведения.3
Право на обнародование заключается в возможности автора самому обнародовать или разрешать обнародование в любой форме. По сути, право на обнародование – обеспечение доступа к произведению любых третьих лиц. Право на обнародование автор реализует при заключении договора о первом использовании необнародованного произведения или при передаче его работодателю, как служебное произведение.
Обнародование элементов содержания произведения – темы, сюжета произведения, его аннотации не является обнародованием самого произведения.
Произведение считается обнародованным, если действия по обеспечению доступа к произведению широкого круга лиц осуществляется с согласия автора. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, которое обладает исключительным правом на произведение. Такое обнародование не должно противоречить воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме.1
Право на обнародование предполагает возможность отказа автора от ранее принятого решения об обнародовании произведения путем использования своего права на отзыв. Право на отзыв – это отказ от ранее принятого автором решения об обнародовании произведения, пересмотр такого решения. При отказе от ранее принятого решения по обнародованию произведения, автору необходимо возместить лицу, которому было отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право использовать произведение, убытки, причиненные таким решением.2
Согласно статье 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими-то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).3
Вместе с тем наследники и иные правопреемники автора наделяются правом разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не искажаются замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения.
Следует особо обратить внимание на то, что не допускается снабжение произведения иллюстрациями, комментариями и т.д. – это не означает запрет комментировать, критиковать, анализировать чужое произведение без согласия его автора. Все перечисленное возможно, но с соблюдением двух условий. Во-первых, отдельно от самого объекта критики или комментирования. Во-вторых, в этически допустимой форме.1
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведений науки, литературы, искусства осуществляется в соответствии с правилами статей 1228, 1267 Гражданского кодекса Российской Федерации, независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной собственности на момент их создания.
Как видно из всего вышеизложенного, основу приведенного понятия интеллектуальных прав составляют имущественные права. Включение же в понятие интеллектуальных прав личных неимущественных прав имеет сугубо условный характер.
Из 30 статей главы 69 Гражданского кодекса Российской Федерации на долю личных неимущественных прав приходится всего две статьи: статья 1228 об авторе результата интеллектуальной деятельности и статья 1251 о защите личных неимущественных прав. Все остальные нормы права посвящены исключительному праву автора, что на взгляд группы цивилистов является нецелесообразным и неприменимым2.
В целом в понятии права, регулирующего отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на первом месте, по нашему мнению, должны находиться личные неимущественные права авторов, творческим трудом которых создается соответствующий результат их деятельности.