В. А. Белов Гражданское право: Особенная часть: Учебник

Вид материалаУчебник

Содержание


§ 1. Понятие наследственного права (п. 1788-1790)
§ 2. Наследство (наследственная масса) как объект наследственного права (п. 1791—1794)
§ 3. Открытие наследства — возникновение субъективного наследственного права (п. 1795-1799)
§ 4. Общие условия наследования (п. 1800-1806)
Наличие завещания
Право представления
Право быть призванным к наследованию в качестве бенефициара (право бенефициара) —
Право приращения
Право ординарной субституции* —
Право обязательной доли в наследстве —
Право наследственной трансмиссии (наследования наследнику) —
§ 6. Содержание субъективного наследственного права и его осуществление. Принятие наследства (п. 1813-1820)
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства
§ 7. Непринятие наследства (п. 1821-1825)
§ 8. Отказ от наследства (п. 1826-1829)
§ 9. Оформление права на наследство (п. 1830—1834)
При выдаче свидетельства о праве на наследство
Содержание свидетельства о праве на наследство
Истечение шестимесячного срока для принятия наследства
§ 10. Раздел наследства (п. 1835-1838)
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   68

§ 1. Понятие наследственного права (п. 1788-1790)



1788, Наследственное право в субъективном смысле (право наследования) — это право лица быть наследником, включающее в себя правомочия быть призванным к наследованию, принять или не принять наследство, отказаться от него, а также — правомочие требования от других лиц не препятствовать в совершении управомоченным лицом перечисленных действий. Иногда в литературе понятием «право наследования» охватывается также и право гражданина быть наследодателем, т.е., право на оставление после своей смерти наследства в расчете на его переход к определенным лицам, в том числе и назначенным им самим в особом акте (завещании). Но из § 14 гл. XXXVII настоящего Учебника мы уже знаем, что право быть наследодателем относится к числу личных прав, хотя и имеющих имущественное содержание.

1789. Нормой ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется». Это означает, что никто не вправе посягать на имущество, принадлежавшее покойному гражданину, в том числе и до того момента, пока ни один из наследников не принял наследства, т.е., не стал новым собственником имущества. Никто не вправе запретить или ограничить наследника в осуществлении права на принятие наследства или отказ от него; наследник вправе требовать в судебном порядке устранения любых посягательств на его субъективные наследственные права. Сказанное позволяет заключить, что право наследования — это специфическое абсолютное право, принадлежащее одному или нескольким определенным лицам и имеющее своим объектом все или определенную часть (долю) в имуществе, принадлежавшем наследодателю — наследственной массе или наследстве (ст. 1112 ГК).

1790. Наследование регулируется нормами раздела V (ст. 1110-1185) ГК. Кроме того, некоторые нормы о наследовании содержатся в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1* и некоторых подзаконных нормативных актах. Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественные отношения, возникающие в связи с наследованием — переходом прав, обязанностей и иного имущества (наследства, наследственной массы), принадлежавших умершему гражданину (наследодателю) к другим лицам (наследникам) целиком и единовременно (т. е. в порядке универсального правопреемства) составляют наследственное право в объективном смысле — подотрасль гражданского права.

* Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2001. № 53. Ч. I. Ст. 5030.

§ 2. Наследство (наследственная масса) как объект наследственного права (п. 1791—1794)



1791. Объект наследственного права называется наследственной массой, наследством или наследственным имуществом. В состав наследства входит все принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства имущество — вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, как абсолютные (право собственности, исключительные права, право на принятие наследства), так и относительные (обязательственные и корпоративные), а также обязанности, но лишь в пределах действительной стоимости наследства, принятого наследником. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, (1) право на алименты; (2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; (3) права и обязанности, переход которых в порядке наследования исключен законодательством; (4) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК).

1792. Действовавшее ранее законодательство определяло наследственную массу как совокупность (комплекс) имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к наследникам в порядке универсального (наследственного) правопреемства. Новый российский ГК, видимо, желая упростить это определение и способствовать его более четкому пониманию, поступился его точностью и определил наследственную массу как «принадлежавшее наследодателю на день смерти ... имущество» (ч. 1 ст. 1112). В совокупности с нормой п. 1 ст. 1110, где говорится о переходе имущества умершего при наследовании «к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», на ее основании можно заключить, что законодатель не отступил от понятия наследования как вида правопреемства, а значит, и наследственную массу могут составлять только права абсолютные и относительные: правопреемство возможно только в правах и обязанностях (но не в вещах). Наследственная масса, таким образом — это комплекс имущественных прав и обязанностей. Исходя из такого понимания наследственной массы нельзя не придти к выводу, что так называемое «право на наследственную массу», включающее возможности принять наследство, не принять таковое, либо отказаться от него, должно быть отнесено к числу секундарных, а не субъективных гражданских прав.

1793. Следует помнить, что в наследственную массу не входит часть общего имущества, совместно нажитого наследодателем и его (ее) супругой (супругом) в браке, и принадлежащая по закону или брачному контракту пережившему супругу. Между наследниками (включая пережившего супруга) распределяется лишь личное имущество умершего, а также его доля в общем имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК. Так, если переживший супруг обладает 50 % долей в общем имуществе, то после смерти наследственную массу составит только вторая половина совместно нажитого имущества; она и будет распределяться между наследниками (см. ст. 1150*).

* Данная статья содержится в гл. 63 ГК, трактующей о наследовании по закону. Однако ее содержание не оставляет ни малейшего сомнения в том, что она относится и к наследованию по завещанию.


1794. Наследственная масса неоднородна. Не всякое имущество, входящее в наследственную массу, наследуется по одинаковым правилам. В настоящее время особые правила установлены для перехода по наследству:

1) права собственности на (1) предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК); (2) ограниченно оборотоспособные вещи (ст. 1180); (3) вещи, которые были предоставлены наследодателю публичным образованием на льготных условиях (ст. 1184); (4) государственные награды, почетные и памятные знаки (ст. 1185);

2) права собственности и права пожизненного наследуемого владения на земельные участки (ст. 1181, 1182);

3) права управления (1) предприятием (ст. 1178); (2) имуществом члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179);

4) наследственного права — права принять или не принять наследство, а также отказаться от него (ст. 1156);

5) прав требования на (1) денежные средства во вкладах и на счетах в банках (ст. 1128); (2) сумм, предоставлявшихся наследодателю в качестве средств к существованию (ст. 1183);

6) корпоративных прав — прав участия в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах (ст. 1176), а также в потребительских кооперативах (ст. 1177).

§ 3. Открытие наследства — возникновение субъективного наследственного права (п. 1795-1799)



1795. Возникновение субъективного наследственного права (точнее — наследственного правоотношения), называется открытием наследства. Момент возникновения указанного наследственного правоотношения называется временем открытия наследства; место, в котором произошло событие, ставшее основанием для открытия наследства — местом открытия наследства.

1796. Наследство открывается со дня смерти гражданина или со дня, установленного в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК* (ст. 1113, 1114 ГК). Наследство считается открытым в месте, которое являлось последним местом жительства наследодателя (см. ст. 20 ГК), а если таковое неизвестно или находится за пределами территории Российской Федерации — то по месту нахождения имущества (наследственной массы), или его основной части — недвижимости или наиболее ценной ее части, либо движимости или наиболее ценной ее части (ст. 1115). Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства.

* То есть, со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в самом решении не будет указан другой день.


1797. Временем открытия наследства определяется, прежде всего, круг лиц, которые могут быть наследниками. В их число, согласно ст. 1116 ГК, входят граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. По аналогии следует заключить, что к наследованию могут призываться юридические лица и публичные образования, существующие на день открытия наследства. Исключение составляют лишь так называемые недостойные наследники (ст. 1117) — лица, которые своими незаконными действиями способствовали призванию их к наследованию, либо злостно не исполнявшие перед наследодателем обязанности строго личного характера.

1798. Временем открытия наследства определяются состав (ст. 1112 ГК) и стоимость наследственной массы. От момента открытия наследства отсчитываются сроки существования и защиты наследственного права правомочий на принятие и непринятие (ст. 1154, 1155), а также на отказ от наследства (ст. 1157). Время открытия наследства станет моментом, с которого права, составляющие наследственную массу, будут считаться прираженными к наследникам, принявшим наследство, независимо от времени такого принятия (п. 4 ст. 1152). Естественно также, что временем открытия наследства определяется законодательство, регламентирующее наследственные отношения.

1799. Местом открытия наследства определяется место совершения любых юридически значимых действий, касающихся наследственной массы. Так, заявления о принятии наследства и отказе от него подаются нотариусу, совершающему нотариальные действия в месте открытия наследства (п. 1 ст. 1153, ст. 1159 ГК); им же производится и оформление права на наследство (ст. 1162); он же будет принимать меры к охране наследственного имущества (ст. 1171). По месту открытия наследства предъявляются претензии и иски к лежачему наследству (т. е. к наследственной массе, наследник которой еще не объявился —п. 3 ст. 1175). Наконец, местом открытия наследства определяется государство, законодательство которого будет регулировать наследственные отношения (ст. 1224).

§ 4. Общие условия наследования (п. 1800-1806)



1800. Кто становится субъектом наследственных правоотношений? У каких именно лиц со смертью наследодателя возникает наследственное право — абсолютное право на наследственную массу? Нужно ли для его возникновения у тех или других лиц наступление (соблюдение) каких-либо еще условий? Эти и иные связанные с ними вопросы в законодательстве и литературе принято обсуждать под вывеской «Основания наследования». Так, одноименной ст. 1111 ГК, установлено, что наследование осуществляется по завещанию и по закону*, причем, наследование по закону имеет место тогда и постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием, тогда, когда наследники по завещанию умерли до момента открытия наследства, или ни один из них не принял наследства, а в случаях, установленных ГК (см. ст. 1149) —даже вопреки завещанию. Получается, что основаниями наследования именуются юридические факты, определяющие круг лиц, обладающих правом быть призванным к наследованию (наличие завещания и его отсутствие).

* Определение завещания — см. п. 1745 настоящего Учебника.


1801. Представляется, что здесь нет никакого резона говорить об основаниях наследования. Основание наследования — возникновения наследственного правоотношения — это либо смерть гражданина, либо вступление в законную силу решения суда об объявлении умершим. Наличие завещания или его отсутствие — это условия призвания к наследованию определенного круга лиц (наследников), если угодно — предпосылки возникновения наследственного правоотношения с участием именно данного конкретного лица, но никак не основания наследования.

1802. Наличие завещания, определяющего судьбу всего имущества, означает, что к наследованию надлежит призвать лишь тех лиц, призвание которых соответствует содержанию завещания — наследников по завещанию (наследование по завещанию). Исключение составляют лица, наследующие по праву на обязательную долю в наследстве — таковые призываются к наследованию независимо от содержания завещания (см. об п. 1746 и 1811 Учебника). Наличие завещания, определяющего судьбу лишь части наследственной массы, означает, соответственно, распределение части наследственной массы между наследниками по завещанию, а части — среди наследников по закону (смешанное наследование). Отсутствие завещания означает, что наследственные права приобретаются только лицами, перечисленными в законе — наследниками по закону (наследование по закону).

1803. Из п. 1744 Учебника мы знаем о том, что действующее законодательство предусматривает призвание к наследованию лиц, относящихся к числу наследников по закону, в порядке очередности. Это означает, что условием возникновения наследственного права наследников каждой последующей очереди является либо отсутствие наследников предшествующих очередей, либо непринятие ими наследства, либо их отказ от наследства, либо лишение их завещателем права наследования, либо отстранение их от наследования как недостойных* (см. п. 1 ст. 1141 ГК). Там же (п. 1744) мы перечислили лиц, входящих в каждую из восьми возможных очередей наследников по закону; здесь повторно воспроизводить этот перечень мы не будем. Внутри одной и той же очереди наследники наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141), за исключением случая наследования по праву представления (см. об этом п. 1807 Учебника).

* Разумеется, не обязательно, чтобы все наследники одной очереди лишались возможности наследовать по одному основанию. Так, например, если из двух наследников первой очереди один не примет наследства, а второй будет отстранен от наследования, к наследованию будут призываться наследники второй очереди.


1804. При наличии завещания, назначающего наследников (см. п. 1745 Учебника), к наследованию призываются лица, назначенные наследниками в завещании. Каждый из них вправе принять завещанную ему часть наследства — те или иные вещи, права и обязанности, либо завещанную ему часть имущества. Если в завещании, назначающем нескольких наследников, не сказано о том, кому какое имущество или какая его часть причитается, по-видимому следует предполагать, что имущество завещано каждому из назначенных наследников в равных долях.

1805. При отсутствии наследников по закону и по завещанию, либо в случае, когда ни один из наследников не принял наследства, либо все они отказались от наследства без указания выгодоприобретателя, либо, наконец, все наследники лишены завещателем наследства, «имущество умершего считается выморочным» и «переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации» (п. 1 и 2 ст. 1151). Очевидно, что в статье имеется внутреннее противоречие. Или имущество считается выморочным (но тогда оно переходит к государству не в порядке наследования), или оно наследуется государством (но в таком случае оно не может считаться выморочным). Выморочное имущество приобретается в собственность актом одностороннего захвата — оккупации, способность совершения которого принадлежит исключительно Российской Федерации (см. подпункт 14 п. 1349, п. 1381 и 1382 настоящего Учебника).

1806. Выморочное имущество подобно наследственной массе лишь в своем составе, т. е. включает в себя не только актив, но и долги, которые должны быть погашены в пределах стоимости выморочного имущества. Но в остальном правила о выморочном имуществе и его переходе к государству не имеют ничего общего с нормами наследственного права (см. Положение о бесхозяйном имуществе). Так, в частности (1) условия признания имущества выморочным исключают существование наследственной массы; (2) акт завладения выморочным имуществом не тождествен акту принятия наследства (см. п. 1 ст. 1152 ГК); (3) возникновение права публичной собственности на выморочное имущество не нуждается в оформлении свидетельством о праве на наследство; (4) от приобретения в собственность выморочного имущества нельзя отказаться (п. 1 ст. 1157); (5) вопросы о судьбе выморочного имущества, оставшегося после смерти гражданина другого государства или смерти гражданина России, последовавшей на территории другого государства, могут быть решены только международными договорами Российской Федерации с соответствующими государствами*, но никак не российским ГК.

* Вызывает определенный интерес традиционная практика их решения: если по национальному законодательству наследственное имущество рассматривается как выморочное, то движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а недвижимое переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.

§ 5. Специальные условия наследования (по праву представления, правам бенефициара, приращения, ординарной субституции, обязательной доли и трансмиссии) (п. 1807-1812)



1807. Право представления — это право наследования, возникающее у лиц, входящих в число наследников по закону, и возникающее при условии, что они являются наследниками того лица, которое подлежало бы призванию к наследованию по закону, если бы не умерло ранее или одновременно с наследодателем (см. п. 1 ст. 1146 ГК). К числу лиц, которые могут приобрести возможность наследовать по праву представления, относятся (1) внуки наследодателя и их нисходящие, т.е. потомки детей наследодателя — наследников первой очереди (п. 2 ст. 1142); (2) племянники и племянницы наследодателя, т.е., потомки его братьев и сестер — наследников второй очереди (п. 2 ст. 1143); (3) двоюродные братья и сестры наследодателя, т. е., потомки его дядьев и теток — наследников третьей очереди (п. 2 ст. 1144). Право представления не возникает у потомков недостойного наследника, а также наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 и 3 ст. 146). На всех лиц, наследующих по праву представления, приходится та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их общему правопредшественнику, если бы он был жив и призывался бы к наследованию.

1808. Право быть призванным к наследованию в качестве бенефициара (право бенефициара) — это право наследования, возникающее у определенного лица вследствие отказа наследника от причитающегося ему наследства в пользу этого лица (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК). Новый Гражданский кодекс связал возможность отказа от наследства многочисленными условиями и ограничениями, сформулировав их, а также последствия отказа от наследства, довольно запутанно (см. об этом § 8 настоящей главы).

1809. Право приращения —это право наследования, возникающее у лица, входящего в число наследников по закону, призванных к наследованию, либо в число наследников по завещанию, вследствие отпадения другого наследника, который подлежал бы призванию к наследованию*. Основаниями отпадения наследника могут быть: (1) его безадресный отказ от наследства; (2) непринятие им наследства; (3) отсутствие у него права наследовать; (4) отстранение его от наследования; (5) недействительность завещания** (п. 1 ст. 1161 ГК). Право на принятие наследства в доле отпавшего наследника переходит к оставшимся наследникам пропорционально их наследственным долям, как бы прирастая к ним. На случай отпадения наследника по завещанию завещанием могут быть предусмотрены иные правила распределения его доли.

* Права приращения не возникает при отпадении наследника, имеющего субститута — подставленного наследника (см. п. 1810 Учебника). В этом случае право наследования переходит к субституту (п. 2 ст. 1121, п. 2 ст. 1161 ГК).

** Полная недействительность влечет отпадение всех наследников по завещанию и призвание к наследованию наследников по закону соответствующей очереди; частичная — отпадение только того наследника, прав которого касается недействительная часть завещания.


1810. Право ординарной субституции* — это право наследования, возникающее у лица, назначенного наследником по завещанию после другого наследника (по закону или завещанию), на случай, если последний умрет (до открытия наследства, одновременно с завещателем, или не успев принять наследство), либо не примет наследство, откажется от него, не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследования (п. 2 ст. 1121 ГК). Лицо, наследующее по праву ординарной субституции, называется подназначепным или подставленным наследником, а также субститутом.

* Ему противопоставляется наследование по праву фидеокомиссарной субституции, выражающейся в праве наследодателя назначить наследника или иным образом определить судьбу имущества, уже перешедшего к наследнику в результате принятия им наследства. Поскольку с принятием наследства имущество становится принадлежащим наследнику, российское гражданское законодательство исходит из того, что и дальнейшую судьбу этого имущества волен определять именно этот наследник и никто иной. Вследствие этого обстоятельства нужно признать, что право фидеокомиссарной субституции в понятие свободы завещания российским законодательством не включается.


1811. Право обязательной доли в наследстве — это право наследования лиц, входящих в круг наследников по закону и обладающих определенными личными качествами*, которое существует и может быть осуществлено независимо от содержания завещания; его объектом является не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных при наследовании по закону — отсутствии завещания (п. 1 ст. 1149 ГК). Имея в виду, что право на обязательную долю в известной мере стесняет свободу завещания и ущемляет права наследников по завещанию, ГК обставляет осуществление этого права рядом условий, имеющих целью разумный компромисс конфликтующих интересов, отдавая предпочтение интересам наследников по завещанию (см. п. 2-4 ст. 1149).

* Эти качества — близкое родство с наследодателем, нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и совместное проживание с ним в течение определенного срока. См. п. 1 и 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК, а также п. 1746 настоящего Учебника.


1812. Право наследственной трансмиссии (наследования наследнику) — это право наследования, перешедшее от призванного к наследованию наследника по завещанию или закону, умершего после открытия наследства и не успевшего его принять, к его наследникам, соответственно, по завещанию или по закону (п. 1 ст. 1156 ГК). Переход права на принятие наследства к наследникам наследника, не успевшего принять наследство вследствие смерти, называется наследственной трансмиссией. Строго личный характер права на обязательную долю в наследстве позволяет заключить, что объектом наследственной трансмиссии не может быть право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (п. 3 ст. 1156). Действие наследственной трансмиссии после того или иного наследника может быть исключено подназначением ему наследодателем наследника (см. п. 1810 настоящего Учебника).

§ 6. Содержание субъективного наследственного права и его осуществление. Принятие наследства (п. 1813-1820)



1813. Центральным правомочием, входящим в состав всякого наследственного права, независимо от оснований и условий своего возникновения, является юридически защищенная возможность наследника принять наследство. Последствием реализации этого правомочия становится приобретение наследства, т. е. переход к наследнику всех прав, составляющих наследственную массу, полностью (если наследник один), или в соответствующей части (доле) (п. 1 ст. 1152 ГК). В результате принятия наследства недолговечное и малопонятное широкому кругу лиц «право наследования», можно сказать, «материализуется» во всем известное и наиболее прочное из прав —право собственности наследника на вещи, ранее принадлежавшие наследодателю. Требования и долги, входящие в наследственную массу, с актом принятия наследства вновь обретают своего носителя — наследника.

1814. В случае принятия наследства несколькими наследниками, входящие в его состав иные субъективные права становятся общими, т. е. принадлежат всем наследникам в соответствующих долях (см. ст. 1164 ГК*), а обязанности — солидарными (п. 1 ст. 1175). В таком состоянии имущественный комплекс, который когда-то образовывал наследственную массу, будет пребывать вплоть до раздела наследства (см. § 10 настоящей главы). Если завещание позволяет определить, какие именно конкретные субъективные права и к какому именно из наследников переходят, то, разумеется, необходимости временного признания этих субъективных прав общими не возникает: они признаются принадлежащими соответствующему наследнику, принявшему наследство. Обязанности же наследодателя признаются солидарными обязанностями всех наследников в любом случае.

* Данная норма говорит о поступлении наследственного имущества в общую собственность наследников, что неточно, ибо само наследственное имущество (имущественный комплекс) является объектом специфического абсолютного права —наследственного, а в его состав могут входить объекты, на которые в принципе не может быть установлено право собственности, например, исключительные права и требования. Точнее было бы сказать, что права, составляющие наследственную массу, с принятием наследства несколькими наследниками, становятся общими, а обязанности — солидарными.


1815. Принятие наследства может быть только полным и безоговорочным. Принятие части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК). Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками* (там же). Лишь при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, по завещанию и по закону, или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства), наследник может принять наследство, причитающееся ему не только по всем основаниям, но и по одному или нескольким из них. Разумеется, что акт принятия наследства совершается каждым наследником только в отношении себя лично. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. Зет. 1152).

* Однако п. 2 ст. 1157 ГК, допускает отказ от уже принятого наследства.


1816. Принятие наследства может быть осуществлено двумя способами — фактическим и юридическим. Сущность первого состоит в том, что о намерении наследника принять наследство свидетельствуют его фактические действия, как-то: вступление во владение наследственным имуществом, принятие мер к сохранению имущества, его защите от посягательств или притязаний, производству расходов на содержание имущества, оплате долгов наследодателя и т. п. (п. 2 ст. 1153 ГК). Существо юридического способа принятия наследства заключается в обращении наследника к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153). Согласно указанной норме ГК и ст. 62 Основ законодательства о нотариате такое заявление должно быть подано в письменной форме.

1817. Любое из описанных действий считается принятием наследства только в том случае, если оно совершено в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК). Наследник, право наследования которого возникает вследствие отказа другого наследника от наследства или отстранения его от наследования как недостойного, может принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у него права наследования (п. 2 ст. 1154). Очевидно, то же самое правило должно применяться для определения срока принятия наследства подставленным наследником (п. 2 ст. 1121).

1818. Несколько иначе исчисляются сроки для осуществления права принятия наследства фактическим или юридическим способом для лиц, наследующих в случае непринятия наследства (по праву приращения*), а также по праву наследственной трансмиссии. Именно: наследник по праву приращения может принять наследство в течение трех месяцев по истечении срока на принятие наследства наследниками, не принявшими наследство (п. 3 ст. 1154 ГК). Срок осуществления права трансмиссионного наследования (т. е. срок на принятие наследства, в состав которого входит право на принятие другого наследства), составляет оставшуюся после смерти наследника часть шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Если она составляет менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев (абз. 2 п. 2 ст. 1156).

* Кроме случая отстранения наследника по основанию его недостойности (см. п. 2 ст. 1154). Иные основания наследования по праву приращения—см. п. 1809 Учебника.


1819. Срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, что может иметь место, например, в том случае, когда наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, а узнав — немедленно сделал попытку его принять (п. 1 ст. 1155; абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК). Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд, при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155).

1820. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1153 ГК). Таким образом, акт принятия наследства имеет своеобразную «обратную силу».

§ 7. Непринятие наследства (п. 1821-1825)



1821. Действием, противоположным принятию наследства, является непринятие наследства. Законодательство специально не регламентирует порядка совершения такого действия, лишь упоминая о его возможности, да и то в считанном количестве случаев (см. п. 2 ст. 1121, п. 3 ст. 1154, п. 1 ст. 1161 ГК). Представляется, что непринятием наследства следует считать бездействие наследника в течение срока на принятие наследства, т. е. ситуация, в которой наследник не совершает ни одного из действий, которое могло бы быть расценено как принятие наследства. Заинтересованные лица (в том числе другие наследники) вправе расценивать такое пассивное поведение как непринятие наследства. Юридические последствия такого акта несколько различаются, в зависимости от того, в какой ситуации он совершен.

1822. В случае непринятия наследства наследником по закону*, причитавшаяся ему доля наследства, поступает к иным наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК). Пример: при наследовании по закону двумя детьми и пережившим супругом наследодателя доля наследства, причитавшаяся одному из детей наследодателя, не принявшему наследство, должна быть распределена между вторым ребенком и пережившим супругом в равных долях. Другая ситуация: в число наследников входят: (1) по закону —двое детей наследодателя и переживший супруг, а (2) по завещанию — старинный приятель наследодателя, которому завещано несколько конкретных вещей. И в этом случае при непринятии одним из детей (наследником по закону) наследства, его доля будет делиться на две части между наследниками по закону. Наследник по завещанию в разделе этой доли участвовать не будет.

* Как мы помним из п. 1802 Учебника, лица, входящие в круг наследников по закону, призываются к наследованию в двух ситуациях — при наследовании только по закону и при смешанном наследовании, в том числе по праву обязательной доли.


1823. Те же последствия наступают при непринятии наследства наследником по завещанию в ситуациях (1) смешанного наследования, а также — (2) наследования по завещанию, в котором среди назначенных наследников присутствует хотя бы одно лицо, являющееся наследником по закону (там же), независимо от того, наследником какой именно очереди оно является. Пример к ситуации (1) может быть приведен следующий: часть имущества завещана нескольким коллегам наследодателя по работе. При непринятии наследства одним из них его доля будет распределяться между лицами, призываемыми к наследованию по закону (другие «коллеги» — наследники по завещанию, в его распределении участвовать не будут). Пример к ситуации (2): если наследодатель завещал имущество (неважно — все, или его часть) своим дяде и тете (наследникам по закону третьей очереди), в то время, как при отсутствии завещания к наследованию призывались бы двое его детей и переживший супруг (наследники по закону первой очереди), то при непринятии наследства, скажем, дядей, причитавшаяся ему доля будет распределяться между детьми и пережившим супругом наследодателя, без участия тети (наследника по завещанию).

1824. Но если все имущество было завещано лицам, не являющимся наследникам по закону, то доля наследства, причитавшаяся наследнику, не принявшему наследство, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях (абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК). Так, если бы коллегам по работе, не относящимся к числу наследников по закону, было завещано все имущество, то доля одного из них, не принявшего наследство, распределялась бы между другими коллегами — наследниками по завещанию. Наследникам по закону в этом случае ничего бы не причиталось. Законодательство не регулирует вопроса о соотношении данного правила с нормами о праве обязательной доли в наследстве, из чего можно заключить, что наследование по праву обязательной доли не устраняет действия абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК. Наследники по завещанию, которым все имущество завещано лицам, не входящим в круг наследников по закону, распределяют долю, причитавшуюся наследнику, не принявшему наследство, исключительно между собой, хотя бы к наследованию и призывались иные лица по праву обязательной доли.

1825. Как указывалось выше (сноска к п. 1809 Учебника), права приращения не возникает в случае непринятия наследства наследником, имеющим субститута. Согласно п. 2 ст. 1121 ГК в этом случае право на принятие наследства в части, причитавшейся наследнику, не принявшему наследство, переходит к субституту — подставленному наследнику. О сроке его осуществления —см. п. 1817 Учебника.

§ 8. Отказ от наследства (п. 1826-1829)



1826. От непринятия наследства нужно отличать отказ от наследства* (ст. 1157-1159 ГК). Отказ (в отличие от непринятия, заключающегося в бездействии) представляет собой активное действие наследника, выражающееся в подаче заявления об отказе от наследства нотариусу по месту открытия наследства. Как и заявление о принятии наследства заявление об отказе от него должно быть подано в письменной форме (ст. 1159 ГК; ст. 62 Основ законодательства о нотариате). По своему юридическому значению отказ от наследства представляет собой акт односторонней уступки наследственного права — права принять (не принять) наследство, либо отказаться от него.

* Не путать с завещательным отказом (ст. 1137, 1138 ГК; п. 1846— 1848 настоящего Учебника).


1827. Другие отличия отказа от непринятия:

1) непринятие всегда имеет безадресный характер, отказ же может быть сделан в пользу определенного лица (п. 1 ст. 1157, ст. 1158);

2) непринятие, имевшее место по уважительным причинам, можно нейтрализовать, в то время как отказ — это односторонняя сделка, факт совершения которой не может быть впоследствии изменен или отменен (п. 3 ст. 1157), иначе, как по правилам ГК о недействительности сделок;

3) непринятие наследства вызывает наследование по праву приращения (см. п. 1809 Учебника), а отказ от наследства — наследование по праву бенефициара (см. п. 1808 Учебника).

Определенное сходство отказа от наследства с его непринятием состоит в том, что безадресный отказ от наследства влечет те же последствия что и непринятие наследства (ст. 1161).

1828. Отказ от наследства не допускается (п. 2 и 3 ст. 1158 ГК):

1) в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1158 ГК;

2) если он имеет своим предметом имущество, наследуемое по завещанию, которым все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам (видимо, имеется в виду, что ни одно из лиц, назначенных наследниками по завещанию, не является наследником по закону);

3) если он имеет своим предметом имущество, наследуемое по праву обязательной доли;

4) если отказывающемуся наследнику подназначен наследник;

5) с оговорками или под условием;

6) если он имеет своим предметом часть причитающегося наследнику наследства, кроме случаев, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям.

1829. Отказ от наследства может быть совершен в пользу других лиц, относящихся к числу наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства и призванных к наследованию, в том числе по праву представления или в порядке" наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК). Срок для осуществления правомочия на отказ от наследства — тот же, что и срок для его принятия, т. е. по общему правилу, шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1157). Отказ от наследства по пропуске срока для совершения этого действия допускается только в случае, если суд по заявлению наследника признает причины пропуска срока уважительными. Рассчитывать на это может только наследник, который уже принял наследство, причем фактическими действиями (абз. 2 п. 2 ст. 1157).

§ 9. Оформление права на наследство (п. 1830—1834)



1830. Принадлежность наследственного права определенному лицу оформляется и удостоверяется документом, который называется свидетельством о праве на наследство. Данный документ выдается нотариусом. Наследники, призванные к наследованию, могут требовать от нотариуса по месту открытия наследства выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК), который обязан выполнить это требование лишь по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163). Ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства свидетельство может быть выдано если у нотариуса имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет (п. 2 ст. 1163). Требование о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть изложено в письменной форме и называется заявлением (абз. 2 п. 1 ст. 70 Основ законодательства о нотариате). Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания (ст. 71 Основ законодательства о нотариате).

1831. При выдаче свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию, нотариус путем истребования соответствующих доказательств, проверяет (1) факт смерти наследодателя; (2) время и место открытия наследства; (3) состав и место нахождения наследственного имущества. При наследовании по закону нотариус дополнительно проверяет (1) наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство; при наследовании по завещанию — (1) наличие завещания, а также (2) выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 72 и 73 Основ законодательства о нотариате) .

1832. Содержание свидетельства о праве на наследство может быть различным и зависит от того, какие именно права на наследственное имущество будут доказаны наследниками. Так, например, при представлении наследниками соглашения о разделе наследства, или при наличии завещания, в котором перечисляется все завещаемое имущество с указанием, кому конкретно из наследников переходит та или иная вещь, то или иное право или долг, нотариус вправе указать в свидетельстве о праве на наследство, кому из наследников какое имущество и на каком праве принадлежит. В иной ситуации нотариус может ограничиться предельно общей формулировкой, например, о том, что наследственная масса, включающая в себя то-то и то-то, принадлежит наследникам таким-то в таких-то долях, например, в равных*.

* Из абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК можно сделать вывод о том, что наследники не могут требовать выдачи им свидетельства о праве на наследство, если наследственная масса требует раздела, до тех пор, пока такой раздел не произведен (кроме случая, когда в состав наследства входит недвижимость — ее можно делить и после получения свидетельства о праве на наследство). Полагаем, что это совершенно ненужное ограничение, исходящее из представления о том, что свидетельство о праве на наследство удостоверяет только индивидуальные субъективные права каждого конкретного наследника, для которого ГК никакого основания не дает.


1833. Истечение шестимесячного срока для принятия наследства или оформление права, па наследство ранее этого срока имеет очень важное практическое значение для наследников. Только после одного из этих моментов (в зависимости от того, какой из них раньше наступил) они приобретают право распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.). До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы согласно исчерпывающему перечню, содержащемуся в ст. 1174 ГК.

1834. Поскольку свидетельство о праве на наследство не обладает конститутивными свойствами, т. е. не создает нового субъективного права, а лишь оформляет (подтверждает, доказывает) право уже имеющееся, следует заключить, что получение свидетельства о праве на наследство является только правом наследника, но не его обязанностью. Необходимость в его получении возникает только тогда, когда в состав наследственной массы входит недвижимость (см. п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации недвижимости), либо иное имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, либо именные ценные бумаги (см. п. 7.3.2 Положения о реестре владельцев именных ценных бумаг).

§ 10. Раздел наследства (п. 1835-1838)



1835. Разделом наследства называется процедура определения, какие конкретно субъективные права и юридические обязанности, из числа составляющих наследственную массу, кем именно из наследников приобретаются. Из п. 1814 Учебника нам известно, что необходимость в разделе наследства возникает если наследственное имущество переходит к нескольким наследникам при наследовании по закону (всегда), а при наследовании по завещанию в том случае, если наследственная масса завещана нескольким наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них.

1836. В соответствии с ч. 1 ст. 1165 ГК раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями (см. о них § 11 гл. XVI Учебника), а при недостижении соглашения — в судебном порядке. При разделе должны соблюдаться нормы гл. 16 ГК (об общей собственности и ее разделе), скорректированные с учетом норм ст. 1165-1170 ГК из которых положения ст. 1168-1170 ГК (о преимущественных правах и компенсациях) применяются только в течение трех лет со дня открытия наследства (см. ч. 2 ст. 1164).

1837. Из абз. 1 п. 2 ст. 1165 можно сделать вывод о том, что соглашение (судебный акт) о разделе наследства должны предшествовать заявлению наследниками требований о выдаче свидетельства о праве на наследство, если только в состав наследства не входит недвижимость (ее можно делить и после получения свидетельства о праве на наследство). Вместе с тем, раздел наследства не может предшествовать рождению зачатого, но не родившегося наследника, подлежащего призванию к наследованию (ст. 1166).

1838. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением ст. 37 ГК. В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства (ст. 1167 ГК).

§ 11. Преимущественные наследственные права* (п. 1839-1842)


* Наименование данных прав «преимущественными» условно; считать их видом преимущественных прав в собственном смысле слова (гл. XLVI Учебника) было бы ошибочным. Говоря о преимущественном праве одного наследника по отношению к другим имеют в виду только то, что право на получение по наследству определенной вещи принадлежит одному наследнику, но не принадлежит другим.


1839. При разделе наследства наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (супруг, член крестьянского хозяйства и др.)) доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п. 1 ст. 1168 ГК).

1840. Наследник, который хотя и не был сособственником наследодателя, но постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (п. 2 ст. 1168 ГК). Если предметом постоянного пользования являлось неделимое жилое помещение, то наличие указанного преимущественного права связывается не только с проживанием наследников в этом жилом помещении ко дню открытия наследства (постоянным пользованием), но и с отсутствием у этих наследников иного жилого помещения (п. 3 ст. 1168).

1841. Наследник, призываемый к наследованию и проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК). Вопрос о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2344).

1842. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется предварительной передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предварительным предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. Правило о предварительном характере предоставления компенсации может быть изменено соглашением между всеми наследниками (ст. 1170 ГК).

§ 12. Исполнение завещания (п. 1843, 1844)



1843. Исполнение завещания представляет собой совершение наследниками действий, необходимых для принятия ими наследства и его оформления. Естественно, что бремя исполнения завещания возлагается на заинтересованных в этом лиц — назначенных в завещании наследников (ст. 1133 ГК). Однако завещатель может поручить исполнить завещание не являющемуся наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания или душеприказчику). В этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию (п. 1 ст. 1134).

1844. Душеприказчик должен принять меры, необходимые для исполнения завещания, в том числе, обеспечить переход к наследникам причитающегося им имущества, принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников, получить причитавшиеся наследодателю суммы и иное имущество для передачи их наследникам, исполнить возложенные на него завещателем обязанности (п. 2 ст. 1135 ГК). Следует признать, что исполнитель завещания во всяком случае имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, только в том случае, если это прямо предусмотрено завещанием (ст. 1136).

* Бюллетень Верховного Суда РФ. 1991. № 7; 1994. № 3; 1997. № 1.

§ 13. Сингулярное посмертное правопреемство (легатарное, модальное и в праве нанимателя жилого помещения) (п. 1845-1851)



1845. Посмертное правопреемство может быть не только универсальным (наследственным), но и частичным или сингулярным. Действующему законодательству известны три вида такого правопреемства — легатарное (ст. 1137, 1138, 1140, 1160 ГК), модальное (ст. 1139, 1140) и преемство в праве нанимателя жилого помещения (ст. 686).

1846. Основанием легатарного правопреемства является так называемый легат или завещательный отказ, представляющий собой обязанность, возложенную завещателем на определенного наследника по закону или по завещанию, совершить какое-либо действие (передать вещь или право, выполнить работу или оказать услугу) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей или легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК). Так, например, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его.

1847. Между отказополучателем (кредитором) и наследником, право которого на наследство обременено завещательным отказом (должником), складываются обязательственные отношения, регулируемые нормами глав 21-23, 25 и 26 ГК, если иное не установлено специальными правилами ГК и не вытекает из существа завещательного отказа. Так, например, не подлежит сомнению, что (1) право отказополучателя является строго личным и не может быть уступлено другим лицам; (2) замещение отказополучателя возможно лишь в субституционном порядке, т. е. путем подназначения другого отказополучателя; (3) оно существует в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137); (4) оно может быть прекращено отказом легатария от получения легата (п. 1 ст. 1160). Однако обязанность исполнить завещательный отказ, по общему правилу, строго личной не является и переходит на других наследников, получивших долю лица, на которое было возложено исполнение отказа (ст. 1140).

1848. Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, т. е. за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК). Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли (абз. 2 п. 1 ст. 1138).

1849. Основанием модального правопреемства является так называемый модус или завещательное возложение, которое представляет собой обязанность, возложенную завещателем на одного или нескольких наследников (как по закону, так и по завещанию), а также на исполнителя завещания, заключающуюся в совершении действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Кроме того, на наследников можно также возложить обязанность содержания принадлежавших наследодателю домашних животных — ее исполнение подчиняется правилам о модусе* (п. 1 ст. 1139 ГК). Исполнения обязанности, составляющей завещательное возложение, вправе требовать в суде заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников, поскольку в завещании не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139).

* Права на домашних животных как и права на всякие другие вещи (ст. 137 ГК), равно как и связанные с ними обременения и обязанности, являются имущественными и не относятся к строго личным, а значит, входят в наследственную массу. Принимая наследство и реализуя свое право на наследство наследники тем самым становятся собственниками животных, а значит —лицами, несущими бремя их содержания (ст. 210). Видно, что в правиле п. 1 ст. 1139 об обязанности содержания домашних животных нет необходимости.


1850. В соответствии с п. 2 ст. 686 ГК «В случае смерти нанимателя ... договор (коммерческого найма жилого помещения* — В. Б.) продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию между ними. Если такое согласие не достигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями». Таким образом, право пользования жилым помещением по договору жилищного найма не входит в число объектов наследственного преемства и переходит, по общему правилу**, к лицам, совместно проживавшим с умершим нанимателем к моменту его смерти, независимо от того, входят ли таковые в число наследников по закону или по завещанию, либо не входят.

* См. об этом договоре § 3 гл. XVI Учебника.

** Исключение из данного правила установлено для договора краткосрочного жилищного найма, т. е. договора, заключенного на срок менее года (п. 2 ст. 683 ГК). Следуя логике данной нормы можно заключить, что права нанимателя жилого помещения по договору краткосрочного жилищного найма смертью нанимателя прекращаются и не переходят ни к кому вовсе.


1851. Норма п. 2 ст. 686 ГК к правам нанимателя, вытекающим из договора социального найма жилого помещения, не применяется, поскольку это исключено ч. 1 ст. 88 Жилищного кодекса, установившей, что права нанимателя жилого помещения по договору социального найма переходят, в случае смерти нанимателя, к одному из совершеннолетних членов семьи нанимателя, независимо от того, проживал ли таковой совместно с нанимателем или нет. Единственным условием здесь является согласие всех иных совершеннолетних членов семьи нанимателя на такой переход.

§ 14. Лежачее наследство и его охрана (п. 1852-1858)



1852. Заинтересованность наследников в скорейшем принятии открывшегося наследства делает излишней какую-либо заботу иных заинтересованных лиц (в частности — кредиторов наследодателя) о судьбе наследственной массы. Тем более такая забота излишня при наличии душеприказчика. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и ситуации, когда в течение длительного времени после открытия наследства наследники по тем или иным причинам медлят с его принятием, не могут или не хотят принимать меры по его охране, либо даже вовсе неизвестны. Возникает закономерный вопрос: кому принадлежит не принятая наследственная масса, срок для принятия которой еще не истек (лежачее наследство)?* Кто несет бремя ее содержания и охраны, кто обязан отвечать на кредиторские требования, наконец, кто вправе распоряжаться этим имуществом?

* Этот вопрос представляет интерес, главным образом, для кредиторов наследодателя, а потому и обсуждается в следующем параграфе — об ответственности наследников по долгам наследодателя.


1853. С целью не допустить нахождения наследственной массы в фактически бесхозяйном состоянии, нормы ст. 1171 ГК, ст. 64 и 68 Основ законодательства о нотариате, предписывают нотариусу, находящемуся в месте открытия наследства, принимать, руководствуясь поступающими к нему сообщениями, либо по своей инициативе, меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято, то до истечения срока, установленного для принятия наследства. О предстоящем прекращении мер по охране наследственного имущества нотариус обязан предварительно уведомить известных ему наследников (ст. 68 Основ законодательства о нотариате).

1854. Для охраны наследственного имущества нотариус производит его опись и передает на хранение наследникам или другим лицам. Если в составе наследства имеется имущество, требующее принятия специальных мер по обеспечению его сохранности, а также в случае предъявления иска кредиторами наследователя до принятия наследства наследниками, нотариус назначает хранителя наследственного имущества. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки (ст. 66 Основ законодательства о нотариате; ст. 1172 ГК).

1855. При нахождении наследственной массы или ее части не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства вправе дать поручение нотариусу по месту нахождения наследственного имущества, о принятии мер к его охране. Нотариус, принявший меры к охране наследственного имущества, сообщает о принятии указанных мер нотариусу по месту открытия наследства, по получению которого эти меры были приняты (ст. 65 Основ законодательства о нотариате).

1856. Лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить от наследников вознаграждение за его хранение. Указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества (ст. 67 Основ законодательства о нотариате).

1857. Нотариус, принявший меры по охране наследственного имущества, до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, вправе распорядиться об оплате за счет наследственного имущества (1) расходов на уход за наследодателем во время его болезни, на его похороны и на обустройство места захоронения, а также расходов (2) на охрану наследственного имущества, на управление им и на публикацию сообщения о вызове наследников (ст. 1174 ГК; ст. 69 Основ законодательства о нотариате).

1858. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления им (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК).

§ 15. Ответственность наследников по долгам наследодателя (п. 1859-1862)



1859. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества солидарно с другими наследниками (п. 1 ст. 1175 ГК). Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175).

1860. Ранее действовавшее гражданское законодательство устанавливало, что условием ответственности наследников по долгам наследодателя является соблюдение кредиторами наследодателя особого порядка предъявления своих требований: они должны быть предъявлены в течение шести месяцев со дня открытия наследства, независимо от срока их осуществления под угрозой их утраты (ст. 554 ГК РСФСР). В настоящее время подобной процедуры законодательству неизвестно.

1861. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах исковой давности по соответствующим требованиям, которые (сроки), несмотря на предъявление требований кредиторами, не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу; лежачее наследство, таким образом, оказывается принадлежащим ... самому себе (п. 3 ст. 1175; см. также абз. 1 п. 2 ст. 1174 ГК). В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

1862. Легатарии не несут ответственности ни по долгам наследодателя, ни по долгам наследника, исполнившего завещательный отказ. Это обстоятельство, однако, не мешает третьим лицам реализовать принадлежащие им права, обременяющие предмет завещательного отказа. Так, например, при получении по завещательному отказу заложенной вещи легатарий не вправе препятствовать кредитору в реализации залоговых прав; требования об убытках из изъятия у него вещи залогодержателем легатарий сможет обратить лишь к исполнившему завещательный отказ наследнику. Приобретение права собственности на вещь, являющуюся предметом легата, относится к числу производных способов приобретения права собственности (см. об этом подпункт 10 п. 1349 Учебника).