Злоупотребление правом в гражданском праве россии 12. 00. 03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Вид материалаАвтореферат

Содержание


Общая характеристика работы
Предмет диссертационного исследования
Цели и задачи диссертационного исследования.
Структура исследования.
Методология исследования.
Теоретическая основа исследования.
Нормативную основу диссертации
Степень научной разработанности темы.
Научная новизна исследования.
На защиту выносятся основные выводы, отражающие новизну диссертационного исследования
Научная и практическая значимость.
Внедрение и апробация результатов.
Основное содержание работы
Глава первая «Понятие и сущность злоупотребления субъективным гражданским правом».
Второй параграф «Определение понятия злоупотребления субъективным гражданским правом».
Параграф третий «Отграничение гражданско-правового запрета злоупотребления правом от смежных правовых институтов».
Параграф четвёртый «Недействительность сделки».
Глава третья «Особенности применения запрета злоупотребления правом в отдельных видах гражданских правоотношений».
Параграф второй «Применение запрета злоупотребления правом в денежных обязательствах».
В заключении
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2


На правах рукописи


Радченко Сергей Дмитриевич


ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ



12.00.03 —

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право



АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата юридических наук


Москва 2008


Работа выполнена в отделе предпринимательского законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации


Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор,

Садиков Олег Николаевич


Официальные оппоненты: доктор юридических наук

Сарбаш Сергей Васильевич

кандидат юридических наук,

профессор МГИМО

Зименкова Ольга Николаевна


Ведущая организация: Московский государственный

университет

Защита состоится «16» апреля 2008 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д. 503.001.01 в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.


Автореферат разослан «___» марта 2008 года.


И.о. Ученого секретаря

диссертационного совета,

доктор юридических наук Хлестова И. О.


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Прошедшая в России в 1990-е гг. реформа гражданского законодательства привела к расширению действия принципов равенства, свободы договора, беспрепятственного осуществления гражданских прав. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) включил в предмет гражданского права отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Это сопровождалось как введением в гражданское законодательство России новых, так и сохранением ранее известных правовых институтов, однако в значительно переработанном и обновлённом виде. К числу последних относится и запрет злоупотребления субъективными гражданскими правами (ч. 1 ст. 10 ГК РФ), сформулированный в ГК РФ в виде недопущения действий граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблений правом в иных формах.

Институт злоупотребления субъективными гражданскими правами существовал ещё в советском гражданском праве как запрет осуществления гражданских прав в противоречии с их социально-хозяйственным назначением (ст. 1 ГК РСФСР 1922 г.) и в противоречии с назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма (ч. 1 ст. 5 ГК РСФСР 1964 г.). В настоящее время формулировка запрета злоупотребления гражданскими правами приведена в соответствие с «мировыми стандартами», что требует его осмысления и анализа в контексте системы современного российского законодательства. Анализ судебной практики по применению ст. 10 ГК РФ свидетельствует, с одной стороны, о существенном увеличении случаев применения судами нормы ст. 10 ГК РФ, а с другой стороны, об отсутствии единообразия в толковании и применении судами данной нормы. В связи с этим возникает необходимость в исследовании правовой природы данного института, определении его места среди других правовых институтов, а также путей совершенствования норм о запрете злоупотребления правом и практики их применения, что предопределяет актуальность настоящего диссертационного исследования.

Предмет диссертационного исследования обусловлен предметом юридической науки в целом и предметом гражданско-правовой науки в частности и включает:

1) сведения российских источников по истории института запрета злоупотребления правом, а также теоретические воззрения российских и зарубежных учёных по различным вопросам злоупотребления правом;

2) нормы российского гражданского, семейного, трудового и других отраслей права – как действовавшие ранее, так и действующие в настоящее время;

3) гражданско-правовые отношения, образующиеся в результате урегулирования общественных отношений нормами, составляющими институт злоупотребления правом;

4) результаты правоприменительной практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего исследования состоит в выявлении, постановке и разрешении теоретических и практических проблем, связанных с определением правовой природы гражданско-правового злоупотребления правом; выработке применимых на практике критериев для максимально точного установления судом наличия или отсутствия признаков злоупотребления правом.

Логическая систематизация вопросов, составляющих предмет исследования, позволила сформулировать задачи диссертационного исследования:

1) выявить правовую природу института злоупотребления субъективным гражданским правом, его разграничение со смежными правовыми институтами;

2) определить круг возможных последствий злоупотребления правом;

3) раскрыть особенности применения гражданско-правового запрета злоупотребления правом в наиболее распространённых на практике судебных спорах, связанных с применением ст. 10 ГК РФ, к которым относятся споры из корпоративных отношений и денежных обязательств.

Структура исследования. Система поставленных научных задач находит отражение в структуре настоящей работы. Решению каждой из общих задач соответствует отдельная глава. Задачи же более конкретные решаются в содержании отдельных параграфов, в которые объединён материал внутри глав. Весь материал исследования разбит на три главы, включающие девять параграфов, каждый из которых посвящён выявлению и разрешению той или иной проблемы злоупотребления правом. Список использованной литературы включает 211 источников.

Методология исследования. Диссертационное исследование проведено на основе методов исторического, комплексного, системно-структурного анализа, а также способов толкования норм и категорий в праве, в частности посредством формальной логики и сравнительного правоведения. Особое место в методологии диссертации занимает культурологический метод, состоящий в анализе правовой природы юридических явлений с использованием сведений иных гуманитарных наук: философии, истории, лингвистики и др.

Теоретическая основа исследования. В своей теоретической основе настоящая диссертационная работа опирается на сочинения выдающихся отечественных и зарубежных философов — Аристотеля, М. Бубера, И. Бентама, Н. А. Бердяева, Г. В. Ф. Гегеля, Г. Гроция, И. А. Ильина, И. Канта, Г. В. Лейбница, Дж. С. Милля, Б. Паскаля, Платона, Б. Спинозы, В. С. Соловьёва, Ж. Ж. Руссо, С. Л. Франка, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра; работы дореволюционных российских правоведов — Е. В. Васьковского, Ю. С. Гамбарова, В. П. Доманжо, С. А. Муромцева, Е. В. Пассека, Л. И. Петражицкого, И. А. Покровского, В. М. Хвостова, Г. Ф. Шершеневича; труды известных зарубежных правоведов — Ж. Л. Бержеля, Е. Годэме, Л. Дюги, Р. Иеринга, Ж. Карбонье, Ж. Морандьера, Ф. Нордмана, М. Планиоля, Г. Радбруха, Ж.-Д. Руле, Р. Саватье, Л. Эннекцеруса, Янко Г. Янева.

Диссертантом широко использованы исследования отечественных учёных-юристов М. М. Агаркова, М. И. Бару, В. А. Белова, О. Ф. Богатырёва, М. И. Брагинского, С. Н. Братуся, С. И. Вильнянского, Г. А. Гаджиева, В. П. Грибанова, Д. В. Дождева, В. И. Емельянова, О. С. Иоффе, С. Г. Зайцевой, С. Ф. Кечекьяна, Н. И. Клейн, Л. А. Лунца, Н. С. Малеина, Ю. Г. Матвеева, С. В. Михайлова, И. Б. Новицкого, Е. А. Павлодского, В. М. Пашина, В. А. Рясенцева, О. Н. Садикова, С. В. Сарбаша, К. И. Скловского, Ю. К. Толстого, Ю. Б. Фогельсона, В. Ф. Яковлева, Т. С. Яценко и др.

Нормативную основу диссертации составили положения Гражданского кодекса РФ об осуществлении гражданских прав, способах защиты гражданских прав и др., а также нормы Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ)1, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 192-ФЗ)2, Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ3, Уголовного кодекса Российской Федерации4, Семейного кодекса Российской Федерации5 и других нормативных актов.

В качестве фактического материала использованы материалы судебной практики: постановления и определения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и федеральных арбитражных судов округов.

Степень научной разработанности темы. В науке отечественного гражданского права первое по времени комплексное исследование проблемы злоупотребления правом принадлежит М. М. Агаркову. В его статье «Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве»6 сформулирована и поставлена проблема злоупотребления правом, дан анализ понятия осуществления права и его пределов, предложено определение злоупотребления правом. Первая и единственная в советской цивилистике монографическая разработка темы была осуществлена В. П. Грибановым в его докторской диссертации в 1972 г.7 Данная работа содержит отдельную главу «Правовая природа и социальное назначение принципа недопустимости злоупотребления гражданскими правами», в которой дан исторический и догматический анализ проблемы на основе парных диалектических категорий; выявлены признаки злоупотребления правом. В качестве результата была сформулирована первая в отечественной цивилистике теория злоупотребления правом – теория «пределов осуществления гражданских прав», оказавшая влияние, в том числе, на действующее гражданское законодательство. Обе названные работы заложили основы теоретического исследования данной темы.

В 1995 г. после того, как вступила в силу часть первая действующего ГК РФ, провозгласившая в качестве одного из основных начал гражданского законодательства беспрепятственное, своей волей и в своём интересе осуществление гражданами и юридическими лицами гражданских прав, а также содержащая ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав», задача научного изучения запрета злоупотребления субъективными гражданскими правами обрела повышенную актуальность.

В современных научных исследованиях можно выделить два направления. Первое из них продолжает и развивает на базе действующего законодательства идущее от В. П. Грибанова понимание злоупотребления субъективным гражданским правом через категорию «пределов осуществления гражданских прав» (Т. С. Яценко1, О. А. Поротикова2). Второе направление основано на критике данной теории и формулировании нового понимания злоупотребления правом, которое бы основывалось не на идеологических догмах, а на цивилистических ценностях. Данное направление привело к появлению в отечественной гражданско-правовой науке ряда альтернативных концепций злоупотребления правом. Так, в монографии В. И. Емельянова «Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами»3 в целях выявления правовой природы данного института предложена и обоснована теория «целевых прав — обязанностей». Заслуживают быть отмеченными исследования злоупотребления правом с точки зрения нарушения принципов права и интересов третьих лиц (С. Г. Зайцева1, П. А. Избрехт2), через категории «использование прав в противоречии с их назначением» и «исключительного намерения причинения вреда» (А. А. Малиновский)3. В диссертационном исследовании А. Ю. Белоножкина4 сущность злоупотребления правом раскрывается через категории «преимущественного правового положения», «формы» и «содержания» права. Самая глубокая, на наш взгляд, работа по исследуемой теме – статья В. М. Пашина «Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda»5 — обосновывает понимание злоупотребления правом через категорию «интерес». Наблюдается особое внимание к истории развития данного правового института (Т. С. Яценко, В. И. Емельянов, А. А. Малиновский, О. А. Поротикова). Возможно, это вызвано тем, что раздел, посвящённый истории, хотя и был в монографии В. П. Грибанова, но исторические факты истолковывались им в идеологическом ключе.

Вместе с тем несмотря на повышенное внимание к рассматриваемой теме, в современной науке отечественного гражданского права нет единообразия в понимании сущности и правовой природы запрета злоупотребления субъективным гражданским правом, остаются неисследованными вопросы, связанные с применением запрета злоупотребления правом в отдельных видах гражданских правоотношений, возможные меры государственного реагирования на злоупотребление правом.

Научная новизна исследования. В настоящем диссертационном исследовании впервые в науке российского гражданского права осуществлена всесторонняя разработка дискуссионных вопросов, связанных с пониманием правовой природы и практическим применением запрета злоупотребления субъективным гражданским правом через философские категории «зло», «свобода» и «интерес», впервые специально исследованы виды мер государственного реагирования на действия, образующие злоупотребления правом, а также особенности применения запрета злоупотребления правом в корпоративных отношениях и денежных обязательствах.

На защиту выносятся основные выводы, отражающие новизну диссертационного исследования:

1. Право — это признанная и защищённая государством свобода в осуществлении интереса. Поскольку в самой материи свободы заключена возможность её использования как в целях добра, так и зла, такая же возможность существует в праве. Злоупотребление возможно только при осуществлении права, как волевого действия, направленного на реализацию интереса. Совершение управомоченным субъектом действий по осуществлению права в своём интересе отвечает интересам общества. Осуществление права в отсутствии интереса есть социальное зло, против которого направлен запрет злоупотребления правом. Если субъект осуществляет право при отсутствии или в противоречии с имеющимся у него интересом, то государство в публичных интересах вправе ставить пределы такому правоосуществлению с помощью запрета злоупотребления правом. Злоупотребление субъективным гражданским правом — это осуществление принадлежащего управомоченному лицу права в противоречии с имеющимся у данного лица признанным законом интересом в его осуществлении.

2. Управомоченное лицо при осуществлении права в принудительном порядке не обязано доказывать наличие интереса в осуществлении права. Сторона спора, полагающая, что другая сторона злоупотребляет правом, обязана доказать это обстоятельство.

3. Злоупотребление субъективным гражданским правом необходимо отличать от 1) недобросовестности в субъективном смысле, так как недобросовестным является лицо, не имеющее права, тогда как злоупотребить правом может только лицо, имеющее право; 2) недобросовестности в объективном смысле, так как последняя определяется путём сопоставления действий управомоченного лица с интересами других лиц (контрагентов), между тем злоупотребление правом определяется по отношению к интересу самого управомоченного лица; 3) злоупотребления родительскими правами, поскольку данные права не являются субъективными гражданскими правами; они предоставлены родителям не для обеспечения поведения обязанного лица в целях реализации их интересов, а для удовлетворения интересов детей, а также общества, в связи с чем осуществление данных прав приравнено к обязанности; 4) злоупотребления доминирующим положением, так как последнее не является субъективным правом и обозначает действия запрещённые, т. е. не связанные с осуществлением какого-либо права.

4. Причинение вреда не является обязательным признаком злоупотребления правом. Реакция государства на злоупотребление носит превентивный характер с целью предотвращения наступления отрицательных последствий. Цель запрета злоупотребления правом – побудить управомоченное лицо действовать в своём интересе. Если притязание такого лица представляет собой злоупотребление правом, то третьи лица вправе игнорировать данное требование. Если управомоченное лицо обращается за помощью к государству в лице суда, то в этом случае будет затрагиваться публичный интерес, и суд на основании ч. 2 ст. 10 ГК РФ может отказать в защите права. Если же в результате «злоупотребительного» осуществления права произойдёт нарушение прав или охраняемых законом интересов третьих лиц, то последние вправе прибегнуть к их защите способами, указанными в ст. 12 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения.

5. Указанный в ч. 2 ст. 10 ГК РФ «отказ лицу в защите принадлежащего ему права» означает отказ стороне спора в применении испрашиваемого им способа защиты гражданского права как полностью, так и в части. По своей природе эта мера является санкцией, но не является видом гражданско-правовой ответственности, поскольку отказ в защите права не связан ни с лишением управомоченного лица какого-либо права, ни с возложением на него какой-либо обязанности. Последствия злоупотребления правом не могут выражаться в виде 1) недействительности сделки; 2) лишения субъективного права; 3) понуждения к совершению действия.

6. Особенность злоупотребления корпоративными правами заключается в том, что оно может состоять в осуществлении этих прав не только в противоречии с личным интересом, но также в противоречии с общим корпоративным интересом участников юридического лица.

7. При рассмотрении судом спора, возникшего из денежного обязательства, в качестве злоупотребления правом не должны считаться действия, направленные на осуществление права взыскания процентов по договору займа (кредита), вне зависимости от того, насколько высок размер процента (в том числе если причиной его повышения явились резкие колебания валютного курса), а также длительная задержка кредитора с предъявлением иска о взыскании денежного долга, приведшая к увеличению времени начисления процентов.

Научная и практическая значимость. Изложенные в диссертации положения позволяют решить ряд теоретических проблем злоупотребления правом и могут являться теоретической основой для совершенствования практики применения норм, предусматривающих гражданско-правовой запрет злоупотребления правом. Научные выводы, сформулированные в настоящей работе, могут быть использованы при совершенствовании действующего российского гражданского законодательства и практики его применения, в процессе преподавания общего курса гражданского права, а также специального курса по теме «Осуществление и защита гражданских прав». Положения работы могут быть востребованы при подготовке лекционных курсов по дисциплинам цивилистического направления, а также при проведении дальнейших научных исследований по данной проблеме и близким к ней темам, а также в целях совершенствования правоприменительной практики.

Внедрение и апробация результатов. Диссертация подготовлена в отделе предпринимательского законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, где проходили её рецензирование и обсуждение. Основные результаты исследования нашли отражение в семи опубликованных работах автора, список которых указан в конце настоящего автореферата.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень её разработанности; определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его теоретическая, нормативная, методологическая и эмпирическая основы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, представляются данные об апробации результатов исследования и о структуре диссертации.

Глава первая «Понятие и сущность злоупотребления субъективным гражданским правом».

Первый параграф «Теории злоупотребления правом» посвящен рассмотрению существующих в отечественной цивилистике теорий злоупотребления правом. Их исследование автор начинает с теории «пределов осуществления гражданских прав» (В. П. Грибанов), согласно которой злоупотребление правом — это «особый тип гражданского правонарушения, совершаемый управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения». Автор отмечает сильные стороны данной теории: злоупотребление правом может быть допущено только лицом, имеющим данное право; злоупотребление правом имеет место только при осуществлении права; злоупотребление правом — это использование права «во зло». Вместе с тем диссертант полагает обоснованной критику данной теории состоящую в том, что 1) с точки зрения введения в закон понятия пределов осуществления гражданских прав образуется два уровня дозволений, нарушение одного из которых не приводит к нарушению другого; в этом случае действие по осуществлению права будет одновременно правомерным и неправомерным; 2) данная теория не указывает на чёткие критерии разграничения пределов содержания права и пределов его осуществления.

Теория «целевых прав-обязанностей» (В. И. Емельянов) рассматривает злоупотребление правом как нарушение управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах другого лица в непредвидимых условиях. При этом состав элементов правонарушения «злоупотребление гражданскими правами» в части конструкции объективной и субъективной сторон совпадает с составом уголовного преступления, которое называется «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ). Обосновывая своё несогласие с таким подходом, автор обращает внимание на его противоречие ст. 1 ГК РФ (граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе). Злоупотребление правом не может состоять в неисполнении обязанности; в ином случае его невозможно отграничить от правонарушения. По мнению диссертанта, при выявлении сущности злоупотребления правом опираться на статьи УК РФ было бы допустимо только в том случае, если бы за любые действия, образующие злоупотребление правом в смысле ст. 10 ГК РФ, была предусмотрена уголовная ответственность. Из того, что определённые действия УК РФ называет злоупотреблением, ещё не означает, что те же действия являются злоупотреблением правом в понимании ст. 10 ГК РФ. Действия руководителя коммерческой организации в противоречии с интересами последней ГК РФ не называет злоупотреблением правом, такое наименование («злоупотребление») этим действиям даёт ст. 201 УК РФ. Деяние, предусмотренное данной нормой, влечёт уголовную ответственность руководителя, а вовсе не отказ в защите права, как это предусмотрено ст. 10 ГК РФ.

Теория «легальной видимости» (С. Г. Зайцева, А. И. Муранов, М. Н. Малеина). По мнению сторонников данной теории, злоупотребление правом имеет место в ситуации, когда не происходит видимого нарушения определённых предписаний нормативных правовых актов, однако происходит нарушение принципов права, страдает юридически признанная свобода других лиц; злоупотребление правом — это попытка представления при помощи любых способов и форм действий, неправомерных с точки зрения объективного права, в качестве правомерных. Указывая на уязвимые места данной теории, автор отмечает отсутствие объективных критериев «легальной видимости», а также зависимость квалификации злоупотребления правом от способностей правоприменителя усмотреть «видимость». Отсутствие видимого нарушения правовых норм означает, что действия, образующие злоупотребление правом, нарушают закон, однако имеются трудности с их квалификацией в качестве противоправных. Между тем затруднительность квалификации каких-либо правовых отношений не может служить основанием для выделения норм, регулирующих такие отношения, в отдельный правовой институт. Поскольку принципы права находят своё выражение в конкретных правовых нормах, то любое действие, противоречащее принципам права, является противоречащим нормам права, т. е. противоправным, что, с позиции данной теории, не позволяет отграничить злоупотребление правом от правонарушения.

В завершение параграфа автором анализируется группа теорий, объединённых под названием «теории интереса». Общим для них является признание в качестве обязательного признака злоупотребления правом – отсутствие интереса в осуществлении права. Разница между ними – в указании сопутствующего ему дополнительного признака: намерение причинить вред другому лицу (Ю. С. Гамбаров, И. А. Покровский, Л. Эннекцерус, Р. Саватье, Раденка Цветич, Ю. Б. Фогельсон); неблагоприятные последствия для другого лица (В. М. Пашин); нарушение интересов других лиц (Н. С. Малеин, А. Я. Курбатов, Л. А. Бирюкова, М. И. Брагинский, В. И. Крусс). По мнению диссертанта, сильная сторона данных теорий состоит в выявлении сущности злоупотребления правом через категорию интереса. Вместе с тем автор отмечает, что каждая из групп этой теории содержит определённые недостатки. Осуществление права при отсутствии в этом интереса не тождественно осуществлению права с целью причинения вреда лицу, обязанному перед управомоченным, поскольку такое осуществление права не находится в необходимой причинно-следственной связи с причинением вреда. Злоупотребление правом не может состоять в осуществлении права в противоречии с интересами других лиц, так как устранение конфликта интересов предполагает установление приоритета одного интереса по отношению к другому, что происходит за пределами ст. 10 ГК РФ.

Второй параграф «Определение понятия злоупотребления субъективным гражданским правом». Автор исходит из понимания права как признанной и защищённой государством свободы в осуществлении интереса. Сведения философских наук свидетельствуют о существовании неразрывной связи добра и зла в рамках свободы. Как следствие, такая же связь должна существовать и в праве; возможность права быть использованным для целей зла заложена в самой природе права. Поскольку из содержания ст. 10 ГК РФ следует, что злоупотребление возможно только при осуществлении права, то для ответа на вопрос, с какой целью (добра или зла) используется право в данном конкретном случае, необходимо исходить из цели осуществления права. Осуществление права – действие, как правило, волевое. В свою очередь воля функционирует не сама по себе. Двигателем, приводящим в действие волю, является интерес. Автор исходит из того, что интерес — это объективная категория, существующая в форме связи субъекта с окружающими условиями в виде общественных отношений, содержанием которых является потребность субъекта, его объективные нужды, выражающие необходимую связь, зависимость человека от природы и общества. Реализация законного интереса — цель осуществления субъективного права. Совершение управомоченным субъектом действий по осуществлению права в своём интересе отвечает интересам общества. Таким образом, если удовлетворение интереса – это цель субъективного права, и достижение этой цели создаёт положительный социальный эффект, то осуществление права в отсутствии интереса в этом влечёт отрицательные последствия для общества, против которых направлен запрет злоупотребления правом.

Отвечая на вопрос о том, в силу каких причин управомоченный субъект может осуществлять своё право при отсутствии в этом своего интереса, автор указывает на две причины. Первая – влияние естественных человеческих страстей, когда управомоченный субъект понимает сущность своего интереса, однако его волевых качеств не хватает для следования ему. Вторая – неправильное понимание или незнание управомоченным истинной сущности своих интересов. Если субъект осуществляет право при отсутствии или в противоречии с имеющимся у него интересом, то государство в публичных (общественных) интересах вправе ставить пределы такому правоосуществлению с помощью запрета злоупотребления правом.

При исследовании вопроса о противоправности злоупотребления правом автор указывает на недостаточность для ответа на этот вопрос законодательного материала ч. 1 ст. 10 ГК РФ, запрещающей осуществление именно права, между тем каждое конкретное действие в каждый конкретный момент времени может быть либо правомерным, либо противоправным. Диссертант исходит из того, что противоправным является действие, совершённое субъектом при отсутствии права. Ситуация отсутствия права возможна в двух видах: либо право у субъекта ещё не возникло (и не возникнет), либо это право было, но уже прекратилось. Отсутствие интереса в осуществлении права не является обстоятельством, препятствующим возникновению права, так как при наличии предусмотренных законом юридических фактов право возникает у субъекта вне зависимости от того, имеется ли у него в настоящее время интерес в получении тех выгод, которые ему даст осуществление данного права. Отсутствие интереса в осуществлении права не является основанием прекращения права, так как даже если субъект утратил по каким-то причинам интерес в получении тех выгод, которые ему может дать осуществление права, то данное обстоятельство не предусмотрено законом в качестве юридического факта, влекущего прекращение субъективного гражданского права. Таким образом, обстоятельства, дающие основания для квалификации действий лица в качестве злоупотребления правом, не могут быть тождественны обстоятельствам, являющимся препятствием для возникновения права, и не могут быть тождественны обстоятельствам, являющимся основанием для прекращения права. Следовательно, обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действия лица в качестве злоупотребления правом, не сообщают данным действиям свойства противоправности, т. е. действия управомоченного субъекта по осуществлению принадлежащего ему права при отсутствии в этом интереса по своей правовой природе не являются правонарушением. Противоправным в этом случае будет результат осуществления права как противоречащий ст. 10 ГК РФ. Отказывая лицу в защите права (ч. 2 ст. 10 ГК РФ), суд препятствует наступлению такого результата.

Переходя к вопросу о том, какое значение имеет причинение вреда для квалификации злоупотребления правом, автор обращает внимание на то, что ст. 10 ГК РФ не предусматривает обязанность лица, осуществляющего право с исключительной целью причинения вреда, возместить вред потерпевшему. Реакция государства на подобные действия (в виде отказа в защите права) носит превентивный характер, т. е. преследует цель не допустить наступления отрицательных последствий. Следовательно, действия лица квалифицируются в качестве злоупотребления правом до наступления отрицательных последствий. Таким образом, наступление отрицательных последствий не является юридическим фактом, входящим в юридический состав, дающий основания для квалификации действий в качестве злоупотребления правом.

Вместе с тем, если бы действия по злоупотреблению правом не приводили к каким-либо отрицательным последствиям, то у государства не было бы необходимости им препятствовать. Если управомоченное лицо обращается за помощью к государству в лице суда, то в этом случае будет затрагиваться публичный интерес, в целях предотвращения наступления отрицательных последствий для которого суд может отказать в защите права. Если же в результате «злоупотребительного» осуществления права произойдёт нарушение прав или охраняемых законом интересов третьих лиц, то последние вправе прибегнуть к их защите способами, указанными в ст. 12 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения.

По результатам догматического анализа ч. 1 ст. 10 ГК РФ диссертант приходит к выводу о том, что из содержания ч. 1 ст. 10 ГК РФ невозможно вывести легальное понятие злоупотребления правом, так как данная норма не указывает на признаки, присущие всем формам злоупотребления правом. В связи с этим автором предлагается своё определение злоупотребления субъективным гражданским правом как осуществления принадлежащего управомоченному лицу права в противоречии с имеющимся у данного лица признанным законом интересом в его осуществлении.

Исследуя вопрос о том, не повлечёт ли подобное понимание злоупотребления правом необходимость для управомоченного лица доказывать наличие интереса в ходе осуществления принадлежащих ему прав, автор исходит из того, что поскольку управомоченных лиц субъективными правами наделил (или предоставил им защиту) сам законодатель, то интерес в их осуществлении должен предполагаться, пока не доказано иное.

В заключительной части параграфа рассматривается вопрос о соотношении института злоупотребления субъективным гражданским правом с институтом недобросовестности. В науке гражданского права существует основанная на ч. 3 ст. 10 ГК РФ точка зрения (Л. А. Куликова, В. П. Камышанский, Г. А. Гаджиев, Л. В. Щенникова), состоящая в том, что злоупотребление правом по своей природе тождественно недобросовестности. Такой же позиции в значительном количестве случаев придерживаются суды.

Для оценки этой точки зрения диссертант обращается к относительно устоявшейся в отечественной цивилистике доктрине, различающей добросовестность в объективном и субъективном смысле (И. Б. Новицкий, К. И. Скловский). Недобросовестность в субъективном смысле не может быть тождественна злоупотреблению правом, так как недобросовестным является лицо, не имеющее права, между тем как злоупотребить правом может только лицо, имеющее право. Несовпадение злоупотребления правом с недобросовестностью в объективном смысле проявляется в том, что если недобросовестность в объективном смысле определяется путём сопоставления действий управомоченного лица с интересами другого лица (контрагента), то злоупотребление правом определяется путём указания на отсутствие интереса самого управомоченного лица.

Параграф третий «Отграничение гражданско-правового запрета злоупотребления правом от смежных правовых институтов». Автор обосновывает необходимость различения злоупотребления субъективным гражданским правом от нарушений договорных обязательств, последствия которых регулируются специальными нормами обязательственного права. Злоупотребление субъективным гражданским правом необходимо также отличать от ограничения или лишения судом несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами (ч. 4 ст. 26 ГК РФ) и ограничения судом дееспособности гражданина, который вследствие злоупотребления спиртным или наркотиками ставит свою семью в тяжелое материальное положение (ч. 1 ст. 30 ГК РФ). Данные действия не являются злоупотреблением правом, так как их последствия – это ограничение дееспособности, что не является санкцией, в отличие от предусмотренного ч. 2 ст. 10 ГК РФ отказа судом в защите права.

Диссертантом также анализируется группа норм, внешне сходных со злоупотреблением правом и объединённых тем, что в них содержатся признаки ненадлежащего использования управомоченным лицом своего имущества (ст. 240, 241, 284, 293 ГК РФ). Проводя историческую аналогию с существовавшим в римском частном праве запретом жестокого обращения с рабами, автор указывает на то, что ratio этих норм состоит в публичном интересе в сохранении данного имущества. Нарушение данного интереса со стороны управомоченного лица может повлечь передачу прав на это имущество по воле публичной власти другому лицу. Такой смысл и назначение названных норм не соответствует смыслу и назначению запрета злоупотребления правом, который направлен исключительно на воспрепятствование субъекту досаждать третьим лицам и государству требованиями, в которых для субъекта не прослеживается какого-либо интереса.

Рассматривая вопрос, можно ли признать злоупотребление родительскими правами одной из форм злоупотребления субъективным гражданским правом (ст. 10 ГК РФ), автор обращает внимание, что право родителей на воспитание детей не до конца вписывается в юридическую конструкцию субъективного гражданского права как средства обеспечения поведения обязанного лица в интересах управомоченного. Родительские права предоставлены родителям не для удовлетворения собственных интересов, а для удовлетворения интересов детей, а также общества, заинтересованного в надлежащем воспитании и развитии своих будущих граждан, как следствие, осуществление родительских прав приравнено к публичной обязанности (родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей — ч. 1 ст. 63 СК РФ). Таким образом, злоупотребление родителями правами в отношении своих детей нельзя признать разновидностью злоупотребления субъективным гражданским правом.

Заключительная часть параграфа посвящена рассмотрению вопроса о соотношении запрета злоупотребления правом и злоупотребления доминирующим положением (недобросовестной конкуренцией). На основе анализа норм антимонопольного законодательства автор приходит к выводу о том, что 1) названные правовые институты представляют собой запрещённые действия, совершаемые при отсутствии права; 2) доминирующее положение не является субъективным правом. Следовательно, ни злоупотребление доминирующим положением, ни недобросовестная конкуренция не могут быть признаны формами злоупотребления правом.