Гражданское право (Часть IV) в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2008 г
Вид материала | Документы |
- Гражданское право (часть I) в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2008, 2104.08kb.
- Гражданское право (часть II) в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2008, 1556.04kb.
- Земельное право в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2007, 2607.86kb.
- Трудовое право в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2007, 4629.12kb.
- «правоохранительные органы» в вопросах и ответах батычко Вик. Т., 2008, 1555.72kb.
- В. Т. Батычко уголовное право общая часть конспект, 3322.57kb.
- Учебно-методическое пособие по курсу Гражданское право (особенная часть) для студентов, 2031.85kb.
- Темы контрольных работ по дисциплине «Гражданское право» Общая часть, 130.22kb.
- Тематика курсовых работ по курсу «гражданское право» гражданское право (общая часть), 119.66kb.
- Лекционный курс по курсу «Гражданское право» (общая часть), 3260.78kb.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (Часть IV) В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Батычко Вик.Т., 2008 г.
1. Исторические аспекты развития правоотношений по вопросам интеллектуальной собственности
Российская история правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, более краткая по сравнению со временем правового регулирования подобных общественных отношений в мире.
Впервые охраняемая законом привилегия на право пользования изобретением была установлена в Англии в 1623 г. Статутом о монополиях. Закон наделил изобретателей правом исключительного экономического использования ремесла или его технического усовершенствования.
Первые зафиксированные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности относились к произведениям, охраняемым авторским правом (Статут королевы Великобритании и Ирландии Анны Стюарт 1710 г., предоставивший автору опубликованного произведения исключительное право разрешать его переиздание в течение 21 года с момента вступления Статута в силу. Для неопубликованных произведений срок действия исключительного права составлял 14 лет с правом его возобновления на последующие 14 лет при жизни автора. Согласно Статуту незаконная перепечатка книг наказывалась уничтожением неправомерно напечатанных экземпляров и штрафом. Охранялись согласно Статуту только книги, и в нем ничего не говорилось о других произведениях. Непременным условием принятия произведения под охрану являлась его регистрация в реестре компании книгоиздателей).
В 1787 году Конституция США обязала Конгресс: «Содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия». Признание исключительных прав авторов и изобретателей на создаваемые ими результаты интеллектуального труда на уровне Основного закона государства создавало реальные гарантии американским гражданам для их занятия умственно-творческой деятельностью. Вышеуказанные положения Конституции США 1787 г. исключали какую-либо возможность Конгресса США предоставлять привилегию - милость изобретателям. Таким образом, в патентном праве Соединенных Штатов начал действовать облигаторный принцип, реализацию которого можно подтвердить выдержкой из судебного решения американского суда: «В Англии патент есть милость, даруемая на основании условий, какие заблагорассудится установить королю; у нас же патент основан на праве (is a matter of right)»1.
Не случаен и тот факт, что американская патентная система была и наиболее выгодной для изобретателей. Привилегия - это институт вознаграждения за совершенное техническое творчество, полезное для общества, а потому американский законодатель и исходил из необходимости максимально поощрять и охранять исключительные права авторов на изобретения.
Французский закон «О праве изобретателя» 1791 г. превратил привилегию-милость в патент-право и первым в Европе начал использование новой правовой терминологии – «исключительное право». Закон признал за обладателями патентов право запрещать всем лицам использовать свое изобретение без соответствующего разрешения, а также право преследовать в судебном порядке контрафакторов. Однако на период принятия названного Закона содержание термина «исключительное право» во Франции носило проприетарный характер. Обращая внимание на психологические корни проприетарной концепции исключительных прав, А.А. Пиленко отмечал, что, приравнивая патентные и другие исключительные права к вещной собственности, сторонники данной концепции интуитивно стремились придать им свойство священности, которым долгие годы награждали право собственности. Bouflers хотел сказать: патентное право свято, а сказал: патентное право есть собственность и потому - свято. Промежуточный элемент (собственность) для него был совершенно безразличен1.
Однако проприетарная теория не была в состоянии объяснить, почему право собственности признается за одними изобретениями и не признается за другими (например, за лекарственными веществами), хотя и они «естественно принадлежат» их авторам. Почему монопольное право, в отличие от вещного права, ограничено сроком и территорией своего действия.
Первым российским законом, начавшим регулирование патентных отношений в России, стал Манифест 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Указанный нормативный акт закрепил за изобретателями исключительное право использовать, а также разрешать или запрещать использование своего изобретения.
Как следует из текста Закона, изобретение признавалось неотъемлемой и исключительной собственностью того лица, которым оно было сделано, и последнее наделялось исключительным правом пользования сделанным открытием, изобретением или усовершенствованием со следующими полномочиями: «вводить, употреблять, продавать, дарить, завещать и иным образом уступать другому на законном основании как предмет, на который выдана привилегия, так и саму привилегию или дозволить другому употребление оной на все предоставленное изобретателю время или на меньший срок»2.
Охрана изобретений в России первоначально была тесно связана с распространением монопольных привилегий на ремесла, мануфактуру и торговлю. Предоставление их характерно для первой половины XVIII в., а, начиная со второй половины, наблюдается стремление разграничить материальное и интеллектуальное содержание привилегии, найти способ защиты интересов изобретателей.
Развитие экономики страны, расширение внешнеэкономических связей, зарождение капиталистических отношений заставили пересмотреть принципы выдачи привилегий, создать определенную систему. Причиной послужило получение в 1811 г. иностранцами Гереном и Елгундом привилегии на винокуренный прибор, изобретенный Адамом и Бераром3. Вскоре стало очевидно, что произошла ошибка, поскольку обнаружился некто Сидоров, использовавший аналогичное устройство. Необходимо было решить, кто у кого похитил идею, имеет ли данное изобретение новизну и как быть с правами третьих лиц.
Имеющееся законодательство не давало ответов на данные вопросы. Александр I поручил М.М. Сперанскому подготовить докладную записку по этому вопросу, текст которой и лег в основу первого российского патентного закона. «Всякое изобретение есть собственность изобретателя, - писал Сперанский. - К удостоверению сей собственности есть только два способа: 1) тайна и 2) покровительство правительства. Часто первый способ бывает недостаточным, а потому прибегают ко второму. Отсюда возникли привилегии... Главные пользы привилегий состоят в следующем: во-первых, они служат весьма важным поощрением; во-вторых, они освобождают изобретателя от хранения тайны, всегда трудного, и, в-третьих, они удостоверяют общество, по истечении известного срока, к пользованию изобретением»4.
Манифест, принятый в России 17 июля 1812 г.1, в истории развития русского законодательства по охране изобретений является второй попыткой регламентации прав изобретателей и порядка выдачи привилегий на изобретения и первым в стране законом, охраняющим авторские права. Проект был составлен М.М. Сперанским и после рассмотрения в Государственном Совете практически без изменений утвержден императором.
Манифест состоял из шести разделов. В разделе I говорилось о сущности привилегий на изобретения и открытия; в разделе II рассматривался порядок выдачи привилегии; в разделе III определялась форма привилегий; в разделе IV устанавливались сроки действия привилегий; в разделе V указывались основания для прекращения привилегии; в разделе VI устанавливался порядок судебного разбирательства.
Привилегией на изобретение являлось свидетельство, удостоверяющее, что оно было предъявлено правительству как собственность, принадлежащая указанному лицу, «но правительство не ручается ни в точной принадлежности изобретения или открытия лицу предъявившему, ни в успехах оного». Оно предоставляет любому лицу оспаривать в суде происхождение изобретения. Если этого не происходило, владелец имел:
1) исключительное право самому использовать изобретение в течение определенного срока;
2) «вводить, употреблять и продавать другим как сие изобретение и открытие, так и передавать самую привилегию»;
3) осуществлять судебное преследование посягнувшего на права с целью возмещения нанесенных убытков.
Закон определял нарушителя прав как лицо, осуществляющее подделку изобретения. Подделкой признавалось «точное и во всех существенных частях сходное производство изобретения или открытия, хотя бы и сделаны были в нем некоторые маловажные и к существу его не принадлежащие перемены». Желающий получить привилегию был обязан: 1) представить правительству точное описание своего изобретения или открытия со всеми подробностями, приемами и способами использования, чертежами и рисунками, «не утаивая ничего, что к точному производству относиться может»; 2) уплатить установленную пошлину. Отсутствие подробного описания изобретения или открытия лишало возможности получения привилегии. Привилегии, касающиеся предметов, которые «не только государству, но и частным людям никакой пользы не приносят или еще и во вред отразиться могут», не выдавались.
Закон предоставлял возможность выдачи привилегий на изобретения и открытия, сделанные за рубежом, при условии, что их нигде не описывали и не использовали в России. При этих условиях они имели «ту же силу и действие, как и привилегии, выданные на сделанные в России изобретения».
Манифестом определялся порядок выдачи привилегии. Желающий получить ее подавал прошение в Министерство внутренних дел, приложив к нему описание изобретения, подробно объясняя пользу, ожидаемую от него. После рассмотрения заявки в министерском совете и признания полезности изобретения Министерство внутренних дел направляло материалы на рассмотрение в Государственный Совет, который являлся высшим законосовещательным органом Российской империи. Министерство обязано было предварительно проверить, не выдавалась ли привилегия на нечто подобное. В случае поступления заявлений о выдаче нескольких привилегий на одно и то же изобретение приоритет принадлежал первому, подавшему прошение.
Таким образом, выдача привилегии производилась после оценки полезности изобретения и его новизны. В Законе, кроме того, прослеживаются контуры установления приоритета по системе первого заявителя.
Привилегии писались на пергаменте за счет вносимых пошлин и имели установленную форму:
- имя владельца;
- дату подачи;
- описание изобретения;
- срок действия;
- уплату пошлины;
- подпись министра внутренних дел;
- печать министра внутренних дел.
По желанию заявителя привилегии выдавались на три, пять и десять лет, но не более. В соответствии с этими сроками были определены и размеры пошлин - 300, 500 и 1500 руб.1.
Вначале публикация об изобретении должна была производиться изобретателем, вопреки предложению Сперанского. Но весьма скоро обнаружились неудобства системы добровольной публикации.
После выхода Закона первая привилегия была выдана 29 мая 1814 г. «инженеру-механику Пуа-де-Барду на машину для взвода судов против течения воды на 10 лет». Она опубликована под № 1 в Указателе привилегий2.
Хочется указать на еще одну любопытную деталь, иллюстрирующую состояние относительного затишья в области патентного права с 1812 по 1830 гг. Речь идет о вопросе, с какой каемкой выдавать грамоты на привилегии. Один из представленных рисунков императору не понравился, второй так и не был рассмотрен в силу «занятия Его Императорского Величества важнейшими делами». Поскольку изобретателям надо было «что-то» выдавать, Государственный Совет решает вручать временные грамоты, без рисунка, для обмена на постоянные после высочайшего утверждения. Однако министр внутренних дел обратил внимание Государственного Совета на невозможность такого ведения делопроизводства, так как «возвращать из Америки патент, для перемены на другой, было бы неудобно»3. Совет с этим замечанием согласился и предписал выдавать грамоты с простой черной линией по краям.
Закон дал обоснование для прекращения действия привилегии по:
1) истечении срока действия.
Истечение срока действия было связано с двумя важными моментами: с затруднением бессрочно обеспечить за изобретателем исключительное пользование изобретением и государственными интересами, не допускающими, чтобы общеполезное открытие навсегда оставалось частной монополией. В связи с этим Закон ограничил право изобретателя на исключительную эксплуатацию своей привилегии определенным сроком, с истечением которого она становилась общим достоянием;
2) решению суда, доказывающего отсутствие новизны изобретения на дату подачи просьбы о выдаче привилегии по причине раскрытия изобретения в публикациях, сделанных как в России, так и за рубежом, или открытого использования его в России.
Отсутствие новизны изобретения есть не что иное, как защита прав третьих лиц. В случае если изобретение уже использовалось где-то до выдачи привилегии (случай с Гереном и Елгундом, когда ошибочно принятое положительное решение привело к массе сложностей и ограничений), то получение разрешения на ее использование нарушит права предыдущих пользователей. При невозможности осуществить изобретение согласно его описанию считалось, что оно не существует как таковое;
3) доказательству невозможности по описанию изобретения получить ожидаемую от него пользу.
В Манифесте раскрывался порядок судебного разбирательства по делам, связанным с выдачей привилегий, осуществляемый в Совете Министерством внутренних дел с приглашением необходимых специалистов по выбору спорящих сторон с равным для каждой стороны числом. Решение принималось большинством голосов. Жалобы на принятое решение окончательно рассматривались Сенатом.
Подводя итоги, следует отметить, что Манифест 1812 г. был основан на явочной системе, без предварительного рассмотрения, и вся процедура была чисто формальной. В этой ситуации такой подход к делу упрощал процедуру рассмотрения прошения. По мнению М.М. Сперанского, «Правительство не может никогда ручаться ни в первенстве изобретения, ни в пользе его, ни в успехах. Чтобы ручаться в первенстве изобретения, посему должно знать все открытия и изобретения, не только доселе бывшие, но и постепенно во всей Европе открываемые, знание - почти невозможное. О пользе и успехах изобретения Правительство также ручаться не может, потому что сие зависит от обстоятельств, ему не подвластных. Следовательно, привилегии выдаются без всякого предварительного рассмотрения»1.
Манифест 1812 г. имел ряд недостатков:
- отсутствие различий между открытием, изобретением, усовершенствованием;
- начало срока действия привилегии с даты выдачи, а не с момента подачи заявки;
- отсутствие определения мер ответственности за нарушение привилегии;
- сложный порядок выдачи и др.2.
В конце 20-х годов XIX в. стали серьезно осознаваться неудовлетворительность и недостаточная полнота большинства положений Манифеста 1812 г. По мнению Государственного Совета, Закон 1812 г. допускал «слишком много облегчений к получению права исключительных привилегий»3 и более не соответствовал состоянию русской промышленности, которая уже не нуждалась в прежних способах поощрения. Положение стало меняться только с принятием Закона о привилегиях 1833 г.
Анализ положений Манифеста Александра I позволяет сделать следующий вывод:
- законодательством России была воспринята заявительская система выдачи привилегий;
- Манифест устанавливал явочную систему выдачи привилегий;
- обладатель привилегии обладал исключительным правом;
- вводились ограничения на выдачу привилегий в отношении изобретений, противоречащих общественным принципам гуманности и морали;
- вводился определенный порядок выдачи привилегий и обжалования действительности привилегий в судебных инстанциях.
Первый законодательный акт России в области охраны изобретений содержал в себе ряд положений, которые в дальнейшем были восприняты современным патентным законодательством.
После длительного перерыва термин «исключительное право» появился в нормах российского права лишь в 1964 году. Так, ст. 521 ГК РСФСР, закрепившая порядок использования изобретений, на которые были выданы авторские свидетельства, предусматривала исключительное право государства на это изобретение на срок пятнадцать лет со дня подачи заявки.
В дальнейшем этот правовой термин все чаще стал употребляться в нормах гражданского права. Так, ст. 4 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» закрепила за гражданами России исключительное право на распоряжение своими способностями к труду. Статья 138 ГК РФ 1994 г. признала за гражданами и юридическими лицами исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Термин «интеллектуальная собственность» появился в российском праве в Законе СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР». Укрепление этого понятия на российской законодательной почве произошло лишь с принятием Конституции РФ 1993 г.
Сегодня законодатель использует словосочетание «интеллектуальная собственность» в нескольких значениях:
- для обозначения отрасли законодательства – «законодательство об интеллектуальной собственности»;
- как обобщающее понятие для всех результатов интеллектуальной деятельности;
- как субъективное гражданское право на результаты интеллектуальной деятельности;
- в международном праве термин часто используется в названии организаций - Всемирная организация интеллектуальной собственности.
- Понятие и содержание права интеллектуальной собственности
Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими.
Следует отметить, что интеллектуальная деятельность была присуща человечеству с момента появления первых разумных существ. Однако в экономическом обороте результаты интеллектуальной деятельности стали участвовать только с конца XVIII в.
Понятие «интеллектуальная собственность» было впервые введено в международные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в аналогичном значении употреблялся термин «результаты интеллектуального творчества»).
В соответствии со ст. 2 этой Конвенции понятие интеллектуальной собственности включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Таким образом, основу интеллектуальной собственности составляют авторское и патентное право, однако они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же относится право на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, ноу-хау, знаки обслуживания.
Термин «интеллектуальная собственность» применяется в правовой доктрине развитых стран и в международно-правовых соглашениях, однако, внутреннее законодательство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что процессы умственной деятельности сами по себе находятся за пределами регулирования правом. Результаты же такой деятельности, имеющие элементы творчества, становятся объектами правового воздействия (результатами творческой деятельности в области техники являются новые понятия, технические решения, формы изделий, в области литературы и искусства - новые образы и т.д.). Общим для всех объектов такого рода является то, что они имеют идеальную природу, т. е. нематериальны, однако могут быть воплощены в физические (материальные) предметы, которые обладают определенной экономической ценностью. Поэтому сторонники использования термина «интеллектуальная собственность» подчеркивают, что речь идет о собственности особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера, так как объектами права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи1.
До недавнего времени правовое регулирование объектов авторского права осуществлялось в соответствии с:
- Законом РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;
- Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1;
- Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;
- Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;
- Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;
- Законом РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях».
Принятие четвёртой части Гражданского кодекса РФ систематизирует эти шесть основных ранее действовавших законов об авторском праве, учитывая правовые особенности тех объектов права, которые ранее не были чётко урегулированы. В частности речь идёт о коммерческих обозначениях, ноу-хау и доменных именах.
Четвёртая часть ГК РФ вводит полный перечень видов и объектов интеллектуальной собственности и регламентирует порядок использования результатов последней, а также предусматривает дополнительные гарантии защиты прав авторов. Под авторами понимаются не только создатели произведений литературы, искусства и науки, но и изобретатели, создатели промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений, фирменных наименований, программ для ЭВМ, баз данных и средств индивидуализации на коммерческие обозначения.
Впервые законодательно закрепляются нормы, устанавливающие в качестве меры ответственности за грубое нарушение исключительных прав конфискацию у нарушителя оборудования, устройств и материалов, а также ликвидацию или прекращение регистрации нарушителя.
В ст. 1225 ГК РФ впервые в российском законодательстве даётся нормативное определение интеллектуальной собственности.
Интеллектуальной собственностью являются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных систем, которым предоставляется правовая охрана.
К объектам интеллектуальной собственности законодатель относит:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телевизионных передач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Необходимо учесть, что перечень объектов интеллектуальной собственности, содержащихся в п. 1 ст. 1225 ГК РФ является исчерпывающим.
Следует отметить то, что интеллектуальной собственностью признаются не права на произведения, товарные знаки и др., а сами эти объекты. Это связано с тем, что предмет регулирования (интеллектуальная собственность) имеет те или иные материальные признаки (текст, форма, звук и т.п.), а право собственности на данные объекты абстрактно.
- Интеллектуальные права и право собственности
В ст. 1226 ГК РФ даётся нормативное определение интеллектуальных прав.
Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, так и (в случаях предусмотренных Гражданским кодексом) личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
Следует отметить не совсем удачную редакцию определения, но, по крайней мере, такое определение всё же лучше, чем никакого.
Вновь принятое законодательство более детально регламентирует права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). В отношении данных объектов признаются интеллектуальные права, которые включают:
- исключительное право, являющееся имущественным правом;
- личные неимущественные права в случаях, предусмотренных ГК РФ;
- иные права (право следования, право доступа и другие).
В соответствии со ст. 128 ГК РФ интеллектуальная собственность является самостоятельным объектом гражданских прав, обособленным от вещных прав, работ и услуг, информации, нематериальных благ.
Статья 1227 ГК РФ устанавливает соотношение интеллектуальных прав и прав собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Интеллектуальные права не зависят от прав собственности на материальный носитель (вещь), в которой выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Поэтому переход прав собственности на вещь не влечёт перехода или предоставления интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, когда при отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное ( п. 2 ст. 1291 ГК РФ).
- Автор результата интеллектуальной деятельности
Как и ранее, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. В настоящее время специально указывается, что не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат, либо способствовавшее его использованию, а также осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ1.
Следует отметить, что в данном случае, как, впрочем, и во многих других статьях Гражданского кодекса Российской Федерации термин «гражданин» применяется не совсем корректно. Понятие «гражданин» уже, чем понятие «физическое лицо». Тем не менее, под гражданами в ГК РФ понимаются именно физические лица, в том числе и иностранные граждане и лица без гражданства.
Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а также в определенных, предусмотренных ГК РФ, случаях - право на имя и иные личные неимущественные права.
Право авторства (за исключением ноу-хау), право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Авторство и имя автора охраняются бессрочно, после смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, когда автор (исполнитель) в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), указал лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором (исполнителем) лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежат соавторам совместно.
- Исключительное право
Суть исключительного (имущественного права) по новому законодательству состоит, прежде всего, в том, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается разрешением.
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением предусмотренных законом случаев. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если оно осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом РФ.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если Гражданским кодексом РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.
Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.
Согласно п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам в следующих случаях:
- независимое создание топологии, идентичной другой топологии. За лицом независимо создавшим топологию, идентичную другой топологии, признаётся самостоятельное исключительное право на эту топологию (п. 3 ст. 1454 ГК РФ);
- добросовестное приобретение секрета производства. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ);
- использование коллективного знака. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречит законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Коллективным товарным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц (п. 1 ст. 1510 ГК РФ);
- исключительное право на наименование места происхождения товара в отношении того же наименования представлено несколькими лицами, которые в границах того же географического объекта производят товар, обладающий теми же особыми свойствами (п. 3 ст. 1518 ГК РФ).
Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом.
Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.
Статья 1230 ГК РФ устанавливает наиболее общие правила относительно срока действия исключительных прав.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Так, в соответствии со ст. 1283 ГК РФ при наследовании выморочного имущества входящее в состав наследства исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние.
Продолжительность срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются ГК РФ.
На территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и ГК РФ.
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные внутренним законодательством, то применяются правила международного договора.
Личные неимущественные и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, действуют на территории Российской Федерации в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
При признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или ГК РФ не предусмотрено иное.
Исключения из этого правила устанавливаются как международными договорами, так и ГК РФ. Например, согласно ст. 1256 ГК РФ при предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с международными договорами Российской Федерации автор или иной первоначальный правообладатель произведения определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.
Как и ранее, в определенных случаях, предусмотренных законом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно переход исключительного права без договора также подлежат государственной регистрации. Юридически значимые действия по государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на указанные результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В определенных случаях эти действия могут осуществлять также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ.
Новеллами части четвертой ГК РФ являются положения о том, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.
Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо о предоставлении другому лицу права использования такого результата или средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.