За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка апрн україни О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента апрн україни О

Вид материалаДокументы
Патентування об'єктів промис
Патентування об'єктів
Патентування об'єктів пр
Подобный материал:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   47
Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

29*4-414

451

Установа України після вшповідної реєстрації поданої заявки про закордонне патентування розглядає зазначену заявку і після розгляду надісланих матеріалів надсилає заявнику довідку про їх одержання. За результатами розгляду заявочних матеріалів на за­кордонне патентування Установа приймає рішення про можливість закордонного патентування чи про його недоцільність.

Але може статися так, шо надіслані матеріали не відповідають установленим вимогам. У такому разі Установа повідомляє заявни­ка про це і пропонує доповнити надіслані матеріали чи виправити їх протягом визначеного строку. Розгляд заявки припиняється до надходження виправлених матеріалів або додаткових документів. Якщо протягом трьох місяцю від дати надходження заявки до Ус­танови заявник не надішле необхідних документів чи виправлених матеріалів, заявку визнають такою, що не була подана.

З приводу закордонного патентування важливим є питання про його оплату. Вище підкреслювалося, що процес закордонного па­тентування досить тривалий і дорогий. Виникає запитання: за які кошти має здійснюватися патентування об'єктів промислової влас­ності в іноземних державах. У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. у п. 4 ст. 32 бу­ло сказано: «Витрати, пов'язані з патентуванням винаходу (корис­ної моделі) в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа». Із цього Закону від 1 червня 2000 р. зазначена норма зі ст. 37 виключена. Проте у законах України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на топографії інтеграль­них мікросхем» такі норми збереглися. Закон України «Про охоро­ну прав на сорти рослин» взагалі не містить норми про витрати на патентування сорту в іноземних державах. Отже, існує певна розбіжність про визначення джерел витрат на закордонне патенту­вання об'єктів промислової власності.

12.3. Договір про патентну кооперацію

За загальним правилом, про що вже йшлося, об'єкт промисло­вої власності може одержати правову охорону в зарубіжних країнах лише за умови запатентування цього об'єкта у цій самій країні. Ко-

РОЗДІЛ 12

ли говориться про об'єкт промислової власності, попит на який може виявитися в ряді країн, тоді постає питання про патентуван­ня цього об'єкта у кожній з цих країн.

Така ситуація набагато ускладнює патентування об'єкта у зару­біжних країнах. У кожну із країн, в якій заявник побажає одержати правову охорону свого об'єкта, має бути подана заявка мовою цієї країни, сплачені встановлені мита і збори і т. ін. Істотно підвищу­ються фінансові витрати на патентування, подовжується тривалість патентування, виникає ряд труднощів, пов'язаних з патентуванням.

Тому фахівщ-патентознавці уже давно почали пошук способів певного спрощення і полегшення процедури патентування об'єкта промислової власності в кількох зарубіжних країнах одночасно. Цей пошук завершився успішно. Компетентний виконавчий орган Па­ризького союзу з охорони промислової власності провів вщповідну роботу і підготував текст міжнародного договору, що був прийнятий Дипломатичною конференцією у червні 1970 р. під назвою Договір про патентну кооперацію або РСТ. Договір набрав чинності з 1 черв­ня 1978 р. За станом на 1 січня 2001 р. цей Договір об'єднував 108 країн світу. Україна також є членом цієї спілки. Головною метою Договору є спрощення і полегшення способів звертання заявників до кількох країн про патентну охорону винаходів.

Отже, Договір про патентну кооперацію (РСТ) є угодою про міжнародне співробітництво у сфері патентування в кількох країнах одночасно. Його вважають чи не найбільшим досягненням у сфері патентної охорони винаходів після Паризької конвенції. Проте він стосується лише процедури патентування — подання заявки, па­тентного пошуку та проведення експертизи заявки, а також поши­рення технічної інформації, що міститься в заявках.

Зазначений Договір стосується лише процедури розгляду заявок на винаходи, він не передбачає видачі міжнародних патентів. Заяв­ка, що подається за процедурою Договору про патентну коопера­цію, називається міжнародною заявкою. Вона подається до націо­нального патентного відомства, в Україні — до Установи. Проте Договір передбачає можливість подання міжнародної заявки безпо­середньо до Міжнародного бюро ВОІВ, яке в таких випадках вис­тупає як приймаюче відомство. Міжнародна заявка діє як націо­

_ Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

наявна від дати міжнародного подання у тих Договірних державах РСТ, що зазначені заявником у його заявці.

Міжнародна заявка має відповідати певним встановленим стан­дартам. За підготовку і подання міжнародної заявки встановлений єдиний збір, що сплачується в єдиній валюті і до одного відомства (одержуюче відомство). Зазначений збір складається із збору за пе­ресилання — для покриття витрат одержуючого відомства; збору за пошук — для покриття витрат міжнародного пошукового органу; міжнародного збору для покриття витрат Міжнародного бюро.

Мовою міжнародної заявки є державна мова тієї країни, відом­ство якої є одержуючим відомством.

Отже, міжнародну заявку на винахід можна подати до націо­нального патентного відомства, в Україні— до Установи; до Євро­пейського патентного відомства — для Західної Європи і до Між­народного бюро ВОІВ. Зазначені організації виступають як одержу­ючі відомства.

Одержуюче відомство передусім перевіряє відповідність матеріа­лів міжнародної заявки щодо встановлених вимог, визначає дату надходження заявки. Один примірник заявки відомство пересилає Міжнародному бюро ВОІВ для реєстрації (реєстраційний при­мірник), другий — до Міжнародного пошукового органу — («копія для пошуку»), третій примірник залишається в одержуючого відом­ства.

Наступним етапом у роботі з міжнародною заявкою є здійснен­ня міжнародного пошуку — тобто пошуку усіх джерел інформації, що в тій чи іншій мірі стосується міжнародної заявки. Зазначений міжнародний пошук здійснюється Міжнародними пошуковими ор­ганами, до яких належить Австралійське патентне відомство, Авст­рійське патентне відомство, Відомство США з патентів і товарних знаків, Європейське патентне відомство, Іспанське відомство з па­тентів і товарних знаків, Китайське патентне відомство. Російське патентне відомство, Шведське патентне відомство і Японське па­тентне відомство.

Міжнародний пошук за заявкою завершується звітом, що пере­дається заявникові протягом чотирьох—п'яти місяців від дати по­дання міжнародної заявки. Відомості про технічний рівень у сфері,

РОЗДІЛ 12

про яку йдеться в міжнародній заявці, надає можливість заявникові правильно оцінити свої шанси на одержання патенту в країнах, у яких заявник бажає одержати правову охорону на свій винахід. Ви­сокий кваліфікаційний рівень міжнародного пошуку дає можли­вість заявникові уникнути безпідставного оспорювання виданого на Його підставі патенту.

Міжнародний пошук за заявкою дозволяє заявникові вирішити питання у світлі наведених відомостей про доцільність патентуван­ня свого об'єкта чи продовжити пошуки більш раціонального вирі" шення технічної проблеми, заявленої як винахід. Міжнародний по­шуковий орган висилає звіт про здійснений міжнародний пошук заявникові і Міжнародному бюро. Міжнародне бюро включає звіт про пошук до міжнародної публікації міжнародних заявок і виси­лає по примірнику до зазначених відомств.

Договір про патентну кооперацію містить також положення про надання допомоги національним патентним відомствам щодо об­робки заявок і вішання національних патентів. Зазначений Договір виявив свою практичну доцільність, що засвідчується стрімким зростанням країн, які приєдналися до нього — з 18 країн, шо під­писали Договір, до 108.

На підставі звіту про міжнародний пошук заявник має виріши­ти питання про проведення попередньої експертизи заявки. За До­говором така попередня експертиза не є обов'язковою для країн, що приєдналися до цього Договору. Не є вона обов'язковою і для заявника. Попередня експертиза може провадитися лише на про­хання заявника.

Для проведення попередньої експертизи міжнародної заявки призначаються міжнародні органи попередньої експертизи, резуль­тати якої повідомляються заявникові і вони визначають рівень па­тентоздатності заявленої пропозиції. Результати Міжнародної попе­редньої експертизи не можуть бути підставою для видачі патенту, але вони є основою для вирішення заявником питання про свої шанси на одержання патенту.

Результати Міжнародної попередньої експертизи мають важливе значення і для країн, де експертиза заявок по суті не провадиться, а патенти видаються під відповідальність заявника. Такі результати, 454

Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

оскільки вони мають вагу і авторитет Міжнародної попередньої експертизи, служать основою для заінтересованих осіб для вирі­шення питань визначення юридичної чинності таких патентів. Од­на справа, коли патент виданий під відповідальність заявника, і зовсім інша справа, коли міжнародна заявка дістала таку високу оцінку з боку Міжнародної попередньої експертизи. Де має особ­ливе значення для укладення ліцензійних договорів.

Якщо на підставі міжнародного пошуку та результатів міжнарод­ної попередньої експертизи заявник зробить висновок про не­доцільність домагатися видачі патенту на заявлену пропозицію, він може відізвати свою міжнародну заявку або не вживати ніяких дій взагалі. У такому разі міжнародна заявка втрачає дію національної заявки і процедура автоматично припиняється. За таких обставин заявник уникає зайвих витрат коштів.

Незручність закордонного патентування проявляється особливо яскраво у разі патентування одного і того самого об'єкта промис­лової власності у кількох країнах відразу. Тому фахівці патентного права давно уже прагнули створити патент, виданий в одній дер­жаві, який мав би чинність хоча б у кількох державах. Цього вда­лося досягти деяким європейським державам. Кількома європейсь­кими країнами була підписана Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція від 5 жовтня 1973 р. з поправками, внесеними Рішенням Адміністративної Ради Євро­пейської Патентної Організації від 21 грудня 1978 р.).

Патенти, видані цією Організацією, називаються Європейськи­ми патентами. Європейські патенти мають чинність у тій країні, яка є членом цієї Організації і для якої виданий патент, нарівні з національним патентом цієї країни, якщо Конвенцією не передба­чається інше. Зазначені патенти видаються на будь-які винаходи, придатні для використання у промисловості, є новими і означають винахідницький крок вперед.

Конвенція не визнає об'єктами винаходів відкриття, наукові теорії та математичні методи; естетичні твори; схеми, правила і ме­тоди для виконання розумових операцій, спортивних або розва­жальних ігор або занять бізнесом і програм для комп'ютерів; надан­ня інформації. Методи обробки тіл людей або тварин хірургічними розділи

або терапевтичними і діагностичними методами, що практикують-ся на тілах людей або тварин, не повинні вважатися винаходами. .

Не допускається видача європейських патентів на винаходи, публікації або використання яких могли б суперечити громадсько­му порядку або моралі, за умов, що використання не повинно ви­знаватися таким тому, що воно заборонене законом або правилами в кількох або у всіх державах, що підписали Конвенцію. Європей­ські патенти не видаються також на різновиди рослин або тварин або на суттєві біолологічні процеси для розмножування рослин або тварин. Проте зазначені умови не стосуються мікробіологічних процесів або їх продуктів.

Винахід вважається новим, якщо він не є частиною відомого оригінального виробу, що є творчим результатом. Творчий резуль­тат повинен бути таким, що має творчий характер, досягнутий пра­вомірним для держави способом, має усний або письмовий опис способу використання або іншим чином зафіксований перед датою заяви на Європейський патент. Проте зазначена фіксація не повин­на мати місця більше як за шість місяців до оформлення заявки на Європейський патент.

Винахід вважається таким, шо має винахідницький рівень, якщо він є творчим результатом і не є очевидним для особи, кваліфіко­ваної у даній сфері технічної творчості.

Винахід вважається придатним для використання у промисло­вості, якщо він може бути використаний у будь-якій галузі промис­ловості, включаючи сільське господарство.

Право на одержання Європейського патенту має будь-яка фізич­на або юридична особа. Заявка на Європейський патент може бути оформлена і від кількох осіб, у тому числі і від тих, які представля­ють різні договірні держави.

Право на Європейський патент належить винахідникові або йо­го правонаступникові (спадкоємцеві). Право на Європейський па­тент за розробку винаходу в порядку виконання трудового договору має визначатися відповідно до законодавства тієї країни, в якій ви­нахідник в основному працює.

Якщо заявка на видачу Європейського патенту буде подана від двох осіб, які створили цей винахід незалежно один від одного,

Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

право на Європейський патент має той заявник, заявка якого має більш ранню дату оформлення. Проте ця норма стосується тих за­явок, шо були опубліковані.

Винахідник має право вимагати, щоб його ім'я було вказано як автора винаходу у Європейському патентному бюро.

Чинність Європейського патенту визначається строком 20 років віддати оформлення заявки. Проте кожна із договірних держав мас право визначити чинність Європейського патенту, виданого їй, більш тривалим строком відповідно до свого національного законо­давства.

Права, що випливають з Європейського патенту, починають свою чинність від дати публікації відомостей про його видачу в кожній договірній державі, в якій він видається. Обсяг прав визна­чається за національним законодавством тих країн, на території яких має чинність патент. Якщо об'єктом Європейського патенту є процес, чинність патенту поширюється також на продукти, що ви­робляються за цим процесом. Будь-яке порушення Європейського патенту має розглядатися у межах національного закону.

Заявка на видачу Європейського патенту має бути опублікована після 18 місяців від дати оформлення або, якщо заявляється кон­венційний пріоритет, від дати конвенційного пріоритету. На про­хання заявника така публікація може бути здійснена раніше зазна­ченого строку. Вона може бути опублікована також разом із публі­кацією опису Європейського патенту.

Публікація повинна містити опис, вимоги, креслення, як оформлені, так і додаткові, Європейську попередню експертизу і короткий огляд.

Європейське патентне бюро здійснює експертизу заявки по суті відповідно до письмової заяви заявника і з'ясовує, чи відповідає вимогам Конвенції заявка на Європейський патент і винахід, шо її стосується. Заява про проведення експертизи заявки по суті має бу­ти подана протягом шести місяців від дати публікації Європейсько­го звіту в Європейському патентному бюлетені. За проведення ек­спертизи стягується встановлений збір. Не допускається відкликан­ня заяви про проведення експертизи заявки, проте Адміністратив­на Рада може продовжити пропущені строки.

РОЗДІЛ 12

Інформація про видачу Європейського патенту публікується в офіційному Патентному бюлетені. Водночас Європейське патентне бюро публікує опис Європейського патенту на заявлений винахід, що містить його зображення, вимоги і креслення.

Протягом дев'яти місяців від дати публікації шформацц про ви­дачу Європейського патенту будь-яка особа може надіслати до Єв­ропейського патентного бюро заперечення проти видачі патенту. Заперечення має бути оформлене в письмовій формі і містити об­грунтування заперечення. Оформлене заперечення розглядається лише за умови сплати встановленого збору за подання заперечення.

Зазначене заперечення стосується Європейського патенту в усіх країнах, яким він виданий.

Підставами для заперечення проти видачі Європейського патен­ту можуть бути:

— об'єкт, що заявлений на видачу Європейського патенту, є не-патентоздатним;

— Європейський патент не розкриває винаходу способом, до­статньо ясним і повним для того, щоб його міг реалізувати фахівець у даній галузі;

— заявлений об'єкт виходить за межі змісту оформленої заявки. На підставі розгляду заперечення проти видачі Європейського

патенту відділ заперечень Європейського патентного бюро може прийняти рішення про відхилення заперечення чи анулювання Європейського патенту. Заперечення відхиляється, якщо його мо­тиви не обгрунтовані. Європейський патент анулюється, якщо за­перечення проти його видачі достатнього обгрунтоване.

Для України має значення патентування об'єктів промислової власності не тільки в країнах далекого зарубіжжя, а й у країнах близького зарубіжжя. З розпадом колишнього СРСР постало пи­тання про створення власної національної системи охорони інте­лектуальної власності, а також про створення умов для полегшено­го патентування об'єктів промислової власності в країнах СНД. Уже відразу після набуття незалежності України почалися пошуки для створення спільної системи охорони інтелектуальної власності. Першим кроком у цьому напрямі було підписання 25—27 грудня 1991 р. Тимчасової угоди про охорону промислової власності, яку підписали Білорусь, Вірменія, Молдова, Російська Федерація, Тад­

_ Патентування об'єктів промислової власності в іноземних держан.) \

жикистан і Україна. Зазначена Угода передбачала розробку і прий­няття спеціальної Конвенції про охорону промислової власності, до прийняття якої набула чинності згадана Угода.

Тимчасова Угода про охорону промислової власності передбача­ла створення Міждержавної організації з охорони промислової власності, що мала складатися із Адміністративної ради, Патентно­го відомства і Патентного суду. Адміністративна рада складається із представників усіх заінтересованих країн СНД і має стати органом колегіального керівництва Організації. Патентне відомство прий­має і розглядає заявки на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, проводить їх експертизу і видає між­державні охоронні документи, що мають чинність на території дер-жав-учасниць, веде відповідні реєстри тощо.

Угода була відкрита для підписання всіма державами, які цього забажають.

Для розгляду і розв'язання спорів про видачу і дійсність міждер­жавних охоронних документів створювався Патентний суд.

Ряд об'єктивних причин перешкодили реалізувати сформульо­вані у Тимчасовій угоді принципові положення. Проте ідея ство­рення міждержавної системи охорони промислові власності на те­риторії колишнього СРСР з порядку денного не була знята. Спіль­ними зусиллями фахівців країн СНД було розроблено і прийнято Угоду про заходи щодо охорони промислової власності і створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності. Уго­да була підписана 12 березня 1993 р. її підписали дев'ять країн СНД — Білорусь, Вірменія, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Ро­сія, Таджикистан, Узбекистан і Україна.

Уже на першому засіданні Міждержавної ради у травні 1993 р. були сформульовані і визначені цілі такої форми співробітництва, яка б дозволила:

— сформувати міждержавну систему правової охорони вина­ходів, промислових зразків, торговельної марки;

— гармонізувати національні законодавства країн-учаснішь Міждержавної ради у сфері охорони промислової власності;

— розробити й узгодити принципи створення довгострокової міжрегіональної угоди (конвенції) відкритого типу, яка б сприяла

РОЗДІЛ 12

За Угодою сторони зобов'язані виплачувати винагороду авторам за використання винаходів та інших об'єктів промислової власнос­ті, що охороняються авторськими свідоцтвами (свідоцтвами) ко­лишнього СРСР.

Як відомо, патентування торговельної марки не провадиться, здійснюється лише їх державна реєстрація. Сучасний обіг товарів між державами зумовив потребу реєстрації торговельних марок в іноземних державах. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа має право заре­єструвати марку в іноземних державах. Якщо реєстрація марки в іноземній державі здійснюється відповідно до Мадридської угоди про реєстрацію знаків, заявка на таку реєстрацію подається через Установу України. Витрати, пов'язані з реєстрацією марки в іно­земній державі, несе заявник чи за його згодою будь-яка інша особа.

Чинність свідоцтва на торговельну марку обмежується тери­торією тієї держави, яка видала свідоцтво. Отже, для одержання правової охорони марки у кількох країнах її треба зареєструвати у кожній із цих країн. Процедура складна і дорога, крім того, у кож­ній країні своя, де за реєстрацію марки потрібно платити встанов­лені збори. Це ускладнює реєстрацію марки, а, отже, і її правову охорону. Тому вже давно почалися пошуки способів реєстрації марок у кількох державах одночасно. Ще у 1891 р. була прийнята Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, до якої приєдналася Україна.

Зазначена Угода передбачає міжнародну реєстрацію марок у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Така реєстрація має чинність у ряді країн за бажанням заявника, а потенційно — в усіх країнах-учасницях цієї Угоди.

Повідомлення про міжнародну реєстрацію марки публікується Міжнародним бюро. Така реєстрація надає власнику (володільцю) марки ряд переваг. Для одержання правової охорони марки в кількох країнах заявнику не потрібно подавати заявку до патентно­го відомства кожної із них, до того ж різними мовами, і в кожній із них сплачувати мито. Заявник після реєстрації марки в країні йо­го походження подає лише одну заявку і лише французькою мовою. Він зобов'язаний сплатити мито до одного органу (Міжнародне бю­

_ Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

ро). У разі потреби подовження чинності реєстрації марки зазна­чені пільги зберігаються, а чинність реєстрації марки подовжується

щоразу на 20 років.

Подібна процедура реєстрації вигідна і для національних патент­них відомств, оскільки позбавляє їх значної частини копіткої ро­боти.

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків був підписаний у 1989 р. Зазначений Протокол був прийня­тий з метою введення в систему міжнародної реєстрації марок дея­ких нових елементів, що усувають труднощі, які заважають приєд­натися окремим країнам до Мадридської угоди. В Україні протокол ще не набрав чинності.

Протокол встановлює зв'язок із майбутньою системою товарних знаків Європейського союзу. Більш докладно про новації, шо вводяться Протоколом до Мадридської угоди, буде зазначено у під­розділі 15.4.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. дозволяє реєструвати географічне за­значення походження товару в іноземних державах. Стаття 16 цьо­го Закону проголошує, що заявка на реєстрацію в іноземній держа­ві географічного зазначення походження товару, пов'язаного з гео­графічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні.

Для полегшення реєстрації географічного зазначення походжен­ня товарів варто скористатися Лісабонською угодою про охорону найменувань місць походження і міжнародної реєстрації (1958 р.). Зазначена Угода має своєю метою забезпечити охорону місць похо­дження, тобто «географічної назви країни, району або місцевості, яке служить для позначення виробу, шо походить із даної країни, району або місцевості, якість та властивості якого пояснюються ви­ключно або головним чином географічним середовищем, включа­ючи природні і людські фактори» (ст. 2 Угоди).

За заявкою компетентного органу держави-учасниці Угоди таке найменування реєструється Міжнародним бюро ВОІВ. Міжнародне бюро сповіщає про реєстрацію інші держави-учасниці Угоди. Усі зазначені заявкою держави-учасниці Угоди зобов'язані охороняти