№ понятие «интеллектуальная собственность». Источники права интеллектуальной собственности

Вид материалаЛекция

Содержание


Рекомендованная литература
Как субъективная категория интеллектуальная собственность
В объективном же смысле интеллектуальная собственность
Особенности интеллектуальных прав.
Классификация интеллектуальных прав.
Первоначальные и производные интеллектуальные права.
Интеллектуальная собственность и право собственности.
Исключительное право — понятие и содержание
Возникновение исключительного права (прав).
Возникновение производного интеллектуального права
Первичные производные исключительные права
Вторичные производные права
Ограничения действия исключительного права.
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культ
Подобный материал:



Курс: ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


доктор юридических наук, доцент А.Г. Чепурной

доктор социологических наук, доцент М.В. Кибакин


Лекция


Тема № 1. ПОНЯТИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ». ИСТОЧНИКИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.


Время: 2 ч.


План занятия: 1. Понятие «интеллектуальная собственность»

2. Источники права интеллектуальной собственности.


Рекомендованная литература:


Основная

Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник зако­нов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями /Отв. ред. к.ю. н. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. д.ю. н. В.М.Жуйков.-М.: КОНТРАКТ, 2005.

Мирошникова В.А. Конституция Российской Федерации. Комментарии.-М.: АКАЛ ИС, 1997.

Проект Гражданского кодекса РФ№ 323423-4, редакция, принятая ГД ФС РФ в первом чтении 20.09.2006 г. (внесен Президентом РФ).

Ягудин С.Ю. Управление объектами интеллектуальной собствен­ности: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, прак­тикум, учебная программа. - М.: Московский государственный уни­верситет экономики, статистики и информатики, 2005.


Дополнительная

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная соб­ственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. - М.:Юристъ, 1999.

Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М; Новоси­бирск: НГАЭиУ. 2001.

Елисеев А.Н., Шульга И.Е. Институционный анализ интеллекту­альной собственности: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005.

Закон. Интеллектуальная собственность // Ежемесячный журнал для деловых людей (приложение к газете «Известия»). - 1994. - № 1.

Шульга И.Е. Экономическая политика в области интеллектуальной собственности / Обзор экономической политики за 2002 г. - М.: ЕЭИС, 2003.


Вопрос 1. Понятие «интеллектуальная собственность»


Что такое интеллектуальная собственность сегодня? Что такое интеллектуальная собственность в системе общественных и юридических ценностей? Что такое интеллектуальная собственность, по мне­нию законодателя, ученого-правоведа и практикующего юриста?

Интеллектуальная собственность неразрывно связана с ре­зультатами творческой деятельности людей. В этом понятии со­единяются интеллектуальная, творческая деятельность человека и правовая охрана ее результатов государством. Для лица, чей труд воплощен в охраняемом результате, интеллектуальная собст­венность — это исключительное право, привилегия, предостав­ляющая ему возможность получить некоторую совокупность материальных и нематериальных благ с помощью продукта своего труда. Для предпринимателя интеллектуальная собственность — часть его имущества, принадлежащие ему нематериальные активы, которые он использует в своей предпринимательской деятельно­сти в целях извлечения прибыли. Для потребителя (физического лица, использующего охраняемый результат интеллектуальной деятельности в целях личного потребления) интеллектуальная соб­ственность представляет собой некоторое нематериальное благо (продукт чужого труда), которое он использует для удовлетворе­ния своих потребностей. Для государства интеллектуальная собственность — совокупность результатов интеллектуальной деятельности и лиц, нуждающихся в правовой охране своих прав на эти результаты. Государство выступает и одним из правообладате­лей.

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельно­сти появилась не так давно — чуть больше 200 лет назад. Как справедливо заметил В.А. Дозорцев, для правовой системы, на­считывающей в развитом виде 3000 лет, это возраст «младенче­ский», период интенсивного развития.

Вначале правовая охрана распространялась лишь на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности — художествен­ные произведения и некоторые результаты технического творчества, легко формализуемые средствами права, то есть поддающиеся описанию с помощью правовых конструкций. Как правило, каждо­му типу объектов интеллектуальной деятельности соответствует отдельный тип правового регулирования, представленный особым правовым институтом, — авторское право, изобретательское право, патентное право, право на открытие. Каждый из этих институтов развивался и сформировался как самодостаточное и обособленное структурное подразделение гражданского права, представленное отдельным нормативным актом. В советское время, например, это были разделы ГК РСФСР — «Авторское право», «Право на открытие», «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец». В России конца XX — начала XXI века этот закон об авторском праве и смежных правах, Патентный и другие законы, посвященные правовому регулированию отдельных видов объектов интеллектуальной собственности. Таким же путем шло развитие законодательства об интеллектуальной собственности и в других странах. С учетом этой особенности национального законодательства об интеллектуальной собственности разрабатывались и заключались международные договоры. Эта историческая традиция сохраняется в действующем законодательстве Россия и по сей день: законодатель продолжает идти путем модернизации отдельных законов и принятия специальных законов о новых объектах интеллектуальной собственности. Однако Гражданский кодекс Российской Федерации заставляет иначе взглянуть на все эти некогда разрозненные нормативные акты, подводя под их единое основание интеллектуальной собственности.

Это, однако, еще не свидетельствует о возможности объединения в едином правовом институте всех существующих форм правового регулирования интеллектуальной деятельности и использования ее результатов. Слишком существенны различия в правовом режиме объектов художественного и научно-техническо­го творчества, средств индивидуализации субъектов и результатов их деятельности, иных нетворческих результатов интеллектуаль­ной деятельности. «Между всеми видами исключительных прав есть принципиальные различия, обусловливающие их обособле­ние как в системе гражданского права в целом, так и в рамках ис­ключительных прав».

Статья 138 ГК РФ дает легальное определение интеллектуаль­ной собственности. В соответствии с частью 1 этой статьи в случа­ях и в порядке, установленных указанным Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуаль­ная собственность) гражданина или юридического лица на ре­зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуа­лизации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

В результате такого толкования сам термин «интеллектуальная собственность» предстает как некая лингвистическая аберрация, соединившая в одном термине два противоположных по смыслу элемента: материальное понятие «собственности», источником ко­торой выступает общественное производство; и идею как продукт духовной деятельности человека. С точки зрения формальной ло­гики появилось нулевое понятие, что-то вроде травоядного хищни­ка, поскольку как хищник по определению не может питаться рас­тительной пищей, так и собственность по происхождению своему не может состоять из идей. Что касается идей, результатов интел­лектуальной деятельности, то они имеют только творца, создателя, но не имеют собственника.

Мнение, переносящее правовой режим вещей на продуцируе­мые человеческим разумом идеи, имеет глубокие исторические корни и называется проприетарной концепцией прав на резуль­таты интеллектуальной деятельности. Его появление и распро­странение связывают с идеями французских философов-просве­тителей (Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеции, Руссо) и преоб­разованиями Великой французской революции, заменившей феодальную привилегию, дарующую автору исключительное право, естественным правом человека на достигнутый результат. Следствием стало закрепление в законодательстве понятий лите­ратурной и промышленной собственности. К началу XX века в мировой практике сформировались три основные юридические конструкции, обозначающие правовой режим результатов интеллектуальной деятельности: исключительные права; право про­мышленной собственности; право интеллектуальной собственности.

В дореволюционной российской науке гражданского права эти идеи получили поддержку и развитие в трудах таких известных ученых как К.П. Победоносцев, В.И. Синайский. Например, В.И. Синайский писал о том, что «авторское право есть право на нематериальную вещь и в этом смысле может быть названо вещ­ным правом»; К.П. Победоносцев, напротив, четко разграничивал авторское право и право собственности, но имел в виду собственность в отношении изобретений. Российское законодательство XIX века относило права авторов и изобретателей к разновидности права собственности (ст. 420 т. X ч. 1 Свода законов Российской империи). Но уже в начале XX века большинство российских специалистов высказывалось в пользу использования в законодательстве более точного термина — «исключительные права».

Термину «интеллектуальная собственность» с точки зрения российского гражданского законодательства в действительности не соответствует какая-либо собственность (вещное право). По­этому он используется в качестве юридического синонима исклю­чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг. Наиболее веская причина, оправдывающая его появление в российском гражданском праве, — международные обязательства России.

Так, в соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 ию­ля 1967 г.), интеллектуальная собственность включает права, от­носящиеся к: литературным, художественным и научным произведениям;

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам;

изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

научным открытиям;

промышленным образцам;

товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наиме­нованиям и коммерческим обозначениям;

защите против недобросовестной конкуренции;

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Таким образом, для адаптации «интеллектуальной собственно­сти» в национальном праве не потребовалось кардинальных изме­нений — этот термин был объявлен как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Поэтому в юридической литературе вполне обычны утвержде­ния о том, что традиционная терминология «интеллектуальная собственность» неудачна, так как влечет смешение с правом собст­венности на материальные объекты, которое имеет совершенно другое юридическое содержание. Права на результаты творче­ской деятельности предлагается объединить одним термином — интеллектуальные права, охватывающим все виды прав на результаты интеллектуальной деятельности. С международными традициями приходится считаться, так что этот термин, скорее все­го надолго вошел в российский правовой оборот, и нет особой ну­жды тратить силы на его изгнание, даже если он и не в состоянии корректно выполнить функцию характеристики всех видов интел­лектуальных прав (В.А. Дозорцев) и создает вероятность смеше­ния интеллектуальной собственности с собственностью материаль­ной.

«Интеллектуальные права», интеллектуальная собственность включают в себя как права на результаты творческой деятельности (произведения, охраняемые авторским правом, результаты ис­полнительства, изобретения, селекционные достижения и т.п.), и права на другие нематериальные результаты умственного труда, при создании которых творчество необязательно (фирмен­ные наименования, товарные знаки, наименования места проис­хождения товаров, секреты промысла, известные как «ноу-хау», и. т.п.).

В понятии «интеллектуальной собственности» необходимо различать объективную и субъективные составляющие.

Как субъективная категория интеллектуальная собственность это исключительные субъективные права конкретного субъекта — гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуального юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование товарный знак, знак обслуживания и др.).

В объективном же смысле интеллектуальная собственность представляет собой право интеллектуальной собственности или совокупность правовых норм, регулирующих основания возник­новения, изменения, прекращения, порядок осуществления и защиты, субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальных субъективных прав). Право интеллектуальной собственности включает в себя нормы, регулирующие не только исключительное право, но и иные абсолютные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальные продукты). В структуре права интеллектуальной собственности выделяют две составляющие: литературную (художественную) и

промышленную собственность. Категории литературной и промышленной интеллектуальной собственности широко используются в законодательных многих стран и в некоторых международ­но-правовых актах.

Особенности интеллектуальных прав. Все интеллектуальные права распространяются на нематериальные объекты — результа­ты интеллектуальной деятельности как творческого, так и нетвор­ческого характера. Они возникают в случаях, прямо предусмот­ренных законом, поскольку распространяются лишь на такие объекты, которые закон признает в качестве объектов правовой охраны. Интеллектуальные права на один и тот же объект могут одновременно принадлежать неограниченному кругу лиц. Содер­жание интеллектуального права включает в себя юридические воз­можности пользования, распоряжения (кроме личных неимущест­венных прав, изъятых из оборота) и защиты. Способами распоря­жения интеллектуальными правами выступают отчуждение и лицензии.

Классификация интеллектуальных прав. По мнению В.А. Дозорцева, все виды субъективных гражданских прав сегодня необ­ходимо подразделять на два больших вида (точнее, класса) — права на результаты материального производства («материальные права») и права на результаты интеллектуальной деятельности («интеллектуальные права»). Каждый из этих видов имеет две разновидности. Материальные права состоят из вещных абсолют­ных и обязательственных прав. Интеллектуальные права (права интеллектуальной собственности или исключительные права), как считает этот автор, распадаются на интеллектуально-абсолютные и интеллектуально-обязательственные права. Своего рода соеди­нительным мостиком между материальными и интеллектуальными правами выступают денежные обязательственные права.

В этой классификации в класс абсолютных интеллектуальных прав входит группа исключительных прав, а также личные неиму­щественные права. При этом личные неимущественные права представляют самостоятельную разновидность абсолютных прав, имеющих собственное содержание и специфическую охрану. Они по определению не относятся к категории прав исключительных. К личным неимущественным правам действующее законодательст­во относит право авторства (право считаться автором результата) и другие личные неимущественные права (право на имя, обнаро­дование, защиту репутации автора и другие).

По мнению А.П. Сергеева, к исключительным относится не только имущественное право, которому по желанию правооблада­теля можно дать денежную оценку, право на использование, но и личные неимущественные права, которые носят, пожалуй, еще бо­лее исключительный характер, чем права имущественные. Сама суть «исключительности» в том, что такое право принадлежит только одному лицу, но существуют и такие объекты, право на ко­торые может принадлежать одновременно разным лицам. Типич­ный пример: наименование места происхождения товара, так как им могут пользоваться все предприятия, находящиеся в соответст­вующей местности и производящие товар с соответствующими

свойствами.

Первоначальные и производные интеллектуальные права.

Первоначальным считается право лица, не связанное с правами какого-либо предшественника (даже если он был). Первоначаль­ные интеллектуальные права — это права автора интеллектуаль­ного результата. Обладатель производного права, напротив, связан этими правами. Производный характер права выражается в категории правопреемства. Обладатель производного права является правопреемником обладателя первоначального права, то есть автора.

Истоки права на результаты интеллектуальной деятельности

где лежат в творчестве, личностном начале. Автор является исходным, изначальным звеном системы правообладателей. Право на интеллектуальный продукт в наиболее полном объеме может принадлежать только автору. Никто другой не может считаться

обладателем личных неимущественных прав на этот продукт. Эти

права неотчуждаемы и непередаваемы. Напротив, исключительные права

ничем не отличаются от прочих имущественных прав. Исключительные права всех иных лиц являются производными от прав автора.

Не следует делить права на первоначальные и производные по возникновения права. Так, исключительное право на служебный результат либо результат, созданный по заказу инвестора, впервые возникает у работодателя и инвестора, но в основе его возникновения лежат признание авторства и договор с автором об уступке исключительных прав на еще не созданный результат.

Интеллектуальная собственность и право собственности.

Необходимо различать интеллектуальное (исключительное и не­исключительное, абсолютное и обязательственное) право на объ­ект интеллектуальной собственности и вещное право на объект (носитель), в котором воплощен результат интеллектуальной дея­тельности. Эти права самостоятельны, хотя и взаимосвязаны опре­деленным образом. Вместе с тем наличие вещного права (собствен­ности, хозяйственного ведения и т.д.) на материальный носитель необязательно предполагает наличие интеллектуального права на объект интеллектуальной собственности, воплощенный в этом но­сителе.

Передача права собственности на материальный носитель не влечет передачи авторских и иных прав на сам объект интеллекту­альной собственности, за исключениями, указанными в законе: иногда передача материального объекта влечет и передачу некото­рых прав. Типичный пример: продажа художником картины и возможность собственника ее выставлять и т.д. Права автора при этом охраняются правом доступа. Однако роль и значение иму­щественного фактора в творчестве нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать. Предоставление финансовых и материальных средств (инвестирование) может выступать в качестве предпосыл­ки перехода прав от автора к инвестору. Характерный пример преувеличения роли экономического фактора — следующее утвер­ждение: «Имущественное авторское право — важнейшая экономическая составная — всегда связано с источником и способом фи­нансирования. В одном случае это может быть кредитование, аван­сирование производства, в другом — приобретение готового произ­ведения». Здесь «связанность с источником и способом финанси­рования» не следовало отождествлять с производностью авторства от финансирования, как это имеет место в материальном произ­водстве.

Исключительное право — понятие и содержание. В понятие «исключительного права» вкладывается различный смысл. Одна­ко общепризнано, что, во-первых, само понимание исключитель­ности права — это правомочие, принадлежащее строго определен­ному лицу (в отдельных случаях как исключение — определен­ным лицам); во-вторых, исключительным интеллектуальным правом является имущественное право на использование результата интеллектуальной деятельности в любой форме и любым способом.

В российском законодательстве нет нормы, которая бы уни­версально закрепляла содержание исключительного права. Вместе с тем сопоставительный анализ норм специальных законов, регу­лирующих отдельные виды интеллектуальной собственности, по­зволяет выявить общие свойства такого права. Исключительное право на интеллектуальный продукт — это прежде всего гаранти­рованная законом юридическая возможность использовать интел­лектуальный результат любым способом и в любой форме.

В соответствии с частью 1 ст. 16 Закона Российской Федера­ции от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон об авторском праве) автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. В части 2 дается перечень действий, подпадающих под понятие «использование»: воспроизведение; распространение; импортирование; и публичный показ; публичное исполнение; передача в эфир; передача по кабелю; перевод; переработка; практическая реализация.

Согласно статье 10 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (с последующим, изм. и доп.; далее — Патентный закон) содержание исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован объект патентного права, либо продукта, полученного с помощью объекта патентного права, либо устройства, при эксплуатации которого используется объект патентного права, а также осуществление способа, в котором используется объект патентного права.

Согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 23 сентября № 3526-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с последующ, изм. и доп.) исключительное право на товарный знак включает право преобладателя использовать товарный знак и запрещать его использовать другим лицам.

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г.) автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право на охраняемую топологию, в том числе право использовать ее по своему усмотрению (в частности, путем изготовления и распро­странения ИМС с такой топологией) и запрещать использование этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8 указанного Закона.

Статья 10 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с изм. и доп. от 24 декабря 2002 г.) к исключительному относит право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий: воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми способами; распространение программы для ЭВМ или базы данных; модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; иное использование про­граммы для ЭВМ или базы данных.

Действующее законодательство позволяет различать в содер­жании исключительного права два аспекта — позитивный и нега­тивный. Позитивный заключается в предоставлении обладателю права самому использовать интеллектуальный продукт либо усту­пать это право другим лицам. Негативный — в возможности за­прещать всем другим лицам несанкционированное использование интеллектуального продукта (ст. 10 Патентного закона).

По В.А. Дозорцеву, в содержание исключительного права вхо­дят два правомочия — использования результата и распоряжения правом. Право использования результата дает возможность пра­вообладателю тем или иным способом самостоятельно использо­вать результат интеллектуальной деятельности или средство инди­видуализации. Право распоряжения состоит в том, что правообла­датель может разрешить другому лицу использовать тем или иным способом соответствующий объект исключительного права. При этом правообладатель может передать третьему лицу все свои пра­ва (совершить уступку исключительного права) или в ограничен­ных пределах (по лицензии). Поскольку исключительное право является правом абсолютным, ему всегда корреспондирует обя­занность третьих лиц воздерживаться от действий, не согласую­щихся с этим правом. Поэтому В.А. Дозорцев считает излишним добавление в содержание исключительных прав правомочия за­прещать использование соответствующего объекта, встречающееся в отдельных законах и международных конвенциях.

Исключительное субъективное право носит имущественный характер: оно поддается оценке, может выступать объектом возмездных сделок и подлежит учету и амортизации в составе акти­вов предприятия.

В соответствии с действующим законодательством о предпри­нимательской деятельности нематериальные активы — результа­ты интеллектуальной деятельности, которые используются в пред­принимательской деятельности более 12 месяцев, к ним относятся права, возникающие из:

• авторских и других договоров на произведения науки, лите­ратуры, программы ЭВМ;

• патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания или из лицензионных договоров на их использование;

• ноу-хау;

• организационных расходов (на образование юридического лица, деловая репутация предприятия).

По мнению А.П. Сергеева, перечень правомочий, входящих в содержание исключительного права, не является исчерпывающим, поскольку правообладатель вправе использовать результат любым способом и в любой форме. Только в случаях, указанных в зако­не, он становится ограниченным. Таков, например, Закон о селекционных достижениях, в котором исчерпывающим образом определены права разработчика.

Возникновение исключительного права (прав). Личностный характер исключительных прав проявляется в их возникнове­нии. Возникновение абсолютных интеллектуальных прав, в том числе и исключительных, на результаты интеллектуальной дея­тельности связано либо с фактом создания интеллектуального продукта («созидательская», или креативная, система, присущая авторскому праву и смежным правам), либо с фактом его государ­ственной регистрации (регистрационная система, свойственная па­тентному праву).

А.П. Сергеев возражает против придания этой классификации всеобъемлющего характера. По его мнению, необходимо выделять и систему начала использования интеллектуального результата. В качестве примера он называет фирменное наименование, для ко­торого регистрация не должна иметь «конститутивного» значения, так как это было бы серьезной ошибкой. Мировой опыт показыва­ет, что есть права, возникающие так называемым «явочным по­рядком», с момента начала использования.

Однако приведенный пример, во-первых, относится к средст­вам индивидуализации юридического лица, правовой режим кото­рых сходен, но не тождественен формам интеллектуальной собст­венности. Во-вторых, речь идет здесь все-таки не о системе, а об исключении из общего правила. И перечень таких исключений мо­жет быть продолжен. В литературе, например, предпринята попыт­ка доказать, что исключительное право на наименование произве­дения возникает с момента обретения им некоторой известности.

Необходимо различать возникновение первоначального и про­изводного интеллектуального права.

Основанием возникновения первоначального интеллекту­ального права является факт авторства, с которым закон связывает право авторства или право считаться автором интеллектуаль­ного продукта. Право авторства — личное неимущественное право, лежащее в основе всех других прав автора и всех производных иму­щественных прав (производной интеллектуальной собственности).

В.А. Дозорцев предлагает считать право авторства особым не­имущественным правом, которое недопустимо смешивать с други­ми личными неимущественными правами автора. Последние воз­никают не в силу авторства (творческого создания интеллектуаль­ного продукта), а в силу других факторов. Право авторства не отчуждаемо и непередаваемо и всегда является первоначальным правом. Это право служит индивидуализации автора как участни­ка экономического оборота, является условием действительности («точкой отсчета») прав любого другого правообладателя, используется для защиты политических и социальных интересов прав личности.

Если интеллектуальный продукт (творческий результат) соз­дается за счет средств автора (иждивением автора), то все абсо­лютные интеллектуальные права возникают только у автора, кото­рый впоследствии может распорядиться ими по своему усмотрению. При этом различают творческий труд по созданию интеллектуаль­ного продукта и содействие созданию интеллектуального продук­та (творческого результата). Основанием возникновения пра­ва — считает В.А. Дозорцев — является не сотрудничество, ис­пользование результатов чужого интеллектуального труда (уже су­ществующего, объективированного или живого), а только личный вклад, то новое, что сделано творцом... Индивидуальный творче­ский труд уже рассматривается действующим законом как основной, преобладающий и все перевешивающий ресурс.

Лица, оказывавшие автору содействие как в личной и иной технической помощи, так и в предоставлении материальных ресурсов, не рассматриваются законодательством в качестве соавторов результата. Так, например, часть 2 п. 2 ст. 7 Патентного закона устанавливает: «не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Аналогичная норма закреплена в статье 10 Закона об авторском праве. Однако авторы могут стать основанием для возникновения производных исключительных прав.

Право авторства не применяется к нетворческим результатам интеллектуальной деятельности. Эти результаты (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения и даже секреты промысла — ноу-хау) могут иметь автора, но право авторства для них не устанавливается. В отношении их действуют общие основания возникновения прав на результаты производства.

Возникновение производного интеллектуального права (интеллектуальной собственности). Производными могут быть только исключительные права на интеллектуальный продукт. Производственные права могут возникать только с согласия автора, являющегося обладателем первоначального интеллектуального права. В.А. Дозорцев предложил различать первичные и вторичные производные права.

Первичные производные исключительные права возникают впервые у правообладателя, а не у автора. Таким правообладате­лем может быть работодатель или инвестор. Согласие на это автор дает в договоре, заключаемом с будущим правообладателем (до­говор литературного заказа, трудовой договор, договор на выпол­нение НИОКР).

Вторичные производные права возникают в результате пере­дачи (перехода) уже возникших исключительных прав от автора или иного правообладателя.

Передача (переход) исключительного права. Имуществен­ные авторские права (исключительное право или интеллектуаль­ная собственность) могут либо переходить другим лицам в силу закона (наследование, ликвидация юридического лица), либо пе­редаваться на основании договора. Договор — важнейшее и наи­более распространенное основание перехода исключительных прав. Предметом договора (как авторского, так и лицензионного в па­тентном праве) является передача самих прав. Права, прямо не на­званные, считаются непереданными. Передавать права дальше (третьим лицам) можно только в случаях и пределах, указанных в договоре.

Необходимо различать договоры о передаче исключительных прав и посреднические договоры о передаче таких прав. Первые могут заключаться автором и другими правообладателями с при­обретателями прав на результаты интеллектуальной деятельности. Вторые заключаются правообладателями с посредниками и на­правлены на заключение последними авторских и лицензионных договоров на передачу исключительных прав.

Передача прав на объекты патентного права в силу сущест­вующей регистрационной системы признания таких прав имеет определенные особенности, ограничивающие свободу распоряже­ния (выдача и регистрация лицензии).

Ограничения действия исключительного права. По В.А. Дозорцеву, специфической чертой, присущей только исключительным правам, выступает система ограничений таких прав, направленных на сбалансирование интересов авторов, иных правообладателей, отдельных пользователей исключительных прав и общества в целом. К их числу относятся:

• ограничение исключительных прав определенной террито­рией действия;

• установление перечня случаев свободного (без согласия правообладателя и без дополнительного вознаграждения) использова­ния конкретных объектов исключительных прав;

• закрепление оснований выдачи принудительных лицензий.

А.П. Сергеев утверждает, что в установленных законом или

договором случаях права на объекты интеллектуальной собствен­ности могут быть ограничены определенной частью Российской Федерации или более узкими рамками. Таковы, например, право на рационализаторское предложение, действующее в рамках пред­приятия, или ограничение прав по договору.


Вопрос 2. Источники права интеллектуальной собственности


Всякие правоотношения нуждаются в правовом регулировании для установления общих правил взаимоотношения субъектов правоотношения и создания правовой защиты правоотношения. Правоотношения в области интеллектуальной собственности регламентированы как международными нормативными правовыми актами, так и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Среди международных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения интеллектуальной собственности, выделяют следующие:

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений.

- Конвенция заключена в г. Берне 09.09.1886

- Конвенция вступила в силу 05.12.1887.

Россия приняла решение о присоединении к Конвенции (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1224). Конвенция вступила в силу для России 13.03.1995.

- Объектами охраны Конвенции выступают:

литературные и художественные произведения;

возможное требование фиксации;

производные произведения;

официальные тексты;

сборники;

обязательство об охране; лица, пользующиеся охраной;

произведения прикладного искусства и промышленные образцы;

новости.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности

- Конвенция заключена в г. Париже 20.03.1883

- Конвенция вступила в силу 07.07.1884.

СССР ратифицировал Конвенцию с оговоркой и заявлением (см. документ). Конвенция вступила в силу для СССР 01.07.1965.

- Объектом охраны Конвенции выступает промышленная собственность, включающая в себя патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Промышленная собственность в Конвенции понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.

К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как например: ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.

Всемирная конвенция об авторском праве

- Конвенция заключена в г. Женеве 06.09.1952

- Конвенция вступила в силу 16.09.1955.

Россия присоединилась к Конвенции 27.02.1973 с заявлением. Конвенция вступила в силу для России 27.05.1973.

- Объектом охраны Конвенции выступает защита авторских прав и авторов и всех других обладателей, авторских прав на литературные, научные и художественные произведения, как-то: произведения письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры.

Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций

- Конвенция заключена в г. Риме 26.10.1961

- Конвенция вступила в силу 18.05.1964.

Россия присоединилась к Конвенции (Постановление Правительства РФ от 20.12.2002 N 908). Конвенция вступила в силу для России 26.05.2003.

- Конвенции предоставляет охрану:

исполнителям, являющимся его гражданами, в отношении осуществляемых на его территории исполнений, передачи в эфир или первой записи;

изготовителям фонограмм, являющимся его гражданами или юридическими лицами, в отношении фонограмм, впервые записанных или впервые опубликованных на его территории;

вещательным организациям, штаб-квартиры которых расположены на его территории, в отношении передач в эфир, осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на его территории.

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности

- Конвенция принята в г. Париже 14.11.1970 на 16-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

- Конвенция вступила в силу 24.04.1972.

СССР ратифицировал Конвенцию (Указ Президиума ВС СССР от 02.02.1988 N 8423-XI) с заявлением.

- Объектом охраны Конвенции выступает культурные ценности, включающие в себя ценности религиозного или светского характера, которые рассматриваются каждым государством как представляющие значение для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства и науки и которые относятся к перечисляемым ниже категориям:

a) редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и предметы, представляющие интерес для палеонтологии;

b) ценности, касающиеся истории, включая историю науки и техники, историю войн и обществ, а также связанные с жизнью национальных деятелей, мыслителей, ученых и артистов и с крупными национальными событиями;

c) археологические находки (включая обычные и тайные) и археологические открытия;

d) составные части расчлененных художественных и исторических памятников и археологических мест;

e) старинные предметы более чем 100-летней давности, такие как надписи, чеканные монеты и печати;

f) этнологические материалы;

g) художественные ценности, такие как:

i) полотна, картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, украшенных от руки);

ii) оригинальные произведения скульптурного искусства из любых материалов;

iii) оригинальные гравюры, эстампы и литографии;

iv) оригинальные художественные подборки и монтажи из любых материалов;

h) редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный и т.д.), отдельно или в коллекциях;

i) почтовые марки, налоговые и аналогичные марки, отдельно или в коллекциях;

j) архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы;

k) мебель более чем 100-летней давности и старинные музыкальные инструменты.

К нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим правоотношения интеллектуальной собственности, относятся:

Конституцию Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая), Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.