Общие положения о наследовании

Вид материалаРеферат

Содержание


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
2.1. Понятие и виды завещания
2.2. Форма завещания и привила его составления
2.3. Распоряжения завещания
2.4. Отмена, изменение, исполнение завещания
Наследование предприятия как имущественного комплекса.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
Подобный материал:
  1   2   3   4


СОДЕРЖАНИЕ


Введение…………………………………………………………………….. 3

Глава 1. Общие положения о наследовании…………………………..... 5

Глава 2. Наследование по завещанию как одна из форм

осуществления наследования……………………………………………. 20

2.1. Понятие и виды завещания……………………………………… 20

2.2. Форма завещания и правила его составления…………….... …. 32

2.3. Распоряжения завещания………………………………………… 41

2.4. Отмена, изменение, исполнение завещания……………………. 47

Глава 3. Особенности наследования отдельных видов имущества…. 55

Заключение………………………………………………………………….. 63

Библиография……………………………………………………………….. 65

Приложения………………………………………………………………….. 69


ВВЕДЕНИЕ


Ежедневно в России составляются тысячи завещаний, тысячи наследников вступают в права наследства. Явления рождения и смерти, напрямую затрагивающие крайние этапы жизни человека, часто оказывают влияние не только на судьбу рожденного либо ушедшего, но и окружающих его людей, наиболее близких и даже отстраненных. А поэтому, желает того человек или нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом - это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким ему людям или другим лицам.

Особенностью моей дипломной работы является то, что она составлялась на основе относительно новой законодательной базы, которая касается наследства. Данная тема в настоящее время актуальна как никогда, и заинтересовала меня прежде всего тем, что в качестве основного правового источника здесь выступает недавно введенная в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (с 1 марта 2002 года), которая восприняла наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. И именно верное толкование данного закона позволит осуществить исполнение завещание в соответствии воле завещателя, избежав судебных споров, большинство из которых возникает потому, что завещатели не в полном объеме знают свои права наследодателя.

В повседневной жизни мало кто из людей задумывается о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Поэтому благодаря завещанию все больше и больше людей могут выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.

Целью работы является изучение российского наследственного права в той части, которая касается наследования по завещанию.

Задачами моей дипломной работы являются: глубокое изучение основных понятий наследственного права, детальное рассмотрение вопроса об основаниях наследования, принятия наследства и отказа от него. А также подробно раскрываются понятие, виды и формы завещания и правила его составления.

При написании данной работы я использовала статьи из периодических изданий, нормативные материалы, учебные пособия, которые наиболее широко освещают характер выбранной мною темы, работы таких авторов, как И.Л. Корнеевой, В.В. Пиляевой, Ю.К.Толстого, М.В. Максютина, К.П. Победоносцева, А.Л. Сергеева и др.

Настоящая работа состоит их введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.


Только раз в жизни римляне бывают искренни – в своих завещаниях

Лукиан из Самосаты


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ


Часть 4 ст.35 Конституции Российской Федерации гарантирует право наследования. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. В данном случае государство выступает гарантом в содействии стабильности имущественных отношений в обществе и всемерной охране частной собственности. Данная гарантия является закономерным отражением государственной социальной политики, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. И все же, гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования, которая как и некоторые другие права может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Иными словами, такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный характер. Одним из таких примеров может служить предусмотренное действующим законодательством правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ), ограничивающее свободу завещания.

Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.

Наследование – это переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону. По мнению Г.Ф. Шершеневича, «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо… Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».1

Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное»2.

В свою очередь, «универсальное правопреемство – это волеизъявление наследника в неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемстве ведет к утрате обособленности наследственного имущества, которое смешивается с собственным имуществом наследника. Моментом такого правопреемства считается время, в которое произошла смерть наследодателя».3

В некоторых странах (США, Великобритания, Индия, Канада, Австралия и др.) при наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: осуществляется сбор причитавшихся ему долгов, их оплата, погашение его налоговых и иных обязанностей и т.д. Наследники же получают право на чистый остаток. Все это осуществляется в рамках особой процедуры, именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда. Таким образом, здесь «наследники в принципе не являются преемниками прав и обязанностей наследодателя, чье имущество превращается в особую разновидность доверительной собственности и в этом качестве поступает сначала к судье, а от него к назначаемому им специальному лицу («администратору») либо к лицу, назначенному наследодателем в завещании («исполнителю»). А уже потом от них, после завершения процедуры

и соответствующего решения суда, оставшееся имущество передается наследникам».4

В свою очередь, российское наследственное право, как и право других стран Европы (Франции, Германии, Италии, Испании), своими корнями уходит в римское право, в котором впервые получила развитие концепция наследования как преемства, при котором наследники становятся в принципе на место наследодателя в отношении его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей5.

Современное наследственное право Российской Федерации сформировано и развивается на основе следующих принципов:
  • принцип универсальности – проявляется в том, что наследство

непосредственно переходит от наследодателя к наследникам в неизменном виде, как единое целое, и в один и тот же момент. При этом наследники становятся правопреемниками наследодателя не только в отношении вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том числе и обязанностей наследодателя;
  • принцип свободы завещания – проявляется в предоставлении

любому гражданину возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. Также свобода завещания предполагает возможность распорядиться как всем, так и лишь частью принадлежащего гражданину имущества. Наряду с этим свобода завещания позволяет гражданину самостоятельно определить круг своих наследников и причитающиеся им доли в наследстве. Единственным ограничением данного принципа является правило об обязательной доле в наследстве. Закон, ограничивая свободу завещательных распоряжений, устанавливает круг необходимых наследников. Право на обязательную долю в наследстве имеют:
  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособный супруг наследодателя;
  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
  • принцип охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в

сочетании с правами и интересами других лиц находит свое выражение не только в обеспечении интересов необходимых наследников. В первую очередь он проявляется в правилах об очередности призвания к наследованию, которыми восполняется невыраженная воля наследодателя;
  • принцип свободы наследования – реализуется в виде возможности

для призванных к наследованию наследников самостоятельно решать вопрос о принятии наследства и отказе от него.
  • принцип наиболее полного обеспечения исполнения воли

наследодателя – проявляется при исполнении завещательных распоряжений наследодателя. Здесь во внимание должна приниматься не только очевидная , но и предполагаемая воля наследодателя, обнаруживаемая в процессе толкования завещания.

Все вышеперечисленные принципы определяют сущностные черты правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.

Основное понятие наследства дается в ст. 1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. То есть, наследство- юридическое понятие, взятое из римского частного права, где наследство устанавливало преемство прав умершего другими лицами.

В настоящее время, современное понятие «наследство» раскрывается через определение состава наследства, то есть того, что входит и что не входит в состав наследства, что возможно и что невозможно получить по наследству. Таким образом, в состав наследства входят вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение.

В состав наследства не входят:
  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не

допускается ГК РФ или другими законами;
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что наследство (наследственная масса, наследственное имущество) – это имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Рассмотрев, что же является наследством, было бы не лишним отметить, кто же является субъектами наследственных правоотношений.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель, т.е. физическое лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодатель – это лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. При определении данного субъекта наследственных правоотношений не существует четких позиций. Так, одни авторы считают, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»6, другие отмечают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»7.

Наследник – лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследников могут выступать любые субъекты гражданского права.

В соотв. со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть:
  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • Российская Федерация; субъекты Российской Федерации,

муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Из вышеуказанной классификации можно выделить три категории наследников.

Первая категория наследников – граждане, т.е. физические лица, которые могут наследниками, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Часть третья Гражданского кодекса РФ значительно расширяет круг наследников. Так наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Однако законодательством ограничен круг граждан, имеющих право быть наследниками.

Ни по закону, ни по завещанию не наследуют граждане, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, пытались способствовать либо способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют «недостойными наследниками»8.

Одним из таких примеров можно привести случай из практики. 14 сентября 2002 г. Иванов П.И. приобрел дачу. Иванов П.И. имел жену и брата. Длительное время на рассмотрении в городском суде имелось в производстве дело по иску Иванова И.И. к Иванову П.И. о разделе дачи. Решением суда 4 апреля 2004 г. в иске Иванову И.И. было отказано. Приговором городского суда от 10 декабря 2004 г. Иванов И.И. был осужден за убийство жены брата в сентябре 2004 г.; мотивом послужили имущественные претензии на дачу. Иванов П.И. тяжело болел и умер в январе 2005 г. Для правильного разрешения ситуации, необходимо определить, кто мог бы рассматриваться после смерти Иванова П.И. в качестве наследника по закону: это жена умершего и его брат. Из обстоятельств дела усматривается, что своими противоправными действиями Иванов И.И. устранил наследника первой очереди – жену брата. Иванов И.И. является наследником второй очереди (ст. 1143 ГК РФ). Приговором суда установлены противоправные действия Иванова И.И. Следовательно, он не имеет право наследовать после своего брата на основании п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Второй категорией наследников являются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые в отличие от граждан могут быть наследниками только по завещании. Для того, чтобы призвать юридическое лицо к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Третьей категорией наследников являются публичные образования, т.е. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. В этом случае имеет место наследование имущества, которое завещано Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.

В это же случае речь может идти о выморочном имуществе, которое переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации ( в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника).

При этом необходимо рассмотреть основания наследования. К их числу издавна относятся закон и завещание. Разумеется, основания нельзя жестко противопоставлять друг другу, не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследования переходит к наследникам по завещанию, а другая – к наследникам по закону. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону - лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; должно произойти открытие наследства. При наследовании по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Но наследодатель может сыграть иную роль, лишив в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. В таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства к государству или иному социальному образованию.

При наследовании по закону условия и порядок перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Наследственное имущество делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, в соответствии с установленной очередностью9.

В тех случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также определение круга наследников зависит от воли завещателя.

Институты наследования по закону и по завещанию исходят из основ римского частного права. Наследование по завещанию в римском праве было главным инструментом защиты права, объявления воли. Воля играла в завещании наивысшую роль, поскольку эта последняя воля была неподкупной и неподдельной. Это свидетельство о намерении, односторонняя сделка.

Не менее важное место имеет время и место открытия наследства.

«Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина»10.

Отсюда следует вывод, что открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Одним из основных условий открытия наследства является смерть гражданина. Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновении наследственных правоотношений. Юридическими фактами законодательство признает: смерть гражданина или объявление гражданина умершим. При наличии хотя бы одного из них происходит открытие наследства.

Не менее важен здесь вопрос о времени открытия наследства, так как с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками; состава наследственного имущества; начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству; мер защиты наследственного имущества; законодательства, применимого к наследственным правоотношениям.

На основании п.1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение.

Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства11.

Также следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ гра­ждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру­га. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. Соответственно при этом нота­риусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае од­новременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юри­дического значения не имеет. Наоборот, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие кален­дарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Данная позиция всегда поддерживается Верховным Судом РФ (нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ). Обзор судебной практики по гражданским делам отмечает, что для опре­деления времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умерши­ми одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.

Таким образом, временем открытия наследства является день смерти гражданина. Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. Также факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.

Не менее важное значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства». Так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. В связи с этим закон четко определяет, что «местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя»12.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в таком случае признается место нахождения такого наследственного имущества13. А если такое наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. При этом ценность имущества имеет относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения имущества, особенно это касается недвижимости. В данном случае ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Также ценность имущества может быть материальной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.

При указании на место открытия наследства в законодательстве идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Так, например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее место жительства в Российской Федерации. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов14.

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что место открытия наследства играет важную роль в реализации права граждан на наследование имущества.

Рассматривая в данной главе общие положения о наследовании, хотелось бы отметить роль нотариата в наследовании.

В соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения предусмотренных нормативно-правовыми актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Эти действия совершаются специально уполномоченными на то лицами – нотариусами. Необходимо также отметить, что отдельные нотариальные действия могут совершаться должностными лицами органов местного самоуправления, а на территории других государств – должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации15.

То есть, нотариат – это система государственных органов и должностных лиц, на которых законодательством Российской Федерации возложена обязанность по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации, направленных на юридическое закрепление бесспорных гражданских прав и фактов, удостоверяемых в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обратившихся физических и юридических лиц.

Важнейшей публичной функцией нотариуса является оформление и удостоверение от имени государства наследственных прав граждан. В настоящее время они еще более усложнились в связи с расширением гражданского оборота и, в первую очередь, объектов частной собственности граждан. Практика ведения наследственных дел зачастую впервые сталкивается с наследованием отдельных видов имущественных и некоторых неимущественных прав. На примере ведения наследственных дел наглядно проявляется роль нотариуса в обеспечении равных правовых условий для всех участников нотариального производства и соблюдении закона в отношении всех лиц. Ведение наследственного дела независимым и беспристрастным нотариусом обеспечивает учет интересов вех наследников и создает равные условия получения наследства в соответствии с волей наследодателя или законом16.

Нотариус удостоверяет завещании дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, лично представленные ими нотариусу. Из этого вытекает, что удостоверение завещаний через представителей не допускается. При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления им доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество. Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.

При открытии наследства, нотариус обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Он также может произвести вызов наследников через средства массовой информации.

Принятие наследства или отказ от него производятся у нотариуса по месту открытия наследства. Само заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть в письменной форме. Там же принимаются претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме.

Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства, меры к охране наследственного имущества. Для этого нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей.

Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследования переходит к государству – соответствующий государственный орган.

При этом по письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства, помимо совершаемых им иных должностных действий,

выдает им свидетельство о праве на наследство17.

В данной главе мною были рассмотрены такие вопросы, как само наследство, время и место открытия наследства, категории наследников, роль нотариата в наследовании.