Ы живем в бурно развивающемся и совершенствующемся мире, где ведется острая конкурентная борьба за право доминировать со своей продукцией на определенных рынках

Вид материалаДокументы

Содержание


Изобретение, патент на него и патентное законодательство
Права, вытекающие из патента
Служебные и секретные изобретения
Патентоспособность изобретения,ее критерии
Подача заявки и требования к ее оформлению
Экспертиза заявки
Зарубежное патентование
Продажа лицензий на внешнем рынке
Основные положения
Российский рынок технологий
Б. Ельцин
Статья 4 Заявление
Статья 6 Формула изобретения
Статья 7 Чертежи
Статья 8 Притязание на приоритет
Статья 9 Заявитель
Статья 10 Получающее ведомство
Статья 11 Дата и последствия подачи международной заявки
Статья 14 Некоторые недостатки международной заявки
Статья 15 Международный поиск
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5

ВВЕДЕНИЕ

Мы живем в бурно развивающемся и совершенствующемся мире, где ведется острая конкурентная борьба за право доминировать со своей продукцией на определенных рынках. Причем помимо традиционной материальной продукции все более важное место на рынке занимает интеллектуальная продукция, что дает возможность специалистам говорить о формировании отдельных рынков по купле-продаже интеллектуальной собственности.

Интерес к интеллектуальной собственности связан, в первую очередь, с возможностью получения дополнительного дохода от монопольного использования новых технических решений или продажи патентов и лицензий. Создание, использование и реализация интеллектуальной собственности могут принести ее владельцу значительные денежные суммы. Подтверждением этому служат все известные фирмы, сделавшие состояние не только на разработке новых технологий и продуктов, но на продаже лицензий на них по всему миру: "Мерк", "Дюпон", "Байер", "Майкрософт", "Интел", "Пепси-кола". Этот перечень может быть продолжен. Интеллектуальная собственность компаний становится все более дорогостоящим активом нематериального свойства, особенно это относится к отраслям, где главную роль играют не столько производственные мощности (здания, оборудование), сколько доходность патентов, товарных знаков, авторских прав и других нематериальных активов. Для извлечения максимальной выгоды от имеющихся или приобретенных объектов интеллектуальной собственности необходимо своевременно обеспечить их правовую охрану по действующему национальному и зарубежному законодательствам, а также по международным договорам, реализовать на коммерческой основе и следить за нарушением исключительных прав, вытекающих из охранных документов.

Так что же такое интеллектуальная собственность?

Согласно ст.2 Конвенции об утверждении ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности), заключенной в Стокгольме 14 июля 1967 г., к объектам интеллектуальной собственности относятся произведения науки, литературы, искусства, изобретения и иные результаты ин-

теллектуальной деятельности. К промышленной собственности согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности относятся: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования местонахождения, пресечение недобросовестной конкуренции. К интеллектуальной собственности относится также деловая конфиденциальная информация, информация организационно-экономического и научно-технического характера, содержащая ноу-хау.

"Ноу-хау" является одним из объектов интеллектуальной собственности; под ноу-хау понимаются не являющиеся общеизвестными и практически применяемыми различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны, включая методы, способы и навыки.

Объекты интеллектуальной собственности, хотя и обладают некоторыми общими свойствами, все же имеют значительные отличия. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы представляют собой устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений, конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, художественно-конструкторские решений изделий, определяющие его внешний вид. На патентоспособные технические и дизайнерские решения могут быть получены патенты (свидетельства), подтверждающие исключительное право владельца на их использование в течение определенного законом срока (для изобретений - 20 лет, для полезных моделей - до 8 лет, для промышленных образцов - до 15 лет).

Товарные знаки представляют собой обозначения, которые позволяют отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей. По сути, товарные знаки- есть символы качества и престижа, чья стоимость растет с течением времени в результате использования, рекламирования и увеличения объемов продаж. В Российской Федерации свидетельство на товарный знак действует в течение 10 лет с даты государственной регистрации. Срок действия товарного знака может неоднократно продлеваться каждый раз на 10 лет,

Объектами авторского права являются литературные, музыкальные произведения, произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, программы ЭВМ, базы данных и топологий интегральных микросхем. Автор обладает исключительным правом на использование своего произведения в любой форме и любым способом. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Деловая конфиденциальная информация, содержащая ноу-хау,- "коммерческая информация", по определению Гражданского кодекса Российской Федерации, представляет собой техническую, организационную, торговую информацию либо любую другую, имеющую действительную или потенциальную ценность (в силу неизвестности ее третьим лицам), к которой нет доступа на законном основании и обладатель которой принимает меры к охране конфиденциальности.

Особенностью правовой охраны коммерческой информации является то, что государством предоставляется не исключительное право на использование, как это имеет место в отношении всех остальных объектов интеллектуальной собственности, а право на возмещение причиненных убытков в случае незаконных методов получения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. К таким методам относятся промышленный шпионаж, нарушение условий контракта о конфиденциальности и т.д.

В отличие от патентов, торговые секреты и ноу-хау имеют реальную ценность только в том случае, если они защищены от раскрытия. Наиболее известный пример - формула "Кока-колы", которая хранится в тайне с 1886 г. Формула известна двум должностчным лицам, которые не известны друг другу. Сама формула хранится в сейфе депозита безопасности банка и может быть открыта голосованием совета директоров.

В настоящее время для крупных компаний интеллектуальная собственность имеет определяющее значение в конкурентной борьбе. Фирма "Хьюлет Паккард" обошла конкурентов на рынке струйных принтеров, вложив значительные средства в научные разработки и защитив результаты разработок большим количеством патентов.

Охраняемая законом интеллектуальная собственность может принести дополнительный доход, если ее обладатель постоянно отслеживает нарушителей своих исключительных прав. Выигранные у нарушителей судебные иски могут принести значительный доход.

В начале 90-х годов компания "Интел" ежегодно вкладывала 1 млрд долл. в контроль за производством микропроцессоров. Значительная доля из этой суммы шла на патентование разработок фирмы и на контроль за нарушением прав, вытекающих из патентов. Несмотря на такие огромные затраты, доходность компании составила 25%, по данным налоговых органов.

Необходимо отметить, что для различных отраслей стратегия правовой охраны интеллектуальной собственности является различной. Так, для наукоемких отраслей (электроника, автомобилестроение, нефтехимия и т.д.) актуальна стратегия, основанная на максимальной правовой охране технологий, конструктивных узлов, внешнего вида, маркировки и т.д., Что дает надежную защиту продукции в целом. Подобная стратегия требует значительных средств и под силу только крупным компаниям. Мелкие фирмы патентуют изобретения в основном с целью продажи на них лицензии и получения, таким образом, дополнительных прибылей.

ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПАТЕНТ НА НЕГО И ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Именно изобретение, т.е. по сути "умственная находка", оригинальная идея, творческое решение какой-либо проблемы, изначально стало объектом правовой охраны в разных странах.

Именно появление на определенном этапе развития общества такого "умственного" продукта как изобретение, осознание его значения как собственности, дало толчок к принятию в разных странах законов, защищающих и охраняющих этот вид собственности.

Из глубины веков на смену средневековой привилегии появился патент. Первый английский патент был выдан еще в 1449г.

В России в 1812 г. появился закон "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах". В нем впервые было определено, что изобретение как собственность принадлежит его владельцу, имеющему исключительное право использовать изобретение самому и на возмездной основе передавать право использования другим лицам. В более поздних законных актах на смену понятию "привилегия" пришел "патент".

Патент принят в качестве охранного документа почти во всех странах мира.

Патент - это государственная охранная грамота, которая выдается по закону и распространяет свои исключительные права на новые, еще никому не принадлежащие технические объекты.

Что дает своему владельцу патент? В первую очередь - монопольное владение рынком в течение определенного периода времени; возможность патентообладателю самому использовать изобретение в промышленном масштабе, предоставлять всем заинтересованным лицам право использовать запатентованное изобретение на основе лицензионного соглашения за определенное вознаграждение на определенных условиях, уступать патент любому физическому или юридическому лицу.

В Российской Федерации с 14 октября 1992 г. действует Патентный закон "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее - Патентный закон РФ), которым регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, т.е. объектов промышленной собственности.

В Патентном законе РФ не раскрыто значение самого понятия "изобретение". В законодательных актах, предшествующих Патентному закону РФ, под этим понятием понимается новое, обладающее существенными отличиями техническое решение. Можно представить, что законодатели подразумевали под изобретением некое предложение - продукт научно-технической мысли.

Согласно закону, патентудостоверяет приоритет, авторство объектов промышленной собственности и исключительное право на их использование.

В Российской Федерации патентна изобретение выдает Государственное патентное ведомство (Роспатент).

Срок действия патента на изобретение, определенный Патентным законом, составляет 20 лет, считая с даты поступления правильно оформленной заявки в патентное ведомство.

Библиотека журнала « Внешнеэкономический бюллетень»

Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке

ПРАВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПАТЕНТА

Воспользоваться исключительными правами, вытекающими из патента, патентообладатель может только после вынесения решения о выдаче патента, его регистрации и публикации сведений о нем в официальном издании патентного ведомства.

Что является нарушением исключительного права патентообладателя? Это - несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение (п.З ст.Ю Патентного закона РФ). Особенностью этой правовой нормы является отражение в ней принципа "косвенной охраны продукта". Суть ее заключается в следующем: "Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом", т.е. обладатель патента на способ получения продукта может воспользоваться исключительными правами не только при производстве этого продукта, но и при его реализации. При появлении на рынке какого-либо продукта, обладатель патента на способ получения такого продукта вправе потребовать от его производителя доказательств того факта, что продукт получен иным способом.

В Патентном законе РФ (ст.11) приводится перечень действий, не признаваемых нарушением исключительного права патентообладателя. Это:

применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РФ и используются для нужд транспортного средства.


Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке

Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств Российской Федерации;

проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами;

применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;


применение средств, содержащих изобретения, полезные модели или промышленные образцы, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода;

• разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;

• применение средств, содержащих изобретения, полезные модели или промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем. Ст.12 Патентного закона РФ определяет категории лиц и ситуацию, при которой использование ими изобретения не является нарушением исключительного права патентообладателя. Это связано с правом преждепользования:

любое физическое или юридическое лицо, которое до даты

приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема;

право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Использовать изобретение, не нарушая исключительных прав патентообладателей, может также работодатель, если он отказывается от подачи заявки на выдачу патента на свое имя или переуступки права на

подачу заявки другому лицу и не требует от авторов сохранять этот объект в тайне. В этом случае авторы вправе получить патент на свое имя. Однако работодатель может использовать это изобретение в собственном производстве, не заключая с авторами- патентообладателями лицензионного соглашения. Авторы же со своей стороны вправе потребовать заключения договора о выплате им компенсации и запрещать использование объекта запатентованного изобретения любым иным образом.

Другая ситуация, относящаяся к возможности использования изобретения без нарушения исключительных прав, касается отношений между авторами-совладельцами патента на изобретение. При совместном владении патентом всеми правами, вытекающими из действующего законодательства, обладают только все сообладатели совместно. Между ними должно быть заключено соглашение. При отсутствии такого соглашения каждый совладелец может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

За нарушение изобретательских и патентных прав предусмотрена ответственность по ст. 147 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Библиотека журнала «Внешнеэкономический бюллетень»


СЛУЖЕБНЫЕ И СЕКРЕТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патентный закон РФ в ст.8 вводит понятие служебного изобретения, хотя это понятие и не является новым в отечественном изобретательстве. В СССР основную массу изобретений составляли служебные изобретения, т.е. созданные на предприятиях (организациях) в связи с выполнением служебного задания.

Подход к этому понятию в Патентном законе РФ существенно отличается. К служебным относятся охраноспособные технические решения, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя в период действия трудовых (служебных) отношений между сторонами. Таким образом, не могут быть признаны служебными изобретения, если они созданы не в рамках трудовых отношений, а, например, в связи с выполнением подрядных работ на основе гражданско-трудового договора. Право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автору такого изобретения принадлежит право на вознаграждение, соразмерное получаемой, уже полученной выгоде, или которая могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании патента.

Поступая на работу, или уже в процессе служебной деятельности работник должен включить в договор с работодателем свои права на технические новшества, которые могут быть отнесены к служебным, учитывая при этом возможность их использования в России и за рубежом.

В противном случае преимущественное право на подачу заявки и получение патента в России, а также за рубежом имеет работодатель. Если автор не оговорил сохранение за собой прав на получение патента на свои разработки, он обязан в случае создания предполагаемого изобретения уведомить администрацию в письменной форме. Получив такое уведомление, администрация обязана в течение последующих четырех

Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке

месяцев оформить свои права на этот объект и уведомить автора о своей заинтересованности в получении патента или путем сохранения его в тайне в качестве ноу-хау. Во всех случаях, когда работодатель не отказывается от своих прав (независимо от того, подает ли он заявку и получает патент, сохраняет в тайне полученное новшество либо передает свои права другому лицу), он обязан выплатить изобретателю вознаграждение.

Если же работодатель не проявит заинтересованности в закреплении прав на служебный объект и сообщит о своем решении автору не позднее четырех месяцев с момента получения уведомления, автор может сам подать заявку и получить патент на свое имя.

В тот же срок с автором должно быть заключено соглашение о размере и условиях выплаты вознаграждения. Если работодатель уклоняется от заключения соглашения, автор может обратиться в суд с иском о понуждении к заключению соглашения.

Патентообладатель также обязан выплатить работнику -автору запатентованного изобретения поощрительное вознаграждение в течение месяца со дня получения патента в размере среднемесячного заработка работника данного предприятия.

За рубежом права на служебные изобретения регулируются как отдельными законами (Германия, Япония, Франция и др.), таки отдельными составляющими общих законодательных актов.

В Патентном законе РФ в общем виде дано определение понятия "служебное изобретение", регламентировано распределение связанных с ним прав и предусмотрено, что отношения, возникающие в связи с созданием служебных изобретений, регулируются специальным законодательством Российской Федерации. К настоящему времени отдельного законодательного акта в отношении служебных изобретений в Российской Федерации нет, хотя разработки различных проектов, их обсуждение в специальных изданиях и представление в высшие законодательные органы ведутся с момента выхода Патентного закона РФ, т.е. с 1992 г.

В разрабатываемых законодательных актах по урегулированию отношений, возникающих в связи с созданием служебных изобретений, должен быть соблюден баланс интересов и прав в отношениях действующих и заинтересованных сторон: автора-работника, работодателя и общества в целом, учитывая при этом сегодняшнее положение в экономике России.

При этом важным аспектом регулирования отношений, возникающих при создании и использовании служебных изобретений, является вопрос о правах государства на служебные изобретения, созданные в результате работ, финансируемых из государственного бюджета. Патентным законом Российской Федерации не предусмотрена выдача охранных документов и получение исключительного права на объекты промышленной собственности государству. Представляется правомерным предусмотреть договорное распределение прав между государственным заказчиком и работодателем, при этом, как минимум, законодательно определить право государственного заказчика на безвозмездное использование служебных изобретений при размещении заказа на производство продукции.

В соответствии с п.5 ст.3 Патентного закона РФ правовая охрана не предоставляется изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями и другими объектами промышленной собственности регулируется специальным законодательством Российской Федерации. Так записано в законе. Однако к настоящему времени закона о секретных объектах в нашей стране нет.

В бывшем СССР понятие "секретное изобретение" впервые официально появилось в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 г. В этом Положении секретные изобретения подразделялись на просто секретные и совершенно секретные. К совершенно секретным изобретениям предъявлялись более жесткие режимные требования, включающие особый порядок по:

• засекречиванию материалов заявки;

• хранению материалов заявки;

• ведению делопроизводства;

• проведению научно-технической экспертизы; * доступа третьих лиц к материалам заявки.

Причем в Положении 1959 г. в качестве секретных рассматривались не только разработки, имеющие чисто военное применение, но также и изобретения из смежных отраслей науки и техники. При этом, если заявки на "обычные" секретные изобретения принимал и рассматривал Гос-комизобретений СССР, то заявки на совершенно секретные изобретения рассматривало только Министерство обороны СССР. На него возлагалась работа по выдаче авторских свидетельств на указанные изобретения, по использованию таких изобретений и выплате соответствующего вознаграждения.

Регистрация совершенно секретных изобретений, относящихся к новым средствам вооружения, боевой техники и их тактическому применению,

Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке

производилась Госкомизобретений СССР на основании соответствующего извещения Министерства обороны без представления авторских материалов и описаний изобретения.

Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. (Положение 1973 г.) внесло ряд важных дополнений и изменений, касающихся секретных и совершенно секретных объектов.

Так, Госкомизобретений СССР в соответствии с Положением 1973 г. отдал часть полномочий уже не только Министерству обороны, но и ряду других министерств и ведомств, список которых утверждал Совет Министров СССР. Они имели право принимать и рассматривать материалы совершенно секретных заявок на изобретения, относящиеся к новым средствам вооружений, а также рассматривать возражения по вопросам выдачи на них авторских свидетельств.

Регистрация таких изобретений и выдача на них авторских свидетельств также производилась Госкомизобретений СССР на основании извещений соответствующих министерств и ведомств без представления заявочных материалов, но при этом в необходимых случаях у председателя Госкомизобретений или его первого заместителя появилось право проверить обоснованность решений министерств и ведомств о выдаче авторских свидетельств.

Такой порядок просуществовал свыше тридцати лет и прекратил свое существование в 1991 г. Это было связано, прежде всего, с введением в действие Закона "Об изобретениях в СССР", в соответствии с которым изобретения, содержащие сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности страны, следовало засекречивать в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР. Однако в связи с распадом СССР разработать такой порядок не успели.

Как уже отмечалось ранее, Патентный закон РФ также не рассматривает вопросов, связанных с правовой охраной секретных объектов промышленной собственности, указывая на специальное законодательство в отношении таких объектов.

Хотя закона о секретных изобретениях и других объектах промышленной собственности до настоящего времени нет, в действующем с 1995 г. Законе Российской Федерации "О государственной тайне" официально узаконены три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну. Соответственно этим степеням присвоены следующие грифы секретности:

• секретно;

• совершенно секретно;

* особой важности.


Этим законом подведена законодательная база, обеспечивающая существование в России секретных изобретений.

К настоящему времени подготовлен к рассмотрению в Государственной Думе проект закона о секретных изобретениях.

В соответствии с законопроектом заявки на секретные объекты промышленной собственности предлагается подавать как в патентное ведомство Российской Федерации, так и в специальные федеральные органы (по тематике заявки или по подчиненности заявителя). Подавать заявки смогут физические или юридические лица, имеющие допуск к государственной тайне. Экспертизу заявок намечается проводить в соответствии с Патентным законом РФ.

Право на использование секретных изобретений будет принадлежать патентообладателю, а также лицу, к которому оно перейдет по лицензионному соглашению.

При выполнении государственного заказа исполнителю (изготовителю специальной продукции) патентообладатель предоставляет неисключительную безвозмездную лицензию на использование изобретения. Предусматривается выплата патентообладателю секретного изобретения денежной компенсации за засекречивание в размере не менее семикратного минимального размера оплаты труда из средств федерального органа, ответственного за соблюдение государственной тайны. Пошлина будет уплачиваться только за подачу и рассмотрение секретных заявок, но не за выдачу патента и поддержание его в силе.

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ,ЕЕ КРИТЕРИИ

Патентоспособность - это свойство технического решения, которое позволяет ему быть признанным в качестве изобретения на основании патентного закона конкретной страны.

Патентный закон РФ, как и патентные законы других стран, устанавливает одни и те же критерии патентоспособности изобретения: новизна (как в большинстве стран она должна быть мировой), изобретательский уровень, промышленная применимость.

Предложения, хотя и подпадающие под указанные признаки, не при-зкаются изобретениями, если их использование противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники входят все виды сведений, ставшие общеизвестными на эту дату в России или за рубежом (мировая новизна) из любого письменного или устного источника; российские и иностранные издания, экспонаты, помещенные на выставках, публичные сообщения (научные отчеты, доклады, лекции, выступления по радио или телевидению и т.п.), раскрывающие сущность изобретения; а также сведения из практического опыта об открытом применении изобретения.

Условием общедоступности является возможность любого лица ознакомиться с источником законным путем.

Условие общедоступности не предусматривает проверки того, был ли конкретный заявитель действительно знаком с тем или иным источником и имел ли он возможность физически получить к нему доступ. Важно лишь соблюдение приведенного условия в принципе.

Так, нормативно-техническая документация, имеющая определенную дату регистрации в соответствующем органе, может иметь режимный порядок хранения и использования, исключающий возможность сообщения содержащихся в ней сведений любому лицу. Но если этот порядок допускает такую возможность, то датой, с которой сведения общедоступны, считается дата регистрации данной документации в уполномоченном на то органе.

Важной особенностью новизны является то, что в уровень техники при проверке этого условия патентоспособности включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета рассматриваемого изобретения. Источниками таких сведений являются все имеющие более ранний приоритет заявки на изобретения и полезные модели, поданные другими лицами (если они не были отозваны), а также запатентованные в России изобретения и полезные модели. Последние учитываются с даты их приоритета независимо от даты публикации сведений о них.

Следует отметить, что Патентный закон РФ не оговаривает состав заявителей и патентообладателей при включении в уровень техники запатентованных в России изобретений и полезных моделей. Это означает, что данному заявителю не может быть противопоставлена его же заявка, в которой раскрыто изобретение, являющееся предметом рассматриваемой заявки. Но если на это изобретение выдан патент по более ранней заявке этого же заявителя (или, тем более, другого заявителя) или выдано свидетельство на идентичную рассматриваемому изобретению полезную модель, то такое изобретение не будет признано новым. Благодаря этому будет предотвращена повторная выдача охранного документа на одно и то же решение.

Патентный закон РФ в п. 1 ст.4 предоставляет заявителю так называемую льготу по новизне. Она заключается в том, что не признается обстоятельством, препятствующим патентованию изобретения, такое раскрытие относящейся к нему информации автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказательства данного факта лежит на заявителе.

Другим критерием патентоспособности, который, по существу, служит качественной дополнительной характеристикой новизны изобретения, является изобретательский уровень.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. База знаний определяется тем же уровнем техники, что и новизна изобретения. Однако при этом не принимаются во внимание ранее поданные не опубликованные заявки и запатентованные изобретения.

Для признания в заявленном предложении изобретательского уровня оно не должно быть очевидным для специалиста, т.е. логически следовать из знаний, которыми может обладать такой специалист на дату подачи заявки.

Следует остановиться на понятии "специалист". Закон не уточняет, какой это должен быть специалист, его возможности и профиль деятельности. Таким образом, понятие "специалист" может означать лишь, что при проверке соответствия изобретения критерию "изобретательский уровень", сведения, объективно известные из уровня техники, к какой бы области они ни относились, оцениваются специалистом, т.е. лицом, способным их понять.

Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке

В Правилах по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу патента на изобретение (п. 19.5.3) смысл условия "...для специалиста явным образом не следует из уровня техники" поясняется следующим образом: "Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат".

Для применения этого условия необходимы следующие действия:

• определение наиболее близкого аналога (прототипа);

• выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте его формулы, отличается от прототипа (отличительных признаков);

• выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Проверка критерия "изобретательский уровень" проводится после проверки критерия "новизна" и только при положительном выводе в отношении новизны, поэтому при оценке изобретательского уровня обязательно будут выявлены отличительные от прототипа признаки.

В патентных законодательствах разных стран критерий "изобретательский уровень" имеет названия: "изобретательский шаг" (Великобритания), "изобретательская деятельность" (Франция, ФРГ), "неочевидность" (США). Эти немного отличающиеся друг от друга обозначения связывает общий смысл: изобретение признается отвечающим требованию изобретательского шага, если оно для специалиста не вытекает очевидным образом из известного уровня техники.

Определение критерия "промышленная применимость" дается в п.1 ст.4 Патентного закона РФ: "Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности". Такое толкование данного критерия патентоспособности не требует обеспечения при использовании изобретения "положительного эффекта", достижения заявленного технического результата. Сохранение функции критерия "положительный эффект" противоречило бы смыслу рыночного механизма, в условиях которого должен действовать Патентный закон РФ. Именно "на рынке", т.е. в сфере использования, с учетом конкретных условий должна выявляться ценность изобретения, его общественно-полезные преимущества.

В патентной практике развитых капиталистических стран и таких международных соглашений, как Договор о патентной кооперации (РСТ), Европейская патентная конвенция, в требование промышленной применимости тоже не складывается смысл обеспечения тех или иных достоинств заявляемого изобретения по сравнению с известными решениями. Оно "отвечает" не за целесообразность использования, а лишь за принципиальную возможность использования. При этом промышленный характер использования в названии критерия понимается расширенно, т.е. слово "промышленная" относится не только к собственно промышленности, но и к другим видам человеческой деятельности. Такое понимание термина "промышленная" снимает вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым. Патентную охрану могут получить и изобретения, которые используются лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например, при устранении последствий стихийного бедствия. Законодательство не предъявляет к патентоспособному изобретению и требования многократной воспроизводимости.

Критерии патентоспособности, требования, предъявляемые к ним патентным законодательством, а также объекты патентоспособных изобретений иллюстрируются схемой (рис.1).