Ю. Н. Власов в. В. Калинин нотариа т курс лекций

Вид материалаКурс лекций

Содержание


Наследование по закону
2. Доказательства права наследования по закону.
Контрольные вопросы
Наследование по завещанию
1. Гражданско-правовая природа завещания.
2. Нотариальное удостоверение завещания.
3. Проверка дееспособности завещателя.
4. Наследственное имущество.
5. Обязательная доля.
6. Завещательный отказ.
7. Исполнение наследником обязанности неимуще­ственного характера.
8. Содержание завещания.
9. Отмена или изменение завещания
10. Доказательства права наследования по завещанию.
11. Приращение наследственных долей.
12. Обобщение нотариальной практики.
Контрольные вопросы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Лекция 22.


НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ


1. Наследники по закону. Круг лиц, являющихся наследни­ками по закону1, определяется в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР. Они призываются к наследованию согласно очередности:

наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со сторо­ны матери. Наследники второй очереди призываются к насле­дованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем пра­ва наследования.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников (т.е. наследни­ков первой или второй очереди) они наследуют наравне с на­следниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Ст. 532 ГК РСФСР содержит исчерпывающий перечень на­следников: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Дети — это сын или дочь наследодателя, родившиеся в за­регистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании со­вместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, ро­дившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г Вопросы установления происхождения детей регулируются гла­вой 10 Семейного кодекса Российской Федерации.

Усыновленные — это дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускает­ся только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет пра­вовые последствия при условии, если оно имело место до 1 мар­та 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в от­ношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удо­стоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения роди­телей, либо органом опеки и попечительства по месту произ­водства усыновления ребенка или па месту жительства родите­лей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания кон­кретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:


1 Согласно ст. 530 ГК РСФСР наследниками при наследовании по за­кону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти на­следодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.


1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствую­щими;

2) признаны судом недееспособными;

3) лишены судом родительских прав.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограничен­но дееспособными;

2)супругов, один из которых признан судом недееспособ­ным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни­ченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечи­теля за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено су­дом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществ­лять родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Не являются на­следниками и дети, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наслед­никами по закону в соответствии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от на­следодателя, которая была для них основным источником су­ществования не менее года до дня открытия наследства.

Супруг — это лицо, состоявшее с наследодателем в зареги­стрированном или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов воз­никают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону в слу­чае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но факти­ческие брачные отношения с умершим возникли до издания Ука­за Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.

Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в дей­ствие с 1 марта 1996 г., установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В со­ответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается со­глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор за­ключается в письменной форме и подлежит нотариальному удо­стоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Если брачный договор заключен до государственной ре­гистрации заключения брака, то он вступает в силу со дня такой регистрации. Брачным договором супруги вправе изменить ус­тановленный законом режим совместной собственности, уста­новить режим совместной, долевой или раздельной собствен­ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в от­ношении будущего имущества супругов, Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность суп­ругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать личные неимущественные отношения между суп­ругами, права и обязанности супругов в отношении детей, пре­дусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспо­собного нуждающегося супруга на получение содержания, со­держать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основ­ным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ). Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается в любое время и в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного до­говора не допускается. Действие брачного договора в соответ­ствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмот­рены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Россий­ской Федерации для изменения и расторжения договора. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействи­тельным полностью или частично по основаниям, предусмот­ренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Суд может также признать брачный договор недействительным пол­ностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприят­ное положение. Условия брачного договора, нарушающие дру­гие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же ус­ловий, которые требуются для призвания к наследованию де­тей и усыновленных.

Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родите­лей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умер­ших ранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя. Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства (т.е. до смерти наследодателя) его наследственная доля пере­ходит к его детям (т.е. к внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (т.е. к правнукам наследодателя). Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследст­венного имущества, которая причиталась бы тому лицу, кото­рое они представляют, если бы оно не умерло до открытия на­следства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они выступают в качестве непосредственных и само­стоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которых они представляют2.

Наследником-иждивенцем по закону может быть любое ли­цо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследода­теля и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признают­ся лица, достигшие возраста, дающего право на получение пен­сии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II и III групп, неза­висимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждиве­ние имеет место только тогда, когда помощь наследодателя яв­лялась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения су­да. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или рас­полагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Для того чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наслед­ником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследо­дателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобре­тает права на наследование его имущества. В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывше­го супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:


2 Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).


1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став­ший нетрудоспособным до расторжения брака или в те­чение года с момента расторжения брака;

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения бра­ка, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и. сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных от­цов или матерей — неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от об­щего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от преды­дущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не при­зываются. Также не являются наследниками по закону двою­родные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное род­ство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца — только если имеется юридическая связь ребенка с отцом.


2. Доказательства права наследования по закону. Оп­ределив круг наследников по закону, нотариус обязан прове­рить степень родства или наличие супружеских отношений на­следника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответству­ющих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельст­ва органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метри­ческих книг, запись в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства на­следодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отно­шений, а также другие документы. Справки, заменяющие первич­ные документы органов загса, должны быть составлены правиль­но, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указани­ем фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя3.

В отдельных случаях при невозможности представления до­кументов органов загса о родственных и иных отношениях на­следников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и органи­зациями по месту их работы или жительства, если в совокупно­сти с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кад­ров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодате­ля значится такой-то сын, а в личном деле наследника значится такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы на­следника о том, что согласно его личному делу умерший зна­чится его отцом, и справка с места жительства наследника, под­тверждающая тот же факт на основании домовой книги.


3 В наследственном деле нотариус оставляет копии этих докумен­тов, заверенные им в упрощенном порядке с учинением удостоверительной надписи следующего содержания: «С подлинным верно. Нота­риус — подпись».


Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отноше­нии открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен особо критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда един­ственным наследником по обстоятельствам дела является иж­дивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истре­бовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отноше­ний с наследодателем, они могут быть включены в свидетель­ство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие до­кументы о родственных отношениях с наследодателем4. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления,, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетель­ствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. За­конодательством не предусмотрено подтверждение факта род­ственных отношений наследников с наследодателем свидетель­скими показаниями.

При невозможности представления наследниками докумен­тов, подтверждающих родственные или иные отношения, кото­рые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы под­твердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследни­ков от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (иные отношения) с наследодателем, обратиться в суд общей юрис­дикции для установления факта родственных или брачных отно­шений либо факта иждивенчества (ст. 247 ГПК РСФСР). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.

Порядок раздела наследственного имущества рассмотрен в лекции 7 «Выдача свидетельства о праве на наследство».


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие лица могут являться наследниками по закону, и в каком порядке они призываются к наследованию?

2.Что включает право представления?

3.Кто является наследником по .праву представления?

4.В каком порядке лицо признается иждивенцем наследо­дателя?

5.На основании каких документов устанавливается право наследования по закону?


4 Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетель­стве, если в такое свидетельство включается дополнительный наслед­ник, лишенный возможности представить доказательства своих родствен­ных отношений с наследодателем.


Лекция 23.


НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ


Завещание — это личное распоряжение гражданина при­надлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назна­чение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Удостоверение завещаний занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, что делает невозможным ис­править неправильно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, соответствующего действительной воле за­вещателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформление имеет важное значение.


1. Гражданско-правовая природа завещания. Завеща­ние является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встреч­ного волеизъявления другого лица (наследника). Свобода заве­щательного распоряжения ограничивается обеспечением инте­ресов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.

Так как завещание является сделкой, непосредственно свя­занной с личностью завещателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые ему лично представлены завещателем. Поэтому не допускается удостоверение завещания через пред­ставителя последнего (поверенного, действующего по доверен­ности или на основании закона). Не может быть удостоверено также одно завещание от имени нескольких лиц. При удостовере­нии завещания нотариусом устанавливается личность завещате­ля на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно его личности. Во избежание воз­можных в дальнейшем споров фамилия, имя и отчество завеща­теля должны точно соответствовать написанию в документе, удо­стоверяющем его личность и истребованном нотариусом.

Завещание является сделкой строгой формы, В соответст­вии со ст. 540 ГК РСФСР оно должно быть составлено в пись­менной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удо­стоверено. Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанности по составлению завещания (вытекающие из наследственных правоотношений) и оказать ему содействие в составлении проекта завещания. Если же проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он обязан проверить содержание завещания и законность сделанных завещателем распоряжений. В указанных случаях нотариус для выяснения действительной воли завещателя должен побеседовать с завеща­телем без посторонних лиц. Это обстоятельство особенно важ­но, когда нотариус выезжает для удостоверения завещания на дом или в больницу, так как там завещатель особенно часто может находиться под влиянием заинтересованных лиц и сде­лать завещательное распоряжение, не соответствующее его воле. Сведения, полученные нотариусом в беседе с завещате­лем и отражающие волю завещателя, необходимо точно вос­производить в тексте завещания. Поэтому при его изложении не допускается использование выражений, содержащих проти­воречия и различные толкования.


2. Нотариальное удостоверение завещания. Завещатель подписывает завещание в присутствии нотариуса или иного ли­ца, полномочного совершать рассматриваемое нотариальное действие. Так, в местностях, где нет нотариальной конторы (не учреждена должность нотариуса), завещание может быть удо­стоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) согласно п. 1 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами ор­ганов исполнительной власти. Кроме того, в соответствии со ст. 541 ГК РСФСР к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в боль­ницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или де­журными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плаваю­щих под, флагом Российской Федерации, удостоверен­ные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, аркти­ческих и других подобных им экспедициях, удостоверен­ные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и де­журными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации во­инских частей, соединений, учреждений и военно-учеб­ных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверен­ные командирами (начальниками) этих частей, соедине­ний, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Перечень должностных лиц и случаев, при которых выше­указанные должностные лица вправе удостоверять завещания, является исчерпывающим.

Граждане Российской Федерации, проживающие или вре­менно находящиеся за границей1, имеют право обратиться за удостоверением завещания в консульское учреждение Россий­ской Федерации.

В тех случаях, когда нотариусу (указанному иному лицу) пред­ставлено подписанное завещание, завещатель должен лично подтвердить, что завещание подписано им самим. Особый по­рядок установлен для подписания завещания, когда завещатель ввиду болезни, неграмотности2 или по иным причинам не мо­жет сам расписаться на завещании. В этом случае по просьбе завещателя в его присутствии и в присутствии нотариуса заве­щание может быть подписано другим лицом. Причины, по кото­рым завещатель не смог сам подписать завещание, должны быть дополнительно указаны в тексте завещания и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда об этом име­ется просьба самого завещателя, О наличии такой просьбы де­лается отметка на обоих экземплярах завещания, подтвержда­ется подписями завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса и оттиском его печати (печати госу­дарственной нотариальной конторы).


1В случае, когда в период своего пребывания вне территории Рос­сийской Федерации граждане изъявят намерение составить и удосто­верить завещание.

2 Если завещатель неграмотный, нотариус должен прочитать ему завещание, сделав об этом отметку в тексте завещания.


Требование закона об указании места и времени составле­ния завещания имеет важное значение в случае оспаривания подлинности завещания или возникновения спора о дееспособ­ности завещателя в момент составления завещания, или когда имеются два или более завещаний и необходимо установить, какое из них имеет силу как составленное позднее. Завещания, как правило, удостоверяются в помещении нотариальной кон­торы.

Однако в тех случаях, когда завещатель по болезни, инва­лидности или по другой причине не может явиться в помещение нотариальной конторы, нотариус может удостоверить завеща­ние на дому, в больнице и т.д. В этом случае в удостоверительной надписи и в реестре для регистрации нотариальных дей­ствий должно быть обязательно указано, где удостоверено завещание (квартира завещателя, наименование соответству­ющего лечебного учреждения или иное помещение и точный адрес их местонахождения).

Завещание должно быть написано ясно и четко чернилами от руки или напечатано на пишущей машинке либо с использо­ванием компьютерной техники. Так как в нотариальной практи­ке сохраняют силу некоторые правила о форме совершения нотариальных действий, применявшиеся ранее исключитель­но в деятельности государственных нотариальных контор, то использование типовых типографских бланков завещаний долж­но осуществляться со строгим соблюдением их целевого на­значения. Поэтому, в частности, недопустимо использовать бланк, рассчитанный для завещания всего имущества, если за­вещатель делает распоряжение только на определенное иму­щество, например на дом или вклад3.

Следует иметь в виду, что подчистки в тексте завещания не допускаются. Приписки и иные исправления в тексте завеща­ния должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде. Например, если в тексте завещания исправлены слова «жилой дом» на слова «одна вторая доля жилого дома», то следует ис­правление оговорить так: «зачеркнутые слова «жилой дом» не читать, написанному «одна вторая доля жилого дома» верить». Все исправления и приписки должны быть оговорены завеща­телем и нотариусом: оговорка делается в присутствии нотариу­са завещателем (или другим лицом, которое по просьбе завеща­теля подписало завещание) непосредственно в тексте завещания перед его подписью либо в конце завещания, но в этом случае текст оговорки подписывается завещателем дополнительно. Но­тариус делает соответствующую оговорку в конце удостоверительной надписи и скрепляет ее своей подписью и печатью.

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и из которых один ос­тается у завещателя, а другой — на хранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы). При удостоверении завеща­ния должностными лицами органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством, один экземпляр остается на хранении в соответствующем органе. Если завеща­ние удостоверяется иными лицами, на которых такие полномо­чия возложены ст. 541 ГК РСФСР, один экземпляр завещания передается (направляется по почте заказным письмом с опи­сью вложения и уведомлением о вручении) ими на хранение нотариусу (в государственные нотариальные конторы) по изве­стному последнему постоянному месту жительства завещателя. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удос­товерившему, для принятия мер к устранению выявленных на­рушений.


3 В целях предупреждения спора необходимо использовать бланки соответствующей формы, а при их отсутствии печатать текст завеща­ния на машинке (с использованием компьютерной техники) или писать его от руки.


Особое внимание необходимо обратить на то, что форма завещания, как было указано ранее, предусмотрена законом и данное положение носит императивный характер. Поэтому не­соблюдение нотариальной формы этой сделки, а равно отсут­ствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом и т.п.) влечет ее недействительость и та­кая сделка признается ничтожной согласно ч. 1 ст. 165 ГК РФ.

После проверки представленного проекта или составления по просьбе завещателя проекта завещания нотариус соверша­ет действия по его удостоверению. Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надпи­си4, подписании ее нотариусом и проставлении его печати (пе­чати государственной нотариальной конторы).

Однако, следует учитывать, что удостоверение завещания состоит не только в простом заверении подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи. При совершении этого нотариального действия нотариусом должны быть разъяснены завещателю, помимо выяснения его подлинной воли, требова­ния действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав его нетрудоспособных, несовер­шеннолетних наследников и иждивенцев.


3. Проверка дееспособности завещателя. Право завещать свое имущество по своему усмотрению, предоставленное граж­данам статьей 534 ГК РСФСР, принадлежит только дееспособ­ным физическим лицам: не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и ограниченно дееспособ­ные лица. Поэтому при удостоверении завещания нотариус дол­жен не только, как было указано выше, проверить личность заве­щателя, но и убедиться в его дееспособности, руководствуясь предписаниями статьи 43 Основ.

Дееспособность граждан согласно ст. 21 ГК РФ возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия, то есть по до­стижении восемнадцатилетнего возраста либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста, либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Однако недееспособным может ока­заться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно деес­пособности завещателя, нотариус может отложить удостовере­ние завещания на срок, предусмотренный статьей 41 Основ и не превышающий одного месяца с даты вынесения соответству­ющего постановления об отложении совершения данного нота­риального действия. Это право предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решения о при­знании завещателя недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц или одной из организаций, указанных в ст. 258 ГПК РСФСР, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным5. В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом.


4Удостоверителыная надпись должна соответствовать формам реест­ров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых докумен­тах, утвержденным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации:

форма 34 представляет собой удостоверительную надпись на заве­щании, подписанном самим завещателем;

форма 35 — удостоверительную надпись на завещании от имени лица, не могущего подписаться на завещании лично вследствие физи­ческого недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам.

5Согласно ст. 258 ГПК РСФСР дело о признании гражданина ограни­чено дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато судом общей юрис­дикции по заявлению профсоюзов и иных общественных организаций, чле­ном которых является завещатель, а также по заявлению прокурора, орга­на опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения.

В случаях, когда с просьбой об удосто­верении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не может понимать значения своих действий или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отка­зать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.


4. Наследственное имущество. Гражданин может по за­вещанию6 оставить указанным им наследникам имущество и иму­щественные права, которые будут принадлежать ему на момент открытия наследства7. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его прав на завещаемое имущество, так как наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действи­тельность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании час­ти имущества его незавещанная часть переходит к наследни­кам по закону.

В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и оби­хода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. В случае указания в заве­щании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т.д.). Однако при со­ставлении завещания на дом завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, ка­кая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников (например: сыну — юж­ная половина дома, дочери — северная), что предотвратит воз­можные в дальнейшем споры между наследниками. Нотариус должен проследить также, чтобы доли между наследниками были точно распределены. Так, если условно все имущество принять за 1, то сумма долей не должна ее превышать. Например, не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель указал, что половину имущества он завещает жене, одну треть — дочери, одну четверть — сыну: 1/2+1/3+1/4=1 1/12,— сумма долей превышает условную 1.


5. Обязательная доля. Завещатель может в завещании ли­шить права наследования одного, нескольких или всех наслед­ников по закону. Однако завещателю в соответствии со ст. 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ст. 535 ГК РСФСР не предоставлено право, полностью лишить наследства своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том чис­ле усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также иждивенцев.


6Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных органи­зациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сде­лать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государ­ству или отдельным юридическим лицам и организациям. На указанном заявлении нотариусом свидетельствуется подлинность лишь подписи заявителя. Оформив заявление, нотариус разъясняет гражданину необ­ходимость своевременного направления его в соответствующий банк (кредитную организацию).

7Оставшиеся на дату смерти завещателя им недополученными по­собия по временной нетрудоспособности и (или) по беременности и родам, выдаются совместно проживавшим с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего (п. 50 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС «О пособиях по государственному социальному страхованию» от 23 фев­раля 1984 г. № 191. — СП СССР, 1984, № 8, ст. 46). Таким образом, указанные суммы не включаются в состав наследственного имущества.

При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 125 Закона РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (от 20 нояб­ря 1990 г. № 340-I) суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру и недо­полученные им в связи с его смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим похоро­ны, эти суммы выплачиваются до принятия наследства.


Перечень наследников, имею­щих право на получение части наследственного имущества не­зависимо от содержания завещательного распоряжения8, явля­ется исчерпывающим: указанные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее 2/3 той доли на­следства, которая причиталась бы каждому из них в случае на­следования по закону (обязательная доля). При этом ни суд, ни нотариус не вправе, ни увеличить, ни уменьшить размер обяза­тельной доли.

При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имуще­ства, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по зако­ну, известные на день открытия наследства. Рассмотрим это положение подробнее.

Итак, при определении размера обязательной доли нотари­ус учитывает стоимость всего наследственного имущества, в том числе и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. Следует отметить, что в случае, когда наследник, име­ющий право на обязательную долю, проживал совместно с на­следодателем, стоимость предметов обычной домашней обста­новки и обихода также зачисляется в эту обязательную долю. Для определения всей наследственной массы полностью наслед­ник по завещанию или наследник, имеющий право на обяза­тельную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к ох­ране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем, имуществе наследода­теля приходится доля, больше обязательной доли или равная ей, тогда ст. 535 ГК РСФСР не применяется, то есть доля на­следника не ограничивается размерами обязательной доли.

Например, наследодатель завещал брату авто­машину стоимостью 60.000 рублей и дочери — паенакопление в ЖСК в сумме 80.000 рублей. Един­ственная наследница по закону дочь наследодате­ля, будучи инвалидом III группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обя­зательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были опи­саны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40.000 руб. В данном примере дочери положена обязательная доля в сумме 120.000 руб. (60.000 руб. + 80.000 руб. + 40.000 руб. = = 180.000 руб.; 2/3 от 180.000 руб. = 120.000 руб.). Между тем по завещанию ей причитается паена­копление 80.000руб., а также к ней перешло иму­щество на сумму 40.000 руб., находящееся в квар­тире, в которой она проживала совместно с насле­додателем. Таким образом, ей обеспечена обяза­тельная доля и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства со­гласно воле завещателя.

В случае, когда завещана лишь часть имущества, обязатель­ная доля исчисляется, исходя из стоимости всего наследствен­ного имущества, но выделяется обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а остав­шаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том случае, если наследник по завещанию является одновременно и наследником по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между всеми наследниками по закону, в том числе и наследником, указанным в завещании.

Например, наследодатель завещал 1/2 долю дома дочери, а другая половина осталась незаве­щанной. На момент открытия наследства наряду с дочерью — наследницей по завещанию — оказались жена и двое несовершеннолетних детей. В этом слу­чае обязательные доли несовершеннолетних детей определяются, исходя из всего наследственного дома, т.е. 2/3 от 1/4 (всего четверо наследников) и равняются 2/12 доли дома.


8Если в отношении вкладов, хранящихся в банках (кредитных орга­низациях), сделано завещательное распоряжение этому банку (кредит­ной учреждении) или удостоверено нотариальное завещание, право на обязательную долю на вклады не распространяется (ст. 561 ГК РСФСР).

Поскольку по завещанию 1/2 (или 6/12) доля дома переходит к дочери, то вне завещательного распоряжения остаются 6/12. Эта часть имущества согласно ст. 537 ГК РСФСР должна была бы быть разделена между всеми четырьмя на­следниками по закону поровну. Однако закон, охра­няя права нетрудоспособных наследников, закреп­ляет за каждым из несовершеннолетних детей по 2/12. Эти доли выделяются из незавещанной доли дома: 6/12 - 2/12 - 2/12 = 2/12. Оставшиеся 2/12 делятся поровну между женой и дочерью. Таким об­разом, дочь получает по завещанию 1/2 дома и по закону 1/12 от незавещанной части имущества. Каж­дый несовершеннолетний ребенок — обязательный наследник— получает по 2/12, жена наследодателя получает всего 1/12 долю дома (1/2 + 1/12 + 2/12 + + 1/12 + 2/12= 1).

Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделя­ет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например, автомашина или жилой дом). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязатель­ную долю из другой части наследственного имущества он мо­жет самостоятельно и непосредственно истребовать от наслед­ников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.

Вторым важным критерием при определении размера обя­зательной доли в наследстве нотариус должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учитывать и внуков, имеющих право на наследство по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как на­следнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии на­следства количество всех известных им наследников по закону. Например, наследодатель завещал все имуще­ство в пользу дочери. Однако на день открытия наследства были в живых жена наследодателя, ко­торой исполнилось 55 лет, дочь и два сына, один из которых — инвалид III группы. Следовательно» жене и сыну-инвалиду положены по закону обяза­тельные доли как нетрудоспособным иждивенцам (соответственно по возрасту и состоянию здоро­вья). Кроме того, жена просила о выдаче свиде­тельства о праве собственности, как пережившей супруге. Если бы не было завещания, каждому из наследников по закону после выдачи свидетельства о праве собственности причиталось бы 1/2 : 4 = = 1/8 доля9. Обязательная доля равна 2/3 от 1/8, т.е. 2/24, или 1/12 доли. Таким образом, жена получит свидетельство о праве собственности на 1/2 долю имущества и свидетельство о праве на наследство по закону на 1/12 (обязательная доля). Такая же доля 1 /12 имущества переходит сыну-инвалиду. Оставшу­юся 1/3 долю имущества получит дочь по завеща­нию (1 - 1/2 - 1/12 - 1/12 - 4/12, или 1/3)10. Необходимо обратить особое внимание, что закон охраняет лишь права несовершеннолетних наследников, нетрудоспособ­ных наследников первой очереди, а также нетрудоспособных иждивенцев, состоявших на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, сохраняя за ними во всех случаях право на обязательную долю. Однако наследники вто­рой очереди, а также внуки и правнуки наследодателя, родите­ли которых умерли до открытия наследства, могут получить обязательную долю только в случае, если они призваны к на­следованию как иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособность иждивенцев может быть связана законодательством РФ с дос­тижением определенного возраста (выход на пенсию по возра­сту) или с состоянием здоровья (инвалидность в связи с увечием, общим заболеванием и т.п.).


9 Наследственная масса завещателя составляет 1/2 совместного имущества супругов.

10Однако при оформлении свидетельства о праве на наследство часть каждого наследника определяется в идеальной доле. При этом наследственное имущество всегда принимается за I. Следовательно, жене и сыну, имеющим право на обязательные доли в наследстве, сви­детельства о праве на наследство должны быть выданы на 1/6 долю каждому (1:4= 1/4  2/3 = 2/12, или 1/6). Далее в свидетельстве указывается, из чего состоит наследство. В данном примере: из 1/2 доли всего наследственного имущества.

Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отка­заться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает за­явление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержа­ние ст. 535 ГК РСФСР ему разъяснено и претендовать на полу­чение обязательной доли он не будет.

Наследник вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю в размере менее установленного законом лимита в две третьих либо, являясь одновременно и наследни­ком по завещанию, он вправе ограничиться получением наслед­ства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завеща­нию наследственная доля менее 2/3 доли наследства, о чем подается нотариусу заявление соответствующего содержания. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обя­зательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает такого согласия. Поэтому в случае предъявления завещания, в котором не указан наслед­ник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завеща­но менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать это­му наследнику свидетельство, независимо от содержания заве­щания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наслед­ники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъяс­няет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свиде­тельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. При получении сообщения о поступлении в суд заявления на­следника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача свидетельства на обязательную долю приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении в десятидневный срок такого сообщения нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю (ст. 41 Основ).


6. Завещательный отказ. В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР завещатель имеет право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещатель­ный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. В основе завещатель­ного отказа лежит обязательственное отношение между наслед­ником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завеща­тельный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполне­ния отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполне­ния завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Если наследник по завещанию, на кото­рого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследст­венного имущества, которая превышает размер его обязатель­ной доли.

На наследника, к которому переходит жилой дом или квар­тира, завещатель вправе возложить обязательство предоста­вить другому лицу пожизненное пользование этим домом или квартирой либо определенной их частью. При последующем пе­реходе права собственности на жилой дом или квартиру либо их часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Ука­занное обязательство сохраняется при любой форме отчужде­ния жилого дома или квартиры (продажа, мена, дарение) и при переходе жилого дома или квартиры в порядке наследования.

Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственно­го имущества за вычетом падающей на него части долгов насле­додателя.

Отказополучатель может отказаться от завещательного от­каза, что равносильно сложению долга. Такой отказ может быть только безусловным. Кроме того, Отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного пра­ва, если его действия, направленные против наследодателя, ко­го-либо из его наследников или против осуществления послед­ней воли наследодателя, способствовали получению завеща­тельного отказа. Отказополучатель имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности — трех лет.


7. Исполнение наследником обязанности неимуще­ственного характера. Завещанием может быть возложена на наследников обязанность неимущественного характера, т.е. ис­полнение каких-либо действий, направленных на осуществле­ние какой-либо общеполезной цели. Если эти действия носят имущественный характер, то применяются правила, относящиеся к завещательному отказу. Различие между завещательным отказом и возложением заключается в том, что отказ представ­ляет собой обязанность, исполнение которой дает выгоду отказополучателю, а возложение может быть не связано с имущест­венной выгодой, и делается оно не в пользу определенного лица, а направлено на осуществление общеполезной цели.


8. Содержание завещания. Допускается свобода изложе­ния завещательных распоряжений, однако они должны содер­жать все необходимые для завещания реквизиты. В соответст­вии со ст. 544 ГК РСФСР завещатель имеет право назначить исполнителя воли, который после открытия наследства прини­мает меры к ее исполнению. Исполнителем воли может быть и наследник, указанный в завещании, и другое назначенное заве­щателем лицо (исполнитель завещания). В последнем случае требуется согласие исполнителя завещания, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. На исполнителя завещания может быть возложено исполнение завещания в целом или отдельных распоряжений завещателя. В том случае, если не назначен исполнитель воли, считается, что воля завещателя должна быть исполнена наслед­никами по завещанию. Исполнитель воли завещателя имеет пра­во совершать все действия, необходимые для исполнения заве­щания, однако он не получает вознаграждения за свои дейст­вия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим иму­ществом. По исполнению завещания исполнитель завещания обязан представить наследникам по их требованию отчет. В слу­чае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания они вправе обжаловать его действия в - судебном поряд­ке. В любое время исполнитель завещания может отказаться от выполнения своих обязанностей по исполнению завещания, о чем ставит в известность наследников по завещанию. Посколь­ку поручение по исполнению завещания носит личный харак­тер, исполнитель завещания не вправе передоверить исполне­ние завещания другим лицам.

Завещатель не имеет права составить, а нотариус соответ­ственно не вправе удостоверить завещание под условием, заклю­чающимся, например, в получении им от наследника пожизнен­ного содержания. В этом случае односторонняя сделка, какой является завещание, превращается в двустороннюю возмездную сделку, совершенную на случай смерти. Такое завещание не мо­жет быть признано законным, так как ставит силу завещания в зависимость от выполнения определенных обязательств лицом, назначенным наследником, и ограничивает завещателя в свобо­де отмены или изменения завещания. Как видно из вышеизло­женного, это в корне не соответствует правовому содержанию данной сделки.

Также не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель ограничивает права наследника по распоряжению в дальнейшем полученным по наследству имуществом (напри­мер, завещание, в котором завещатель завещает своей жене принадлежащий ему дом, обязывая ее продать этот дом и вып­латить часть вырученных от продажи дома денег своему пле­мяннику), так как наследник, становясь собственником этого имущества, не может распорядиться им по своему усмотрению, что нарушает его конституционно гарантированное право.

Подлинность подписи на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально засвидетельствована даже в том слу­чае, если завещатель явился в нотариальную контору лично. Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлиннос­ти подписи должна соответствовать формам № 49 и 53, утверж­денным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации.


9. Отмена или изменение завещания. Поскольку заве­щание является односторонней сделкой, в соответствии со ст. 543 ГК РСФСР завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, т.е. при жизни насле­додателя завещание не создает никаких прав для наследников. Изменить завещание можно путем составления нового завеща­ния, в котором завещатель отменяет или изменяет отдельные распоряжения первого завещания. Позднее составленное завещание, может, не отменяя и не изменяя ранее составленное, лишь дополнить его. В том случае, если последующее завеща­ние охватывает все имущественные распоряжения первого заве­щания, ранее составленное завещание оказывается отмененным последним завещанием. Отмена завещания путем составления нового завещания является окончательной и бесповоротной. Од­нако отмена завещания может быть произведена не только со­ставлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу заявления об отмене завещания, а в местностях, где, нет нота­риуса, указанное заявление подается должностному лицу органа исполнительной власти. Нотариус или уполномоченное долж­ностное лицо, удостоверившие новое завещание или приняв­шие заявление об отмене завещания, направляют его нотариу­су или должностному лицу, удостоверившим отмененное заве­щание. Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нота­риус (должностное лицо) должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государ­ственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Если при этом сам завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который в свою очередь должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нота­риуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъя­тие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдель­ного наряда отмененных завещаний не допускается.

Отмена завещания представляет собой разновидность заве­щательного распоряжения, поэтому она может осуществляться во всех формах, которые допускаются для завещательных распоря­жений. Исправления и дописки, сделанные завещателем на ос­тающемся у него экземпляре завещания, не имеют юридической силы. В таких случаях наследование осуществляется в соответст­вии с экземпляром завещания, хранящимся у нотариуса.


10. Доказательства права наследования по завещанию.

При оформлении наследства по завещанию наследники пред­ставляют все документы, необходимые для удостоверения мес­та и времени открытия наследства и для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлин­ного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему за­вещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания, К тако­му заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.


11. Приращение наследственных долей. В соответствии со ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследни­ком по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в рав­ных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наслед­никам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Отпадение наследника происходит в следующих случаях: непринятия наследства; отказа от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; лишения за­вещателем наследника права наследования.

Приращение наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого на­следника по завещанию или по закону, либо в пользу государ­ства или юридического лица, либо когда отпавшему наследнику подназначен наследник. При переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии приращения наследствен­ных долей также не наступает.

В соответствии со ст. 552 ГК РСФСР наследственное иму­щество по праву наследования переходит к государству в сле­дующих случаях:

1) если имущество завещано государству;

2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

3) если все наследники лишены завещателем права насле­дования;

4) если ни один из наследников не принял наследства. В случае, если кто-либо из наследников отказался от на­следства в пользу государства, к государству переходит причи­тавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. При завещании только части имущества наследодателя и отсут­ствии наследников по закону к государству переходит незавещанная часть наследства,


12. Обобщение нотариальной практики. В завершении изложения материала настоящей главы хотелось бы обратить внимание на некоторые обобщения нотариальной практики по удостоверению завещаний. Как правило удостоверяются заве­щания, в которых одному или нескольким наследникам завеща­ется все или какое-то определенное имущество, например дом или вклад. Однако сложные завещания, такие, как, например, с подназначением наследника, с возложением на наследника исполнения каких-либо обязательств в пользу других лиц или с назначением исполнителя завещания, удостоверяются лишь в исключительных случаях. По-видимому, это свидетельствует о нежелании нотариусов составлять проекты завещаний, содер­жание которых могло бы учитывать весь правовой массив на­следования по завещанию. В то же время, несмотря на то; что согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации при­зван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граж­дан и юридических лиц путем совершения нотариусами предус­мотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, анализ практики указывает на ряд существенных нарушений и ошибок, допущенных нота­риусами при удостоверении завещаний:

удостоверялись завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом (на­пример, завещатель обязывает наследника продать по­лученный по наследству дом);

в некоторых завещаниях не ясно, а порой неграмот­но, излагалась воля завещателя (например, в одном из завещаний указано: «Из принадлежащего мне имущества: а) камышитового дома из трех комнат, кухни, веранды завещаю жене С,, внуку Е. в равных долях. После моей смерти свою долю завещаю племяннику Ю.; б) все ос­тальное имущество — им же»);

имелись случаи удостоверения в присутствии свиде­телей завещаний, не подписанных завещателем или нотариусом, а также завещаний, составленных от имени нескольких лиц;

при составлении завещания в пользу нескольких лиц не всегда определялись их доли в наследственном иму­ществе;

многие завещания составлялись небрежно, при ис­пользовании бланков текст завещания печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались свободные места;

нередко исправления в текстах завещаний делались небрежно и неправильно оформлялись;

не делалось необходимых отметок при удостовере­нии завещаний на дому или в больнице;

в ряде случаев не соблюдались правила отмены за­вещаний, в частности, не делались отметки об Отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний; нотариусами при удостоверении завещаний не соблю­дались формы удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или бо­лезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо: в удостоверительных надписях не всегда указыва­лись причины, по которым завещатель не смог подписать завещание, в них часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание, применялись такие устаревшие термины, как «самоличность», «соб­ственноручно», не всегда отмечалось, что завещание под­писано завещателем в присутствии нотариуса, не указы­валась фамилия нотариуса, удостоверившего завещание. Имелись случаи, когда в удостоверительной надписи ука­зывались фамилия, имя, отчество одного нотариуса, а завещание подписывалось другим нотариусом. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы на­деяться, что приведенные ошибки будут учтены при изучении курса «Наследственное право Российской Федерации».


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Что такое завещание и в чем его сущность?

2.В чем отличие наследования по завещанию от наследо­вания по закону?

3.В каком порядке нотариус удостоверяет завещание?

4.Какие завещания приравниваются к нотариально удосто­веренным?

5.С какой целью нотариус должен проверить дееспособ­ность завещателя?

6.Что включает наследственное имущество?

7.Как определяются доли наследственного имущества?

8.В каком порядке исчисляется обязательная доля?

9.Какие наследники имеют право на обязательную долю?

10.В чем заключается сущность 'завещательного отказа?

11.В пользу какого лица завещатель совершает завеща­тельный отказ?

12.В каком порядке наследник исполняет завещательный отказ?

13.С какой целью завещатель может возложить на наслед­ников обязанность неимущественного характера?

14.Кем и в каком порядке могут производиться изменения или отмена завещания?

15.В каком порядке осуществляется приращение наслед­ственных долей и в каких случаях оно не допускается?


Лекция 24.