Учебно-методический комплекс по сд. 02 / опд. Ф. 7 «Гражданскому праву (особенная часть)» Направление подготовки

Вид материалаУчебно-методический комплекс
Тема 30 Коммерческая концессия
3.2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ «Гражданское право. Особенная часть»
Комплексные познавательные задания.
Семинарские и практические занятия
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38
Тема 28 Авторское право

Лекция28

  1. Предмет и объект авторского права.
  2. Субъекты авторских прав.


Опорный конспект


Согласно ст. 6 Закона об авторском праве объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, существующие в какой-либо объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Произведение - это "совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения"

Произведение науки, литературы или искусства признается объектом авторского права, если оно отвечает следующим признакам. Во-первых, является результатом творческой деятельности человека, обусловлено реализацией творческих способностей конкретного лица (лиц), поэтому обладает оригинальностью и неповторимостью. При этом не имеет значения степень значимости произведения для развития науки, литературы и искусства. Независимо от того, гениально произведение или посредственно, оно в равной мере подлежит правовой охране. Если же деятельность гражданина не носит творческого характера, аналогичный результат может быть достигнут и другими лицами, то он не является объектом авторского права. Во-вторых, произведение становится объектом авторского права с момента придания ему объективной формы. До тех пор, пока произведение существует лишь в замыслах автора, не получая внешнего выражения, оно не подлежит правовой охране. Причем не обязательно, чтобы объективная форма произведения была материальной: письменной (в виде рукописи, нотной записи и т.д.); объемно-пространственной (в виде скульптуры, макета и т.д.); в виде звуко- или видеозаписи; в виде изображения (рисунка, картины, эскиза, фотокадра и т.д.). Если произведение было объективировано в устной форме (посредством публичного произнесения, публичного исполнения и т.д.), оно также является объектом авторского права. В таких случаях произведение становится доступным для восприятия третьих лиц, может быть воспроизведено другим субъектом и вследствие этого нуждается в правовой охране.

Необходимо различать произведение как совокупность идей, мыслей и образов, которое является благом нематериальным, и его материальную форму. Это самостоятельные объекты, хотя они зачастую неразрывно связаны между собой (например, картина).

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено, и передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи авторских прав на произведение.

Произведение является объектом авторского права независимо от его обнародования. Под обнародованием понимается действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом, осуществленное с согласия автора. В тех случаях, когда о существовании произведения известно только автору, оно тем не менее является объектом авторского права с момента его создания в объективной форме.

В качестве объекта авторского права может выступать не только произведение в целом, но и его часть (включая его название), которая удовлетворяет рассмотренным выше признакам и может использоваться самостоятельно (например, главы в учебнике).

В соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ в качестве объекта авторских прав может выступать персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда (например, Чебурашка).

К объектам авторского права также относятся производные и составные произведения. Произведение является производным в том случае, если оно представляет собой переработку другого произведения науки, литературы и искусства (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и др.). Хотя, как правило, производное произведение основано на произведении другого автора, тем не менее оно является самостоятельным объектом авторского права, поскольку в результате творческой обработки приобретает новое содержание. Автор производного произведения пользуется авторским правом на созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке или другой переработке.

К составным произведениям относятся различные сборники (энциклопедии, антологии, базы данных. Творческий характер таких произведений заключается в подборке, систематизации и расположении материалов. Авторское право составителя распространяется только на осуществленные им подбор или расположение материалов, но не на содержание таких материалов. Авторы произведений, включенных в составное произведение, вправе использовать свои произведения независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено авторским договором. Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение.

Некоторые произведения, являющиеся результатом творческого труда, существующие в объективной форме, тем не менее не относятся к объектам авторского права. Официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы, государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки) - это, безусловно, результаты интеллектуальной деятельности конкретных физических лиц. Однако создатели указанных объектов не наделяются авторскими правами исходя из необходимости их использования в публичных интересах. Кроме того, не являются объектами авторского права произведения народного творчества в силу неопределенности личности автора, а также сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Авторское право не распространяется также на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

К субъектам авторского права относятся авторы произведений, их наследники, иные правопреемники, а также организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе.

Автором произведения является гражданин, творческим трудом которого создано произведение. Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано иное (презумпция авторства). При возникновении спора по поводу авторства проводится автороведческая экспертиза.

Способность иметь права автора произведений науки, литературы и искусства возникает с момента рождения и не связывается с наличием у лица дееспособности. Однако для осуществления прав автора необходимо обладать определенным объемом дееспособности, поэтому от имени малолетних и недееспособных действуют их законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют права автора самостоятельно, без согласия законных представителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Таким образом, автором произведения может быть любой гражданин независимо от его возраста, дееспособности, гражданства. Вместе с тем при определении действия авторского права в пространстве и по кругу лиц учитывается гражданство автора. Если произведение обнародовано на территории РФ или не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме на территории РФ, то авторские права на него охраняются независимо от гражданства авторов (их правопреемников). Если произведение обнародовано за пределами территории РФ или не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, признание авторских прав зависит от гражданства автора (правопреемника). За гражданами России авторские права признаются в любом случае, за гражданами других государств - в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Произведение может быть создано совместным творческим трудом двух или более лиц, которые являются соавторами. Авторское право на коллективное произведение принадлежит им совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое (нераздельное соавторство) или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (раздельное соавторство). При раздельном соавторстве каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. В любом случае право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. При нераздельном соавторстве (когда произведение соавторов образует одно неразрывное целое) ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.

Субъектами авторского права являются также правопреемники. После смерти автора его права (за исключением права авторства, права на авторское имя, право на защиту репутации автора) переходят в порядке универсального правопреемства к наследникам.

Кроме того, переход имущественных прав авторов возможен в порядке сингулярного правопреемства на основании договора. Авторские права правопреемников носят срочный характер. По общему правилу авторское право прекращается по истечении 70 лет после смерти автора.

Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе, создаются обладателями авторских и смежных прав в целях обеспечения их имущественных прав в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно (получение вознаграждения за публичное исполнение произведение, выдача лицензий на использование прав и т.п.). Они осуществляют управление имущественными правами на основании полномочий, полученных от авторов и других обладателей исключительных прав в соответствии с письменными договорами.

Автор произведения может распорядиться принадлежащими ему имущественными правами на основании авторского договора, который может быть заключен на условиях передачи исключительных прав или неисключительных прав. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и предоставляет такому лицу право запрещать аналогичное использование произведения другим лицам.

Заключение такого договора не лишает автора права запрещать использование произведения другим лицам, если лицо, которому переданы исключительные права, не осуществляет защиту этого права.

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, и (или) другими лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же способом. Если в договоре не оговорен объем передаваемых прав, то считается, что переданы неисключительные права <1>. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. В устной форме может заключаться авторский договор об использовании произведений в периодической печати. При продаже экземпляров программы для ЭВМ или базы данных и предоставлении массовым пользователям доступа к ним предусмотрен особый порядок заключения договора: посредством присоединения каждого пользователя к условиям договора, которые изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования программы или базы данных в соответствии с изложенными условиями означает согласие пользователя на заключение договора. Договор о передаче исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных может быть, а в соответствии с п. 5 ст. 1262 ГК РФ должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Тема 29 Понятие патентного права

Лекция 29


1.Понятие патентного права

2. подача заявки на выдачу патента

3. Понятие изобретения, полезной модели промышленного образца


Опорный конспект


Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, отвечающие требованиям патентоспособности, установленным Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1. С 1 января 2008 г. данный Закон утрачивает силу и начинает действовать часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ), в которой патентному праву посвящена глава 72.

В отличие от объектов авторского права и смежных прав, изобретение, полезная модель и промышленный образец подлежат правовой охране и становятся объектами исключительных прав при условии их государственной регистрации, на основании которой Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и выдает патент. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Не предоставляется патентно-правовая охрана решениям, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, способам клонирования человека; способам модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использованию человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях).

Под изобретением понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Это решение какой-либо задачи, имеющее технический характер. Поэтому не считаются изобретениями, подлежащими патентно-правовой охране, в частности, различные открытия, научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решения, заключающиеся только в представлении информации (п. 2 ст. 4 Патентного закона).

Объектами изобретений могут быть устройства (например, приборы); вещества (например, сплавы металлов); штаммы микроорганизмов (например, грибки, дрожжи, микробы); способы (например, способ обработки материала, диагностики, измерения).

Изобретение способно к патентно-правовой охране, если оно отвечает следующим условиям: является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Новизна изобретения означает его неизвестность из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Таким образом, имеются в виду сведения, к которым имеется открытый доступ (например, не подлежат учету сведения, в отношении которых правообладателем введен режим коммерческой тайны) не только в России, но и в любой другой стране. Кроме того, при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются все ранее поданные другими лицами заявки на изобретения, полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Уровень техники определяется на дату приоритета изобретения, под которой по общему правилу понимается дата подачи в Роспатент заявки (п. 1 ст. 19 Патентного закона).

Изобретение должно обладать изобретательским уровнем, т.е. не должно явным для специалиста образом следовать из уровня техники. Отличие признака изобретательского уровня от признака новизны состоит в том, что техническое решение не только не было уже известно в мире, но и не является очевидным для специалиста в той или иной отрасли исходя из уровня техники.

Третьим условием патентоспособности изобретения является его промышленная применимость, под которой понимается возможность использования изобретения не только в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики, но и в социальной сфере.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 5 Патентного закона). Объектом полезной модели может быть только устройство. В отличие от изобретения, к полезной модели не предъявляется требование об изобретательском уровне. Для ее патентно-правовой охраны достаточно новизны и промышленной применимости. Данные признаки схожи с аналогичными признаками изобретения.

Полезная модель считается новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. При определении новизны полезной модели в уровень техники включаются лишь сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, опубликованные в мире, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их применении в Российской Федерации (не во всем мире). Ранее поданные другими лицами в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели также учитываются.

Содержание признака промышленной применимости полезной модели ничем не отличается от аналогичного признака изобретения и состоит в возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Таким образом, в зависимости от того, обладает устройство изобретательским уровнем или нет, оно может охраняться в качестве изобретения или полезной модели. Поэтому заявитель может до принятия решения о выдаче патента преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель (и наоборот) с сохранением приоритета.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (такое решение при определенных условиях может охраняться как промышленный образец), а также топологиям интегральных микросхем.

Под промышленным образцом понимается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона). В отличие от изобретения и полезной модели, промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение внешнего вида того или иного изделия, направлен на удовлетворение эстетических и эргономических потребностей человека (например, конфигурация автомобиля или сидения в нем, текстура ткани и т.д.). Поэтому к промышленному образцу предъявляются требования новизны и оригинальности.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Кроме того, учитываются ранее поданные другими лицами заявки на промышленные образцы, а также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Оригинальным промышленный образец будет признан в том случае, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

Признак промышленной применимости исключен из условий патентоспособности промышленного образца - охране подлежит художественно-конструкторское решение изделия не только промышленного, но и кустарно-ремесленного производства.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия; решения объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Субъекты патентного права могут быть подразделены на две группы. К первой группе относятся субъекты, которые обладают какими-либо правами на соответствующие объекты интеллектуальной собственности (авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, патентообладатели, их правопреемники). Во вторую группу входят субъекты, которые обеспечивают или способствуют возникновению и осуществлению патентных прав субъектов первой группы (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), патентные поверенные).

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы (п. 1 ст. 7 Патентного закона). Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, пока не доказано иное (презумпция авторства).

Возможность иметь права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца принадлежит гражданину с момента рождения, она не зависит ни от возраста, ни от дееспособности физического лица. Однако оформление и осуществление прав автора требует наличия необходимого объема дееспособности, поэтому от имени малолетних и недееспособных действуют их законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют права автора самостоятельно, без согласия законных представителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Техническое или художественно-конструкторское решение может быть результатом творческого труда нескольких граждан, которые признаются соавторами. Соавторство возникает только в том случае, если каждый из них внес свой личный творческий вклад в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца. Физические лица, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь (например, оформление чертежей на основе представленных данных, финансирование исследований) либо только способствовавшие оформлению прав на объект интеллектуальной собственности и его использованию (например, составление заявки), не могут считаться соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Патентообладателем является лицо, которое обладает патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право на получение патента по общему правилу принадлежит автору соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Однако во многих случаях патентообладателем становится другое лицо, заинтересованное в промышленном использовании такого результата, которому автор передал право на получение патента либо, получив патент, произвел отчуждение исключительного права (уступку патента) этому лицу. Если же изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то они рассматриваются как служебное изобретение, служебная полезная модель и служебный промышленный образец, и право на получение патента принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. Однако если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления его работником о полученном им результате, способном к правовой охране, не подаст заявку на выдачу патента, либо не передаст право на получение патента другому лицу, либо не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне (введении в отношении его режима коммерческой тайны), то автор приобретает право на получение патента на соответствующий объект интеллектуальной собственности. В этом случае работодатель имеет право в течение срока действия патента использовать такую служебную разработку в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора. Если же работодатель получит патент, либо примет решение о сохранении в тайне информации о служебных изобретении, полезной модели или промышленном образце, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, то автору должно быть выплачено вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном соглашением между работником и работодателем. При недостижении сторонами соглашения об условиях договора в течение 3 месяцев спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, отвечающие всем условиям патентоспособности, становятся объектом исключительных прав только после их государственной регистрации и выдачи патента. До этого момента они правовой охране не подлежат и могут использоваться третьими лицами без каких-либо неблагоприятных для них последствий. Оформление патентных прав представляет собой достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов:

1) составление и подача в Роспатент заявки на выдачу патента;

2) рассмотрение заявки Роспатентом;

3) выдача патента.

1. Заявка на выдачу патента должна соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям. Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного или иного представителя, действующих на основании доверенности.

Заявка на выдачу патента должна соответствовать требованию единства изобретения, полезной модели или промышленного образца - относиться к одному изобретению (полезной модели, промышленному образцу) или группе изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский (творческий) замысел.

Заявка на выдачу патента на изобретение (полезной модели) должна содержать: во-первых, заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения (полезной модели) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; во-вторых, описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; в-третьих, формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью основанную на описании; в-четвертых, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной модели); в-пятых, реферат.


Тема 30 Коммерческая концессия

Лекция 30

  1. Понятие и элементы.
  2. Содержание.


Опорный конспект


Договор коммерческой концессии нетрадиционен для российского гражданского права. Истоки этого вида договоров лежат в распространенном в Северной Америке, а в настоящее время в большинстве развитых стран, способе ведения предпринимательской деятельности, именуемом franchising.

Экономическая суть франчайзинга - расширение коммерсантом сферы собственного бизнеса за счет передачи другому, как правило, территориально отдаленному предпринимателю:

а) права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение);

б) охраняемой информации о способе изготовления, технологии и т.д. (ноу-хау). Передача этих имущественных прав сопровождается передачей коммерческого опыта, обучением персонала, оказанием информационной и иной поддержки.

Договор коммерческой концессии является:

- консенсуальным,

- возмездным,

- двусторонне обязывающим.

Данная конструкция получила распространение в том числе и при "продвижении" различных широко известных коммерческих проектов: предприятий питания (McDonald's и др.), торговых организаций (Adidas, Ikea и др.). В разных населенных пунктах, регионах и странах располагаются внешне "одинаковые" магазины, рестораны, гостиницы и т.д. со схожими товарами и услугами, равными ценами - таково экономическое воплощение договора коммерческой концессии в предпринимательском обороте.

Регистрация договоров регулируется подзаконными правовыми актами, в частности такими, как Порядок регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии) (утв. Приказом Минфина России от 12.08.2005 N 105н), Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передачей исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утв. Приказом Роспатента от 29.04.2003 N 64).

Регламентируют права и обязанности сторон договора коммерческой концессии, а также ограничивают определенные права и правообладателя, и пользователя. Обширный перечень взаимных прав и обязанностей, значительные ограничения вызваны двумя задачами данного вида соглашения: а) обеспечить максимальный экономический эффект использования комплекса исключительных прав; б) ограничить ущемление прав третьих лиц и возможности злоупотребления доминирующим положением со стороны правообладателя.


Тема 31 Понятие и виды наследования

Лекция31


1. Понятие наследования. Субъекты наследственного правоотношения.

2. Объекты наследования.

3. Принципы завещания.

4. Форма завещания. Порядок составления.

5. Права завещателя

6. Толкование завещания и исполнение завещания.

7. Наследование общей собственности наследников

8. Приобретение наследства и отказ от наследства

9. Охрана наследства и управление им


Опорный конспект


Существо наследования заключается во вступлении наследника в уже существующие правоотношения.

Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом.

Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие - смерть наследодателя.

Субъектами указанного правоотношения являются наследники, которые наделяются определенными правами и обязанностями, составляющими содержание возникающего правоотношения. Следует отметить, что умерший не является субъектом указанного правоотношения, поскольку применительно к правилам п. 2 ст. 17 ГК РФ его правоспособность прекращается со смертью. Не является субъектом наследственного правоотношения и нотариус, поскольку совершение последним юридически значимых действий в связи с оформлением наследственных прав является его административной, но не гражданско-правовой обязанностью. Правоотношение, возникающее при открытии наследства, связывает наследников и лиц, могущих войти в соприкосновение с наследством.

Содержанием этого правоотношения являются права наследников на принятие наследства (или на отказ от наследства) и обязанности третьих лиц по воздержанию от создания наследникам препятствий во вступление в наследство.

Юридическим объектом наследственного правоотношения являются действия наследников и обязанных лиц, материальным - наследственное имущество.

Правоотношение, возникающее при открытии наследства, следует относить к правоотношениям абсолютного типа.

В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первый этап наступает, когда наследство открылось, т.е. гражданин умер или объявлен в установленном порядке умершим, и призывается к наследованию определенный круг лиц. Содержанием наследственного правоотношения на первом этапе является право известного лица вступить в наследство и обязанность всех иных лиц по воздержанию от создания препятствий в осуществлении этого права.

Второй этап наступает после принятия наследником наследства и длится до момента фактического раздела имущества между наследниками, оформления наследственных прав. На данном этапе содержание наследственного правоотношения составляют права и обязанности наследников в связи с реализацией последними права на наследство, в том числе права на получение некоторой части наследственного имущества, реализацией преимущественных прав и т.д.

Основания наследования - это, по сути, способы определения наследников и имущества, переходящего им по наследству. В случае наследования по завещанию в основании наследования лежит воля наследодателя, который определяет, кому какое имущество переходит, при наследовании по закону - постановление закона.

Правила рассматриваемой статьи о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону не следует понимать как противопоставление одного другому. Указанные основания могут сосуществовать одновременно. Так, например, наследодатель мог распорядиться принадлежащим ему недвижимым имуществом в завещании, однако умолчать о движимом имуществе. В этом случае к наследованию будут призваны как наследники по завещанию (для принятия недвижимого имущества), так и наследники по закону (для принятия движимого имущества).

Наследство есть совокупность имущественных прав умершего (актив) и имущественных обязанностей (пассив). По сути, можно унаследовать любой из объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ (за изъятиями, установленными ч. ч. 2 и 3 ст. 1112 ГК РФ), при этом необходимо учитывать, что под имущественными правами следует понимать не только право уплаты должного по обязательству, но и любое иное имущественное право, которое принадлежало наследодателю. Так, например, следует включать в наследственную массу право наследодателя на признание права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ), которое не было осуществлено им при жизни по тем или иным причинам.

Открытие наследства - это наступление одного из таких юридических фактов, с которыми соединяется по закону прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство. К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся смерть гражданина, а также объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина). В системе юридических фактов открытие наследства - это событие, но не действие, поскольку происходит помимо воли наследников. С открытием наследства возникает наследственное правоотношение, у его субъектов возникают права и обязанности.

Юридическое значение времени открытия наследства заключается в том, что на этот момент определяются:

1) лица, которые выступят наследниками, в том числе устанавливаются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, их нахождения на его иждивении и совместного с наследодателем проживания в течение не менее одного года;

2) состав наследства;

3) начало течения срока для вступления в наследство и отказа от него;

4) начало течения срока исковой давности по требованиям отказополучателя к наследнику, на которого возложен завещательный отказ, и срок, по истечении которого право на получение завещательного отказа переходит к подназначенному отказополучателю;

5) начало течения сроков на предъявление претензий кредиторами;

6) начало течения срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

7) начало течения срока для дачи согласия на осуществление функций исполнителя завещания;

8) начало течения срока для дачи согласия на осуществление функций исполнителя завещания;

9) законодательство, которым следует руководствоваться, и др.

Для целей применения законодательства о наследовании граждане, умершие в один день, считаются умершими одновременно. Указанное правило прежде всего устраняет в соответствующих случаях применение норм о наследственной трансмиссии. Данное правило является фикцией, поскольку для определения времени смерти используется не астрономическое время, но дата, момент, определяемый согласно григорианскому календарю. Так, лица, находящиеся в разных полушариях планеты, могут фактически умереть одновременно, однако даты григорианского календаря могут не совпадать и наоборот.

1. Юридическое значение места открытия наследства: по месту открытия наследства:

1) происходит принятие и отказ от наследства;

2) совершаются действия по оформлению наследственных прав;

3) предъявляются иски к наследственному имуществу.

Кроме того, ст. 1115 ГК РФ имеет организационное значение, обеспечивает защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев - место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения. Так, было бы непонятно, как кредиторам предъявлять свои требования, если последнее местожительство наследодателя находилось в Великобритании (изучать законодательство Великобритании?!), или к какому нотариусу обратиться, если наследодатель располагает активами в самых различных частях России.

Из содержания комментируемой статьи следует сделать вывод о том, что круг наследников по завещанию не ограничен, ими могут быть любые правоспособные на момент открытия наследства субъекты гражданского права. В свою очередь, наследниками по закону могут быть только правоспособные на момент открытия наследства физические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В качестве исключения закон допускает наследование как по закону, так и по завещанию физическими лицами, зачатыми при жизни наследодателя, к которым в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ относятся лица, родившиеся в течение 300 дней после смерти наследодателя.

Комментируемая статья устанавливает два вида недостойных наследников.

Первые - условно их можно назвать "абсолютно недостойными" (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) - не наследуют в силу факта наличия решения суда, которым подтверждены соответствующие обстоятельства, и вторые (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) - "условно недостойные" - отстраняются от наследования только по заявлению заинтересованных лиц (других наследников).

Такое разграничение представляется важным, поскольку "абсолютно недостойные наследники" не могут участвовать в наследственном правоотношении, даже если на это согласны и этого желают остальные наследники или кредиторы. "Относительно недостойные" наследники участвуют в наследственном правоотношении, если на это согласны и не выразили свое несогласие в активной форме остальные наследники.

Представляется, что способствовать либо пытаться способствовать призванию к наследству либо увеличению наследственной доли известных лиц возможно исключительно путем содействия наступлению самого события открытия наследства либо предпринятия действий по уменьшению количества наследников по завещанию либо по закону или же полному их устранению. В связи с изложенным, а также с учетом положений ст. 1114 ГК РФ видится, что под умышленными противоправными действиями, о которых идет речь в п. 1 комментируемой статьи, следует понимать преступления либо покушение на преступления против жизни наследодателя или наследников (гл. 16 УК РФ). Соответственно, подтверждением указанных обстоятельств может быть только вступивший в законную силу приговор суда.

Под действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, следует понимать деяния, следствием которых стало искажение истинной воли наследодателя, в том числе вследствие обмана, угрозы, введения в заблуждение, а также подлог завещания. Соответственно, под умышленными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, следует понимать преступления либо покушения на преступления против здоровья наследодателя (гл. 16 УК РФ), совершенные с корыстным мотивом, и преступления против собственности (гл. 21 УК РФ).

В действующем законодательстве нормы о наследовании по завещанию предваряют нормы о наследовании по закону, что обусловлено общей гуманистической направленностью современного права. Приоритет наследования по завещанию проявляется не только в законодательном установлении (ч. 2 ст. 1111 ГК РФ), но и в структуре норм ГК РФ о наследовании, хотя исторически наследование по закону предшествовало наследованию по завещанию, что было обусловлено целями сохранения имущества в патриархальной семье.

Завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти не единственный способ, посредством которого по усмотрению лица устраняется законный порядок распределения наследственного имущества. Некоторым правовым системам известен также наследственный договор, в соответствии с которым несколько лиц назначают себя наследниками друг друга или принимают на себя иные обязательства в связи с распоряжением имуществом на случай смерти. Российское законодательство во все времена отрицало возможность существования наследственных договоров, прежде всего в связи с их безнравственностью. Кроме того, наследственный договор, являясь двусторонней сделкой, практически устраняет свободу завещания.

На данный момент завещание - единственный способ устранить законный порядок наследования и определения судьбы имущественных отношений лица по его усмотрению на случай его смерти.

Виды завещаний:

- в зависимости от формы завещания: нотариальное (ст. 1125 ГК) и приравненное к нотариальному (ст. 1127);

- в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания: открытое (ст. 1125 ГК) и закрытое (ст. 1126 ГК);

- в зависимости от обстоятельств, при которых совершается завещание: завещание при обычных обстоятельствах (ст. 1125 ГК) и завещание при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).


3.2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ «Гражданское право. Особенная часть»

Оценочный инструментарий

Дидактические материалы и оценочный инструментарий ориентированы на преподавание курса «Гражданское право. Особенная часть» в высших учебных заведениях. Они представлены в форме разноуровневых заданий, задач предназначенных для организации текущей и итоговой форм аттестации студентов. Предлагаемый оценочный инструментарий нацелен на выявление содержательных компонентов знаний студентов, их способности применять адекватные приемы учебной работы.

Комплексные познавательные задания.

В процессе формирования системы знаний о гражданском праве(особенной части) особое внимание следует уделять организации научно - познавательной деятельности студентов. Эффективным средством достижения этой цели являются комплексные познавательные задания, и задачи представляющие собой совокупность теоретико- практических аспектов одной учебной (научной) проблемы. Решение данных заданий обеспечивает единство усвоения теоретической информации и овладения умениями решать проблемные ситуации, делать выводы.

Различный уровень сложности позволяет применять задания при организации различных форм работы (индивидуальной, групповой, фронтальной) на практических занятиях.

Систематическое использование предлагаемых заданий способствует глубокому усвоению материала, позволит систематически осуществлять контроль за уровнем усвоения программного материала, организовывать применение студентами усваиваемых знаний на практике.


СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Раздел I. Обязательства по передаче имущества в собственность.


Тема № 1.Общие положения о договоре купли-продажи.


План

1.Общие положения о купле – продаже

2.Обязанности и ответственность продавца.

3.Обязанности и ответственность покупателя


Методические рекомендации

По договору купли - продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Стороны: продавец и покупатель. По юридической природе договор консенсуальный, двухсторонний, возмездный. Существенное условие договора купли - продажи - предмет договора. Условие о предмете считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
  1. вручения товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
  2. предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара.

Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель осведомлен о готовности товара.
  1. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность продавца по доставке или передаче товара, обязанность считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента передачи товара. Риск случайной гибели или повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора, если иное не предусмотрено договором или обычаями делового оборота. Гарантийный срок – это определенное время в течении которого товар должен соответствовать требованиям о качестве.Срок годности определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

Существенным нарушением договора признается:
  • обнаружения неустранимых недостатков,
  • недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,
  • или выявляются неоднократно,
  • либо проявляются вновь после их устранения.

При выполнении заданий к теме необходимо обратить внимание на Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 2002 г. N 10575/01, а также на главу 26 ГК РФ и вспомнить основания ответственности за нарушения обязательств.


Вопросы для семинарского занятия:

1.Охарактеризуйте законодательство о купле-продаже. Назовите признаки договора. Стороны договора. Существенные условия договора. Понятие и признаки товара. Форма договора. Момент перехода права собственности по договору.

2.Охарактеризуйте обязанности и ответственность продавца. Обязанность продавца по передаче товара. Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок годности товара. Количество и качество товара. Существенные и обычные (несущественные) недостатки. Обременения товара. Тара и упаковка.

3.Охарактеризуйте обязанности и ответственность покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Обязанность покупателя известить продавца о ненадлежащем исполнении договора. Страхование товара. Обязанность уплатить цену товара. Предварительная и последующая оплаты. Оплата товара в кредит. Оплата товара в рассрочку. Сохранение права собственности за продавцом. Понятие эвикции (отобрание товара у покупателя). Предотвращение эвикции. Последствия нарушения сторонами условий договора.


Нормативные акты:
  1. Гражданский кодекс РФ. Часть 2// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. - Ст.410. Глава 30. "Купля-продажа". Параграф 1.
  2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 22-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 11 декабря 2006 г. - N 50. - Ст. 5278
  3. Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ // Российская газета. – 30 октября 2001.
  4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ О защите конкуренции // Собрание законодательства РФ от 31 июля 2006. - N 31 (1 ч.). - Ст. 3434


Судебное толкование:

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров"//Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. - № 7.


Учебная литература.
  1. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Т. 2 / Отв. ред. Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев. – М.: Проспект, 2007. – 848 с.
  2. Гражданское право: Учебник в 4 т. Том 3: Учебник / Отв. ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб, и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 800 с.



Дополнительная литература:
  1. Козлов, И.В.   Особенности гарантийных обязательств по договору купли-продажи в условиях рыночной экономики / И. В. Козлов// Право и образование. - 2007. - №6. - С.154-158.
  2. Клочков А.А. Правовое регулирование стандартных условий в торговом обороте по российскому праву / А.А. Клочков // Юрист. – 2000. - № 1. – С. 11 – 22.
  3. Медведев А. Чем торговля розничная отличается от оптовой? //Хозяйство и право. – 1998. - N 8.
  4. Романец Ю.В. Разграничение договоров подряда и купли-продажи //Законодательство. - 1999 г. - N 9.
  5. Скловский К. Договор купли-продажи: вещный эффект // Российская юстиция. – 1998. - N 10.