Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство

и из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п.3 ст.1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п.4 ст.1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием (юридически значимым документом) оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.

Чтобы разобраться в правилах, закрепленных в ст.1128, и, самое главное, в том, как их применять, совершим небольшой экскурс в историю, взяв за точку отсчета ст.561 ГК 1964 г., которая стала действовать с 1 октября 1964 г.

В ст.561 ГК 1964 г. было записано, что если гражданин, имеющий вклад в сберкассе (ныне Сбербанке) или Госбанке СССР, сделал распоряжение сберкассе или банку о выдаче вклада после своей смерти любому лицу или государству, то вклад не входит в состав наследственного имущества и на него распространяются правила раздела VII ”Наследственное право” ГК РСФСР. Если же вкладчик распоряжения сберкассе или банку не сделал, то в случае смерти вкладчикаего вкладпереходит к наследникам на общих основаниях по правилам указанного раздела.

Статья 561 ГК 1964 г. действовала в неизменном по существу виде до 3 августа1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства 1991 г. Пункт 4 ст.153 основ в отступление от ст.561 ГК 1964 г. установил,что вклады граждан в банках наследуются на общих основаниях, не предусмотрев из этого правила никаких изъятий для вкладов граждан ни в Сбербанке, ни в Госбанке СССР. Однако Верховный Совет Российской Федерации постановлением от 03 марта 1993 г. подверг п.4 ст.153 Основ Гражданского законодательства от 1991 г. ограничительному толкованию, установив, что его действие не распространяется на вклады граждан в Сбербанке РФ. Тем самым коллизия между ст.561 ГК 1964 г. и п.4 ст.153 Основ гражданского законодательства 1991 г. была по существу снята. На вклады граждан в Сбербанке независимо от времени внесения вкладов, равно как и независимио от времени открытия наследства, должен был полностью распространяться правовой режим, установленный для них ст.561 ГК 1964 г. Именно такой вывод и был сделан в постановлении Верховного Суда РФ “О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании” от 23 апреля 1991 г. № 2 (см. абз.2.п.12; подп. “б” абз.2 п.14 постановления)

Таким образом, к моменту введения в действие части третьей ГК, т.е. к 1 марта 2002 г., на вклады граждан в Сбербанке в случае смерти граждан распространялся правовой режим, установленный ст.561 ГК 1964 г. Что же касается вкладов граждан в иных банках (например, в Промстройбанке), то независимо от времени их внесения в соотвтестсвующий банк они наследовались на общих основаниях).

Правила ст.1128 подлежат применению независимо от времени открытия счета и внесения на счет соответствующих сумм, если завещантельное распоряжении в банке совершено не ранее 1 марта 2002 г. Если же оносделано ранее указанной даты, то применению подлежат правила ст.561 ГК 1964 г., хотя бы внесение соответствующих сумм на счет имело место и после 28 февраля 2002 г. Во всяком случае дробление соответствующих сумм и подчинение их различному правовому режиму в зависимости от вермени внесения на счет не вытекает из смысла закона и правил совершения банковских операций.

В соответствии с принципом свободы завещания, как уже отмечалось, завещатель вправе по своему усмотрению распределить между наследниками завещанное имущество, а равно лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещатель согласно ч.2 п.1 ст.1119 ГК РФ не может каким либо образом ограничить в правах на наследство своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждевенцев наследодателя. К нетрудоспособным иждивенцам относятся: а) граждане,относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей. Нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но невходящий в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодотелем или нет (п.1 ст.1148 ГК РФ); б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п.2 ст.1148 ГК РФ).

Понятие “нетрудоспособность” применительно к наследственным правоотношениям в свое время дано в единственном документе постановлении Пленума Верховоного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 “О судебной практике по делам о наследовании”. Ввиду неурегулированности данного вопроса более новым законодательством, в тои числе и нормами части третьей ГК РФ, при решении вопроса о возможности призвания гражданина к наследовани?/p>