Книги, научные публикации Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 | 11 |

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том II ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том II Под редакцией доктора ...

-- [ Страница 11 ] --

Запрещено заключать договоры в отношении будущих произве дений: о передаче прав на использование таких произведений и об ограничении автора в их создании. Этот запрет не распространяется на договоры заказа, предусматривающие создание конкретного про изведения с заранее обусловленными характеристиками.

Вознаграждение в процентах от дохода за соответствующий способ использования произведения закреплено в законе в качестве основного способа платежа (п. 3 ст. 31 Закона об авторском пра ве). В то же время вознаграждение может выплачиваться и в виде фиксированной суммы (или иным образом), если его невозможно выплатить в виде процентов из-за характера произведения или осо бенностей его использования. В этом случае в договоре должен быть указан максимальный тираж произведения. Законом предусмотрена также возможность применения минимальных ставок авторского вознаграждения, которые устанавливаются Правительством РФ.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол нившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду (п. 1 ст. 34 Закона об авторском праве).

Договор авторского заказа является особым видом авторского договора (ст. 33 Закона об авторском праве), направленным на создание будущих произведений (литературных, музыкальных, изо бразительного искусства и т.д.). Содержание договора состоит в том, что автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Договор авторского заказа дол жен содержать четкие требования к будущему произведению (жанр, содержание, примерный объем и т.п.) и к сроку его представления.

В п. 2 ст. 33 Закона об авторском праве предусмотрена обязан ность заказчика выплатить автору аванс в счет обусловленного воз награждения, размер, порядок и сроки выплаты которого устанавли ваются по соглашению сторон. Ответственность автора за непред ставление заказанного произведения ограничена реальным ущербом, причиненным заказчику.

Определенным сходством с договором заказа обладает договор на создание служебного произведения (ст. 14 Закона об авторском праве). Хотя служебные произведения создаются в рамках трудовых отношений, следует согласиться с мнением, что трудовой договор в этом случае является основанием заключения гражданско-правового Глава 55 договора. Это подтверждается также закрепленной в законе возмож ностью выплаты автору помимо заработной платы авторского возна граждения.

Служебные произведения делятся на созданные в порядке вы полнения служебных обязанностей и в порядке служебного задания работодателя. Этим подчеркивается различная степень свободы ав тора: при выполнении служебного задания автору дается прямое указание о создании определенного произведения, а при выполне нии служебных обязанностей прямого указания нет. Авторское пра во на служебное произведение принадлежит его автору. Исключи тельное право на использование служебного произведения принад лежит работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. В этом случае у автора сохраняются личные неимущественные права, и он обладает правом на вознаграждение, размер которого и порядок выплаты устанавливаются в договоре между автором и работодателем.

з 6. Смежные права 1. Общие положения. Права исполнителей, производителей фо нограмм и организаций эфирного и кабельного вещания подлежат охране как самостоятельные права, хотя часто тесно связаны с ав торскими правами на произведения науки, литературы и искусства.

Именно поэтому данная группа прав получила название смежных Ч это права, смежные с авторскими. В Законе об авторском праве смежным правам посвящен третий раздел.

Объектами смежных прав являются исполнение или постановка Ч результаты творческой деятельности артистов-исполнителей, ре жиссеров-постановщиков и дирижеров. Общественная потребность в их защите возникла сравнительно недавно в связи с появлением технических средств, позволяющих записывать и воспроизводить исполнения (постановки), делая их доступными для широкого круга лиц. К объектам смежных прав отнесены также фонограммы (звукоза писи) и передачи организаций эфирного и кабельного вещания. Произ водители фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания осуществляют в процессе создания фонограмм и передач организа ционно-техническую деятельность, не носящую творческого харак тера, но требующую значительных усилий и материальных затрат.

Именно поэтому их права охраняются как смежные.

См.: Дозорцев В.А. Там же, с. 297, 298.

540 Глава Смежные права носят самостоятельный характер, только когда объект исполнения, записи или передачи не охраняется авторским правом (например, исполнение произведения фольклора или запись голосов птиц). Чаще они находятся в определенной зависимости от авторских прав и друг от друга. Так, артисту (режиссеру-постанов щику, дирижеру) необходимо получить согласие автора на публич ное исполнение его произведения. Производитель фонограммы для осуществления своих прав должен получить согласие не только ав тора произведения, но и исполнителей. Организации эфирного и кабельного вещания могут использовать в своих программах и объ екты авторского права, и исполнения, и фонограммы, поэтому им необходимо получить согласие всех правообладателей.

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Исполнитель и производи тель фонограммы могут оповещать третьих лиц о своих правах, про ставляя на каждом экземпляре фонограммы или ее футляре специ альный знак охраны смежных прав. Этот знак состоит из латинской буквы Р в окружности, имени (наименования) обладателя исклю чительных смежных прав и года первого опубликования фонограммы (п. 4 ст. 36 Закона об авторском праве). Отсутствие такого знака не лишает обладателя смежного права возможностей защиты.

Субъекты смежных прав обладают более узким кругом правомо чий, чем авторы. Исполнители имеют как личные неимущественные, так и имущественные права, а производители фонограмм и органи зации вещания Ч только имущественные права.

Срок действия смежных прав составляет 50 лет (ст. 43 Закона об авторском праве). Его исчисление начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока. Для исполните лей это первое исполнение или постановка, для производителей фонограмм Ч первое опубликование фонограммы или ее первая запись (если она не была опубликована в течение этого срока), для программ организаций эфирного и кабельного вещания Ч дата пер вой передачи в эфир или по кабелю. К наследникам и правопреем никам юридических лиц имущественные права переходят на остав шуюся часть их срока действия. Личные неимущественные права исполнителей охраняются бессрочно.

Законодательство предусматривает ряд ограничений смежных прав, сходных с ограничениями авторского права (ст. 42 Закона об авторском праве). Некоторые ограничения касаются только прав Глава 55 исполнителей и производителей фонограмм. Так, если фонограмма опубликована в коммерческих целях, допускается ее публичное исполнение, передача в эфир и сообщение для всеобщего сведения по кабелю без согласия производителя и исполнителя, но с выплатой вознаграждения (ст. 39 Закона об авторском праве).

В законе лишь в общем виде упоминается о передаче исключи тельных прав по договору третьим лицам (п. 7 ст. 37 и п. 4 ст. Закона об авторском праве). Сами договорные отношения в дан ной сфере законом не регламентируются, но практика идет по пути применения к смежным правам норм об авторском договоре.

2. Права исполнителей. Исполнителем является лицо, благода ря творческой деятельности которого произведение автора доводит ся до сведения публики, Ч актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на му зыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и ди рижер.

Смежные права исполнителей признаются только в тех случаях, когда исполнитель является гражданином РФ, либо исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ, либо исполне ние, постановка записаны на фонограмму, которая охраняется в соответствии с Законом об авторском праве, либо исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю, охраняемую в соответствии с положениями Закона об авторском праве. Права иностранных исполнителей признаются на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ (ст. 35 Закона об авторском праве).

Произведения часто исполняются коллективно (оркестр, ан самбль, труппа и т.п.). Отношения между участниками таких кол лективов сходны с отношениями соавторов в авторском праве. В то же время установлено, что при исполнении произведения коллекти вом разрешение на использование такого исполнения выдается ру ководителем этого коллектива (п. 4 ст. 37 Закона об авторском праве). Данное положение в полной мере применимо только к по стоянным коллективам, с которыми исполнители сотрудничают на основании трудовых договоров, а руководители управомочены на совершение юридических действий от имени всего коллектива.

В иных случаях, как представляется, должны применяться по анало гии нормы о соавторстве.

542 Глава Исполнитель обладает личными неимущественными и имущест венными правами. К первым относятся право на имя и право на за щиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству ис полнителя (п. 1 ст. 37 Закона об авторском праве). Личные не имущественные права исполнителя охраняются бессрочно.

Имущественное (исключительное) право исполнителя Ч это право использовать исполнение или постановку в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид исполь зования. Оно означает право осуществлять или разрешать следую щие действия: а) передачу в эфир или по кабелю исполнения или постановки, если они не были ранее переданы в эфир или не осуще ствляются с использованием записи;

б) запись ранее не записанного исполнения или постановки;

в) воспроизведение записи исполнения или постановки;

г) передачу в эфир или по кабелю записи исполне ния или постановки, первоначально произведенной не для коммер ческих целей;

д) сдачу в прокат опубликованной в коммерческих целях фонограммы, на которой записаны исполнение или постанов ка с участием исполнителя ;

е) доведение записи исполнения или постановки до всеобщего сведения (п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве).

Запись исполнения или постановки может воспроизводиться без согласия исполнителя и без выплаты вознаграждения в случаях, когда первоначальная запись была произведена с его согласия;

когда воспроизведение осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения (постановки) или для которых была произведена запись в разрешенных в ст. Закона об авторском праве случаях.

Организации эфирного и кабельного вещания при заключении договора с исполнителем могут сразу же приобрести соответствую щие права, оговорив размер вознаграждения.

Заключение договора между исполнителем и изготовителем ау диовизуального произведения на создание аудиовизуального произ ведения влечет за собой предоставление исполнителем прав, преду смотренных в подп. 1-4 п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве. Одна ко предоставление этих прав ограничивается только использованием Право на сдачу в прокат при заключении договора на запись исполнения или постановки на фонограмму переходит к производителю фонограммы, при этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы.

Глава 55 аудиовизуального произведения, и если в договоре не установлено иное, для отдельного использования звука или изображения, зафик сированных в аудиовизуальном произведении, требуется получение самостоятельного согласия исполнителя.

3. Права производителей фонограмм. Фонограммой является любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков.

Производителем фонограммы признается физическое или юри дическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков. При этом действует презумпция, что производителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фоно грамме или содержащем ее футляре.

Права производителя фонограммы охраняются в двух случаях:

а) если производитель фонограммы является гражданином РФ или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории РФ;

б) если фонограмма впервые опубликована на тер ритории РФ. Смежные права иностранных производителей фоно грамм признаются на территории РФ в соответствии с международ ными договорами РФ (ст. 35 Закона об авторском праве).

Производителю фонограммы принадлежит исключительное пра во на ее использование в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования. Исключительное право на использование фонограммы состоит в возможности осуще ствлять или разрешать следующие действия: 1) воспроизводить фо нограмму;

2) переделывать или любым иным способом ее перераба тывать;

3) распространять экземпляры фонограммы;

4) импортировать экземпляры фонограммы в целях распространения;

5) доводить фо нограмму до всеобщего сведения, т.е. сообщать ее для всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может иметь дос туп к ней в интерактивном режиме из любого места в любое время по своему выбору (п. 2 ст. 38 Закона об авторском праве).

Поскольку фонограмма всегда тесно связана со своим матери альным носителем, к ней применим принцип исчерпания прав. Если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия производителя и без вы платы вознаграждения. Однако право на распространение экземпляров фонограммы путем сдачи их в прокат принадлежит производителю фонограммы независимо от права собственности на эти экземпляры (п. 3 ст. 38 Закона об авторском праве).

544 Глава 4. Права организаций эфирного или кабельного вещания.

Смежные права этих организаций признаются в случае, если органи зация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ. Смежные права иностранных организаций эфирно го и кабельного вещания признаются на территории РФ в соответст вии с международными договорами РФ (ст. 35 Закона об авторском праве).

Исключительное право организаций эфирного или кабельного вещания состоит в праве использовать передачу и давать разреше ние на ее использование путем осуществления следующих действий:

1) одновременной ретрансляции передачи;

2) сообщения передачи эфирного вещания для всеобщего сведе ния по кабелю или передачи в эфир передачи кабельного вещания;

3) записи передачи, готовящейся для эфира или сообщения по кабелю, или записи прямой трансляции;

4) воспроизведения записи передачи;

5) сообщения передачи для всеобщего сведения в местах с плат ным входом (ст. 40, 41 Закона об авторском праве).

Право организации эфирного или кабельного вещания воспроиз водить запись передачи не распространяется на случаи, когда запись была произведена с согласия организации вещания, а также если такое воспроизведение осуществляется в тех же целях, в которых была произведена ее запись в соответствии с положениями ст. Закона об авторском праве (п. 3 ст. 40 и п. 3 ст. 41 Закона об ав торском праве).

ГЛАВА 56. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО з 1. Объекты патентных прав Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности, являющихся решениями определенных технических или художественно-конструкторских задач. К таким результатам относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы, охрана которых осуществляется в рамках Патентного закона и подзаконных актов.

Патентное право (в отличие от авторского) охраняет существо соответствующего решения, а не ту объективную форму, в которой оно выражено вовне. Правовая охрана предоставляется на основа нии процедуры государственной регистрации, в ходе которой соот ветствующие результаты интеллектуальной деятельности проверя ются на охраноспособность (патентоспособность). На результат интеллектуальной деятельности, признанный патентоспособным, выдается патент Ч официальный документ, удостоверяющий при оритет, авторство на изобретение, полезную модель или промыш ленный образец, а также исключительное право его обладателя на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. ст. 3 Патентного закона).

1. Изобретение. Закон признает изобретением техническое ре шение в любой области применения. Выделяются два основных вида объектов, к которым могут относиться патентоспособные техниче ские решения: продукт и способ. Продуктами являются, в частно сти, устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных. Под способом понимается процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Для признания технического решения изобретением оно должно соответствовать трем условиям патентоспособности: быть новым, иметь изобретательский уровень и быть пригодным для промыш ленного применения (п. 1 ст. 4 Патентного закона). О творческом характере изобретений как специальном критерии в законе не упо минается, так как он заменен критериями новизны и изобретатель ского уровня.

Изобретение является новым, если оно опережает современный уровень техники. Основная характеристика критерия новизны заклю чается в неизвестности соответствующего технического решения из уровня техники, достигнутого к дате приоритета. Приоритет, по 546 Глава общему правилу, устанавливается по дате подачи заявки о выдаче патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллек туальной собственности. Уровень техники включает любые сведе ния, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобре тения, т.е. в нем содержится требование мировой новизны. Уровень техники охватывает сведения, содержащиеся в источнике информа ции, с которым любое лицо может ознакомиться самостоятельно либо о содержании которого ему может быть законным путем сооб щено. Закрытая информация (например, секретные разработки) при оценке новизны изобретения не учитывается.

Чтобы исключить выдачу дублирующих друг друга патентов, в уровень техники включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные в Российской Федерации, а также все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретение и полезную модель, которые имеют более раннюю дату приоритета и с документами которых любое лицо вправе ознакомиться (абз. 5 п. ст. 4 Патентного закона). К поданным в РФ приравниваются заявки на изобретения, поданные в СССР, по которым в установленном порядке заявлены ходатайства о выдаче патентов;

международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и ука заны РФ или СССР;

евразийские заявки, преобразованные в россий ские национальные заявки в соответствии со ст. 16 Евразийской патентной конвенции. Если более ранняя заявка была подана самим изобретателем, она не включается в уровень техники: приоритет в этом случае устанавливается по ее дате, если новая заявка будет подана не позднее 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки, а последняя признается отозванной (п. 4 ст. 19 Патентного закона).

Подача заявки на изобретение в какой-либо стране формально делает содержащиеся в ней сведения общедоступными. Это может помешать его патентованию в других странах. Чтобы избежать такой ситуации, можно или подать международную заявку (например, в рамках Договора о патентной кооперации), перечислив в ней все страны, в отношении которых устанавливается приоритет подачи заявки, или воспользоваться конвенционным приоритетом, предос тавленным Парижской конвенцией по охране промышленной собст венности 1883 г. Такой приоритет может быть установлен по дате В настоящее время функции такого органа выполняет Роспатент.

См. п. 22.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу па тента на изобретение, утв. Роспатентом 6 июня 2003 г. № 82 (далее Ч Правила подачи заявки на изобретение) // БНА РФ. 2003. № 46;

2004. № 5.

Глава 56 подачи первой заявки в государстве Ч участнике Парижской кон венции, при условии подачи заявки в Роспатент в течение 12 меся цев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоя тельствам заявка не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на 2 месяца (п. 2 ст. 19 Па тентного закона).

Любое разглашение информации, раскрывающей сущность со ответствующего технического решения, препятствует признанию этого решения соответствующим критерию новизны. В то же время закон устанавливает для изобретателя льготный порядок, согласно которому признанию патентоспособности изобретения не препятст вует такое раскрытие относящейся к нему информации (самим изо бретателем, заявителем или любым лицом, получившим эти сведения от них прямо или косвенно), при котором сведения о сущности изо бретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее 6 месяцев с даты раскрытия информации (обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе).

Изобретение будет считаться имеющим изобретательский уро вень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники (п. 1 ст. 4 Патентного закона). Этот критерий является дополнительной характеристикой новизны изобретения. Он говорит о том, что решение технической задачи должно быть качественно новым, неочевидным для каждого специалиста, требующим от изо бретателя приложения творческих усилий. Оценивается этот крите рий на основе выявления общих черт соответствующего техниче ского решения с наиболее близкими к нему аналогами. Правила подачи заявки на изобретение содержат примерный перечень усло вий, свидетельствующих о наличии или отсутствии изобретатель ского уровня (п. 19.5.3).

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здраво охранении и других отраслях человеческой деятельности (п. 1 ст. Патентного закона). Испрашивая патент на изобретение, заявитель должен указать в его описании назначение изобретения, а также средства и методы, с помощью которых его можно осуществить.

Под осуществимостью понимается возможность его неоднократного Аналогичные правила установлены также в отношении полезных моделей (п. 1 ст. 5 Патентного закона) и промышленных образцов (п. 1 ст. 6 Патентного закона).

548 Глава воспроизведения с помощью правил и средств, предложенных в техническом решении.

Патентная охрана не предоставляется результатам интеллек туальной деятельности, не являющимся по своей природе техничес кими решениями: открытиям, научным теориям и математическим методам;

правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйст венной деятельности;

решениям, заключающимся только в предос тавлении информации. Из патентной охраны также исключаются объекты, подпадающие под иной режим охраны: решения, касаю щиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетво рение эстетических потребностей (охраняются как промышленные образцы);

сорта растений и породы животных (охраняются как се лекционные достижения);

программы для электронных вычисли тельных машин;

топологии интегральных микросхем. Кроме того, не охраняются патентным правом решения, противоречащие обществен ным интересам, принципам гуманности и морали.

2. Полезная модель. Охрана полезных моделей впервые введена в РФ действующим Патентным законом. Их правовой режим схо ден с правовым режимом изобретений, но критерии охраноспособ ности более мягкие. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если является новой и промышленно применимой. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству.

Полезная модель признается новой, если совокупность ее суще ственных признаков не известна из уровня техники. При этом в уро вень техники включаются сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, опубликованные в мире и став шие общедоступными до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их применении в РФ. В уровень техники включаются также при условии их более раннего приоритета (ст. 19 Патентного закона) все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с Патентным законом, и запатентован ные в России изобретения и полезные модели (п. 1 ст. 5 Патентного закона). Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяй стве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Требование изобретательского уровня к полезной модели не предъявляется.

В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставля ется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и Глава 56 направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

топо логиям интегральных микросхем;

решениям, противоречащим об щественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 2 ст. Патентного закона).

3. Промышленный образец. Это художественно-конструктор ское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленные об разцы в отличие от изобретений и полезных моделей ближе к объек там авторского права, поскольку включают внешний вид изделий.

Однако правовая охрана и в этом случае распространяется прежде всего на содержательную часть художественно-конструкторского ре шения Ч на то, что относится к конструкторской разработке.

Правовая охрана предоставляется промышленному образцу, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец при знается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не из вестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты при оритета промышленного образца. Учитываются также все ранее поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы и запатентованные в РФ образцы (п. 1 ст. 6 Патентного закона).

К существенным признакам промышленного образца закон отно сит признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности его форму, конфи гурацию, орнамент и сочетание цветов. В Правилах составления, по дачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее Ч Правила подачи заявки на промышленный образец) выделены также форма элементов, контуры и линии, характер графи ческого, цветографического и художественно-колористического ре шений, текстура и фактура материалов и др.

Промышленный образец признается оригинальным, если его су щественные признаки обусловливают творческий характер особен ностей изделия. Условие оригинальности считается соблюденным, если хотя бы для одного из существенных отличительных признаков промышленного образца, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым при сущ такой же признак. Если все существенные отличительные при знаки были выявлены, промышленный образец все же может быть Утверждены приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 84 (РГ. 2003. № 137).

550 Глава признан патентоспособным при условии, что совокупность его при знаков приводит к качественному изменению эстетического воздей ствия объекта.

В качестве промышленных образцов правовая охрана не предос тавляется: решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

объектам архитектуры (кроме малых архитек турных форм), промышленным, гидротехническим и другим стацио нарным сооружениям;

объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ;

изделиям, противо речащим общественным интересам, принципам гуманности и мора ли (п. 2 ст. 6 Патентного закона).

з 2. Субъекты патентных прав Автором изобретения, полезной модели, промышленного образ ца признается физическое лицо (гражданин), творческим трудом которого они созданы (п. 1 ст. 7 Патентного закона). Не признают ся авторами лица, не внесшие личного творческого вклада в созда ние объектов патентных прав, а оказавшие автору только техничес кую, организационную или материальную помощь либо только спо собствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

В процессе создания объекта патентных прав зачастую участвует несколько лиц. Все они считаются авторами такого объекта (п. 2 ст. Патентного закона). При этом не имеет значения ни вклад каждого из них, ни способ их участия в творческой деятельности. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется со глашением между ними.

Патентообладатель является самостоятельным субъектом па тентных прав. Патентообладателем может стать в результате полу чения патента на свое имя автор изобретения, полезной модели, промышленного образца, его работодатель или их правопреемник.

В случае перехода исключительного права, удостоверенного патен том, по договору либо по другим основаниям, на имя нового правооб ладателя также выдается патент и он становится патентообладателем.

Патент и право на его получение переходят по наследству (п. ст. 10 Патентного закона). К наследнику от патентообладателя (ко торый может быть, а может и не быть автором, но является физиче ским лицом) переходит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промыш ленного образца. По наследству передаются также другие права, принадлежащие автору и связанные с обеспечением имущественных Глава 56 интересов наследников: право на выдачу патента и право на полу чение вознаграждения в случаях, когда право на получение патен та принадлежит работодателю. Права наследников существуют только в пределах оставшегося срока действия патента (п. 3 ст. Патентного закона);

при этом наследование может происходить неоднократно. Личные неимущественные права автора изобрете ния, полезной модели или промышленного образца по наследству не передаются, а охраняются бессрочно (п. 3 ст. 7 Патентного закона).

Одним из субъектов патентных прав является работодатель. По общему правилу, право на получение патента на изобретение, по лезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное (п. 2 ст. 8 Патент ного закона).

Патент может принадлежать нескольким лицам, например, в ре зультате создания патентоспособного объекта группой авторов, в случае наследования патента несколькими лицами, перехода исклю чительного права, вытекающего из патента, к нескольким правооб ладателям по договору. Их взаимоотношения по использованию объекта патентных прав определяются договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе пре доставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей (п. 1 ст. 10 Патентного закона).

Иностранные физические и юридические лица пользуются пра вами, предусмотренными российским Патентным законом, нарав не с российскими физическими и юридическими лицами в силу ме ждународных договоров РФ или на основе принципа взаимности (ст. 36 Патентного закона).

Заявители, патентообладатели и все иные заинтересованные ли ца ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) самостоятельно или через представителей, в частности через патентных поверенных, осуществляющих представительство по делам, связанным с государ ственной регистрацией прав на изобретения, полезные модели и 552 Глава промышленные образцы. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

Важным участником отношений в сфере патентного права являет ся Роспатент. В его компетенцию входит прием и рассмотрение зая вок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, про ведение экспертизы, государственная регистрация и выдача патентов, а также публикация официальных сведений. Под его эгидой действует ряд организаций, выполняющих те или иные функции в сфере охраны объектов патентного права. В частности, Палата по патентным спо рам Роспатента осуществляет рассмотрение возражений и жалоб по вопросам, относящимся к компетенции патентного ведомства. Реше ние Палаты по патентным спорам утверждается руководителем Рос патента, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжалова но в суд (п. 9 ст. 21, п. 2 ст. 29 Патентного закона).

з 3. Возникновение патентных прав Основанием возникновения прав на изобретение, полезную мо дель и промышленный образец является государственная регистра ция созданного результата интеллектуальной деятельности и выдача охранного документа Ч патента.

Для оформления патентных прав автор, работодатель или их правопреемник (заявитель) должен подать заявку в патентное ве домство. В 2005 г. в Роспатент было подано 32 254 заявки на выдачу патентов, 9473 заявки на полезные модели и 3917 заявок на про мышленные образцы. Требования к заявке установлены в ст. 16- Патентного закона и детализированы в утвержденных Роспатентом Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента соответственно на изобретение, полезную модель или про мышленный образец.

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изо бретений, связанных между собой настолько, что они образуют еди ный изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Аналогичные требования предъявляются к заявкам на полезную мо дель и на промышленный образец.

Положение о патентных поверенных утверждено постановлением Совета Министров Ч Правительства РФ от 12 февраля 1993 г. № 122 (САПП РФ. 1993.

№ 7. Ст. 573).

См.: Аналитические материалы и статистика по некоторым направлениям деятельности Роспатента в 2005 г.

См.: приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 (БНА РФ. 2003. № 46);

прика зы Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83 и № 84 (РГ. 2003. № 137).

Глава 56 Любая заявка состоит из заявления, составленного по установ ленной форме, и прилагаемых к нему документов. К заявлению на выдачу патента на изобретение прилагаются описание изобретения;

формула изобретения, выражающая его сущность и полностью ос нованная на описании;

чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности изобретения, и реферат. Те же требования предъявляются к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. К заявлению на выдачу патента на промышленный образец прилагается комплект изображений изделия, в случае необходимо сти Ч чертеж изделия (эргономическая схема, конфекционная карта и т.п.), описание промышленного образца и перечень его сущест венных признаков. К любой заявке прилагается документ, подтвер ждающий уплату пошлины либо основания для освобождения от ее уплаты (отсрочки уплаты), а также документ, предусматривающий основания для уменьшения размера такой пошлины.

Рассмотрение заявки на изобретение состоит из двух стадий:

формальной экспертизы и экспертизы по существу. При проведении формальной экспертизы проверяется наличие необходимых доку ментов и их соответствие предъявляемым требованиям. Устанавли вается также дата подачи заявки, которая определяется днем посту пления в патентное ведомство заявления о выдаче патента, описания и чертежей. Обычно дата подачи заявки является датой приоритета изобретения. В случае, если заявитель хочет воспользоваться кон венционным приоритетом, он должен приложить к заявке специаль ное заявление, в котором указывается номер первой заявки, дата испрашиваемого приоритета и код страны подачи заявки по стан дарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Надлежащим образом заверенная копия первой заявки должна быть представлена в Роспатент не позднее 16 месяцев с даты подачи ее в патентное ведомство страны Ч участницы Парижской конвенции.

Если в процессе рассмотрения заявки на изобретение будет уста новлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государст венную тайну, она засекречивается в установленном порядке и счи тается заявкой на выдачу патента на секретное изобретение (разд. VI Патентного закона).

Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, со ставляющие государственную тайну, правовая охрана в рамках патентного зако нодательства не предоставляется (п. 5 ст. 3 Патентного закона).

554 Глава Сведения о заявке, прошедшей формальную экспертизу с поло жительным результатом, публикуются в официальном бюллетене Роспатента. С этого момента любое лицо, интересы которого могут быть затронуты выдачей патента по данной заявке, имеет право зая вить ходатайство о проведении экспертизы по существу. С этого же момента начинает действовать временная охрана изобретения в объ еме опубликованной формулы (ст. 22 Патентного закона). Это оз начает, что любое третье лицо, использовавшее в данный период изобретение без согласия заявителя, обязано выплатить ему денеж ную компенсацию, но только после получения заявителем патента.

В течение 3 лет с даты подачи заявки заявитель (либо третье лицо) подает ходатайство о проведении экспертизы по существу, прило жив к нему документ об уплате патентной пошлины. В процессе экспертизы по существу проводится информационный поиск (под борка материалов, противопоставляемых заявке), а также полная проверка патентоспособности заявленного изобретения.

Экспертиза заявки на полезную модель состоит только из фор мальной экспертизы, в ходе которой проверяется наличие докумен тов и их соответствие установленным требованиям, а также рассмат ривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к устройст вам, охраняемым в качестве полезных моделей. Патент выдается без проверки соответствия заявленной модели установленным требовани ям патентоспособности.

Экспертиза заявки на промышленный образец состоит из двух стадий: формальной экспертизы и экспертизы по существу, но меж ду этими стадиями нет какого-либо промежутка: предварительная публикация заявок после формальной экспертизы не производится и ходатайство о рассмотрении заявки по существу не подается.

По результатам проведения экспертизы изобретения, полезной модели или промышленного образца патентное ведомство принима ет решение о выдаче патента (либо об отказе в его выдаче). Сведе ния о выданном патенте публикуются в официальном бюллетене Роспатента, а также вносятся в соответствующий Государственный реестр РФ (ст. 25 и 26 Патентного закона). На основании государ ственной регистрации выдается патент.

з 4. Содержание патентных прав Патентные права существуют с целью защиты интересов пра вообладателей в сфере производства. При этом на первый план выступает защита имущественных интересов патентообладателя, Глава 56 его исключительного права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Личные неимущественные права автора объекта патентных прав, хотя и упоминаются в Па тентном законе, но играют куда менее значительную роль, чем в ав торском праве.

1. Право авторства. Право авторства означает, что изобрета тель, автор полезной модели или промышленного образца может требовать признания его в качестве создателя такого результата, что позволяет обеспечить определенное общественное признание его заслуг. Право авторства выражается в закреплении имени автора в патенте. Имя автора также указывается в публикациях о заявке на изобретение и о выдаче патента, которые осуществляются в офици альном бюллетене Роспатента, но автор может отказаться от указа ния в них своего имени (п. 6 ст. 21 и ст. 25 Патентного закона).

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраня ется бессрочно (п. 3 ст. 7 Патентного закона).

2. Право на получение патента. Это право создателя охрано способного результата, а в установленных случаях и иных лиц, пре тендовать на выдачу патента и требовать от Роспатента выполнения необходимых для этого действий (п. 1 ст. 8 Патентного закона).

Наличие такого права не исключает возможности того, что Роспа тент на основании экспертизы представленных документов может отказать заявителю в выдаче патента.

Специфика права на получение патента состоит в том, что не смотря на его личный характер, оно является отчуждаемым. Это право переходит к работодателю, к наследникам и иным правопре емникам автора, которые, в свою очередь, могут передать его дру гим лицам. Характерной особенностью данного права является так же то, что оно возникает до момента признания соответствующего решения изобретением, полезной моделью или промышленным об разцом.

3. Право на вознаграждение. Это имущественное право автора патентоспособного результата, который по тем или иным основани ям не стал патентообладателем. Содержание этого права состоит в том, что автор вправе получить вознаграждение от патентообладате ля или иных лиц, использующих созданное им изобретение, полез ную модель или промышленный образец. Этим правом обладают авторы, создавшие объект патентных прав в связи с выполнением Риск непатентоспособности несет приобретатель права на получение патента.

556 Глава трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. ст. 8 Патентного закона).

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются со глашением между автором и работодателем. Если соглашение не достигнуто в течение 3 месяцев после того, как одна из сторон пред ложит другой его условия в письменной форме, спор о вознагражде нии может быть разрешен в судебном порядке. Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за слу жебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

4. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Оно всегда принадлежит патентооб ладателю и состоит в том, что только он вправе использовать изо бретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению. Никто не вправе осуществлять использование объектов патентных прав без разрешения патентообладателя (п. 1 ст. 10 Па тентного закона).

К действиям, которые нельзя совершать без разрешения патенто обладателя, Патентным законом отнесены: ввоз на территорию Рос сии, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запатентован ный промышленный образец. Без разрешения патентообладателя так же не допускается совершение всех перечисленных выше действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автомати чески осуществляется запатентованный способ, и, наконец, собствен но осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Данный перечень содержит, наряду со способами ком мерческого использования объектов патентных прав, действия, пред шествующие использованию (изготовление, хранение). Такой подход расширяет охрану прав патентообладателей, так как дает возможность заблаговременно пресечь действия, которые могут привести к их на рушению.

Запатентованное изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения Глава 56 или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совер шения действий, указанных в п. 1 ст. 10 Патентного закона в от ношении продукта или способа. Введение понятия лэквивалентный признак позволяет предупреждать использование технических ре шений, хотя и очень близких к запатентованным, но имеющих опре деленные отличия. Запатентованный промышленный образец при знается использованным в изделии, если оно содержит все его суще ственные признаки.

5. Срок действия исключительного права. Этот срок ограничен сроком действия патента. Патент на изобретение действует до истече ния 20 лет с даты подачи заявки в Роспатент. По ходатайству патенто обладателя в отношении патентов на лекарственные средства, пести циды или агрохимикаты, для применения которых требуется получе ние в установленном порядке разрешения, срок может быть продлен в общей сложности не более чем на 5 лет. Патент на полезную модель действует до истечения 5 лет с даты подачи заявки в Роспатент, а по ходатайству патентообладателя его действие может быть продлено еще на 3 года. Патент на промышленный образец действует до исте чения 10 лет с даты подачи заявки в Роспатент. Его действие может быть продлено на 5 лет (ст. 3 Патентного закона). По истечении сро ка действия патента исключительное право прекращает свое действие, а соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец могут свободно использоваться всеми желающими.

Патентообладатель обязан ежегодно (за исключением первых лет после выдачи патента) платить пошлину за поддержание патен та в силе. В случае ее неуплаты в установленный срок действие Независимый пункт формулы изобретения характеризует одно изобретение (полезную модель) совокупностью его признаков, определяющей объем испраши ваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения (полезной модели).

Помимо пошлин за поддержание патента в силе выплачиваются также по шлины за подачу заявки на выдачу патента, за проведение экспертизы по сущест ву, за регистрацию объекта патентного права и выдачу патента. Размеры и поря док уплаты пошлин установлены на основании ст. 33 Патентного закона поста новлением Правительства РФ от 12 августа 1993 г. № 793 Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, про мышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, на именований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем (САПП РФ. 1993. № 34.

Ст. 3182).

558 Глава патента может быть прекращено досрочно (ст. 30 Патентного зако на). Однако закон предусматривает возможность восстановления действия такого патента по ходатайству лица, которому он принад лежал, поданному в Роспатент в течение 3 лет с даты истечения сро ка уплаты патентной пошлины, но в пределах срока действия патен та (ст. 301 Патентного закона). К ходатайству должен прилагаться документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление действия патента. Сведения о восстановлении действия патента публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

6. Патентный закон устанавливает ряд ограничений исключи тельного права. В частности, не признаются нарушением исключи тельного права патентообладателя (ст. 11 Патентного закона):

1) применение продукта, в котором использованы запатентован ные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором исполь зован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспорт ных средств иностранных государств, если такие средства временно или случайно находятся на территории России и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Это правило касается только транспортных средств тех стран, которые предоставляют такие же права в отношении транс портных средств, зарегистрированных в РФ;

2) научное исследование продукта, способа или изделия, в кото рых использованы запатентованные изобретение, полезная модель или промышленный образец, либо эксперимент над ними;

3) использование запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уве домлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование запатентованных объектов для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предприни мательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода);

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарст венных средств с использованием запатентованного изобретения;

6) ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для См. приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 57 О порядке восстановле ния действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец // БНА РФ. 2003. № 34;

2004. № 1.

Глава 56 этих целей продукта, в котором использованы запатентованное изо бретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если они ранее были вве дены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Кроме того, в интересах национальной безопасности Правитель ство РФ имеет право разрешить использование изобретения, полез ной модели или промышленного образца без согласия патентообла дателя с его уведомлением в кратчайший срок и выплатой ему со размерной компенсации (п. 4 ст. 13 Патентного закона).

В случаях использования запатентованных объектов при чрезвы чайных обстоятельствах и в интересах национальной безопасности закон предусматривает необходимость выплаты патентообладателю соразмерного вознаграждения, а в остальных случаях использование возможно не только без согласия патентообладателя, но и без вы платы ему вознаграждения.

Ограничением прав патентообладателя следует также считать право преждепользования. Его суть состоит в том, что любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование (без расширения объема) такого изобретения, модели или образца. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производст вом, на котором использовалось решение, тождественное запатенто ванному, или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 12 Патентного закона).

Аналогичная норма установлена в отношении так называемого права послепользования, введенного в 2003 г. в связи с появлением в Патентном законе нормы о возможности восстановления действия патента (п. 3 ст. 301 Патентного закона). Данное право состоит в том, что любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента в результате неуплаты патентообладателем по шлины за поддержание патента в силе и датой публикации в офици альном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента (т.е. в период, когда соответствующий объект не охранялся) начало использовать изобретение, полезную модель или промышленный об разец либо сделало необходимые для этого приготовления, сохраняет 560 Глава право на дальнейшее его безвозмездное использование без расшире ния объема такого использования.

7. Принудительные лицензии. Ограничениями исключительно го права являются также два случая выдачи принудительной лицен зии, призванные стимулировать патентообладателя к использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В первом случае любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованный объект, при отказе патентообладателя от заключе ния с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответст вующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной не исключительной лицензии на использование на территории РФ со ответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, если изобретение и промышленный образец не использу ются или недостаточно используются патентообладателем или ли цами, которым переданы права на них, в течение 4, а полезная мо дель Ч в течение 3 лет с даты выдачи патента. Использование при знается недостаточным, если оно приводит к дефициту предложения соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Если патентообладатель не сможет доказать, что неиспользова ние или недостаточное использование было обусловлено уважитель ными причинами, суд принимает решение о предоставлении принуди тельной лицензии и об условиях ее предоставления. Впоследствии действие такой лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, которые обусловили ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение бу дет маловероятно. Суд должен в таком случае установить для лица, получившего принудительную лицензию, срок и порядок прекраще ния пользования правами, возникшими в связи с получением этой лицензии (п. 3 ст. 10 Патентного закона).

Во втором случае законом предусмотрено: если патентооблада тель не может использовать изобретение, на которое он имеет ис ключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося заклю чить лицензионный договор на условиях, соответствующих устано вившейся практике, то патентообладатель вправе обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принуди тельной неисключительной лицензии на использование на террито Глава 56 рии России такого изобретения или полезной моде ли.

Претендовать на выдачу принудительной лицензии при этом может только патентообладатель, изобретение которого представля ет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента. В случае предоставления при нудительной неисключительной лицензии у обладателя патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании этой лицензии, в свою очередь, также возникает право на получение неисключительной лицензии на ис пользование изобретения, в связи с которым была выдана принуди тельная неисключительная лицензия (п. 4 ст. 10 Патентного закона).

з 5. Распоряжение патентными правами Патентообладатель может не только самостоятельно использо вать охраняемый патентом объект, но и вправе распорядиться своим исключительным правом путем уступки третьим лицам своих прав, вытекающих из патента, либо на основе выдачи лицензий.

1. Выдача лицензий. Выдача лицензий, т.е. разрешений на ис пользование объектов патентных прав, осуществляется на основе лицензионных договоров. По лицензионному договору патентообла датель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (ли цензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить ли цензиару обусловленные договором платежи и(или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором (абз. 1 п. 1 ст. 13 Па тентного закона).

В зависимости от объема передаваемых прав различаются догово ры о выдаче исключительной и неисключительной лицензии. При исключительной лицензии лицензиату передается право на использо вание объекта патентных прав в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Обладатель исключительной лицензии мо жет заявлять требования к нарушителю патента наряду с патентообла дателем, если иное не предусмотрено лицензионным договором (п. ст. 14 Патентного закона). При неисключительной лицензии лицензи ар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все 562 Глава права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам (абз. 2 п. 1 ст. 13 Патентного закона).

В лицензионном договоре определяются срок и территория его действия. Лицензия может быть выдана не на все, а только на неко торые способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Ограничения могут коснуться также коли чественных показателей, например может быть установлен макси мальный объем выпуска изделий. Важнейшим является условие лицензионного договора о размере и порядке выплаты вознагражде ния. Лицензионные платежи могут осуществляться в твердой сумме либо в виде процентных отчислений, размер которых зависит от определенных экономических показателей деятельности лицензиата (например, от прибыли или объема продаж).

В целях стимулирования патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов лицами, для которых выплата пошлин за поддержание патента в силе является затруднительной, введен институт открытой лицензии. Его суть состоит в том, что патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предос тавлении любому лицу права на использование соответствующего объекта патентной охраны. Размер патентной пошлины за поддер жание патента в силе в этом случае уменьшается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации Роспатентом сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать соответ ствующее изобретение, полезную модель или промышленный обра зец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, который должен носить характер неисключительной лицензии. Если патентообладатель в течение 2 лет с даты публикации об открытой лицензии не получал предложений о заключении лицензионного договора, он может подать в Роспатент ходатайство об отзыве сво его заявления. В этом случае патентная пошлина подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Роспатент публикует сведения о том, что заявление об открытой лицензии отзывается.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без нее считается недействительным (п. 5 ст. 13 Патентного зако на). Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, См. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о пре доставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявле нии, утв. приказом Роспатента от 30 ноября 1994 г. // БНА РФ. 1995. № 3.

Глава 56 товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной и частичной передаче исключительного права на программу для ЭВМ и базу данных, утв. приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64.

Сведения о зарегистрированных договорах публикуются в офици альных изданиях Роспатента.

2. Уступка патента. Уступка патента означает передачу патен тообладателем своего исключительного права на изобретение, по лезную модель или промышленный образец любому физическому или юридическому лицу (п. 5 ст. 10 Патентного закона). В случае уступки к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которые имел патентообладатель (кроме личных авторских прав): он выдает лицензии, выступает в защиту своих прав в суде и т.д. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) должен быть заключен в письменной форме, подлежит регистрации в Роспатенте и без нее считается недействительным. Права по дого вору переходят к приобретателю патента в момент государственной регистрации.

По аналогии с открытой лицензией в Патентный закон введен институт, касающийся договоров об уступке прав. В соответствии с ним автор изобретения при подаче заявки на выдачу патента может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется уступить его на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу (российскому гражданину или юри дическому лицу), первому изъявившему такое желание и уведомив шему об этом патентообладателя и Роспатент. В этом случае патент ные пошлины, предусмотренные Патентным законом в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взи маются. Роспатент публикует сведения об указанном заявлении. У па тентообладателя возникает обязанность заключить договор об уступке патента с лицом, изъявившим такое желание. Уплата всех патентных пошлин, от которых был освобожден патентообладатель, возлагает ся на приобретателя патента.

Если в течение 2 лет с даты публикации сведений о выдаче па тента, в отношении которого было сделано соответствующее заяв ление, в Роспатент не поступило уведомление в письменной форме о желании заключить договор об уступке патента, патентообладатель (по истечении 2 лет) может подать в Роспатент ходатайство об отзыве БНА РФ. 2003. № 36;

2004. № 1.

564 Глава своего заявления. В этом случае он обязан уплатить пошлины, от ко торых был освобожден, и в дальнейшем платить их в установленном порядке. Роспатент публикует сведения об отзыве соответствующе го заявления патентообладателя (п. 3 ст. 13 Патентного закона).

3. Права на объекты, созданные в связи с выполнением слу жебного задания. В отличие от произведения науки, литературы или искусства создание изобретения или подобного ему патентоспо собного результата не может быть целью конкретного задания.

Служебное задание в этой области может касаться только создания результата, отвечающего определенным параметрам (безразлично, будет ли этот результат получен за счет решений, признанных изо бретениями, или за счет ранее известных технических решений).

Служебное изобретение может появиться только в связи с выполне нием служебного задания, но не в порядке его выполнения.

Право на получение патента (и следовательно, исключительное право) на изобретение, полезную модель или промышленный обра зец, созданные работником (автором) в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодате ля, принадлежит работодателю, если договором между ними не пре дусмотрено иное (п. 2 ст. 8 Патентного закона).

Если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления ра ботником о полученном им результате, способном к правовой охра не в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца не подаст заявку на выдачу патента на данный результат, либо не передаст право на получение патента другому лицу, либо не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента (и исключительное право) принадлежит работнику. В этом случае работодатель в тече ние срока действия патента имеет право использовать служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец в собст венном производстве на основании неисключительной лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, установленной догово ром (п. 2 ст. 8 Патентного закона).

4. Права на объекты, созданные в связи с выполнением работ по государственному контракту. Специфика правового регулиро вания этого вопроса состоит в том, что источником финансирования таких работ является государственный бюджет.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по госу дарственному контракту для федеральных государственных нужд Глава 56 или нужд субъекта РФ, принадлежат исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит РФ или субъекту РФ, от имени которых выступает государственный заказчик. В последнем случае государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение 6 месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. При нарушении указанного срока государственным заказчиком право на получение патента имеет исполнитель. Став патентообладателем, исполнитель Ч по требованию государственного заказчика Ч обя зан предоставлять указанному им лицу неисключительную безвоз мездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государствен ных нужд или нужд субъекта РФ (ст. 91 Патентного закона).

Автору, не являющемуся патентообладателем, вознаграждение выплачивается лицом, получившим патент, по правилам, установ ленным для служебных изобретений, полезных моделей и промыш ленных образцов. При предоставлении неисключительной безвоз мездной лицензии по требованию государственного заказчика воз награждение автору выплачивает государственный заказчик из средств, выделяемых ему для выполнения работ по государственно му контракту (п. 3 ст. 91 Патентного закона).

5. Прекращение патентных прав. Поскольку охрана изобрете ний, полезных моделей или промышленных образцов осуществляет ся на основании государственной регистрации и выдачи патентов, удостоверяющих их охраноспособность, в установленных законом случаях возможно признание уже выданного патента недействи тельным, что влечет за собой прекращение исключительного права на такой объект (ст. 29 Патентного закона).

Патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной моде ли, промышленного образца условиям патентоспособности, уста новленным Патентным законом;

2) наличия в формуле изобретения (полезной модели) либо в пе речне существенных признаков промышленного образца, содержа щихся в решении о выдаче патента, признаков, которые отсутство 566 Глава вали на дату подачи заявки в описании или формуле изобретения (полезной модели) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента с нарушением условий п. 7 ст. 19 Патентного закона при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или па тентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Возражения против выдачи патента подаются в Палату по па тентным спорам (за исключением последнего случая, который под лежит рассмотрению в суде). Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд. Патент признается недействительным полностью или частично на основании решения Палаты по патент ным спорам или вступившего в законную силу решения суда. Па тент, признанный недействительным полностью, аннулируется с да ты подачи заявки. Если патент признается недействительным час тично, то вместо него выдается новый патент.

Действие патента (и исключительного права) на изобретение, по лезную модель или промышленный образец может быть прекращено досрочно: 1) на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент, Ч с даты поступления такого заявления;

2) в случае не уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе Ч с даты истечения срока для ее уплаты (ст. 30 Патентного закона).

ГЛАВА 57. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг относятся нематериальные объекты, представляющие собой различные обозначения (словесные, изобразительные, звуковые и т.п.), позволяющие выделить лицо, его товар, работу или услугу из числа им подобных. Средства индивидуализации получают право вую охрану в интересах лиц, участвующих в гражданском обороте в качестве предпринимателей.

Статья 128 ГК приравнивает средства индивидуализации к ре зультатам интеллектуальной деятельности, распространяя на них правовой режим исключительных прав (интеллектуальной собст венности). ГК относит к средствам индивидуализации фирменное наименование и коммерческое обозначение, товарный знак и знак обслуживания, а также наименование места происхождения товара (ст. 138, 1027 ГК).

з 1. Фирменное наименование и коммерческое обозначение 1. Фирменное наименование. Оно является средством индиви дуализации участников гражданского оборота Ч юридических лиц.

В действующем законодательстве РФ имеются лишь разрознен ные нормы, касающиеся фирменных наименований. Они содержатся в ряде статей ГК (ст. 54, 96, 113, 132, 138, 1027 и др.), а также в За коне о государственной регистрации юридических лиц и инди видуальных предпринимателей (ст. 5), Законе об акционерных обществах (ст. 4), Законе об обществах с ограниченной ответст венностью (ст. 4) и др. До настоящего времени в определенной части действует также Положение о фирме, утв. постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 июня 1927 г. (далее Ч Положение о фирме 1927 г.).

Определение фирменного наименования в законодательстве не содержится. В юридической литературе его обычно формулируют как обозначение юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте и которое позволяет отличить его от дру гих участников оборота.

Собрание законов и распоряжений РКП СССР. 1927. № 40. Ст. 394, 395;

1928.

№ 24. Ст. 213.

См., например, Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Рос сийской Федерации. Изд.2-е. М., 2001. С. 571;

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С. 331.

568 Глава Фирменное наименование должно содержать определенную ин формацию, которая для разных видов юридических лиц может быть различной. Например, фирменное наименование акционерного об щества должно включать указание на то, что общество является акционерным, а также на тип общества (п. 2 ст. 96 ГК, ст. 4 Закона об акционерных обществах). Фирменное наименование государст венного или муниципального унитарного предприятия должно ука зывать на собственника его имущества (п. 3 ст. 113 ГК, ст. 4 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях).

Этим объясняется наличие в фирменном наименовании двух взаи мосвязанных, но самостоятельных частей: корпуса, включающего сведения об организационно-правовой форме юридического лица, и произвольной части, являющейся собственно названием данного лица. В произвольную часть могут быть включены и другие необя зательные элементы.

Фирменное наименование не должно содержать обозначения, спо собные ввести в заблуждение. Так, если изменено название населен ного пункта, включенного в фирменное наименование, в такое наиме нование должны быть внесены изменения (п. 7 Положения о фирме 1927 г.). Также в фирменное наименование необходимо своевременно вносить изменения обязательных элементов его корпуса (например, в отношении организационно-правовой формы юридического лица).

Некоторые слова и словосочетания могут включаться в состав фирменных наименований только при соблюдении определенных условий. Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.

№ 1463 Об использовании в названиях организаций наименований Россия, Российская Федерация указанные наименования, а также слово федеральный и образованные на их основе слова и словосо четания используются в названиях организаций (кроме политических партий, профсоюзов, религиозных объединений и общероссийских общественных объединений) на основе актов Президента РФ, Прави тельства РФ или с разрешения специальной правительственной ко миссии. Использовать в фирменном наименовании слова банк, кредитная организация имеют право только организации, обладаю щие лицензией на осуществление банковской деятельности (ст. Закона о банках).

В учредительных документах юридического лица должно быть указано его полное фирменное наименование на русском языке, СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5816.

Глава 57 а также могут содержаться сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке.

2. Субъекты права на фирменное наименование. Ими могут быть только юридические лица, являющиеся коммерческими органи зациями (п. 4 ст. 54 ГК). Простые товарищества, а также представи тельства, филиалы и иные обособленные подразделения юридиче ских лиц не имеют фирменных наименований, так как не являются юридическими лицами.

Права иностранных юридических лиц на фирменные наименова ния могут охраняться в РФ непосредственно на основании ст. 8 Па рижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., согласно которой фирменное наименование охраняется во всех странах-участницах без обязательной подачи заявки или регистра ции и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Основным условием конвенционной охраны является предоставле ние охраны фирменного наименования в одной из стран Ч участниц Конвенции, причем форма такой охраны не имеет значения. Таким образом, иностранный обладатель прав на фирменное наименование может получить охрану такого наименования в РФ даже при отсут ствии его регистрации.

3. Возникновение права на фирменное наименование. В Рос сии традиционно отсутствовала система специальной регистрации фирменных наименований. Положение о фирме 1927 г. прямо ука зывало, что фирменное наименование не подлежит какой-либо осо бой регистрации, независимой от регистрации предприятия (п. 10).

В настоящее время п. 4 ст. 54 ГК предусматривает, что фирменное наименование должно быть зарегистрировано в установленном по рядке, однако такого специального порядка регистрации фирменных наименований нет.

Право на фирменное наименование возникает с момента госу дарственной регистрации юридического лица. Орган, осуществ ляющий такую регистрацию, фактически проводит проверку фир менного наименования на новизну. Право на фирменное наименова ние действует на территории всей РФ, однако проверка в отсутствии единого государственного реестра юридических лиц до недавнего времени осуществлялась в рамках регистрационного реестра юри дических лиц, существующего в данном регионе, и не охватывала всех фирменных наименований, зарегистрированных в РФ. В ре См. постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 О Едином государственном реестре юридических лиц // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2585.

570 Глава зультате в различных регионах страны могут существовать юриди ческие лица с одинаковыми фирменными наименованиями.

В случае спора приоритет будет отдаваться лицу, имеющему более раннюю дату регистрации. Исключение из этого правила было уста новлено постановлением Верховного Совета РФ от 15 апреля 1993 г.

№ 4814-I О правопреемстве фирменных наименований акциони руемых государственных предприятий, согласно которому такие предприятия вправе сохранить фирменное наименование, а все ак ционерные общества, имеющие идентичные фирменные наименова ния, должны в 30-дневный срок произвести соответствующую пере регистрацию уставных документов.

4. Содержание права на фирменное наименование. Право на фирменное наименование является исключительным правом. Ком мерческая организация Ч правообладатель может свободно исполь зовать фирменное наименование для своей индивидуализации, в том числе вправе совершать под ним гражданско-правовые сделки и иные юридические действия, защищать нарушенные или оспари ваемые права, помещать свое фирменное наименование на вывесках, бланках, счетах, использовать его в публикациях рекламного харак тера, объявлениях и т.п. Правообладатель имеет право требовать от всех третьих лиц воздерживаться от любых действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему права на фирменное наименование. В частности, он вправе пресекать исполь зование наименования тождественного или сходного до степени смешения с его фирменным наименованием другими лицами.

Практика идет по пути признания фирменных наименований то ждественными (сходными до степени смешения), если в результате их полного совпадения возникает коллизия интересов их обладате лей и вводятся в заблуждение потребители. Подобных последствий, как правило, не возникает, если деятельность юридических лиц про исходит на разной территории или в разных деловых сферах. Выс ший Арбитражный Суд РФ разъяснил в письме от 29 мая 1992 г.

№ С-13/ОПИ-122 Об отдельных решениях совещаний по арбит ражной практике, что если одно и то же название (т.е. произволь ная часть фирменного наименования) присвоено предприятиям с различной организационно-правовой формой, то они могут высту пать в обороте с одним и тем же названием.

Ведомости РФ. 1993. № 17. Ст. 614.

Вестник ВАС РФ. 1992. № 1.

Глава 57 Не является нарушением права на фирменное наименование его упоминание без разрешения правообладателя любыми заинтересо ванными лицами (например, в информационных и аналитических публикациях, в прессе, в обобщениях судебной практики и т.п.).

Юридическое лицо может обладать только одним фирменным наименованием. Кроме того, его обязанностью является участие в гражданском обороте под этим фирменным наименованием. Эти требования направлены на то, чтобы не вводить в заблуждение других участников экономического оборота и потребителей.

Право на фирменное наименование действует бессрочно, пока данное юридическое лицо продолжает оставаться зарегистрирован ным под этим наименованием. Изменение фирменного наименования может быть обусловлено как волеизъявлением юридического лица, так и его реорганизацией.

5. Распоряжение правом. Вопрос о том, возможна ли уступка права на фирменное наименование, является спорным. Из содержа ния п. 2 ст. 132 и п. 2 ст. 559 ГК вытекает возможность перехода права на фирменное наименование по договору купли-продажи предприятия. Поскольку право на фирменное наименование являет ся средством индивидуализации юридического лица (ст. 54 ГК), а не предприятия, то могут возникать ситуации, когда при переходе пра ва на фирменное наименование вместе с проданным предприятием юридическое лицо-продавец лишается возможности использовать наименование, под которым оно зарегистрировано. Многие специа листы считают, что фирменное наименование по своей природе и назначению имеет значительное сходство с именем гражданина, поэтому является неотчуждаемым и не может переходить по дого вору купли-продажи предприятия. Эта позиция нашла подтвержде ние в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. № 37, в котором указано, что наименование является фор мальным неотъемлемым признаком юридического лица (п. 18).

ГК предусматривает предоставление права на использование фирменного наименования на основании лизензионного договора.

Такая возможность вытекает из договора коммерческой концессии, относящегося к договорам лицензионного типа (ст. 1027 ГК). По общему правилу на основании договора коммерческой концессии См., например, комментарий Г.Е. Авилова к ст. 559 ГК в кн.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Изд. 4-е / Под ред. О.Н. Садикова.

М., 2003. С. 170.

Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

572 Глава пользователю предоставляется неисключительная лицензия, так как правообладатель сохраняет права самостоятельно пользоваться фир менным наименованием и заключать аналогичные договоры с други ми лицами. Использование уже зарекомендовавшего себя фирменного наименования правообладателя может значительно повысить конку рентоспособность товаров и услуг пользователя. Поэтому прекраще ние принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименова ние без замены их новыми аналогичными правами влечет прекраще ние договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК). Изменение правообладателем своего фирменного наименования дает право поль зователю потребовать расторжения договора и возмещения убытков либо согласиться на то, что договор будет действовать в отношении нового наименования. В этом случае пользователь может потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю возна граждения (ст. 1039 ГК).

6. Коммерческое обозначение. Наряду с фирменным наимено ванием, которое индивидуализирует юридическое лицо, ГК вводит понятие коммерческого обозначения (ст. 1027, 1032, 1039 и 1040).

Коммерческое обозначение может служить для индивидуализации производственных единиц (предприятия, магазина, ресторана, цеха или отдельного производства), не являющихся юридическими лица ми. Оно может использоваться в рекламе, в отношениях с контр агентами по договорам и т.п. Коммерческое обозначение состоит только из оригинального названия, не требует специальной регист рации и должно охраняться в силу своей известности.

з 2. Товарные знаки Товарные знаки являются инструментом индивидуализации то варов, работ и услуг субъекта предпринимательской деятельности.

Они позволяют отличать товары, работы и услуги от других одно родных с ними товаров, работ и услуг, повышают их конкуренто способность. Ценность товарных знаков, получивших известность у потребителей, может быть очень высока. В последнее десятилетие в России количество ежегодно подаваемых заявок на регистрацию товарных знаков неуклонно возрастает. Так, в 2005 г. в Роспатент было подано 47 087 заявок, что на 15% больше, чем в 2004 г. В на стоящее время в РФ действует свыше 186 000 товарных знаков.

Аналитические материалы и статистика по некоторым направлениям дея тельности Роспатента в 2005 г.

Глава 57 Вопросы, связанные с правовой охраной товарных знаков, регули руются Законом о товарных знаках и рядом подзаконных актов.

1. Товарный знак и знак обслуживания. В ст. 1 Закона о то варных знаках дается определение товарного знака и знака обслу живания как обозначений, служащих для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физи ческих лиц. Правовые режимы этих обозначений по существу одина ковы: только товарный знак предназначен для индивидуализации товаров, а знак обслуживания Ч для индивидуализации работ или услуг. Закон, используя понятие товарного знака, одновременно имеет в виду и знак обслуживания.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло весные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 5 Закона о товарных знаках). При этом Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, к другим обозначениям относят также звуковые, световые и иные обозначения. Под словесными обозначениями по нимаются слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображе ния живых существ, предметов, природных и иных объектов, а так же фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плос кости. Объемными изображениям считаются трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. Регистрация товарного знака допускается в любом цвете или цветовом сочетании.

В Законе о товарных знаках в отличие от Патентного закона не формулируются критерии охраноспособности товарных знаков, а лишь содержится подробный перечень случаев, в которых обозна чения не могут получить правовую охрану в качестве товарных знаков. Ряд оснований для отказа в регистрации являются абсолют ными, т.е. безусловными (ст. 6 Закона о товарных знаках). В каче стве товарных знаков не регистрируются обозначения, не обладаю щие различительной способностью или состоящие только из эле ментов:

а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

б) являющихся общепринятыми символами и терминами;

БНА РФ. 2003. № 23.

574 Глава в) характеризующих товары (указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта);

г) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Перечисленные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если не занимают в нем доминирующего положения. Регистрация подобных обозначений запрещена потому, что они просто не могут служить средством индивидуализации.

Данные правила не применяются в отношении аналогичных обозна чений, которые тем не менее приобрели различительную способ ность в результате их использования.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков различ ных официальных обозначений: государственных гербов и флагов, наименований международных межправительственных организаций, их эмблем, официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей, наград или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента с согласия соответствующего компетентного органа.

Не допускается регистрация обозначений, которые представляют собой или содержат элементы, являющиеся ложными или способ ными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Еще одним абсолютным основанием для отказа в регистрации является тождество обозначений или их сходство до степени смеше ния с официальными наименованиями или изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изо бражениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, соб раниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками (владельцами) и не имеющих согла сия собственников или уполномоченных ими лиц.

Кроме того, в соответствии с международным договором установ лен запрет на регистрацию обозначений, охраняемых государством Ч участником данного международного договора, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, Глава 57 которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин и спиртных напит ков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Статья 7 Закона о товарных знаках предусматривает иные ос нования для отказа в регистрации, когда отказ возможен после до полнительного исследования содержания заявленного обозначения.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в РФ и имеющими более ранний приоритет, а также с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в РФ. Однако с согласия правообла дателя такая регистрация возможна.

Не регистрируются в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степе ни смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охра няемыми в соответствии с законом РФ (за исключением случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в то варные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользо вания такими наименованиями).

Наконец, не могут быть зарегистрированы обозначения, тожде ственные:

а) охраняемому в РФ фирменному наименованию или его части в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

б) названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без со гласия обладателя авторского права или его правопреемников, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регист рируемого товарного знака;

в) фамилии, имени, псевдониму или производному от них обо значению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников.

2. Коллективный знак. Он является разновидностью товарного знака, существование которой обусловлено ст. 7bis Парижской кон венции по охране промышленной собственности. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в РФ 576 Глава коллективный знак, предназначенный для обозначения товаров, про изводимых и (или) реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками (ст. 20 Закона о товарных знаках).

Особенностью оформления коллективного знака является то, что в Роспатент одновременно с заявкой на его регистрацию должен быть представлен устав коллективного знака. Он содержит наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя, перечень лиц, имеющих право пользования этим знаком (членов коллективного знака), цель его регистрации, перечень и еди ные качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за использованием, ответственность за нарушение устава коллективного знака (п. 1 ст. 21 Закона о товарных знаках).

Правообладатель должен уведомлять Роспатент об изменениях в уставе коллективного знака. В случае использования его на това рах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками, правовая охрана коллективного знака может быть прекращена полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению любого лица.

Характерной особенностью коллективного знака является то, что такой знак и исключительное право на его использование не могут быть переданы лицам, не являющимся его членами. Использование коллективного знака не лишает каждого его члена возможности использовать и свои собственные товарные знаки.

3. Общеизвестный товарный знак. Это обозначение, которое в результате его интенсивного использования в отношении товаров, работ или услуг конкретного лица стало широко известно в РФ среди потребителей этих или однородных с ними товаров, работ или услуг.

По заявлению производителя общеизвестным товарным знаком мо гут быть признаны: а) товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании регистрации;

б) товарный знак, охраняемый на терри тории РФ без регистрации в соответствии с международным догово ром РФ;

в) обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ. Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, предназначенного для использования в отношении однородных товаров (ст. 19.1 Закона о товарных знаках).

Глава 57 Общеизвестный товарный знак получает ту же правовую охрану, что и обычный товарный знак. Однако если общеизвестным товар ным знаком признается уже ранее зарегистрированный товарный знак, ему предоставляется определенное преимущество, поскольку правовая охрана такого знака распространяется и на товары, не од нородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у по требителей с правообладателем и может ущемить его законные ин тересы.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставля ется на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению соответствующего лица, и действует бессрочно. При казом Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38 утверждены Правила при знания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

4. Субъекты прав на товарные знаки. Ими могут быть юриди ческие лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках).

Иностранные юридические и физические лица пользуются права ми на товарные знаки наравне с российскими юридическими и фи зическими лицами в силу международных договоров РФ (ч. 1 ст. Закона о товарных знаках).

5. Возникновение прав на товарные знаки. Основанием пре доставления правовой охраны товарному знаку является его госу дарственная регистрация, осуществляемая в установленном законом порядке. В Роспатент подается заявка на регистрацию товарного знака, содержащая: заявление в установленной форме;

заявляемое обозначение;

перечень товаров, в отношении которых испрашивает ся регистрация (сгруппированных по классам Международной клас сификации товаров и услуг для регистрации знаков), и описание заявленного обозначения. К заявке прилагается документ, подтвер ждающий уплату пошлины за подачу заявки.

Роспатент проводит по заявке экспертизу, состоящую из двух эта пов. Формальная экспертиза осуществляется с целью проверки содер жания заявки, наличия необходимых документов и их соответствия БНА РФ. 2000. № 23.

Правовая охрана может предоставляться товарным знакам также в силу ме ждународных договоров РФ. Например, в соответствии с Мадридским соглашени ем о международной регистрации знаков может быть подана международная заявка на товарный знак.

578 Глава установленным требованиям. На этом этапе определяется дата подачи заявки. По результатам формальной экспертизы принимается решение о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии ее к рассмотрению.

На следующем этапе производится экспертиза заявленного обо значения, в ходе которой проверяется его соответствие условиям охраноспособности товарного знака и устанавливается приоритет.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи за явки в Роспатент. Заявитель может также воспользоваться конвенци онным или выставочным приоритетом, если заявка подана им в течение 6 месяцев с даты подачи первой заявки в стране Ч участ нице Парижской конвенции или с даты помещения товарного знака на экспонатах официальных или официально признанных междуна родных выставок на территории одного из государств Ч участников Конвенции. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвен ционного или выставочного приоритета, обязан указать это при по даче заявки или в течение 2 месяцев с даты ее подачи в Роспатент и приложить все необходимые документы (либо представить их не позднее 3 месяцев с даты подачи заявки). Приоритет товарного знака может также устанавливаться по дате международной регист рации товарного знака (ст. 9 Закона о товарных знаках).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент выносит решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В случаях, когда заявленное обозначение соот ветствует требованиям охраноспособности только в отношении час ти товаров, указанных в заявке, выносится решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров.

После получения документа об уплате государственной пошлины Роспатент производит регистрацию товарного знака в Государст венном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и выда ет свидетельство на товарный знак, удостоверяющее приоритет товарного знака и подтверждающее исключительное право на этот знак. Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и вне сенные в Государственный реестр, публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

Регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, счи тая с даты подачи заявки в Роспатент (ст. 16 Закона о товарных См. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г.

№ 32 // БНА РФ. 2003. № 23.

Глава 57 знаках). Срок действия регистрации может быть продлен по заявле нию правообладателя, поданному в течение последнего года ее дей ствия, каждый раз на 10 лет, причем количество таких продлений не ограничено.

6. Содержание исключительного права на товарный знак со стоит в том, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Никто не мо жет использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя (п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках). Свидетель ство на товарный знак удостоверяет исключительное право на то варный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. Закона о товарных знаках). Другое лицо вправе зарегистрировать аналогичный товарный знак на свое имя в отношении другой группы товаров.

Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без разрешения в гражданском обороте на террито рии России товарного знака или сходного с ним до степени смеше ния обозначения товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров: а) на товарах (их этикетках и упаковках), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России;

б) при выполнении работ, оказании услуг;

в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

г) в предложениях товаров к продаже;

д) в сети Интернет (в доменном имени). Товары, этикетки, упаковки товаров, на кото рых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, считаются контрафактными (п. ст. 4 Закона о товарных знаках).

Ограничением исключительного права на товарный знак является случай исчерпания прав (ст. 23 Закона о товарных знаках): любое лицо, на законных основаниях приобретшее товары с нанесенными на них товарными знаками, вправе указывать эти знаки производи теля товара в своей рекламе, объявлениях, вывесках и т.п.

Особенностью осуществления прав на товарный знак является обязанность правообладателя использовать товарный знак. Если он не используется непрерывно в течение любых 3 лет после регист рации, то его правовая охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров (ст. 22 Закона о товарных 580 Глава знаках). Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано в Палату по патентным спорам любым лицом по истечении указан ных 3 лет. Доказательства использования товарного знака представ ляются правообладателем. Палата по патентным спорам может при нять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

В целях оповещения о своих правах на товарный знак, а также в качестве предупредительной меры против возможных нарушений правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком пре дупредительную маркировку в виде латинской буквы R в окруж ности либо словесного обозначения товарный знак или зарегист рированный товарный знак, свидетельствующую о регистрации данного товарного знака в РФ (ст. 24 Закона о товарных знаках).

7. Распоряжение правом на товарный знак может происхо дить в форме договора уступки товарного знака и в форме предос тавления лицензии на его использование.

Договор уступки исключительного права на товарный знак мо жет быть заключен как в отношении всех товаров, для которых этот знак зарегистрирован, так и для их части. Товарный знак можно уступить только юридическому лицу или физическому лицу, осуще ствляющему предпринимательскую деятельность.

Уступка прав на товарный знак не допускается, если может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона о товарных знаках).

Однако неопределенность этого критерия делает его применение затруднительным. Например, первоначальный владелец товарного знака пытался признать договор уступки товарного знака недействи тельным, так как из-за крайне низкого качества товара, выпускаемого новым владельцем знака, по его мнению, создавалось искаженное представление о товаре и его прежнем изготовителе. Тем не менее Президиум ВАС РФ указал, что выпуск товаров ненадлежащего качества не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, поскольку договор ус тупки товарного знака не связывает его нового владельца уровнем качества товаров предыдущего владельца.

См. п. 8 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак Ч информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г.

№ 19 // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10.

Глава 57 Лицензионные договоры являются распространенным способом предоставления прав на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Лицензи онный договор должен содержать условие о том, что качество това ров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого ус ловия (абз. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках). Лицензионный договор должен точно определять объем предоставляемых прав:

срок представления лицензии, перечень товаров, для которых до пускается использование товарного знака, и т.п.

Как для договора уступки товарного знака, так и для лицензион ного договора обязательна регистрация в Роспатенте, без которой такие договоры будут признаны недействительными на основании ст. 27 Закона о товарных знаках.

8. Прекращение прав на товарные знаки. Любое лицо может оспорить в Палате по патентным спорам предоставление правовой охраны товарному знаку.

В течение всего срока действия охраны ее предоставление то варному знаку может быть признано недействительным полностью или частично, если охрана была предоставлена с нарушением абсо лютных (ст. 6 Закона о товарных знаках) и некоторых иных осно ваний для отказа в регистрации (п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках), а также в случае регистрации товарного знака на имя физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (п. ст. 2 Закона о товарных знаках). Такие же последствия влечет предоставление охраны на имя агента или представителя лица, яв ляющегося обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств Ч участников Парижской конвенции по ох ране промышленной собственности, с нарушением требований, ус тановленных этой Конвенцией. И наконец, регистрация признается недействительной, если связанные с ней действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренции (п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках).

В случаях, когда регистрация товарного знака была произведена с нарушением требований пп. 1 и 2 ст. 7 Закона о товарных зна ках, предусматривающих основания для отказа в регистрации то варного знака, она может быть оспорена в течение 5 лет с даты В этом случае заявление о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку подается не в Палату по патентным спорам, а в Роспатент.

582 Глава публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене Роспатента.

Признание правовой охраны товарного знака недействительной полностью влечет за собой прекращение исключительного права на такой товарный знак и аннулирование его регистрации. Если право вая охрана товарного знака признается недействительной частично, то на него должно быть выдано новое свидетельство.

Кроме того, правовая охрана товарного знака может быть пре кращена: а) в связи с истечением срока действия регистрации товар ного знака;

б) на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном прекращении действия охраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, не обладающих еди ными качественными или иными общими характеристиками (п. ст. 21 Закона о товарных знаках);

в) на основании решения о дос рочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

г) на основании решения Роспатента о досроч ном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликви дации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица Ч правообладателя;

д) в случае отка за от нее правообладателя;

е) по решению Палаты по патентным спо рам в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

з 3. Наименования мест происхождения товаров 1. Наименование места происхождения товара Ч это обозначе ние, представляющее собой либо содержащее современное или ис торическое наименование страны, населенного пункта, местности (другого географического объекта) или производное от такого на именования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного геогра фического объекта природными условиями и (или) людскими фак торами (ст. 30 Закона о товарных знаках). К наименованиям мест происхождения товаров относят названия народных промыслов (гжель), пищевых продуктов (пармская ветчина), минеральных вод (ессентуки), спиртных напитков (шампанское) и т.п. Таким образом, это название географической местности, в которой производятся определенные товары, обладающие характерными свойствами, вы деляющими их среди товаров такого типа. Причем между условиями Глава 57 производства в данной местности и свойствами товаров существует установленная связь. Людской фактор Ч это традиции производства, а природный фактор Ч климат, почва и прочие внешние условия, а также особенности самого товара (например, химический состав минеральной воды).

Право использования наименования места происхождения това ра предоставляется только при производстве товара, отвечающего определенным стандартам, в данном географическом месте. При переводе предприятия в другую местность оно утрачивается. Распо ряжение таким правом невозможно. В этом смысле наименования мест происхождения товаров кардинально отличаются от товарных знаков.

Не может быть признано наименованием места происхожде ния товара такое обозначение, которое, хотя и содержит название географического объекта, но вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления (например, полтавская колбаса, вологодское масло).

2. Субъектами прав на наименование места происхождения то вара могут быть как юридические, так и физические лица, причем не только индивидуальные предприниматели. Первоначально должно быть зарегистрировано само наименование места происхождения товара. Лицо, его зарегистрировавшее, одновременно получает пра во пользования этим наименованием, если производимый им товар отвечает установленным требованиям. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предос тавлено любому другому лицу, которое в границах того же геогра фического объекта производит товар, обладающий теми же основ ными свойствами (п. 3 ст. 31 Закона о товарных знаках).

Права на регистрацию наименований мест происхождения това ров предоставляются иностранным юридическим и физическим ли цам на основе принципа взаимности, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 2 ст. 47 и ст. 48 Закона о товар ных знаках). В настоящее время из всех международных соглаше ний, касающихся наименований мест происхождения товаров, РФ состоит только в Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

3. Регистрация наименований мест происхождения товаров осу ществляется в Роспатенте (ст. 32 и 33 Закона о товарных знаках).

Действуют Правила составления, подачи и рассмотрения заявки 584 Глава на регистрацию и предоставление права пользования наименовани ем места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места проис хождения товара, утв. приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г.

№ 24. На основании решения о регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении права пользования этим наименованием Роспатент регистрирует его в Государственном рее стре наименований мест происхождения товаров Российской Феде рации (далее Ч Государственный реестр), а также выдает свиде тельство на право пользования наименованием места происхожде ния товара (ст. 35 Закона о товарных знаках).

Регистрация наименования места происхождения товара дейст вует бессрочно. Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара составляет 10 лет с даты подачи заявки и продлевается каждые 10 лет при условии представления обладателем свидетельства заключения компетентно го органа, в котором подтверждается, что это лицо производит в границах соответствующего географического объекта товар, обла дающий указанными в Государственном реестре свойствами (ст. и 36 Закона о товарных знаках).

4. Право использования наименования места происхождения товара. Это право на основании регистрации может возникнуть у любого лица, производящего в данной местности товары, отве чающие определенным стандартам. Использованием наименования места происхождения товара считается указание его на товаре, эти кетках, упаковке товара, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицен зии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам, а также осуществлять уступку своего права. Приоб ретение права каждым новым лицом осуществляется в виде подачи новой заявки, т.е. обладать правом использования наименования места происхождения товара одновременно могут несколько или даже много лиц.

Лицо, не имеющее свидетельства, не может использовать зареги стрированное наименование места происхождения товара, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в сочетании с такими выражениями, как БНА РФ. 2003. № 22.

Глава 57 род, тип, лимитация и т.п. Запрещается указывать наименова ние места происхождения товара в переводе, а также использовать сходное обозначение для однородных товаров, если это способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхож дения и особых свойств товаров.

В качестве предупредительной меры против возможных нару шений обладатель прав может наносить предупредительную марки ровку, свидетельствующую о регистрации данного объекта в России в виде словесного обозначения зарегистрированное наименование места происхождения товара или зарегистрированное НМПТ (ст. 41 Закона о товарных знаках).

5. Прекращение правовой охраны. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока ее действия. Свидетельство на право пользования наименованием мес та происхождения товара также может быть признано недействи тельным в течение всего срока его действия, если оно было выдано в нарушение установленных требований, а также в связи с призна нием недействительным предоставления охраны наименованию места происхождения товара (ст. 42 Закона о товарных знаках).

Правовая охрана наименования места происхождения товара может быть прекращена в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью про изводства товара, обладающего указанными в Государственном реестре свойствами, а также в связи с утратой иностранными юри дическими или физическими лицами права на данное наименование в стране происхождения товара (п. 1 ст. 421 Закона о товарных знаках).

Действие свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара может быть прекращено Роспатентом:

а) в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Государ ственном реестре в отношении данного наименования места проис хождения товара;

б) в связи с прекращением правовой охраны на именования места происхождения товара;

в) в случае ликвидации юридического лица Ч обладателя свидетельства;

г) на основании заявления обладателя свидетельства, поданного в Роспатент.

ПРИЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ГЛАВАМ УЧЕБНИКА 1. Гражданское право. Т. 3. Обязательственное право / Отв. ред.

Е.А. Суханов. Изд. 3-е. М., 2006.

2. Гражданское право. Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 4-е. М., 2003.

3. Комментарий к ГК РФ части второй (постатейный) / Отв. ред.

О.Н. Садиков. Изд. 5-е. М., 2006.

4. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005.

5. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (переиздание). М., 1994.

К ГЛАВАМ 28 Ц- 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вто рая: Договоры о передаче имущества. М., 2004.

2. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды.

М., 1999.

3. Ем В.С. Договор продажи недвижимости (научно-практический комментарий действующего законодательства) // Законодательство.

2005. № 10.

4. Закон о защите прав потребителей. Комментарий к закону и практике его применения / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2004.

5. Логофет Д.Д. Правовая природа договора транспортировки неф ти по магистральному нефтепроводу // Право и экономика. 2003. № 4.

6. Сейнароев Б.М. Договор энергоснабжения // Вестник ВАС РФ.

2000. № 6, 7.

К ГЛАВЕ 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вто рая: Договоры о передаче имущества. М., 2004.

2. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М., 1999.

3. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1996.

К ГЛАВЕ 1. Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями. Коммен тарий гражданского и жилищного законодательства и практика его применения. Изд. 5-е. М., 2005.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 2. Жилищный кодекс РФ. Постатейный комментарий / Под ред.

П.В. Крашенинникова. М., 2005.

3. Литовкин В.Н. Комментарий к ЖК РФ. М., 2005.

4. Толстой Ю.К. Жилищное право. М., 1996.

К ГЛАВАМ 34 Ц- 1. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга тре тья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002.

3. Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и опытно-кон структорские работы. М., 1967.

4. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. М., 2002.

К ГЛАВЕ 1. Кабалкин А.Ю. Договор возмездного оказания услуг // Российская юстиция. 1998. № 3, 4.

2. Романец Ю.В. Договор возмездного оказания услуг // Закон. 1999.

№ 10.

3. Садиков О.Н., Мякинина А.В. Гражданско-правовая ответствен ность туристической фирмы перед туристом // Законодательство.

Экономика. 2004. № 2.

К ГЛАВЕ 1. Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.

2. Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2005.

3. Егиазаров В.А., Ляндрес В.Б. Комментарий к Уставу железнодо рожного транспорта РФ (постатейный). М., 2004.

4. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова М., 2001.

5. Садиков О.Н. Транспортное право на пороге ХХI столетия.

Вестник Международного университета (в Москве). Серия Право.

Выпуск IV. М., 2000.

К ГЛАВАМ 38 Ц- 1. Агарков М.М. Основы банковского права. М., 1994 (переиздание).

2. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского сче та и банковские расчеты. М., 2006.

3. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

4. Ефимова Л.Г. Правовые проблемы безналичных денег / Хозяйство и право. 1997. № 1, 2.

588 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 5. Кредитные организации в России: правовой аспект / Под ред.

Е.А. Павлодского. М., 2006.

6. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерче ской практике. Факторинг. М., 2003.

7. Павлодский Е.А. Договоры граждан и организаций с банками. М., 2000.

8. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебная практика. М., 1999.

К ГЛАВЕ 1. Брагинский М.И. Договор хранения. М., 1999.

К ГЛАВЕ 1. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. М., 2001.

2. Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001.

3. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М., 1960.

4. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М., 1947.

5. Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 2001.

К ГЛАВЕ 1. Егоров А.В. Предмет договора комиссии // Актуальные проблемы гражданского права. Сборник статей. Вып. 5. М., 2002.

2. Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности // Российская юстиция. 1999. № 9.

3. Сосновский А.Ф. Комиссионная торговля: правовые вопросы. М., 1989.

К ГЛАВЕ 1. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом. В кн.: Гра жданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, ком ментарии, алфавитно-предметный указатель. М., 1996.

2. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. М., 1999.

К ГЛАВЕ 1. Бобков С.А. Коммерческая концессия как институт в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2002. № 10.

2. Евдокимова В. Франшиза и договор коммерческой концессии в Гражданском кодексе РФ // Хозяйство и право. 1997. № 12.

3. Невосельцев О.В. Оценка коммерческой концессии // Хозяйство и право. 2000. № 3.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 4. Орлова О.А. Место и роль договора коммерческой концессии в системе гражданско-правовых договоров // Законодательство и эко номика. 2003. № 6.

К ГЛАВЕ 1. Брагинский М.И. Договоры, направленные на создание коллектив ных образований. М., 2004.

К ГЛАВЕ 1. Белов В.А. Игры и пари как институт гражданского права / За кон. 1999. № 9, 10.

К ГЛАВЕ 1. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за при чинение вреда. Теория и практика. М., 1986.

2. Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда. Л., 1952.

3. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности / Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005.

4. Маковский А.Л. Гражданская ответственность государства за акты власти // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория.

Практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998.

5. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязатель ствах в советском гражданском праве. Л., 1983.

6. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и обязатель ства из неосновательного обогащения. М., 1951.

7. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и ком ментарий законодательства и судебной практики. Изд. 3-е. М., 2004.

8. Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения вреда // Гражданское право России. Обязательственное право. Курс лекций.

М., 2004.

К ГЛАВЕ 1. Гущин В.А. Наследственное право. М., 2002.

2. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: ком ментарий законодательства и практика его применения. М., 2003.

3. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005.

4. Сушков А.А. Завещание, вступление в наследство, раздел имуще ства. М., 2002.

К ГЛАВАМ 54 Ц- 1. Антимонов С.Б., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957.

2. Городов О.А. Патентное право. Учебное пособие. М., 2005.

590 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. За дачи кодификации. Сборник статей / Исследовательский центр част ного права. М., 2003.

4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключитель ные права). М., 2000.

5. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про исхождения товаров. М., 2003.

6. Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник за конов, международных договоров, правил Роспатента с комментария ми / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2005.

7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Россий ской Федерации. Учебник. Изд. 3-е. М., 2005.

8. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956.

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 | 11 |    Книги, научные публикации