Принятие наследства всегда начинается сподачи нотариусу заявления о принятии наследства. В нем наследники перечисляютвсе, что они рассчитывают получить в качестве наследства. Иногда по поводувключения в заявление о принятии наследства некоторых видов имущества возникаютвопросы. Рассмотрим такие случаи подробнее.
Если наследодатель был членомжилищно-строительного кооператива и периодически уплачивал паевые взносы заквартиру, но выплатить их полностью при жизни не успел, то наследник получаетправа только на суммы паевых взносов, но не на квартиру в целом. Так происходитвследствие того, что квартира до полной выплаты пая находится лишь впользовании члена кооператива, а, как мы выяснили, по наследству всобственность переходит только то имущество, которое принадлежит наследодателюна таком праве. Перейти в собственность наследника в таком случае может толькофактически выплаченная сумма пая. И право вступления в члены кооператива, вреализации которого на основании п. 1 ст. 1177 не может бытьотказано.
Право собственности на кооперативнуюквартиру возникает только после полного внесения паевых взносов, и если этопроизошло после вступления в силу Закона О собственности в СССР. Такимобразом, в качестве принимаемого имущества в заявлении о принятии наследстваследует указывать кооперативную квартиру как объект недвижимости только тогда,когда паевые взносы наследодатель выплатил полностью, в противном случаеуказывается пай.
Несколько слов о квартире муниципальногожилищного фонда, в которой проживал наследодатель до своей смерти. По законутакая квартира, не являясь собственностью наследодателя ко дню его смерти, понаследству не переходит. Этот порядок касается квартир всех остальных видовжилищного фонда, кроме индивидуального. Если квартира была приобретенанаследодателем на основании договора купли-продажи, дарения, на основаниидругого подобного договора или была приватизирована, то в заявлении о принятиинаследства среди прочего имущества можно смело указывать квартирунаследодателя. Наследники могут рассчитывать на квартиру даже в том случае,если наследодатель при жизни успел подать в соответствующий орган заявление оприватизации занимаемого им жилья, но не дожил до окончания приватизационногопроцесса. Содержание законодательства и судебная практика этот фактподтверждают в полной мере. Единственное, что потребуется в данном случае, -это дождаться окончания документального оформления закрепления правасобственности. А затем предоставить нотариусу правоустанавливающие документы наприватизированную за наследодателем квартиру. Стоит добавить, что в случаевозникновения по этому поводу какого-либо спора обращения в суд избежать врядли удастся.
В юридической практике иногда возникаютвопросы по поводу включения в наследственную массу строений. Случаи бываютразные. Например, если наследодатель на своем земельном участке начал возводитьжилой дом, но не успел его достроить, то он может быть включен в наследственнуюмассу как недостроенный жилой дом. Правда, право собственности на него придетсяподтверждать в судебном порядке на основании ст.ст. 266, 263 и 269 ГК РФ, гдесказано, что владелец земли на праве собственности, пожизненного наследуемоговладения или на праве постоянного пользования приобретает право собственностина возводимые им для себя строения. Необходимым условием является подтверждениеБюро технической инвентаризации (далее БТИ) того, что существующее строениеявляется недостроенным жилым домом. В противном случае наследникам следуетуказывать в качестве принимаемого имущества строительный материал, из которогосостоит недостроенное строение. Единственное, что дополнительно потребуется, -это предоставление документов, на основании которых наследодатель приобрел этотстройматериал, то есть которыми подтверждается его право собственности на него.На тех же участках возможно наличие у наследодателя уже построенного строения(жилой дом, баня, дворовая пристройка, другое сооружение), но незарегистрированного в установленном порядке. В данном случае наследникам неследует в срочном порядке предпринимать меры к регистрации права собственности.Оно все равно не будет зарегистрировано, поскольку за умершими никаких прав нерегистрируют. Решить данный вопрос может также только суд. Он на основании техже норм ГК РФ должен признать право собственности на дом за наследодателем приусловии, что последний располагал правом собственности, пожизненногонаследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на земельныйучасток, а сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересыдругих лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
В случае если строение было возведено на непринадлежащем наследодателю земельном участке, то в суд обращаться нет смысла-основания нет. Включение дома в состав наследства возможно только в видестроительного материала, пусть и уложенного особым образом. Сложность такжездесь предвидится только в вопросе сбора и предоставления доказательствпринадлежности стройматериала наследодателю. Во всех перечисленных случаяхобращения в суд, может быть, целесообразно одновременно с основным требованиемзаявлять требование о признании за наследниками права собственности наостальное наследуемое ими имущество и при необходимости о разделе наследства.Это может упростить процедуру оформления наследственных прав. Положительноерешение суда будет удостоверять факт закрепления за наследником (наследниками)прав на наследуемое имущество. В таком случае не будет необходимостидополнительного обращения к нотариусу. Однако при наличии даже относительноневысокой доли вероятности, что судебный процесс потребует больше времени, чемнотариальное оформление прав на наследство, или государственная пошлина заподачу такого заявления будет больше требуемой нотариусом, то, разумеется,дополнять основное требование дополнительными вряд ли будетцелесообразно.
Не без особенности сопровождаетсянаследование предметов обычной домашней обстановки, которые при определенныхусловиях также могут входить в наследственную массу. Согласно ст. 1169 ГК РФнаследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем,имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своейнаследственной доли вышеназванные предметы. И только если такового не окажется,предметы обычной домашней обстановки в полном составе будут подлежать переходупо наследству к наследникам. Кроме того, относительно указанных объектовнаследственного права следует иметь в виду нижеследующее. П. 9 ПостановленияПленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 О некоторых вопросах,возникающих у судов по делам о наследовании указывает, что спор междунаследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в составпредметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетомконкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимоиметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную,историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметовобычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения.Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценностипредмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.Таким образом, к предметам обычной домашней обстановки можно по смыслузаконодательства отнести только те вещи, которые являются обычными дляобстановки жилища в данной местности или в России вообще, то есть широко иповседневно применяются. Не являясь таковыми эти предметы в число предметовобычной домашней обстановки не включаются, наследуются наравне с другимимуществом и подлежат включению в общий перечень принимаемого наследникамиимущества. Например, для отдельно взятой семьи серебряный столовый набор,доставшийся от прабабушки, и старинный шкаф, оставленный прадедом, ввиду ихежедневного применения могут являться вполне обычными предметами домашнейобстановки и обихода. Однако, даже не проводя никаких исследований, не собираястатистики, мы заранее совершенно точно знаем, что не в каждой российской семьеедят на серебре и любуются на старинный шкаф. Следовательно, оба предметаподлежат наследованию по общим правилам, то есть они должны быть поделены междунаследниками в соответствии с причитающимися им долями.
Несколько слов о наследовании денежныхсредств. Включение в состав наследства наличных денег и акций (не именных) вомногом зависит от добросовестности наследников. Поэтому, исходя их условийконкретной обстановки, во избежание незаконного присвоения денежных средствнаследодателя и его акций будет целесообразно произвести опись наследственногоимущества (мера для охраны имущества, см. ст.ст. 1171-1174 ГК РФ), причем чемраньше, тем лучше. В протоколе описи, который составляет нотариус, важноуказать точную сумму наличных денег, количество и реквизиты акций. Вдальнейшем, соответственно, внесенные на депозит нотариуса и переданные нахранение в банк, они будут недоступны для изъятия и незаконного присвоениякем-либо из желающих. В результате опись имущества наследодателя будетоснованием включения наличных денег и акций в заявление о принятиинаследства.
Интересны для наследников и денежныесредства наследодателя, находящиеся банке. Причем следует учесть, что в составнаследства для наследников по закону такие денежные средства включаются, еслиони не завещаны или на них нет в банке завещательного распоряжения.
Третья часть ГК РФ содержит специальнуюглаву 65, в которой рассматривается порядок перехода прав на отдельные видыимущества. Раскрываются в ней и особенности включения имущества внаследственную массу. Нет общего правила для наследования невыплаченных сумм,предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Дело в том, чтоэти суммы, перечисленные в ст. 1183 ГК РФ, переходят к проживавшим совместно сумершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо оттого, проживали они совместно с умершим или нет. И, только если таковых ко днюсмерти наследодателя не окажется, остальные наследники получат право напринятие и этого вида наследства.
Вызывает вопросы порядок наследования доли(пая) члена производственного кооператива. Дело в том, что заранее не известно,в каком виде пай перейдет к наследнику: в виде имущества, в денежном выраженииили этот пай останется в составе кооператива, а наследник с согласия остальныхчленов кооператива войдет в их число. Конечно, все зависит от учредительныхдокументов и воли членов кооператива (см. ст. 1176 ГК РФ). Однако во всехслучаях в заявлении о принятии наследства следует указывать пай в кооперативекак таковой, а не конкретное имущество, которое вполне возможно по решениюправления кооператива уже заранее выделено наследникам.
Относительно наград, по общему правилу онине наследуются, поскольку выдаются за особые личные качества конкретногогражданина. Однако те из них, на которые не распространяется законодательство огосударственных наградах Российской Федерации, на основании п. 2 ст. 1185 ГК РФв наследственную массу все же включаются. Вероятно, для определения такойвозможности может потребоваться соответствующая экспертиза.
Следует подчеркнуть, что при определенииобъема наследственной массы следует учитывать так называемую супружескую долю.Она представляет собой долю совместно нажитого супругами во время бракаимущества, которая по закону принадлежит пережившему супругу и не включается всостав наследства. Различают два порядка ее определения - законный идоговорной. Каждый из них рассмотрим подробнее. По закону лимущество, нажитоесупругами во время брака, является их совместной собственностью (ст. 256 ГКРФ). В соответствии с ч. 1 ст. 39 СК каждому из супругов принадлежит по однойвторой части этого имущества. Согласно ч. 2 ст. 34 Семейного кодекса РоссийскойФедерации (далее СК РФ) к совместно нажитому супругами во время брака имуществу(общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовойили иной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежныевыплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супруговявляются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые инедвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имуществонезависимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. Как видно, однойиз важных особенностей является возмездность получения супругами имущества. Ксовместно нажитому может быть отнесено только приобретенное имущество.Следовательно, все, что было получено по безвозмездным сделкам (в дар, впорядке наследования, приватизации), в совместную собственность супругов невключается. Так, в размер супружеской доли не может быть включенаприватизированная в личную собственность квартира, поскольку в соответствии сост. 1 Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1541-1 О приватизации жилищного фонда вРоссийской Федерации приватизация жилья - бесплатная передача в собственностьграждан... занимаемых ими жилых помещений.... Такое имущество согласно п. 2ст. 256 ГК РФ является собственностью того супруга, в пользу которого быласовершена сделка. Если этот супруг является наследодателем, то полученное имтаким образом имущество в полном объеме подлежит разделу между егонаследниками. Если же он является пережившим супругом, то указанное имущество вполном объеме исключается из состава наследства.
По затронутому вопросу возмездностиполучения супругами имущества интерес может представлять ч. 3 ст. 34 СК РФ, вкоторой установлено, что право на общее имущество супругов принадлежит такжесупругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уходза детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.В силу этого правоустановления супруга, являвшаяся домохозяйкой, имеет полноеправо на получение супружеской доли из нажитого во время брака имущества,несмотря на то, что в этот промежуток времени она не работала и, таким образом,в совместном приобретении имущества участия не принимала. Более того, в ч. 2ст. 34 СК РФ прямо сказано, что для супругов имущество является общимнезависимо от того, кем из них внесены денежные средства.
Pages: | 1 | ... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | 40 | Книги по разным темам