Скачайте в формате документа WORD

Недействительность сделок в Гражданском праве

ОГЛАВЛЕНИЕ

с.

Введение3

Глава 1. Сделка как юридический факт6

1.1. Понятие и признаки сделки6

1.2. Виды сделок13

1.3. словия действительности сделок22

1.4. Недействительные сделки в системе юридических фактов30

Глава 2. Недействительные сделки и правовые последствия их совершения 33

2.1. Сделки с пороками субъектного состава33

2.2. Сделки с пороками воли45

2.3. Сделки с пороками формы56

2.4. Сделки с пороками содержания60

Заключение 70

Список использованных источников и литературы 75

ВВЕДЕНИЕ

Проблема недействительных сделок - одна из центральных проблем науки современного гражданского права. Объяснение данного положения, как известно, заключается в той роли, которую играют сделки (договоры) в хозяйственной и культурной жизни нашей страны. Недействительные сделки подрывают прочность экононмических связей и стабильность гражданского оборота.

В литературе к характеристике категории недействительности чаще всего подходят с позиций анализа оцениваемого ею деяния. Однако фактическая правовая значимость ее состоит в том, что в ней раскрывается содержание меры защиты, направленной на лишение конкретного поведения лица силы юридического факта. Применение данной меры означает аннулирование возникших на основе деяния прав и обязанностей, а ее реализация возможна в двух формах: либо путем объявления сделки недействительной в силу закона (ничтожные сделки), либо путем оспаривания юридической силы сделки по иску заинтересованных лиц. Различие в порядке реализации связано с выделением круга интересов, защита которых осуществляется преимущественно перед другими.

К таковым отнесены интересы правопорядка, иные существенные интересы государства и общества, юридических лиц, интересы лиц недееспособных и детей в возрасте до 14 лет. Сделки, совершенные с нарушением казанных интересов, объявляются недействительными в силу закона. [1]

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в форме сделки не обладает качествами юридического факта, способного породить те последствия, наступления которых желали субъекты сделки.

Для охраны правопорядка, защиты интересов добросовестной стороны в договоре, поддержанию стабильности в гражданском обороте направлено принзнание сделки недействительной, реализация которой привела бы к нарушению закона. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в форнме сделки не влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, на которое оно было направлено.

Общее правило о недействительности сделок формулируется следующим образом - недействительна сделка, не соответствующая требованиям закона. Данное правило должно применяться во всех случаях, когда сделка, совершеая с нарушением требований закона попадает под действие специальных норм, закрепляющих основание признания сделки недействительной.

Действующий Гражданский Кодек [2] дает исчерпывающий перечень оснонваний недействительности сделок. И ни федеральный закон, никакой иной норнмативный акт не могут расширить круг оснований признания сделки недействинтельной.

Целью настоящей работы является исследование оснований недействинтельности сделок. В работе также проведена сравнительная характеристика понложений о недействительных сделках Гражданского Кодекса 1964 год [3] и дейстнвующего Гражданского Кодекса и отражены новеллы действующего законодантельства.

В рамках этой цели поставлены следующие задачи:

- рассмотреть и сформулировать понятие и признаки сделки;

- становить словия действительности сделок;

- показать и исследовать сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками воли, формы и содержания;

- выявить основные проблемы в сфере заключения сделок и внести предложения по их преодолению;

Объект исследования - общественные отношения, возникающие вследствие заключения субъектами гражданского права недействительных сделок, то есть сделок, не содержащих в себе словий действительности.

Предмет исследования - действующее законодательство, регулирующее указанные общественные отношения.

Методология - в процессе подготовки дипломной работы мною были использованы следующие общенаучные методы: системного анализа, исторического обобщения научных и практических материалов, также частно-научные методы: технико-юридический, сравнительного правоведения и другие.

В работе делается акнцент на выявление причин, вызывающих порок сделок, сферы действия статей, посвященных недействительности сделок по тем или иным основаниям и отранжена практика их применения.

Работа состоит из введения, двух глав, состоящих каждая из четырех параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Во введении раскрываются цели, задачи, предмет, объект, методика и методология исследования подобранной темы.

Первая глава названа " Сделка как юридический факт" и посвящена характеристике сделки, словиям ее действительности, месту сделки в системе юридических фактов.

Во второй главе, обозначенной как "Недействительные сделки и правовые последствия их совершения" мною рассмотрены сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками воли, формы и содержания, выделены основные проблемы недействительных сделок в гражданском праве и предложены пути их решения.

В заключении изложены основные выводы.

ГЛАВА 1. Сделка как юридический факт

1.1. Понятие и признаки сделки

Сделка - один из наиболее распространенных юридических фактов. Покупка продуктов в магазине, проезд на транспорте, оплата коммунальных слуг, посещение парикмахерской, распоряжение имуществом на случай смерти и многие другие действия охватываются понятием "сделка".

Правовое регулирование сделок составляет один из важнейших институтов частного права. Общего понятия в римском праве выработано не был [4], что в силу его казуистичности вполне естественно. Между тем правовое регулирование сделок составляло дальнейшую задачу римских юристов. Деление сделок на возмездные и безвозмездные, односторонние и многосторонние, словные и безусловные, влияние формы волеизъявления на действительность сделки и многие другие нормы, составляющие основу современного чения о сделках, пришли к нам из римского права.

Всякий договор - это гражданско-правовая сделка, ибо всякая сделка станавливает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности.

Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других юридических фактов, не имеют содержания. Им обладает только возникшее из договора-сделки договорное правоотношение. При этом, как и в любом другом правоотношении, содержание договора составляют взаимные права и обязанности контрагентов. [5]

Сделочная природа договора подчеркивалась во всех трех Гражданских кодексах России. Это обстоятельство послужило основанием структуры Кодекса. Имеется в виду, что, все общее, что присуще сделкам как таковым, значит, и договорам, содержится в объединенной главе 9 Гражданского кодекса о сделках. Исключение составлял только Гражданский кодекс 1922 года, который перенес в раздел об обязательствах последствия признания договоров недействительными, сохранив в общей части Кодекса лишь словия действительности сделок и тем самым договоров. Этот явный недостаток был странен в последующих аналогичных актах: в Гражданском кодексе 1964 года и в действующем Гражданском кодексе. [6]

Сделки в современном гражданском праве являются правовой формой опосредования экономических связей между субъектами гражданского оборота. Сделки являются необходимым инструментарием регулирования договорных отношений, об обязательствах, о собственности.

Ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет сделку, как действия граждан и юридических лиц, направленные на становление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Из приведенного определения следует, что сделку характеризуют следующие признаки:

1)                          Сделка представляет собою волевой акт и этим отличается от юридических событий, которые носят не волевой характер.

2)                          Сделка является правомерным актом и этим отличается от действий, именуемых гражданскими правонарушениями и влекущих за собою возложение ответственности на правонарушителя.

3)                          Сделка специально направлена на порождение гражданско-правовых последствий и этим отличается от правомерных волевых актов, которые вызывают в соответствии с указаниями закона определенные юридические последствия, но специально не направлены на их достижение (например, создание литературного или иного произведения, обнаружение находки и т.п.).

4)                          Сделка направлена на становление, изменение или прекращение гражданских правоотношений и этим отличается от направленных на такие же цели административных актов, которые наряду с гражданскими правоотношениями обязательно порождают административные правоотношения. [7]

Из определения сделки следует, что сделка относится не к событиям, как виду юридических фактов, к действию. Действие - юридический факт, происходящий по воле человека.

Сделка - это волевой акт, и потому ей свойственны все психологические моменты, которые характеризуют волевой акт вообще. Она является в то же время юридическим актом. Поэтому не все присущие сделке психологические моменты оказывают влияние на ее действие как юридического акта, с другой стороны, у сделки появляется и ряд таких моментов, которые в обычном психологическом акте могут и отсутствовать.

С психологической точки зрения - это акт поведения человека, совершаемый по тем или иным мотивам, направленный на ту или иную цель. Здесь цель сделки выражает субъективное отношение совершающего ее лица к достигаемым при ее помощи последствиям. Цель сделки является необходимым элементом ее юридического состава. Она играет важное значение в оценке сделки с точки зрения ее соответствия требованиям правовых норм, так и точки зрения ее соответствия правилам морали. [8]

Для совершения сделки необходимо прежде всего желание совершить ее. Желание совершить сделку называют внутренней волей. Если отсутствует внутренняя воля, направленная на совершение сделки, то не может быть и самой сделки. Нельзя, например, считать сделкой передачу гражданином принадлежащего ему имущества какому-либо другому лицу, если к передающему было применено прямое физическое принуждение.

В таких словиях внутренняя воля, направленная на совершение сделки, отсутствует, действия по передаче имущества лишь по их внешней видимости создают впечатление сделки.

Договор-сделка определяет содержание правоотношения, порожденного волей заключивших его сторон. Отмеченная особенность договора выражает родовой признак сделок, отличающий их от таких юридических фактов, как причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение, ненормативные акты государственных органов и органов местного самоуправления и др. казанное отличие объединяет двух(много)сторонние сделки с односторонними. [9]

Внутренняя воля так или иначе должна быть доведена до сведения других лиц. Те способы, при помощи которых внутренняя воля сообщается другим лицам, объединяются общим понятием волеизъявления.

Изъявление воли в сделке осуществимо при помощи разнообразных способов. Все эти способы можно подразделить на три основных вида:

1)                         прямое волеизъявление, выражающее непосредственно внутреннюю волю путем стной или письменной передачи ее содержания. Например, заключение договора, сообщение о согласии возместить щерб, обмен письмами и т.п..

2)                         конклюдентное (косвенное) волеизъявление, выражающее внутреннюю волю не непосредственно, путем совершения действий, на основе оценки которых можно с несомненностью прийти к заключению о намерении совершить сделку (например, оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке сами по себе же означают намерение лица заключить сделку).

3)                         изъявление воли посредством молчания, приобретающее юридическую силу лишь в случаях, когда молчанию придается такое значение по прямому казанию закона. Так, в соответствии с п.2 ст.621 ГК РФ молчание сторон договора аренды по истечении его срока признается выражением их воли возобновить договор на тех же условиях на неопределенный срок.

Волеизъявление должно соответствовать внутренней воле и правильно выражать ее. Если такого соответствия нет, если волеизъявление передает содержание внутренней воли в искаженном виде, это может воспрепятствовать заключению сделки, либо вызвать споры между частниками сделки, нередко завершающиеся признанием ее недействительной. Это означает, что сделка как волевой юридический акт опирается не только на желание совершить сделку и сообщение об этом желании другим лицам, но и на единство внутренней воли и волеизъявления, на их полное соответствие. [10]

Тем не менее, Гражданский кодекс исходит из презумпции совпадения воли и волеизъявления, что придает стойчивость гражданско-правовым отношениям, поскольку юридические последствия законодатель связывает только с волеизъявлением, то есть с внешним оформлением внутренней воли сторон. Но поскольку воля частников сделки свободна и охраняется законом (ст.1 ГК), то предпочтение отдается внутренней воле, если та распознаваема и поэтому, в случаях, когда имеется только видимость воли, только внешнее изъявление, при отсутствии самой воли (ст.170 ГК) или когда воля была дефектна (ст.179 ГК), то сделка признается недействительной. [11]

Цель сделки должна быть законной, то есть не должна нарушать юридических обязанностей, становленных предписаниями правовых норм, входящих либо в содержание правоспособности, либо в содержание конкретного правоотношения. В противном случае сделка признается недействительной, как противоречащая закону. Недействительной будет сделка, если она совершена вообще без цели, только для вида. Например, мнимая.

Известно, что любой волевой акт совершается человеком по тем или иным мотивам. Определенные мотивы побуждают также к совершению гражданско-правовой сделки. Но далеко не все мотивы включаются в самое понятие сделки, и, следовательно, не все они приобретают юридическое, гражданско-правовое значение. [12]

Побудительная причина, та социально-экономическая или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку по общему правилу лежит вне пределов самой сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Действительно, приобретается ли фотоппарат в качестве подарка члену семьи, либо для собственного использования, либо для занятия предпринимательской деятельностью - это никак не может повлиять на сам факт приобретения права собственности на фотоппарат, то есть на сделку купли-продажи. Юридически безразлично, достигло ли лицо в результате этой сделки того результата, который выступил побудительным мотивом сделки. Но стороны вправе сами придать мотивам юридическое значение, оговорив становление прав и обязанностей, либо их изменение и прекращение в зависимости от осуществления мотива или цели сделки. [13]


В таком случае мотив, оговоренный сторонами, становится словием сделки, сама сделка будет совершена под условием. Таким образом, если одни мотивы вообще лишены юридического значения, то гражданско-правовое действие других мотивов состоит не только в их влиянии на юридическую природу сделки, но также в том, что от наличия таких мотивов зависит самый факт совершения сделки, ее правовая сила, ее действительность.

Те мотивы совершения сделки, от наличия которых зависит ее юридическая природа, именуются основанием сделки. Основания имеют юридическую силу независимо от того, получили ли они в сделке прямое и непосредственное выражение, и, за исключением случаев, прямо казанных в законе, оказывают влияние на действительность сделки. Все другие мотивы, не влияя на юридическую природу сделки, могут иметь правовое значение лишь в той мере и в тех случаях, в каких это определено самою сделкой. [14]

Конечной целью сделки является довлетворение материальных потребнностей, к достижению которых сознательно или бессознательно стремится ченловек. Человек может преследовать несколько целей, заключая сделку. Общая цель складывается во множестве непосредственных конкретных целей, отдельнных обязательственных отношений, направленных на довлетворение материнальных и культурных потребностей всего народа в целом и его отдельного гражданина. [15]

1.2. Виды сделок


Гражданско-правовые сделки подразделяются на различные виды с четом характера волеизъявления, специфики основания и способов совершения сделок.

В зависимости от числа сторон они подразделяются на односторонние, дву- и многосторонние или взаимные.

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. [16] К числу односторонних сделок относятся завещание, принятие и отказ от наследства, объявление конкурса, выдача доверенности и некоторые другие. Конечно, правоотношение, возникающее из односторонней сделки, станавливается по крайней мере между двумя лицами. Но совершается она действиями одного лица. Такая сделка обычно порождает для субъекта, которому адресована, только права, обязанности же возникают лишь в случаях, специально предусмотренных законом или соглашением сторон. [17]

Соединение в одном лице двух договаривающихся сторон было бы противно самому понятию о договоре, который составляется не иначе как по взаимному согласию договаривающихся лиц. Это требование закона не может быть исполнено, если в договоре частвует только одно лицо, хотя бы по доверенности от другого, ибо в этом случае взаимного согласия договаривающихся лиц быть не может. [18]

Большинство гражданско-правовых сделок - дву- и многосторонние или взаимные, именуемые также договорами.

Для совершения взаимной сделки требуются совпадающие волеизъявления двух или нескольких лиц. Под совпадением волеизъявлений понимают противоположность их направленности, обусловливающую встречный характер их содержания. [19] Так, для заключения договора купли-продажи необходимо, чтобы одна сторона (продавец) выразила волю на отчуждение вещи, другая (покупатель) - на ее приобретение. Именно в этом состоит противоположность направленности волеизъявлений, поскольку если бы обе стороны намеревались купить или продать имущество, то договор купли-продажи между ними был бы неосуществим. Встречность содержания означает, что обе стороны желают совершить договор на согласованных словиях, и если, допустим, покупатель хочет приобрести вещь по цене ниже предлагаемой продавцом, договор заключен не будет. Многосторонняя сделка совершается по воле трех и более сторон. Число многосторонних сделок невелико. [20] К ним относятся договоры простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ) и чредительные договоры, заключаемые с целью создания некоторых организационно-правовых форм юридических лиц, например, хозяйственных товариществ. Воли сторон в таких сделках обладают не только встречным содержанием, но и единой направленностью на достижение общей цели (совместного производства и реализации продукции, строительства и т.п.).

По моменту, с которого сделки считаются заключенными, они подразделяются на реальные и консенсуальные.

Консенсуальная сделка (от лат. consensus - соглашение) признается заключенной с момента, когда достигнуто согласие, облеченное в требуемую законом форму. Сошлемся в виде примера на договоры купли-продажи, имущественного найма или подряда. Но выражения только согласия для совершения некоторых сделок недостаточно. Нельзя, например заключить договор хранения или договор займа путем одного лишь соглашения, не передав хранителю самую вещь или заемщику заемную сумму. Сделки подобного рода признаются заключенными только при словии передачи вещи одним участником сделки другому ее частнику. [21]

Реальными (res-вещь)а являются сделки, которые могут быть заключены путем передачи вещи. Передача вещи в порядке исполнения консенсуальной сделки может совпасть, но не обязательно должна совпадать во времени с моментом ее совершения. [22] Передача вещи в реальной сделке выражает тот факт, что сделка состоялась, и потому обязательно должна совпасть во времени с моментом ее совершения. К числу реальных сделок относятся договоры перевозки грузов, хранения, безвозмездного пользования имуществом.

Следует отметить, что в случаях, специально становленных законом, некоторые виды сделок могут быть как реальными, так и консенсуальными. Таковым является, например, договор дарения (ст.572 ГК РФ), по которому одна сторона передает другой имущество в собственность (договор реальный) либо обязуется передать его в определенный срок после заключения договора (договор консенсуальный).

По тому, ставится ли действительность сделки в зависимость от наличия или отсутствия основания (causa), различают сделки каузальные и абстрактные.

Каузальными называются сделки, действительность которых зависит от их основания, из содержания которой с очевидностью следует правовая цель, ради которой она совершалась (безвозмездное наделение правом в дарении, получение встречного представления в купле-продаже и т.п.). Незаконность и неосуществимость основания, равно как и его отсутствие, порождают недействительность каузальной сделки. Например, заключение договора купли-продажи без намерения передать имущество в собственность влечет его недействительность как мнимой сделки (п.1ст.170 ГК РФ).

Юридическую цель абстрактной сделки из ее содержания становить невозможно. Сделка отвлечена (abstrahere) от своего основания, потому ее действительность не зависит от его наличия или отсутствия. Так, право требовать платежа по векселю принадлежит любому правомоченному векселедержателю независимо от того, с какой конкретной целью в свое время вексель был выдан первому векселедержателю: возврата долга по договору займа, расчетов на приобретенное имущество и т.д.

По признаку получения (неполучения) встречного довлетворения за передаваемое имущество, оказанные услуги либо выполненные работы сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные. [23]

Когда говорят о возмездности тех или иных отношений, то на первый взгляд может показаться, что при этом имеются в виду денежные отношения. Но деньги, хотя они и являются всеобщим эквивалентом, не представляют собою все же единственно возможного показателя возмездности становленных правоотношений. Возмездность может выражаться также в предоставлении вещей, выполнении работ или оказании иных услуг. Чтобы охватить все эти случаи, возмездную сделку, в которой представлению, совершаемому одной стороной, соответствует встречное довлетворение, получаемое ею от другой стороны. Таковы, например, сделки по купле-продаже, имущественному найму, подряду и т.д. Основанием возмездных сделок является, таким образом, приобретение права на встречное довлетворение. В отличие от этого в безвозмездных сделках сторона, производящая представление, не получает встречного довлетворения от другой стороны. Таковы, например, сделки по беспроцентному займу, ссуде, также договор дарения и другие. Основанием безвозмездных сделок является, таким образом, безэквивалентное наделение правом. [24]

Сделки можно подразделить на обычные и условные. Права и обязанности сторон в обычной сделке возникают и прекращаются в порядке и в сроки, определенные законом или соглашением сторон. Однако в ряде случаев при заключении сделки бывает затруднительно достаточно определенно становить продолжительность существования порождаемых ею прав и обязанностей либо, напротив, саму возможность их возникновения. В подобных случаях прибегают к заключению словной сделки.

Условной в юридической литературе именуют сделку, правовые последствия которой (возникновение или прекращение прав и обязанностей, из нее вытекающих) ставятся сторонами в зависимость от обстоятельства, которое может наступить (положительное словие) или не наступить (отрицательное словие) в будущем. В отличие от словия как элемента содержания любой сделки здесь словием является юридический факт.

Условие не должно быть нереальным (невозможным) фактически ("если изобрету вечный двигатель") и юридически ("если дастся клониться от платы алиментов"). словие не должно быть неизбежным, поскольку в этом случае отсутствует элемент неизвестности. Сделка с неизбежным словием из словной превращается в обычную.

Условия в сделке подразделяются на отлагательные и отменительные. словие считается отлагательным (п.1 ст.157 ГК РФ), если его наступление влечет возникновение прав и обязанностей сторон в сделке. словие признается отменительным, если стороны поставили прекращение сделки в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2 ст.157 ГК РФ). Все права и обязанности по такой сделке возникают у сторон с момента ее заключения, однако с наступлением словия сделка прекращает свое действие.

Стороны в словной сделке не вправе недобросовестно содействовать либо препятствовать наступлению словия, т.е. не должны совершать с казанной целью противоправных и виновных действий. словие будет считаться наступившим, если его наступлению недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой это невыгодно. Если же наступлению словия недобросовестно содействовала сторона, которой это выгодно, оно признается наступившим (п.3 ст.157 ГК РФ). [25]

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не опнределяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения.

Такая сделка немедленно вступает в силу.

Сделки, в которых определен линбо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба казанных момента, называются срочными. Срок, который стороны опнределили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называнется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Например, стороны договорились, что безвозмездное польнзование имуществом должно быть прекращено до 1 января. Такой срок бундет отменительным.

Возможно поминание в договоре и отлагательного, и отменительного срока. Так, договор аренды здания школы на летний период, заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и прекратится 31 авгунста. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, 31 августЧ отменительный.

Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки. Гражданский кодекс не называет биржевых сделок, однако Основы гражданского законондательства 1991 г. и Закон РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" от 20.02.1992г. их предусматривают. Особенность таких сделок заключанется в особом статусе субъектов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки. К биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, соверншаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению па бирже. казаых признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку совершать сделки на бирже могут только лица, имеющие право частвовать в биржевых торнгах. Все эти признаки должны быть налицо для признания сделки биржевой. [26]

Выделяют также фидуциарные (от лат.fiducia - доверие) сделки, котонрые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, передача имущества в доверительное правление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сторон. Особенность фидуциарных сденлок состоит в том, что изменение характера взаимоотношений сторон, транта их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. [27]

Например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора. Действующий ГК содержит определение недействительных сделок как оспоримых и ничтожных (ч.1 ст. 166). Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Такое различие в терминологии не является случайным. И деление недейнствительных сделок на оспоримые и ничтожные представляется вполне оправнданным. Гражданский Кодекс РСФСР, принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года не содержал подобного деления, но в различных постановленниях гражданского законодательства употреблялись неодинаковые выражения. ГК 1964 года говорит о недействительности сделок при несоответствии их тренбованиям закона (ст.48), при совершении сделок малолетним лицом или лицом, признанным недееспособным (ст.ст.51 и 52 ), при противоречии сделки целям, казанным в ставе юридического лица (ст. 50), при заключении мнимой и принтворной сделок (ст. 53), также в некоторых случаях нарушения формы сделок (ст.45.). В остальных случаях ГК говорит "о признании сделок недействительнными по иску". Таким образом, такое различие терминологии правильно перендает существо различных категорий недействительных сделок. Среди недейстнвительных сделок нормы права различают такие сделки, которые являются нендействительными с момента их совершения - их называют ничтожными или абсолютно недействительными. Сделка недействительна сама по себе, и суд обязан объявить ее таковой, установив те обстоятельства, в силу которых она должна быть аннулирована. В других случаях сделки не являются недействинтельными сами по себе, являются действительными до тех пор, пока по иску о признании их недействительными, они не будут признаны таковыми - их назынвают оспоримыми или относительно недействительными. [28]

Требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе (п.2.ч.2 ст.16ГК).

Деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение. Во-первых, поднять вонпрос о действительности оспоримых сделок могут только лица, казанные в ГК. Это, как правило, вторая потерпевшая сторона, либо действующая под влиянинем заблуждения и некоторые другие лица. Недействительность ничтожных сденлок заранее предрешена законом, и отсюда следует, что обратиться с требованнием, признать ее недействительной может любое заинтересованное лицо, либо суд по собственной инициативе. Во-вторых, это имеет значение, главным образом, для определения понследствий недействительности оспоримых и ничтожных сделок. В отличие от оспоримой ничтожная сделка является недействительной независимо от ее принзнания таковой судом. И если в ничтожной сделке не ставится вопрос о возвранте переданного по сделке, то она не нуждается в том, чтобы суд признал ее нендействительной, как при оспоримых сделках. Но даже если никаких вопросов, связанных с последствиями ничтожных сделок не возникает, для сторон важно становление судом факта недействительности сделки. Здесь Брагинский М.И. справедливо предлагает при решении этого вопроса учитывать существенное различие в природе двух исков: одного о признании оспоримой сделки (преобнразующий иск), другой - о признании сделки ничтожной (иск о признании). [29]

Но бывают случаи, когда лицо может просить не признавать сделку нендействительной, даже если на то имеются основания, предусмотренные законном.

Это последствия нарушения нотариальной формы сделки и государствеой регистрации (ст. 165 ГК) и заключение сделок лицами, признанными недеенспособными (171 ГК). Таким образом, хотя и ничтожная сделка будет недействительной с монмента ее заключения и без решения суда, такое решение необходимо для того, чтобы внести ясность в отношения между сторонами и другими заинтересоваыми лицами.

1.3. словия действительности сделок

Сделка представляет собой единство четырех эленментов: субъектов - лиц, частвующих в сделке, субъективной стороны - единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности. Недейстнвительность сделки означает, что за этим действием не признается значение юридического факта, в связи с чем недействительная сделка не может порондить юридические последствия, которые стороны имели в виду при заклюнчении сделки. Между тем недействительная сделка приводит к определеым юридическим последствиям, связанным с странением последствий ее недействительности..

Субъектами сделки признаются любые субъекты граждансконго права, обладающие качеством дееспособности. Способность самостоянтельного совершения сделок является элементом гражданской дееспособнонсти, т.е. способности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Отношение прежде всего к совершению сделок понзволяет говорить о различиях в дееспособности малолетних и несовершеолетних. [30]

Дееспособность юридических лиц характеризуется целями деятельнонсти юридического лица, очерченными в чредительных документах, с одной стороны, и полномочиями органа юридического лица, имеющего право на совершение сделок от имени юридического лица, с другой.

Необходимо подчеркнуть, что сделки вправе совершать не все организации, только юридические лица, либо их филиалы, представительства и т.п. на основании выданной руководителем юридического лица доверенности. Не прошедшая государственную регистрацию в качестве юридического лица организация не может совершать такие сделки, как открытие счета в банке ( в том числе накопительного), принимать в собственность имущество от членов, даже в качестве вклада.

С другой стороны, наряду с гражданами и юридическими лицами ( в том числе некоммерческие организации) сделки могут заключать также Российская Федерация, ее субъекты, органы местного самоуправления (п.2ст.124 ГК РФ ). [31]

Воля и волеизъявление имеют значенние для действительности сделки в их единстве. Необходимым словинем правильного формирования воли лица является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представления лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблужндение, обман и т. п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутнствии (угроза, насилие и т. п.). Волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения частников сделки. Законом снтановлено, что доведение внутренней воли до остальных частников сделки должно совершаться только способами, предусмотренными законом, т. е. в определенной законом форме. Отсутствие требуемой законом формы выранжения волеизъявления может привести к недействительности сделки.

Еще одним из словий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форнму. Форма сделок бывает стной или письменной.

Устно могут совершаться любые сделки, если:

) законом или соглашением сторон для них не становнлена письменная форма,

б) они исполняются при самом их совершении (искнлючение составляют сделки, требующие нотариальной формы, также сделнки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недейнствительность),

в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об стной форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли частников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, сонвершающими сделку.

Договоры могут совершаться не только составлением единого докуменнта, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, тенлетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достонверно становить, что документ исходит от стороны по договору. [32]а Как видно, перечень способов связи для заключения договора по закону не является исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми, самыми современными способами связи, в том числе и не помянутыми в законе, при словии, что существует возможность становить факт отправления сообнщения именно стороной по договору.

Путем составления документа могут быть совершены как односторонние сделки, так и двух или многосторонние (договоры). Примером документа, составленного при совершении письменной односторонней сделки, может служить завещание. В отличие от договоров, которые могут заключаться, например путем обмена письмами, 1-сторонние письменные сделки совершаются исключительно путем составления документа.

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторона направил документ другой стороне, та, не направляя никаких документов, приступила к исполнению, то есть к отгрузке товара, выполнению работ, плате денег и так далее. В этом случае письменная форма договора будет считаться соблюденной в силу прямого казания п.3 ст.434 ГК РФ, в отличие от общего правила, по которому конклюдентными действиями можно совершить только стную сделку (п.2 ст.158 ГК РФ). Иногда закон, иной правовой акт может станавливать дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная форма сделки. Примером могут служить нормы ст.70 ,83, 89 ГК об чредительных договорах, требования скреплять доверенность печатью (п.5 ст.185 ГК), требования, предъявляемые к внешнеторговым сделкам ( они должны быть подписаны двумя лицами от российского частника и т.п..

Характерно, что ст.160 разрешает и самим сторонам станавливать дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная форма сделок (например, может быть предусмотрено, что каждая страница договора парафируется, что с обеих сторон должны быть подписи руководителей и главных бухгалтеров и т.д.). Но при этом нужно иметь в виду, что нельзя предусматривать требования, которые прямо запрещены законом или иным правовым актом. [33]

Для соблюдения простой письменной формы обязательным словием является подписание документа полномоченным лицом (рукоприкладчиком). Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического нендостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин. Подпись этого гражданина должна быть нотанриально достоверена с казанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК). Следует иметь в виду, что рукоприкладчик - гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица, сам не является частником сделки. Нинкаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана, в отношении рукоприкладчика не возникает.

Доверенность на получение заработной платы, иных платежей, связанных с трудовыми обязанностями, получение авторских вознаграждений, пенсий, пособий, стипендии, вкладов в банках, почтовой корреспонденции может быть совершена организацией, где работает или чится гражданин, не способный собственноручно учинить подпись, также администрацией стационарно-лечебного чреждения, где он находится на излечении.

Согласно ст.161 Ка все сделки, совершаемые в простой письменной форме можно подразделить на три группы:

I. В соответствии са п. 1 ст. 161 ГК все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны сонвершаться в письменной форме. Исключение составляют сделнки, требующие нотариальной формы, также сделки, которые могут соверншаться стно, то есть:

-                             сделки, исполняемые при их совершении, например, председатель производственного кооператива покупает в магазине юридическую литературу за наличный расчет в установленном порядке (п.2 ст.159 ГК );

-                             сделки, несоблюдение письменной формы которых не влечет за собой их недействительность ( п.2ст.162 ГК );

-                             "публичные договоры" (ст.426 ГК). [34]

II. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз становленный законом минимальный размер оплаты труда (ст. 161 ГК). Поскольку закон связывает форму сделки с минимальным размером оплаты труда, а этот размер изменяется достаточно часто (в настоящее время изменнение минимального размера оплаты труда происходит практически каждые Ч4 месяца), то следует помнить, что форма сделки определяется законом, действующим на момент ее совершения. величение впоследствии мининмального размера оплаты труда не может служить основанием для твержндения о несоблюдении становленной законом формы сделки. [35]

Третью группу составляют сделки между гражданами, письменная форнма совершения которых предусмотрена законом. Особенность этих сделок в том, что они не зависят от суммы сделки, требование письменной формы обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, преднмету сделки, либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письмеой формы. Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обязательств, предварительный договор должны совершаться в письменной форме независимо от суммы сделки (ст. 331, 339, 380, 429 ГК) при словии, что их частниками являются граждане. Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предуснмотренных законом, также соглашением сторон, хотя бы по закону для сденлок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК). [36]Нотариальная форма отличается от простой письменной формы только тем, что специальнно уполномоченное должностное лицо - нотариус совершает на письмеом документе удостоверительную надпись. В случаях, предусмотренных законодательными актами России, достоверительные надписи вправе сонвершать и иные должностные лица, например капитаны судов заграничного плавания, командиры воинских частей, главные врачи, консулы и т. д. Правила сонвершения нотариальных действий регулируются Основами законодательстнва о нотариате также Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в которых вонлеизъявление сторон необходимо зафиксировать достаточно определенно, таких, например, как завещание, дарение, купля-продажа недвижимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариальная форма требуется и для сденлок с частием юридических лиц и между ними, например залог недвижимонсти - ипотека требует нотариальной формы (ст. 339 ГК).

Наряду с рассмотренными формами совершения сделок законом введенна дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок - государнственная регистрация. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной ренгистрации сделка не считается совершенной.

Обязательность государственной регистрации предусмотрена ГК для сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Государственная регинстрация сделок с движимым имуществом определенного вида может быть введена законом.

Так, Федеральным законом О музейном фонде Российнской Федерации и музеях Российской Федераци [37] введена обязательная регистрация перехода права собственности и других актов, нанправленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении музейных предметов и музейных коллекнций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. Сделки с музейными предметами подлежат регистрации в Государственном каталонге Музейного фонда Российской Федерации (ст. 10). Сделки по реализации оружия совершаются в соответствии со статьей 13 Федерального Закона Об оружии от 13.12.96г, некоторые сделки по ценным бумагам совершаются в соответствии с разделом II Положения О выпуске и обращении ценных бумаг, твержденном Постановлением Правительства РСФСР от 24.01.1995г. № 78.

Последствия несоблюдения нотариальной формы, также требования о государственной регистрации более жесткие, нежели последствия несоблюндения простой письменной формы. Несоблюдение нотариальной формы сделки, равно как и требования о государственной регистрации, влечет нендействительность сделки. В силу прямого указания закона такая сделка отнносится к ничтожным. Таким образом, соблюдение нотариальной формы и требования о государственной регистрации является обязательным словинем действительности сделки при словии, что законом либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом становленна ее обязательная государственная регистрация (п. 1 ст. 165 ГК).

Под содержанием сделки как основанием возникнновения гражданских правоотношений следует понимать совокупность сонставляющих ее словий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, т. е. не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм дейнствующего законодательства. В соответствии со ст. 3 ГК под правовыми акнтами понимаются указы Президента Российской Федерации и постановленния Правительства Российской Федерации. Следовательно, министерства и иные федеральные органы исполнительной власти не вправе станавливать требования к содержанию совершаемых сделок, за исключением случаев, когда этим органам подобные полномочия делегированы законом либо иным правовым актом. Сделки по содержанию могут отличаться от установнленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть прендусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодательства. Поскольку законном предусмотрена недействительность сделок, противных основам правонпорядка и нравственности, следует полагать, что противоречие содержания сделки основам правопорядка и нравственности также может считаться осннованием недействительности сделки.

1.4. Недействительные сделки в системе юридических фактов

В литературе неоднократно ставился вопрос, относятся ли недействительнные сделки к той группе юридических фактов, которые именуются сделками, или они должны занимать самостоятельное место системе юридических фактов. Впервые этот вопрос был поставлен И.С. Перетерским, который писал: "Сделка

есть действие, дозволенное законом, действие, хотя и вызывающее юридиченские последствия, но не пользующееся охраной закона не являются сделками. Если действие имеет вид сделки, но направлено против закона или в обход занкона, то оно не является сделкой".

Точка зрения Перетерского И.С. была поддержана Агарковым М.М., конторый, казывая на деление юридических фактов в системе юридических факнтов на правомерные и неправомерные, относил сделки к первым. Затем он преднложил именовать сделками лишь те волеизъявления, которые достигают того правового результата, на который были направлены действия. Для недействинтельных сделок Агарков предложил термин волеизъявление. [38]

Таким образом, Перетерский И.С. и Агарков М.М. смотрят на недействинтельные сделки как на такие юридические факты, которые по сути дела сделканми не являются. Подобные взгляды на то, что "термин сделка должен быть сонхранен только для правомерных сделок, вызывающих тот правовой эффект, на достижение которого они были направлены", разделяет Толстой Ю.К. в своей работе - "Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в Р" 1965 года издания.

Иной точки зрения придерживается Новицкий И.Б., который ставил пранвомерность одним из основных моментов сделки, "...действия, составляющие содержание сделки должны выдержать проверку, оценку со стороны государстнва; государство должно признать данного рода действия соответствующими своим интересам или хотя бы не противоречащим своим интересам. В этом именно смысле сделка есть действие дозволенное, не воспрещенное". Конкретнное правоотношение возникает из жизненных потребностей, но их правовой характер обусловлен содержанием действующего права. Правомерность не только определяет последствия, но является необходимым признаком сделки. Нельзя рассматривать правомерность как признак лишь правомерных действий. Сделнка как юридическое действие всегда правомерна, ибо правомерность характернный признак сделки как типа определенных гражданско-правовых отношений. Например, никто не будет отрицать, что договор дарения - правомерное дейстнвие и как тип гражданско-правовых отношений не воспрещается. Если же стонроны преследуют иные цели, нежели безвозмездный акт передачи имущества, то сделка не получает юридической силы и признается недействительной. Нендействительные сделки, запрещенные законом, представляют собой нарушение права. Тем не менее, они не перестают быть сделками, и в качестве правонаруншения понимаемы быть не должны. [39]

Нельзя сказать, что недействительная сделка не вызывает никаких понследствий, эти последствия могут быть не того характера, который желают стонроны, но они есть. И здесь необходимо разграничить юридический состав нендействительной сделки и те последствия, которые она вызывает. Не правовое последствие вызывает факт, а, наоборот, факт определяет юридические последнствия. А как факт даже недействительная сделка состоялась. Факт не может превратиться в не факт. Раз воля выражена и направлена на определенные рензультаты (установление, изменение или прекращение гражданских правоотноншений), этот факт наступил и не наступившим быть не может. Факт может быть безразличен с точки зрения права, но недействительным быть не может.

Признавая недействительную сделку сделкой, хотя и неправомерной, Рясенцев В.А предложил интересное решение вопроса о месте недействительных сделок в системе юридических фактов. Недействительная сделка представляет собой правонарушение, поскольку нарушает норму закона, становленный пранвопорядок. Однако недействительная сделка, считает Рясенцев В.А, правонарушение особого порядка, один из видов правонарушения в широком смысле слова, и не совпадает с противозаконными действиями (правонарушениями в зком смысле слова). [40]

Юридические действия, в отличии от событий, - это акты поведения людей, волевые акты. Гражданские прав и обязанности возникают не только иза правомерныха действийа (например, сделок), но такжеа из действийа неправомерных (например, нарушение договорных обязательств, причинение вред иа т.п.)а Принципиальное важное значение имеет содержащееся в ч. 1 ст. 3 Основ Гражданского Законодательства положение о том, что гражданские права и обязанности возникают не только из оснований, предусмотренных законодательством, но такжеа иза действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общиха начала иа смысла гражданского законодательств порождают гражданские прав и обязанности. В частности, гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, также из сделок, хотя и неа предусмотренных им, но не противоречащих законодательству, то есть конкретныма нормама либо общим началам и смыслу.

Глава 2. Недействительные сделки и правовые последствия

их совершения.


2.1. Сделки с пороками субъектного состава

Сделка представляет собою волевой юридический акт. Поэтому совершить ее могут только волеспособные лица, т.е. лица, волевым действиям которых гражданский закон придает юридическое значение. Но волеспособными в правовом смысле этого слова признаются лишь дееспособные субъекты гражданского права. Следовательно, дееспособность субъектов, совершающих сделку, составляет необходимое словие ее действительности.

Согласно закону понятие дееспособности как способности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) применимо только к гражданам. В отношении юридического лица оно сливается с понятием правоспособности.

Для того чтобы сделка была действительной необходимо, чтобы частнинки осознавали характер, совершаемых ими действий и отдавали отчет своим понступкам. Способность лица действовать сознательно, отдавать отчет совершаенмым им действиям наступает не сразу. Это долгий процесс становления личнонсти, когда человек приобретает жизненный опыт, соприкасаясь с окружающей средой, вырабатывает способность контролировать свои влечения и побуждения. Но юридического значения это не имеет.

Ст. 21 ГК станавливает, что с достижением 18 лет у всех подростков, в среднем, возникает способность не только понимать значение своих действий, но и руководить ими. Конечно же, что такая способность может возникнуть и раньше у несовершеннолетнего, иногда и позже. На это влияют многочисленные факторы, о которых говорилось раньше. Здесь важно не столько свойства психики лица, которые отражает дееспособность, а, прежде всего, какое юридическое значение имеет правовое полонжение, которое занимает человек, достигший совершеннолетия.

Таким образом, дееспособность, характеризуя ровень психического разнвития, является его социальным свойством.

Закон допускает снижение возраста дееспособности в случаях, когда ненсовершеннолетний вступает в брак, при этом он приобретает дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак. Приобретенная таким образом дееспособность сохраняется в полном объеме до совершеннолетия, исключение составляют лишь случаи признания брака недействительным по тем или иным причинам. Полностью дееспособным становится несовершеннолетний, достигнший 16 лет, если он работает по трудовому договору, в том числе и контракту или с согласия родителей, сыновителей или попечителя занимается предприннимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечинтельства ас согласия обоих родителей или попечителей или при отсутствии танкового по решению суда (ст.27 ГК).

До достижения полной дееспособности, способность лица совершать сделки ограничена. Она зависит от той возрастной группы, к которой он приннадлежит. Законом предусматривается две группы: низшая - с 6 до 14 лет и высшая с 14 до 18 лет. Для каждой из двух групп несовершеннолетних дейстнвующим Кодексом расширен объем дееспособности.

Закон относит к числу оспоримых сделки, совершенные без письменного согласия их законных представителей. Сделки, совершенные подростком останются в силе до тех пор, пока они не будут оспорены и признаны судом недейстнвительными.

Согласие родителей, усыновителей или попечителя должно быть дано при заключении сделки. Действующий Гражданский Кодекс вносит существенное изменение в форму выражения согласия законных представителей несоверншеннолетнего на совершение последним сделок кроме тех сделок, которые ненсовершеннолетний возрасте от 14 до 18 лет может совершать самостоятельно в соответствии с п.2 ст. 26 ГК: сделки несовершеннолетнего, считающегося полнностью дееспособным в связи с вступлением в брак (п.2 ст. 21 ГК) или эмансинпацией (ст.27 ГК). Несоблюдение этой письменной формы влечет недействинтельность сделки, кроме случая последующего ее одобрения законными попенчителями. Раньше Гражданский Кодекс 1964 г. не требовал письменного соглансия родителей, сыновителей или попечителей (ч.1 ст.54 ГК 1964г.), фактически оно прямо не выражалось и не находило отражения в сделке.

Следовательно, основанием признания сделки, совершенной несовершеолетним, недействительной является отсутствие письменного согласия закоых представителей на ее совершение или ее последующего письменного одобнрения.

анализ дееспособности несовершеннолетних, а, следовательно, и тех сденлок, которые он может совершать самостоятельно предполагает, прежде всего, определения контингента субъектов гражданского права, относящихся к данной категории граждан.

Действия подростка перестают быть безразличными с точки зрения законна, они влекут определенные юридические последствия, поскольку закон же признает молодого человека относительно, или частично дееспособным.

Не требуется согласия родителей, попечителей или сыновителей для сонвершения несовершеннолетними в возрасте от 14 лет до 18 сделок по распорянжению своим заработком, стипендией или иными доходами. При этом зарабонток не обязательно должен носить систематический или постоянный характер, это может быть результат вознаграждения за выполнение разовой работы. Но и это право может быть ограничено. Подобная мера может быть применена в слунчае неблагоразумной траты денег несовершеннолетним или приобретения им спиртных напитков.

В п.3 ст.26 ГК содержится ряд новелл. Во-первых, предусматривается сундебный порядок ограничения или лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельного распоряжения своим заработком, стипенндией и иными доходами. Ранее этот вопрос решался органами опеки и попечинтельства. Во-вторых, четко определился круг субъектов, по ходатайству котонрых возбуждается судебное производство по делу об ограничении или лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком - это занконные представители подростка, органы опеки и попечительства. Раньше с хондатайством могли выступать помимо казанных субъектов общественные органнизации и другие заинтересованные лица. В третьих, предусмотрены случаи, когда ограничение или лишение этого права не допускается. Не могут быть огнраничены в правах распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами или лишены его несовершеннолетние, приобретшие дееспособность в полном объеме в связи с вступлением в брак до достижения 18 лет (п.2 ст.21 ГК) и эмансипированные несовершеннолетние (ст.27 ГК).

Круг сделок, совершаемых подростками на заработанные им деньги монжет выходить за рамки мелких бытовых. В этом случае характер сделок, их деннежный предел определяется законодательством, регулирующим отдельные винды договоров (розничную куплю-продажу, прокат, т.д.).

Не могут быть оспорены сделки несовершеннолетнего, если он объявлен полностью дееспособным (ст. 27 ГК). Будучи полностью дееспособным, несонвершеннолетний свободен в распоряжении имуществом, приобретенным за счет заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, и вместе с тем имуществом отвечает по своим обязательствам перед другими лицами.

Заннимаясь предпринимательской деятельностью, несовершеннолетний может быть членом кооператива. Поскольку Кодекс не точняет, членом какого кооператива может быть подросток, достигший 16 лет, представляется, что он может быть членом как производственного, так и потребительского кооператива. снловия и порядок принятия подростка в кооператив определяются федеральным законом, на который ссылается ГК.

Ничтожны сделки, совершенные малолетними, не достигшими 14 лет (п. 1.ст. 172 ГК). Если основание полной недееспособности заключается в малонлетстве лица, вопрос о недействительности сделок не вызывает особых труднонстей. Малолетство бросается в глаза каждому; в сомнительных случаях контрнагенту можно становить возраст, потребовав предъявить соответствующие донкументы.

Только родители, усыновители, опекун являются законными представитенлями несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), они могут сонвершать сделки от их имени. За малолетних в возрасте до 6 лет законные преднставители совершают все сделки, за малолетних в возрасте от 6 до 14 лет любые сделки, помимо казанных в п.2.ст.28 ГК. Раньше законодательство не опнределяло минимальный возраст, с которого малолетний может совершать опренделенные сделки, в п. 2 ст. 28 ГК он становлен в 6 лет. Предполагается, что ренбенок до этого возраста не способен разумно действовать и понимать значение своих действий при совершении даже мелких бытовых сделок и других, предунсмотренных п.2 ст.28 ГК.

Новым является то, что ГК устанавливает имущественную ответствеость законных представителей малолетнего как по сделкам, которые они сонвершают от его имени, так и по сделкам, которые малолетний совершает самонстоятельно, если не докажут, что обязательство нарушено по их вине.

Правила ст.172 ГК не распространяются на мелкие бытовые сделки, сонвершаемые малолетними.

Мелкая бытовая сделка - это сделка, потребительская цель которой соответствует возрасту малолетнего. Как правило, такая сделка исполняется в момент ее совершения. Однако закон не оговаривает обязательнность казанного требования для сделок, совершенных малолетними. Поэтому следует признать возможность совершения малолетним мелкой бытовой сделки, которая исполняется после ее совершения. Например, покупка продуктов питанния, школьно-письменных принадлежностей, билетов в кино, театр и др. Если же потребительское назначения сделки не соответствует возрасту малолетнего, то совершенная им сделка признается ничтожной (ст. 172 ГК). Мелкие бытовые сделки могут совершаться только за счет средств, предоставленных законными представителями или с их согласия третьими лицами.

Малолетние, достигшие 6 лет, могут совершать безвозмездные сделки, по которым сторона представляет что-либо малолетнему без получения от него платы или иного встречного представления. К таким сделкам относятся договор безвозмездного пользования имуществом, договор дарения. Малолетние не вправе совершать безвозмездные сделки, требующие нотариального достовенрения или государственной регистрации. Поэтому малолетний не вправе сам принять наследство или подарок, стоимость которого превышает становлеую законом сумму, совершать сделки с землей и иным недвижимым имущестнвом.

Следующим видом недействительных сделок с порочным субъектным сонставом, являются сделки, совершенные лицами, признанными судом недееспонсобными. Гражданин, имеющий полную дееспособность может тратить ее полностью или частично по причинам медицинского характера. Сделки, соверншенные гражданами, признанными в судебном порядке недееспособными нинчтожны.

Для того чтобы достигнуть согласия по существенным словиям договора необходимо, чтобы стороны могли представлять и понимать характер и значенние совершаемых ими действий, предвосхищать в своем сознании те последстнвия, которые вызывают заключаемые ими сделки. У лиц, страдающих душевной болезнью или слабоумием, которые вследствие этого не могут понимать значенния своих действий или руководить ими, отсутствует способность правильно оценивать происходящие события и своими действиями они могут нанести себе вред. Такое лицо может быть признано судом недееспособным с возложением обязанности совершения сделок от его имени опекуна. Подобное действие ненобходимо, прежде всего, для защиты законных интересов недееспособного.

Гражданский Кодекс исходит из принципа свободы договора физических и юридических лиц, устанавливающих свои гражданские права и обязанности своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1 ГК). Лицо, страдающее психическим расстройством не может разумно формировать свою волю и не может правильнно исследовать все обстоятельства дела, относящиеся к заключаемой сделке, и в силу этого не может действовать в своих интересах и защищать их самостоянтельно. Государство встает на защиту таких граждан, ограждая интересы недеенспособных.

Последствия могут выражаться в том, что гражданин не может понимать значения совершаемых им действий, либо понимает, но не может руководить ими (ст.29 ГК). Основанием признания гражданина недееспособным является расстройство психики или последствия, которые повлекло такое расстройство. Вопрос становится более сложным и трудным, если основанием недеенспособности является психическая болезнь лица, исключающая возможность разумного выражения воли и соответствующего волеизъявления. Такое состоянние лица далеко не всегда бросается в глаза.

Душевнобольной может на вид производить впечатление совершенно нормального человека.

В этом случае для лица, вступающего в договор с недееспособным лицом, недействительность заключаемого договора может оказаться полной неожиданностью.

Дело о признании гражданина недееспособным может быть начато по занявлению членов его семьи, прокурора, органами опеки и попечительства, псинхиатрическим лечебным заведением и другими лицами, казанными с ст.258 ГПК РСФСР. Дела о признании гражданина недееспособным рассматриваются с частием прокурора и представителя органов опеки и попечительства. Лицо, в отношении которого рассматривается дело вызывается в суд, если ему позволянет здоровье. Лишь то лицо, может считаться недееспособным, которое не понинмает свойства и значения совершаемых действий или не может руководить своими поступками, остается дееспособным хотя бы оно страдало тяжелой ненизлечимой болезнью.

Второй случай недействительности сделок с порочным субъектным сонставом касается ограничения дееспособности гражданина. Такое ограничение возможно, если совершеннолетние граждане потеряли способность к самоконнтролю вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, разрушающими психику человека и мешают его возможности

нормально оценивать свои поступки и последствия. А потому при совершении асделок исключено нормальное формирование воли и его внешнего выражения -

волеизъявления. При этом с точки зрения права злоупотреблением спиртными и наркотическими средствами следует считать не сложившееся в обществе преднставление о мере их потребления, такое употребление, при котором его семья в значительной степени лишается того, что она могла бы получить от него, если бы он их не потреблял.

Для признания гражданина ограниченно дееспособным не обязательно, чтобы он был хроническим алкоголиком. Признает лицо ограниченно дееспонсобным только суд.

Правовыми последствиями признанных недействительными распорядительных сделок ограниченно дееспособного являются двусторонняя реституция и возложение на дееспособную сторону обязанности по возмещению реального щерба при словии, что она знала или должна была знать об ограничении дееспособности.

По иску попечителя признается недействительной сделка по распоряженнию имуществом, совершенной без его согласия. К имуществу, которым гражнданин, ограниченный в дееспособности, не может распоряжаться, относятся занработная плата, иные доходы, принадлежащие ему вещи, также имуществеые права.

Третий случай наиболее сложный, поскольку недееспособность гражданнина станавливается задним числом, уже после совершения сделки и распронстраняется на очень короткий промежуток времени. Согласно ст. 177 ГК сделка, совершенная хотя и дееспособным лицом, но находящегося в момент ее соверншения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих действий и руководить ими, может быть признана судом недействительной. Ненспособность понимать значения своих действий и руководить ими должны иметь место, когда сделка считается совершенной.

Временная неспособность действовать сознательно вызывается не стойнкой душевной болезнью или слабоумием, иными причинами. Вызванное этинми причинами состояние человека, неспособного понимать значения своих дейнствий и руководить ими, то есть порок воли, должен быть доказан в каждом конкретном случае.

К сделкам гражданина, признанного недееспособным, также к сделкам совершенным малолетними в возрасте от 6 до 14 лет применяется двусторонняя реституция. Кроме того, дееспособная сторона должна возместить реальный щерб, понесенный недееспособным гражданином, если будет доказано, что дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности контрнагента. Поэтому вина дееспособной стороны презюмируется, и доказывать знанла она или не знала о недееспособности второй стороны должна она. Таким обнразом, двусторонняя реституция применяется к сделкам, совершенным недеенспособными гражданами, независимо от вины дееспособного лица, имущественная ответственность в виде возмещения бытков - только при наличии вины дееспособной стороны.

Сделка, совершенная недееспособным или малолетним лицом в возрасте от 6 до 14 лет может быть признана судом действительной, если в результате этой сделки недееспособный гражданин получил выгоду. Такое решение суд вправе вынести лишь на основании требований опекуна недееспособного гражнданина, не по собственной инициативе, либо по требованию третьих лиц, имеющих право предъявлять иски о применении последствий ничтожной сделнки.

Под выгодой можно понимать не только получение прибыли недееспонсобным гражданином, но и получение соразмерных переданным материальных благ, способных довлетворить нужды недееспособного (например, покупка ненобходимой для него одежды), либо они являются обычными с точки зрения сложившихся представлений о потребностях людей (например, покупка акций, открытие депозитного счета и т.п.).

Общие меры пресекательной группы включены в качестве охранительного субинститута в институт "Сделки", в котором станавливается общий правовой режим одного из основных явлений реальной действительности, направленных на возникновение прав и обязанностей, - поведения субъектов.

Часть 3 ст. 14 Основ гражданского законодательства содержит меру пресечения в форме объявления сделки недействительной.

Основная функция этой меры состоит в обеспечении правопорядка в сфере оборота и в той области, где сделки недопустимы (например, сделки, направленные на ограничение право- и дееспособности субъектов).

Для действительности сделок, заключаемых юридическими лицами, существенное значение имеет характер и содержание их специальнойа правоспособности, очерченной ставом или определенной общим образом теми задачами, выполнение которых на данное юридическое лицо возложено. Юридическое лицо вправе совершить лишь такую сделку, которая кладывается в рамки его специальной правоспособности. В противном случае сделка признается недействительной. Статья 173 ГК станавливает основания недействительности сделок юридического лица, выходящих за пределы его специальной правоспособности (так называемых внеуставных сделок).

Правоспособность коммерческих организаций за исключением нитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, также может быть ограничена определенным образом. Гражданский Кодекс предусматнривает два способа. Первый - самоограничение, когда в становленном законом порядке юридическое лицо само ограничивает свою правоспособность, соответнственно казания в ставе. Например, в ставе акционерного общества, создаого для осуществления какой-либо производственной деятельности, может быть предусмотрен прямой запрет на его частие в различного рода биржевых или иных рискованных сделках. Различие в ситуациях влечет и различие в пранвовых последствиях. Заключенная государственным предприятием или мунинципальным нитарным предприятием либо некоммерческой организацией сделнка, противоречащая целям, казанным в ставе является в силу ст. 168 ГК нинчтожной. В отличие от этого сделка, совершенная в нарушение самоограничеой правоспособности, оспорима.

Имеется в виду то, что в соответствии со ст. 173 ГК может быть признана недействительной по иску самого юридическонго лица, его чредителя (участника) или государственного органа, осуществнляющего надзор за деятельностью юридического лица, сделка, которая не соотнветствует целям деятельности юридического лица, "определенно ограничеым" в учредительных документах. Однако такое решение допускается при ненпременном условии: "если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности".

Второй способ связан с тем, что юридическое лицо может заниматься опреденленным видом деятельности только на основании специально на то полученной в становленном порядке лицензией.

Круг ставных сделок всегда определить сложно, так как став каждой данной организации не дает и не может дать исчерпывающего перечня сделок, которые входят в сферу деятельности данной организации. Допускается соверншение и таких сделок, которые хотя и не входят в основное содержание деянтельности данной организации, но все-таки находятся в связи с этой основной

деятельностью, не выходят из общих рамок, которые вырисовываются в соотнветствии с целью данной организации. Такие "вспомогательные сделки" являнются законными. Закон "О банках и банковской деятельности" придерживается строгого принципа специальной правоспособности: даже однократное совершенние предприятием, не являющимся банковским или иным кредитным чрежденнием, банковской операции считается нарушением законодательства о банках. Ст.5 Закона "О банках и банковской деятельности" содержит перечень сделок, организации, для которых требуется лицензия и казывает конкретные виды деятельности, которые не могут осуществляться банками, причем этот перечень носит исчерпывающий характер. Следовательно, можно предположить, что есть сделки, которые не входят в круг банковских, но которыми банк вправе занинматься.

Таким образом, если в Уставе банка записано, что он может чреждать другие предприятия организации в любой организационно-правовой форме, то даже при отсутствии соответствующей записи об этом, банк вправе вести такую деятельность.1

Но статья 173 ГК посвящена только юридическим лицам, имеющим обнщую правоспособность. Под сделками, нарушающими правоспособность юриндического лица, понимаются такие сделки, которые совершены в противоречие с целями деятельности, определенно ограниченными в чредительных докуменнтах, либо связаны с деятельностью, подлежащей лицензированию, при отсутстнвии лицензии. Совершение сделока юридическим лицом, обладающим специнальной правоспособностью, находится за пределами казанной статьи. В понследнем случае нужно, очевидно, исходить из того, что сделка, которая нарушанет принцип специальной правоспособности, закрепленной императивной норнмой п.1 ст.49 ГК, является ничтожной со всеми вытекающими отсюда последстнвиями.

2.2. Сделки с пороками воли

Для заключения сделки требуется желание ее совершить (внутренняя воля) и выражение этого желания вовне (волеизъявление). В то же время необходимо, чтобы процесс формирования внутренней воли протекал нормально, без воздействия каких-либо внешних извращающих его обстоятельств и чтобы содержание внутренней воли было было передано посредством волеизъявления правильно, без каких-либо искажений. Если хотя бы одно из этих словий отсутствует, если внутренняя воля, направленная на совершение сделки, формируется ненормально или если волеизъявление не соответствует внутренней воле, говорят, что сделка страдает пороками воли.

К числу таких сделок, предусмотренных Гражданским кодексом и объявляемых им недействительными, относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, грозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, сделки гражданина, не способного понимать значения своих действий и руководить ими, также сделки лица, превысившего свои полномочия.

Заблуждение - это не соответствующее действительности представление субъекта об обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки. При заблуждении внутренняя воля соответствует волеизъявлению, однако формировалась она в ненадлежащих словиях - под влиянием незнания о тех или иных обстоятельствах либо ошибочного представление о них.

Опорочивает сделку не всякое, но только существенное заблуждение (п.1 ст. 178 ГК РФ) - заблуждение относительно основания сделки, также тождества ее предмета или таких его качеств, которые значительно снижают возможность использования данного предмета по назначению.

Существенного значения не имеет заблуждение в словиях сделки, в способе, месте, сроке ее исполнения, личности контрагента, также заблуждение в мотивах (абз.2 п.1 ст. 178 ГК РФ), поскольку мотив не входит в состав сделки, и, как правило, неизвестен противной стороне. Так, действительность договора купли-продажи домашнего имущества нельзя оспорить по той причине, что ожидаемый перевод продавца на работу в другую местность не состоялся. Тем не менее, ранее действовавшее законодательство более правильно решало этот вопрос, в правовой литературе было мнение о том, что заблуждение может касаться не только предмета и основания,

но и любого иного элемента сделки, казанная позиция разделялась и судебной практикой ( Бюллетень Верховного Суда РСФСР.1971. № 1. С.2).

Заблуждение может быть вызвано воздействием любых внешних обстоятельств, поведением третьих лиц, неосторожностью (но не мыслом), допущенной сторонами либо одной из них. Например, договор купли-продажи серег с фианитами был признан судом недействительным, поскольку обе стороны полагали, что совершают сделку с натуральными камнями, но допустили неосторожность, не обратившись в товароведческую экспертизу с целью проверки их действительной ценности.

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, является оспоримой. Право требовать признания ее недействительной принадлежит заблуждавшейся стороне. Основным имущественным последствием исполнения такой сделки является двусторонняя реституция. Наряду с этим закон (абз.2 п.2 ст. 178 ГК РФ) возлагает на сторону, по иску которой сделка признана недействительной, обязанность возместить контрагенту реальный ущерб, причем независимо от того, виновна она в заблуждении или нет. И только в том случае, если она докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны, она освобождается от ответственности и в свою очередь приобретает право требовать возмещения бытков.

Обман имеет место в случаях, когда участник взаимной сделки или лицо, могущее получить определенные выгоды от совершения кем-либо односторонней сделки путем намеренного сообщения ложных сведений или мышленного молчания о действительных фактах побуждает другое лицо к совершению сделки. Обман в сделке характеризуется, следовательно, тем, что, во первых, он носит намеренный (умышленный) характер и, во-вторых, исходит либо от контрагента по взаимной сделке (например, продавец намеренно вводит в заблуждение покупателя), либо от лица, в интересах которого совершается односторонняя сделка (например, от наследника, в пользу которого составлено завещание).

При этом мысел, направленный на обман, может быть выражен посредством как активных действий (сообщение ложных сведений), так и бездействия (умолчание об обстоятельствах, которые могли бы воспрепятствовать совершению сделки). не имеет также значения, касается ли обман элементов самой сделки или он относится к обстоятельствам, находящимся за пределами сделки, в том числе и к мотивам.

При обмане налицо как внутренняя воля, направленная на совершение сделки, так и соответствующее ей волеизъявление. Однако самый процесс формирования воли протекает здесь ненормально, и потому сделка, как страдающая пороками воли, признается недействительной.

Так, гражданка С., проживавшая в Ленинграде, по предписанию врачей должна была немедленно переменить местожительство, чем и воспользовался гражданин П. при заключении договора об обмене имевшейся у него в Киеве комнаты на комнату гражданки С. При этом гражданка С. пошла на оформление обмена, предварительно не осмотрев предложенной ей комнаты, так как доверилась сведениям, сообщенным ей П.. Впоследствии выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности, ибо комната П. страдала такими дефектами, которые исключали для С. возможность проживания в ней. По иску С. народный суд признал обменное соглашение недействительным, как заключенное под влиянием обмана.

Угроза представляет собою способ психического воздействия в целях понуждения к совершению сделки. Она оказывается способной обеспечить достижение цели, к которой стремится грожающий, потому что таит в себе опасность причинения зла либо контрагенту, понуждаемому к совершению сделки, либо его близким, либо интересам всего общества. Для признания сделки недействительной не имеет значения, исходит ли гроза от контрагента по сделке или посторонних лиц, в последнем случае сделка будет признана недействительной независимо от того, знал или не знал один из ее частников, что гроза была применена ко второму частнику.

Угроза может быть словесной (устной или письменной), также в виде реальных действий, бесспорно свидетельствующих о намерении правонарушителя причинить потерпевшему либо его близким личный или имущественный вред.

В тех случаях, когда сделка совершается органом юридического лица или его представителем, гроза причинить вред может относиться как к самому юридическому лицу, так и к субъекту совершающему сделку от его имени ( либо к близким казанного лица).

Опорочить сделку способна только существенная и реальная гроза. гроза существенна, если она способна создать у субъекта представление об опасности (например, гроза похитить ребенка). Реальность грозы означает возможность ее практического осуществления.

Опорочивает сделку гроза совершить как неправомерные, так и правомерные действия (например, сообщить по месту работы материально ответственного лица о скрытой им судимости за хищение), поскольку казанные обстоятельства в полной мере способны парализовать волю субъекта и склонить его к заключению сделки, которую при обычных словиях он бы не заключил.

Именно это обстоятельство и обусловливает недействительность сделки, заключенной под влиянием грозы.

Насилие - это противоправное воздействие на волю лица, совершенное путем причинения физических или душевных страданий ему самому либо его близким с целью побудить к совершению сделки. При насилии отсутствует не только внутренняя воля, но и волеизъявление (если насилие применяется во время заключения сделки), либо имеется лишь его видимость.

Насилие опорочивает сделку, когда исходит от контрагента либо от третьих лиц, действующих в его интересах и с его ведома. Как, однако, следует квалифицировать сделку, если ее участник не знал и по обстоятельствам дела не мог и не должен был знать, что к противной стороне применялось насилие ?

Представляется, что в подобной ситуации совершенные сделки следует признавать недействительными, как не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов (ст.168 ГК РФ), поскольку при их заключении был нарушен принцип свободы договора (п.1ст.421 ГК РФ). Такая квалификация дает возможность применить имущественные последствия недействительности, предусмотренные п.2 ст.167 ГК РФ, в виде двусторонней реституции. Тем самым исключаются не только конфискационные последствия в отношении стороны, действовавшей неумышленно, но и возложение на нее обязанности возместить реальный щерб потерпевшему. При этом последний вправе взыскать причиненный вред с третьего лица, применявшего грозу или насилие, в порядке, предусмотренном ст.1064 ГК РФ. Важно также, что в подобном случае правонарушитель должен будет возместить вред в полном объеме, включая и упущенную выгоду.

Само словосочетание "злонамеренное соглашение" предполагает, что осннованием признания по этому обстоятельству сделки недействительной являетнся мышленное соглашение или сговор с целью причинить неблагоприятные последствия добросовестной стороне либо получить какую-либо выгоду. Сгонвор представителя одной стороны с другой стороной должен быть направлен против интересов представляемого, что противоречит самой сути представинтельства. Представитель должен осуществлять свои полномочия добросовестно.

Существуют правила, особым образом ограждающие интересы тех, кто прибегает к слугам коммерческого представителя. В частности, имеется в виду

исполнение поручения непременно "с заботливостью обычного предприниматенля", "обязанность сохранять в тайне, ставшие ему известными сведения о торгонвых сделках" и после исполнения данного ему поручения. Интересам тех же лиц соответствует правило, по которому коммерческому представителю, если иное не предусмотрено в договоре, выплачивается вознаграждение и возмещение поннесенных при исполнении поручения расходов. Равный размер вознаграждения и возмещение создают определенные гарантии того, что коммерческий предстанвитель будет в равной мере выражать интересы обеих сторон.

При отсутствии мысла у представителя применяются правила о договоре поручения, в случае превышения им полномочий - правила совершения сделнки неуправомоченным лицом (ст. 183 ГК).

Примером сделок такого рода мог бы служить следующий случай, явившийся предметом судебного разбирательства. Р., езжая в длительную заграничную командировку, поручил К., если представится такая возможность, произвести обмен комнаты Р. площадью 42 кв. м на две комнаты такого же или большего метража.

Для совершения этой операции Р. выдал К. соответствующую доверенность. Воспользовавшись данным ему поручением, К. обменял комнату Р. на две комнаты своей двоюродной сестры, хотя последние обладали рядом существенных недостатков, о которых знал и сам К. и его сестра. Впоследствии этот договор по иску Р. был признан недействительным, как заключенный в результате злонамеренного соглашения его представителя с другим контрагентом.

Из приведенного примера видно, что рассматриваемые сделки страдают тремя дефектами: во-первых, представитель совершает волеизъявление, не соответствующее воле представляемого; во-вторых, об этом несоответствии знает контрагент, вступающий с представляемым в правоотношение посредством представителя; в-третьих, представитель и контрагент входят в сговор, ставящий своей целью обеспечение их интересов за счет интересов представляемого. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и делают такого рода сделки недействительными.

Кабальными сделками п.1 ст. 179 ГК РФ называет сделки, которые лицо вынуждено было совершить, вследствие стечения тяжелых обстоятельств, на крайне невыгодных для себя словиях, чем другая сторона воспользовалась.

Для признания кабальной сделки, или сделки, совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств, недействительной необходимо наличие одновременно трех взаимосвязанных фактов:

) нахождение лица, совершающего сделку, в тяжелых обстоятельствах;

б) совершение сделки на крайне невыгодных словиях.

в) вины контрагента.

Вина другой стороны заключается в том, что она знала о тяжелых обстоянтельствах и воспользовался этим, вынудила совершить сделку на крайне невынгодных словиях. Последствия такого нарушения применяются одинаково как к физическим, так и к юридическим лицам.

Доказательства для оспаривания сделки могут быть различны, в том числе свидетельские показания, справки о материальном положении и другое.

Сделки, казанные в ст. 179 ГК признаются недействительными по иску понтерпевшей стороны. Но, учитывая тяжесть нарушения законодательства виновнной стороной, Кодекс не допускает в этих случаях двусторонней реституции, вводит более суровые санкции для недобросовестного контрагента. Виновная сторона должна вернуть все полученное по сделке, в случае невозможности возвратить в натуре, вернуть денежную стоимость имущества, потерпевшая сторона должна передать в доход государства все полученное по сделке. При невозможности возвратить в натуре возмещается стоимость в деньгах. Кроме этого, виновная сторона обязана возместить потерпевшей реальный щерб, конторый та понесла из недействительной сделки.

В силу ст. 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его чредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого становлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об казанных ограничениях.

Исполнение недействительной сделки, совершенной с превышением полномочий, влечет за собой двустороннюю реституцию. Поскольку недействительной такая сделка признается при наличии виновного поведения обеих сторон, ни одна из них не вправе требовать возмещения щерба.

Если сторона не знала об ограниченных полномочиях другой стороны, т.е. действовала невиновно, юридические последствия совершенной сделки будут зависеть от того, кем превышены полномочия: органом юридического лица либо представителем лица физического или юридического.

Редакция ст.174 ГК позволяет сделать вывод, что сам законодатель презюмирует: вторая сторона об ограничении полномочий не знала и не должна была знать. Следовательно, бремя доказывания возлагается на представляемого.

/sup>

2.3. Сделки с пороками формы

Форма в сделке представляет собою тот способ, при помощи которого фиксируется волеизъявление, направленное на совершение сделки.

Порок формы может состоять в несоблюдении становленной законом или соглашением сторон простой письменной или нотариальной формы сделки, также требования закона о ее государственной регистрации.

Несоблюдение простой письменной формы по общему правилу (п.1ст.162 ГК РФ) не влечет недействительности сделки, но обычно лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее словий н свидетельские показания. Допускаются письменные и другие доказательства, например, заключение соответствующих экспертиз или объяснения сторон в процессе. И лишь в отдельных случаях закон в виде исключения разрешает подтверждать такую сделку свидетельскими показаниями. Так, п.2 ст. 812 ГК РФ предусматривает возможность оспаривания договора займа по безденежности путем свидетельских показаний, если договор заключен под влиянием обмана, насилия, грозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.д., п.1 ст. 887 ГК РФ допускает свидетельские показания как доказательство сдачи вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах.

Нарушение простой письменной формы вызывает недействительность сделки, если такие последствия прямо казаны в законе.

Недействительность в силу закона наступает за несоблюдение письменной формы: внешнеэкономической сделки (п.3 ст. 162 ГК РФ); соглашения о неустойке (ч.2 ст. 331 ГК РФ), залоге (п.4 ст. 339 ГК РФ), поручительстве (ст.362 ГК РФ) и в некоторых других случаях.

бзац 2 п.1 ст. 434 ГК РФ устанавливает: если стороны решили заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему этой формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форм и не требовалась. Таким образом, нарушение согласованной формы сделки делает ее незаключенной и, следовательно, не может повлечь недействительности, поскольку в качестве недействительных могут рассматриваться только заключенные сделки.

При квалифицированной форме имеет место присутствие в той или иной степени нотариуса или другого официального представителя, например, подписи частников договора удостоверяются нотанриусом, или же сам нотариус достоверяет не только наличие подписи у частнвующих лиц, но и присутствие у последних на то дозволенных полномочий (донверенность) или, наконец, весь акт составляется от имени нотариуса, в котором излагается содержание договора. Несоблюдение нотариальной формы сделок, в случаях становленных в законе - требований о государственной регистрации всегда влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п.1 ст. 165 ГК). Несоблюдение нотариальной формы сделки должно влечь недейстнвительность последней потому, что нотариальное форма обеспечивает правонмерность и достоверность соглашения: нотариус обязан проверить законность достоверяемой им сделкой, наличие необходимых полномочий у представитенля стороны, соответствие совершаемой сделки ставу юридического лица -особенно специальной правоспособности последнего, также подлинности подписей на сделке, фиксируя вместе с тем и дату ее достоверения, то есть/sup>

момент совершения сделки.

Это объясняется также еще тем, что нотариальная форма, как правило, требуется для сделок, предмет которых недвижимость, имущество с большой суммарной стоимостью. Более того, ст. 164 ГК предусматривает государствеую регистрацию для сделок с землей и другим недвижимым имуществом, и здесь нотариальная форма сделки является способом лимитирования воли стонрон. Регистрация сделок должна распространяться на регистрацию самого нендвижимого имущества. Благодаря особому предмету сделки государство ставит под контроль подобного рода сделки. В нотариальную форму может быть обленчен любой договор, если стороны достигли согласия по этому вопросу.

Требования обязательной нотариальной формы направлено в некоторых случаях на выявление истинных взаимоотношений сторон, соответствие типа

сделки целям сторон.

Перед достоверением сделки нотариус обязан проверить законность сондержания сделки. Главное, установить личности сторон, дееспособность, правонспособность юридического лица, а также подлинность подписей лиц, обративншихся за достоверением сделки.

Нотариальную форму сделки могут выбрать стороны, даже если нет спенциального на то казания в законе, и тогда действительной становится сделка только после придания ей нотариальной формы. Если же нотариальное достоверение отсутствует, то сделка считается недействительной.

ГК (п.2.ст.165) предусматривает возможность признания в судебном понрядке сделки действительной в целях Защиты прав и интересов добросовестной стороны, даже если стороны не удостоверили ее. Признание нотариально ненудостоверенной сделки возможно при наличии двух словий:

) другая сторона полностью или частично исполнила сделку,

б) другая сторона уклоняется от совершения сделки.

Уклонение стороны от нотариального достоверения сделки или ее регинстрации является неисполнением требований закона, предъявляемых к форме сделки или соглашения сторон о придании сделке нотариальной формы. Поэтонму на сторону, которая клоняется от нотариального достоверения сделки или ее регистрации возлагается обязанность возместить другой стороне бытки, причиненные задержкой в совершении сделки или ее регистрации. Признание такой сделки действительной возможно, если она не содержит ничего противонзаконного.

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд может по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки (п.3 ст. 165 ГК РФ).

Решение о принудительной регистрации допускается только в отношении сделок, совершенных в надлежащей форме. Для ряда подобных сделок сделок надлежащей будет нотариальная форма (рента, ипотека и т.п.). Ввиду того, что законом допускается судебное признание действительности сделок, совершенных вне обязательной нотариальной формы, следует полагать, что суд вправе, рассмотрев этот вопрос, вынести решение и о регистрации сделки.

Вместе с тем для отдельных видов сделок, подлежащих государственной регистрации, достаточно простой письменной формы: продажа и аренда недвижимости, продажа предприятий и т.п.. Поскольку законодательство не содержит норм о восполнении не соблюденной простой письменной формы судебным решением, постольку совершение сделки в ненадлежащей форме исключает возможность принудительной ее регистрации по решению суда.

Недействительность сделок с пороками формы означает их ничтожность. Независимо от того, вызвана недействительность несоблюдением простой письменной, нотариальной формы или требований о государственной регистрации, наступают одинаковые правовые последствия, предусмотренные п.2 ст. 167 ГК РФ, то есть. двусторонняя реституция.

2.4. Сделки с пороками содержания

В свое время Г.Ф. Шершеневич обращал внимание на то, что "содержание договора, или, как неправильно выражается наш закон, предмет договорЕесть то юридическое последствие, на которое направлена согласная воля двух или более лиц. Достижение этой цели предполагает прежде всего действительность договора, т.е. наличность всех словий, при которых государственная власть готова дать юридическую обеспеченность соглашению. Действительность договора обуславливается именно его содержанием". Соответственно автор выделял такие непременные элементы содержания, как физическая возможность, юридическая дозволенность и нравственная допустимость.

Применительно к сделкам п.1 ст. 422 ГК РФ предусматривает, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, становленным императивными нормами закона, иных правовых актов, действующих в момент его заключения. Например, в силу п.1 ст. 358 ГК РФ предметом договора о залоге вещей в ломбарде может быть только движимое имущество граждан, предназначенное для личного потребления. Поэтому условие договора о передаче в залог, допустим, комплекта стоматологических инструментов будет противоречить требованиям закона.

Сделки, словия которых не соответствуют требованиям закона, называются сделками с пороками содержания. Их правовые последствия наиболее общим образом определены в ст. 168 ГК РФ, которая станавливает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не станавливает ее оспоримость или не предусматривает иных последствий нарушения.

Так, недействительными, притом ничтожными, должны считаться, например договоры частников полного товарищества, предусматривающие отказ от права или ограничение права кого-либо из них знакомиться со своей документацией по ведению дела товарищества (п.3 ст.72 ГК), частвовать в распределении прибыли и бытков казанного товарищества (п.1 ст.74 ГК), странение или ограничение ответственности участников полного товарищества по его долгам ибо отказа от права выхода из товарищества (п.3 ст.75 и п. 2 ст.77 ГК).

Хотя общая норма о правоспособности граждан и юридических лиц исключает возможность подписывать договоры, противоречащие закону, границы казанного запрещения применительно к договорам расширяются определенным образом.

Имеется в виду, что в силу ст.421 и 422 ГК словия договора должны соответствовать не только закону, но и иным правовым актам ( к числу последних относятся в силу ст.3 ГК казы Президента РФ, не противоречащие Кодексу и иным законам, также постановления Правительства РФ, изданные на основании и во исполнение Кодекса, иных законов и указов Президента РФ).

Ключевое значение для ограничения свободы договора имеют изложенное в самой общей форме правило о недействительности сделок, не соответствующих закону или иному правовому акту,

и становление специальных случаев недействительности сделок, которые совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, также мнимых и притворных.

Статья 168 ГК РФ применяется только в совокупности со специальным законом, станавливающим, каким именно требованиям должно соответствовать содержание конкретной сделки. Например, в соответствии со ст. 290 ГК РФ собственник квартиры в многоквартирном доме является частником долевой собственности на общие помещения дома, внеквартирное оборудование и т.п. и не вправе отчуждать свою долю в общей собственности отдельно от передачи права собственности на квартиру. Продажа доли в общей собственности с нарушением вышеприведенного требования повлечет за собой признание сделки недействительной по ст. 168 и 290 ГК РФ в силу того, что ее содержание не соответствует императивным предписаниям ст. 290 ГК РФ.

Особое место занимают сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Часть 1 ст. 169 ГК РФ станавливает, что такие сделки ничтожны.

Правопорядок - это определенное состояние регулируемых правом отношений, которое характеризуется реальным ровнем соблюдения законности, гарантированностью субъективных прав и обеспечением исполнения обязанностей, применением к правонарушителю мер государственного принуждения и восстановлением нарушенных субъективных прав. Нарушают правопорядок сделки, страдающие любыми пороками: воли, формы, содержания, субъектного состава. Противоречить правопорядку будет клонение от договора, когда его заключение обязательно в силу закона или добровольно принятого на себя обязательства для одной или обеих сторон, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возникших из сделки, и т.п. Вместе с тем далеко не каждое нарушающее правопорядок действие может служить основанием для признания сделки недействительной по правилам ст. 169 ГК РФ.

П.3 ст. 169 ГК предполагает, что термин "субъективный момент" означает извинительное незнание одной стороной, о том, что совершаемая сделка расхондится с основами правопорядка и нравственности. Иногда имеет место заблужндение у одной стороны относительно заключаемой сделки, здесь можно отнести сделку к числу оспоримых, как совершенную под влиянием заблуждения. Но если намерения у другой стороны направлены на подрыв основ правопорядка и нравственности, то независимо от того знала ли другая сторона об этом или нет, применяется правила ч.3 ст. 169 ГК.

Сделка должна соответствовать обязательным для сторон правилам, станновленным законом и иным правовым актам, действующим в момент ее заклюнчения, так как закон обратной силы не имеет. Исключением является случай, когда закон, станавливающий иные отношения, чем это предусмотрено догонвором, станавливает, что его действие распространяется на отношения, вознникшие из ранее заключенных договоров.

В соответствии со ст. 167 ГК РФ при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, в случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость. Возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен. Однако подписание акта заказчиком свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться. При таких обстоятельствах заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, понесенные подрядчиком затраты - компенсации.

Другим основанием недействительности по ст. 169 ГК РФ является совершение сделки с целью, противной основам нравственности.

Нравственность (мораль) - один из основных способов регуляции поведения человека во всех сферах жизни: в быту, на работе, в политике, семье и т.д. С точки зрения морали оцениваются не только реальные действия, но и мотивы этих действий, намерения, цели и средства достижения целей.

Квалифицирующим признаком сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравственности, является наличие вины в форме мысла хотя бы у одной из сторон.

Совершение и исполнение (хотя бы одной из сторон полностью или в части) сделки, противной основам правопорядка или нравственности, влечет имущественные последствия двоякого рода: конфискацию переданного по сделке в доход государства или одностороннюю реституцию. Последняя применяется только к той стороне, которая действовала неумышленно (неосторожно либо вовсе без вины). На сторону, действовавшую мышленно, возлагается не только обязанность по возврату контрагенту полученного от него по сделке, но и применяется санкция в виде изъятия в доход Российской Федерации всего того, что она передала либо должна была передать контрагенту в возмещение исполненного ( ч.3 ст. 169 ГК РФ).

При наличии мысла у обеих сторон применяются конфискационные последствия, предусмотренные ч.2 с. 169 ГК РФ: в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, при исполнении сделки одной стороной с другой взыскивается в доход государства все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

Пресекательный характер конфискации выражен в том, что лишение права на имущество поражает самую возможность использования имущественного права в целях, противных существенным интересам других субъектов. Сочетание казанных мер позволяет полнее обеспечить охрану правопорядка.

Требовать применения последствий недействительности ничтожной сделки вправе любое заинтересованное лицо. В отношении сделок, противных основам правопорядка, заинтересованность должна носить правовой характер. Таким образом, к числу лиц, правомоченных на предъявление иска, могут быть отнесены субъекты, имеющие право на имущество одной или обеих сторон (сособственники, арендодатели, залогодержатели и др.), также государственные органы, в полномочия которых входит контроль за предпринимательской деятельностью (государственная налоговая служба, Антимонопольный комитет, Федеральное управление по делам о банкротстве и т.п.).

Применить последствия недействительной сделки, противной основам правопорядка или нравственности, суд вправе и по собственной инициативе (без обращения заинтересованных лиц).

Мнимой называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (п.1 ст. 170 ГК РФ). Контрагенты имеют при этом в виду создать у третьих лиц впечатление, будто они состоят в отношениях по сделке, хотя в действительности здесь отсутствует воля, направленная на станволение таких правоотношений. Например, для атого чтобы скрыть имущество от конфискации, собственник заключает мнимый договор купли-продажи, уславливаясь с "покупателем" о том, что он будет временно, до тех пор, пока не минует опасность конфискации, значиться собственником "проданного" имущества.Поскольку именно такого рода цели преследуются при совершении мнимых сделок, практически правильнее рассматривать их в связи с изучением противозаконных сделок.

По мнимой сделке стороны преследуют иные цели, нежели предусмотрены в договрое. Например при заключении фиктивного брака стороны, либо одна из них, ставят цель получить муниципальное жилье.

Закон объявляет такую сделку ничтожной в силу отсутствия существенного признака сделки, определенного ст. 153 ГК РФ: специальная направленность волевого акта на становление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В этом они обнаруживают известное сходство со сделками, страдающими пороками воли. Однако обычно такие сделки совершаются с какой либо противоправной целью: сокрытия имущества от конфискации путем создания с помощью такой сделки у третьих лиц видимости принадлежности имущества другому лицу, клонения от платы налогов и т.п. Указанное обстоятельство дает основание рассматривать подобные сделки как противозаконные. При становлении мысла у сторон (или одной из них) на совершение мнимой сделки с целью, противной основам правопорядка, должны применяться последствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ. В иных случаях, если по мнимой сделке было передано какое-либо имущество, наступают общие последствия, предусмотренные п.2 ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция).

Притворной закон (п.2 ст. 170 ГК РФ) называет сделку, совершенную с целью прикрыть другую сделку.

Притворная сделка также заключается без намерения породить вытекающие из нее правовые последствия. Но в отличие от мнимой притворная сделка скрывает за собою какую-то другую сделку, заключаемую серьезно, с действительным намерением воспользоваться правоотношениями, которые ею порождаются. Например, сделкой о совместной деятельности прикрывают договор аренды; договором поставки с отсрочкой платежа прикрывают договор комиссии или договор дарения между коммерческими организациями. Следовательно, когда суд сталкивается со спором по притворной сделке, фактически ему приходится иметь дело с двумя сделками: прикрываемой, которую стороны действительно имели в виду совершить, и прикрывающей, которая совершается лишь в маскировочных целях, для того чтобы третьи лица думали, будто контрагенты состоят в отношениях именно по этой сделке. Прикрывающая сделка и является сделкой притворной. Например, договор дарения квартиры оформляется сторонами как купля-продажа.

Прикрывающая сделка, равно как и мнимая, является ничтожной, поскольку сами стороны не придавали ей правового значения. Например, если договором о совместной деятельности прикрыта сделка по получению кредита, то не создается общее имущество, нет общей прибыли, не предоставляются льготы по плате налога на добавленную стоимость, спецналога и т.д.. Чаще всего к притворным сделкам прибегают в случаях, когда при их помощи пытаются скрыть какую-либо противозаконную сделку. Тогда недействительной признается и прикрываемая сделка. Вот один из примеров.

Возможна и ситуация, когда притворная сделка абсолютно неприменима для отношений, которые действительно имелись в виду. Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил решение одного областного арбитражного суда, признавшего сделку о возмездной передаче основных средств (по договору аренды) сделкой безвозмездной (передача в безвозмездное пользование) на том основании, что ни этот суд, ни следующая судебная инстанция не чли, что сделка (договор аренды с правом выкупа) не могла быть совершена трудовым коллективом образовательного чреждения, признав эту сделку полностью недействительной.1

Иногда сделки, помянутые в ст. 170 ГК РФ, совершаются в целях клонения от государственной регистрации (например договором аренды оборудования прикрывается договор аренды заводского корпуса, подлежащий государственной регистрации). В этом случае суд исходит из норм ГК о необходимости государственной регистрации сделок.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Таким образом, действительной будет признана сделка лишь тогда, когда за ней признаются качества юридического факта, порождающего тот или иной правовой результат, к которому стремились стороны. Гражданско-правовой юридический акт представляет собой правомерное юридическое действие, сонвершенное дееспособным лицом и направленный на становление, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений.

Поскольку сделка занимает центральное место в хозяйственной и кульнтурной жизни страны, то для поддержания стойчивости гражданского оборота необходимо соблюдение всех требований касательно содержания и формы сденлок, действительность сделки определяется законодательством через систему словий.

Большинство содержащихся в ГК словий действительности сделок были известны и предшествующим кодексам. Вместе с тем гл. 9 ГК содержит немало новелл, которые выражаются либо в проявлении новых видов недействительных сделок, либо во внесении изменений в ранее существовавшие на этот счет нормы.

Прежде всего, содержание сделки должно быть законно. Раньше отечестнвенная цивилистическая доктрина широко толковала требования закона относинтельно сделки, но на пути становления правового государства законодатель сунзил понятие соответствия сделки закону. Так, в случае коллизии между законом и иным подзаконным нормативным актом законность содержания сделки должнна определяться законом или иным правовым актом (Указом Президента РФ или Постановлением Правительства РФ).

Среди недействительных сделок, нарушающих предписания законодательства, Гражданский Кодекс выделяет сделки, при совершении которых особо серьезно нарушены нормы права - сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). Эта формулировка заменила ранее действовавшее правило о недействительности сделки, совершенной с целью, заведомо противной интересам социалистического государства и общества (ст.49 ГК 1964 года).

Правопорядок и нравственность, по моему мнению - это разные категории, поэтому в литературе ни раз ставился вопрос можно ли их совмещать в одной статье. Правопорядок характеризуется реальным ровнем соблюдения законности, законодательства, так, согласно п.4 ст. 2 и ст. 14 Закона РФ от 09.10.1992г. О валютном регулировании и валютном контроле все полученное по сделкам, недействительным в силу данного закона, взыскивается в доход государства.

Нормы нравственности (морали) выражаются в общих сложившихся представлениях (принципах) о том, как нужно поступать с точки зрения понятий добра и зла, честности, справедливости, порядочности. Законодатель прав в одном - не нарушив нормы морали субъект не сможет нарушить и правопорядок. Тем не менее основам нравственности будут противоречить сделки о совершении за плату явно аморальных действий, например сделки, направленные на ограничение имущественных прав граждан по национальному признаку, сделки сутенеров и т.д..

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что правопорядок и нравственность довольно широкие и разные по содержанию категории, поэтому представляется наиболее правильным рассматривать их раздельно.

С принятием в 2001 году части третьей Гражданского Кодекса несомненно встает вопрос о том, может ли несовершеннолетний завещать все полученное от совершенных им сделок, то есть какие-либо денежные суммы, вклады в банки и т.д.

К сожалению, законодатель предусматривает такую возможность только для взрослых, совершеннолетних граждан, не учитывая, что сделки подростков с момента заключения приобретают юридическую силу и могут тратить ее только на основании решения суда.

Я считаю, что необходимо включить в третью часть гражданского кодекса РФ статью о том, что несовершеннолетний вправе завещать все денежные вознаграждения, полученные от совершенных им сделок, в том числе вклады в банках или их часть одному или нескольким лицам, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям.

Так как сделка представляет собой волевое действие, то и совершать сделку могут только граждане дееспособные. Существенным моментом являетнся то, что недействительной будет сделка, совершенная юридическим лицом в нарушение "общей правоспособности", то есть в противоречие целям деятельнности, определенно ограниченной в чредительных документах, либо связана с лицензированной деятельностью. На практике возник ряд вопросов:

вправе ли юридическое лицо, чьи интересы представлял гражданин, находившийся в болезненном состоянии, указанном ст. 177, предъявлять требование о признании такой сделки недействительной? Я считаю, что вправе. Дело в том, что ст. 177 говорит об интересах любых третьих лиц, в том числе юридического лица, которое, например, выдавало такому гражданину доверенность, заключило с ним договор поручения и т.п.. В данном случае юридическое лицо действовало правомерно и разумно, так как могло рассчитывать на добросовестное и разумное поведение дееспособного гражданина, которому были переданы определенные полномочия (ст.10 ГК РФ);

вправе ли требовать признания сделки недействительной органы опеки и попечительства, прокурор, если опекун или попечитель, находясь в болезненном состоянии, казанном в ст. 177, совершили сделку, щемляющую интересы подопечного? Да, вправе, так как в круг иных лиц входят и подопечные, помянутые органы должны защищать их интересы в такой ситуации (ст. 121 СК).

Соответствие воли и волеизъявления презюмируется, при порочности вонли сделка признается недействительной. Внешнее выражение воли должно быть каким-то способом выражено, иначе говоря, заключено в форму. Сделка порожндает права и обязанности при словии соблюдения становленной законом формы.

Необходимо подчеркнуть, что свободу договора нельзя представлять так, что в данном случае имеет место лишь воля частников сделки, действующих в своих интересах, и их воли не зависят от воли государства. Независимость стонрон ограничена, может быть лишь теми словиями, которые должны соблюндаться при заключении сделки. Вступая в сделку стороны создают для себя гражданские права и обязанности, решение частников сделки переходит непонсредственно в исполнение, в выражение воли, состоящее из действий. В сделке, как и вытекающем из нее правоотношении проявляется воля государства, так данное правоотношение есть общественное правоотношение, регулируемое нормами права и выражающее волю государства. И поэтому гражданское пранвоотношение возникает не только в силу воли частников в сделке, в силу тонго, что за сделкой такое значение признается волей государства. Признание сделки недействительной предотвращает наступление последствий, исходящих из сделки, не выдерживающих требований ГК к ней предъявляемых. Эта необнходимость продиктована, прежде всего, защитой и обеспечением нормального гражданского оборота, стойчивости гражданских правоотношений, охраной правопорядка. Кроме того, признавая сделку, совершенную недееспособным лицом, ничтожной государство тем самым берет на себя защиту тех лиц, воля которых в силу психического расстройства не может формироваться нормально. И признание сделки недействительной не допускает использование недобросонвестной стороной выгоды своего положения.

Объявление сделки недействительной (в силу закона или по решению суда) - общая пресекательная мера. Она используется в любой области правового охранительного воздействия: и единоличного распоряжения правом собственности в форме односторонних сделок, и договорных отношений, и реализации авторских прав и т.п. становленный законом порядок совершения сделок поставлен в ряде случаев под контроль правомоченных государством органов ( например, нотариальных контор). Нарушение порядка оформления подобных сделок по закону лишает их значения юридических фактов. Действие признается недействительным с момента совершения такой сделки, не с момента вынесения судебного решения. Если из содержания сделки вытекает, что она может быть прекращена на будущее время, то дейстнвие сделки, признанной недействительной прекращается на будущее время. В оспоримых сделках надо учитывать, что до вынесения судебного решения о

признании сделок недействительной, стороны совершают, действия по передаче имущества и др. Если решение вынесено судом, то оно будет иметь обратную силу, если это возможно. К примеру, договор жилищного найма отменить за прошедшее время невозможно. Недействительная сделка не вызывает наступление тех последствий, конторые желали лица ее совершившие. Недействительная сделка не порождает прав и обязанностей, свойственных сделкам данного рода, потому недопуснтимо требовать исполнения данной сделки. Переход имущества по ничтожной сделке теряет свое основание. Это всегда создает состав неосновательного понлучения имущества. Напротив, исполнение оспоримых сделок приводит к неоснновательному получению имущества, только когда такие сделки признаются недействительными судом. До тех пор пока оспоримая сделка, не признана нендействительной, состав неосновательного обогащения не создается, а права и обязанности сторон охраняются законом. Но возникновение состава неосновательного приобретения не всегда свянзано с наличием имущественного ущерба у одной из сторон. При исполнении сделок стороны, как правило, получают друг от друга равноценное имущество. Причиной неосновательного приобретения имущества и в этих случаях является не отсутствие эквивалентности встречного предоставления имущества, недейнствительность сделки.

Библиографический список

1. Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, Юристъ М., 2001.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. а

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. От 14 ноября 2002 года, № 137-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002 № 39.

4. Гражданский кодекс РСФСР. Принят Верховным Советом РСФРа 11 июня 1964. //Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1964г. № 24. Ст. 407.

5. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. твержден ВС РСФСР 11.06.1964. ( в ред. от 1 октября 1997 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР.1964. № 24. Ст.407.

6. О банках и банковской деятельности в РСФСР: Закон РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 // Ведомости Съезда Народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 27. С. 357.

7. О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации: Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ. Принят Государственной Думой Российской Федерации 24 апреля 1996г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст.2591

а8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. тверждены Постановлением ВС РФ 11 февраля 1993г. № 4462-1 (с изменениями от 30 декабря 2001г.) // Ведомости Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357.

9. О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998. № 9.

Книги, статьи

10. Агарков М.М. Понятие сделки по гражданскому праву // Советское государство и право. 1986. № 5. С.49.

11. Брагинский М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. Исковая давность // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 7. С.108.

12 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 141-154.

13. Брагинский М.И., Ярошенко К.В. Граждане (физические лица). Юридические лица. // Хозяйство и право. 2001. № 2. С.13-29.

14. Брагинский М.И. Общие положения нового Гражданского кодекса // Хозяйство и право. 2001. № 1. С.29.

15. Гражданское право. учебник для вузов. Часть первая. / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.И. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. С. 94.

16. Гражданское право. учебник. Том первый. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2. С 216-219.

17. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1996. С. 139-141.

18. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Спб., 1907 С. 80.

19. Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. М: Юридическая литература, 1991. С. 80.

19. Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1958. С. 196-242.

20. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой. / Отв. ред. Садиков О.Н. М.: Юридическая литература, 1995. С.55.

21. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации для предпринимателей / Отв. ред. Корнович В.д.. М.: Юридическая литература, 1995. С.74.

22. Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. М.: Норма, 1998. С.19.

23. Ляпин В.А., Воробъев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. М.: Норма, 1998. С.29.

24. Мушинский В.О. Основы гражданского права, М: Проспект, 1995г. С 173.

25. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С.12-67.

26. Осипова Г.Т. Правовое регулирование сделок, совершаемых гражданами. Минск: Политиздат, 1986. С.20-35.

27. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / А.Н. Гуев М.: Инфр М, 2. С. 291.

28. Пучинский В.К., Бехбах В.В. Основы российского гражданского права, М.: Норма, 1995. С. 69.

29. Рясенцев В.А. Сделки по советскому гражданскому праву. М.: Эра, 1951. С.19.

30. Толстой Ю.К. Гражданское право. М: Проспект, 2003г. С 776.

31. Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск: Юрид. литература, 1966. С.14.

32. Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Юридическая литература, 1967. С.56.

33. Шершеневич Г.Ф. Курс русского гражданского права. Том 2. М.: Инфр М, 1990. С.74.



[1] Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. М: Юридическая литература, 1991. С. 80

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32

[3] Гражданский кодекс РСФСР. Принят Верховным Советом РСФРа 11 июня 1964. //Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1964г. № 24. Ст. 407.

[4] Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Спб., 1907 С. 80

[5] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 145-149.

[6] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 145-149.

[7] Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Ленинград: Изд-во Ленинградского ниверситета, 1958. С. 196-242.


[8] Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск: Юрид. литература, 1966. С.14

[9] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 145-149.


[10] Толстой Ю.К. Гражданское право. М: Проспект, 2003г. С 776.

[11] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32

[12] Пучинский В.К., Бехбах В.В. Основы российского гражданского права, М.: Норма, 1995. С. 69.

[13] Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1996. С. 139-141.

[14] Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций. Ленинград: Изд-во Ленинградского ниверситета, 1958. С. 202.

[15] Пучинский В.К., Бехбах В.В. Основы российского гражданского права, М.: Норма, 1995. С. 69.

[16] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.

[17] Гражданское право. учебник. Том первый. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2. С 218

[18] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 134.

[19] Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Ленинград: Изд-во Ленинградского ниверситета, 1958. С. 211.

[20] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой. / Отв. ред. Садиков О.Н. М.: Юридическая литература, 1995. С.55.


[21]а Гражданское право. учебник для вузов. Часть первая. / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.И. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. С. 94

[22] Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Ленинград: Изд-во Ленинградского ниверситета, 1958. С. 217.


[23] Брагинский М.И. Общие положения нового Гражданского кодекса // Хозяйство и право. 2001. № 1. С.29.

[24] Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Юридическая литература, 1967. С.56.


[25] Гражданское право. учебник для вузов. Часть первая. / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.И. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. С. 94.


[26] Ляпин В.А., Воробъев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. М.: Норма, 1998. С.29.

[27] Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С.12-67.

[28] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1. С 148.


[29] Брагинский М.И., Ярошенко К.В. Граждане (физические лица). Юридические лица. // Хозяйство и право. 2001. № 2. С.15.

[30] Гражданское право. учебник для вузов. Часть первая. / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.И. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. С. 102

[31] Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / А.Н. Гуев М.: Инфр М, 2. С. 291.

[32] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 434

[33]. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации для предпринимателей / Отв. ред. Корнович В.д.. М.: Юридическая литература, 1995. С.74.

[34] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. От 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32

[35] Брагинский М.И., Ярошенко К.В. Граждане (физические лица). Юридические лица. // Хозяйство и право. 2001. № 2. С.18

[36] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утверждены Постановлением ВС РФ 11 февраля 1993г. № 4462-1 (с изменениями от 30 декабря 2001г.) // Ведомости Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357.

[37] О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации: Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ. Принят Государственной Думой Российской Федерации 24 апреля 1996г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст.2591

[38] Агарков М.М. Понятие сделки по гражданскому праву // Советское государство и право. 1986. № 5. С.49.

[39] Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С.41.

[40] Рясенцев В.А. Сделки по советскому гражданскому праву. М.: Эра, 1951. С.19.

1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. № 9. С.74.