Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте

Скачайте в формате документа WORD


Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Юридический факультет

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

по гражданскому праву

на тему: Особенности и правовые

последствия принятия наследства в Российской Федерации

Выполнила: студентка 542 группы

четвертого курс

заочного отделения

Семченкова Наталья

Васильевна

Научный руководитель:

к.ю.н. Бейн Августина Константиновна

Санкт-Петербург - Пушкин

2002

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Основные положения о наследовании 6

1.1.        6

1.2.        13

1.2.1. Наследование по завещанию 14

1.2.2. Наследование по закону 19

1.3. Субъекты наследственных правоотношений 26

1.4. Открытие наследств 32

1.4.1. Факт открытия наследств 32

1.4.2. Время и место открытия наследства, юридическое значение правильного определения времени и места открытия наследств 33

1.5. Отказ от наследств 38

Глава 2. Принятие наследства и правовые последствия принятия наследства 42 2.1. Понятие и сущность принятия наследств 42

2.2.        45

2.2.1. Способы принятия наследств 45

2.2.2.  

установленного срок 50

2.3.       

(наследственная трансмиссия) 56

2.4. Правовые последствия принятия наследств 60

2.4.1.   Охрана наследства, меры, принимаемые по охране наследств и

особенности хранения отдельных видов наследственного

имуществ 60

2.4.2.   Доверительное управление наследственным имуществом 66

2.4.3.   Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,

и расходов на охрану наследства и правлению им 68

2.4.4. Ответственность наследников по долгам наследодателя 72

Заключение 76

Список использованных источников 82

Приложение 87

ВВЕДЕНИЕ

Нет, пожалуй, ни одного человека, который так или иначе не сталкивался бы в своейа жизни с возникновением права наследования. Либо вы хотите передать по наследству принадлежащее вам имущество, либо вследствие потери кого-либо из своих близких, вступаете в права наследования.

В привычном нам виде основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме; впоследствии были переняты гражданским правом других народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех государств (в том числе нашего).

Традиции наследования, сложившиеся в нашей стране в период социализма, весьма резко отличались от общемировых - было становлено всего две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только самые ближайшие родственники. станавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а, соответственно, и буржуазного института наследования.

Право наследования тесным образом связано с правом собственности. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности казывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность ее в будущем, после смерти собственника.[1]

Изменение в Российской Федерации общественно-политической и экономической ситуации вызвало необходимость существенного изменения законодательства, воспринятого в силу правопреемства правовой системыи РСФСР. Вплоть до недавнего времени законодательные акты, регулирующие наследственные правоотношения, не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан. Речь, в первую очередь, идет о разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 году. В то время в нашем законодательстве не было таких категорий, как частная собственность, недвижимость, частие граждан в предпринимательской деятельности, была только личная собственность, предназначенная исключительно для потребительскиха целей, и всеобъемлющая государственная собственность на все и вся. При всем этом данный законодательный акт с некоторыми изменениями и дополнениями действовал до 1 марта 2002 года. Однако, последние десять лет его применение осуществлялось наряду с действующей Конституцией РФ и современными законами: первой и второй частями Гражданского кодекса РФ, Семейным кодексом РФ, также рядом других законодательных актов. Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно величивается. В собственности граждан находится большая часть жилья, земельные частки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому, вопросы наследования из абстрактныха (богатый родственник за границей) все в большей степени становятся практическими, если не насущными.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 г. части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V Наследственное право, явилось ответом на требования времени и стало очередным ключевым звеном реформирования Российского гражданского законодательства.

Количество граждан, частвующих в наследственных отношениях, еще больше величилось с введением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, по-новому регулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства и т.д.

ктуальность выбранной мной темы дипломной работы очевидна. Институт принятия наследства является одним из важнейших институтов наследственного права. Как же отмечалось выше, поток граждан, обращающихся к нотариусу в связи с оформлением наследства, с каждым годом возрастает. Это связано с величением количества имущества, находящегося в собственности граждан. Если еще десятилетие назад в нотариальные конторы граждане обращались в основном для оформления наследственных прав на паи в ЖСК, на вклады в сбербанках, на автомашины, то сейчас в наследственную массу входят и земельные частки, и жилые дома, и акции, и доли ставного капитала различных обществ и многое другое. Особо хочется отметить, что в собственности граждан стало больше квартир: очень многие семьи приватизируют свое жилье, частвуют в долевом строительстве жилья, приобретают квартиры по договору купли-продажи. До введения в действие части третьей ГК РФ граждане могли составить завещательные распоряжения на вклады прямо в сбербанках и наследники получали деньги, не обращаясь к нотариусу, т.к. эти вклады не входили в наследственную массу. Новым законодательством завещанные в сбербанках вклады включены в состав наследственного имущества.

Для оформления своих наследственных прав гражданам требуется квалифицированная помощь нотариуса и от правильного применения и толкования нотариусом норм наследственного права зависит реализация права граждан на наследование.

Целью работы является всестороннее изучение и уяснение норм наследственного права, в частности, норм, касающихся принятия наследств и норм, регулирующих те правовые последствия, которые возникают в результате принятия наследства. Это необходимо, для того, чтобы в дальнейшем на практике при оформлении наследства, применяя полученные знания, не возникало каких- либо вопросов или неразрешимых ситуаций.

Для достижения казанной цели мной было проанализировано большое количество нормативно-правовых актов, в том числе и практика Верховного суда по вопросам, возникающим при оформлении наследственных прав. Так же важно было проследить, какие изменения произошли в законодательстве, в связи с введением в действие части третьей ГК РФ. Таким образом, анализируя, сравнивая, обобщая полученные знания мной был сделан ряд важных выводов, которые сформулированы в заключительной части дипломной работы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1. Понятие наследования и наследства

Наследственные правоотношения - это регулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права (раздел V Наследственное право). Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодека РФ Гражданского процессуального кодекса РСФСР.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в п.1 ст.0 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского прав толкованию понятия лнаследование. Так В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества мершего собственника (наследодателя)[2]. Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субьекта и становление лица, которое вправе вступить в эти отношения[3].

Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей.

В гражданском праве, как впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства: специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При сингулярном правопреемстве правопреемник заступает места праводателя в одном или нескольких правоотношениях, при ниверсальном правопреемстве - во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника (праводателя).

Наследование принято относить к случаям ниверсального правопреемства, которое характеризуется тем, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия;

в единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, словий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст.1157, 1158 ГК).

Из Этого общего правила сам ГК станавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п.3 ст.1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям.

Указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке ниверсального правопреемства, и характеристика его признаков сопровождается в законе оговоркой: если из правил Кодекса ГК РФ не следует иное. Что это означает? Чтобы понять смысл этой оговорки, нужно иметь в виду, что в законе говорится о переходе имущества мершего к другим лицам, мерший не назван наследодателем, другие лица не названы наследниками. Случайно ли это? По-видимому, нет. мерший не всегда выступает по отношению к лицам, к которым переходит его имущества, в качестве наследодателя, а они, в свою очередь, не всегда являются его наследниками. Типичный тому пример - завещательный отказ или, что то же самое, легат. Представляется, однако, что и при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке ниверсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам мершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю.

В то же время указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между мершим и лицами, к которым его имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону к наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от наследств в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы бедиться в том, что зачастую переход имущества мершего к другим лицам зависит об обстоятельств, ему неподвластных (они могут быть неподвластны и другим лицам), хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке ниверсального правопреемства продолжает действовать. Однако и к трактовке ниверсального правопреемства при наследовании следует подходить достаточно гибко. Так, при завещательном возложении о нем можно вести речь лишь применительно к тем, кто им обременен, но разумеется, не применительно к дестинатариям, т.е. к тем, кто извлекает из возложения какую-либо пользу, круг которых к тому же может и не быть определен.

Нередко грань между ниверсальным и сингулярным правопреемством достаточно танка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередко права и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с этой вещью. А в этом случае правопреемство, хотя и имеет место, ближе к сингулярному, чем к ниверсальному. Иными словами, обозначенные в законе признаки правопреемства, раскрытие содержания которых предпринято в предшествующем изложении, не следует абсолютизировать.

К тому же осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с открытием наследства, может и не иметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда речь идет о возмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя.

Наконец, говоря о переходе по наследству имущества наследодателя, следует иметь в виду, что это имущество состоит не только из актива, но и пассива, т.е. не только из принадлежавших наследодателю прав, но из лежавших на нем обязанностей и обременений.

Правила п.2 ст.0 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст.0-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК, Об этом свидетельствует и то, что в отличие т ГК 1964 ( в разд.VII Наследственное право которого содержалось всего 35 статей) в ч.3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим становлено, что наследование регулируется также:

) другими законами, например, в соответствии:

- со ст.29 Закона об авторстве:

вторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту казанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту казанных прав осуществляет специально полномоченный орган Российской федерации;

б) иными правовыми актами. Примерами могут служить Постановление № 683 и Инструкция № 185, посвященные переходу наследства г государству, также Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351), постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 350 Об тверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного правления наследственным имуществом и др.

Нормы иных правовых актов могут регулировать отношения по наследованию лишь:

В случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами;

В той мере, в какой это не противоречит нормам ГК, других законов. Так, помянутые выше Постановление № 683, Инструкция № 185 применяются поскольку не противоречат ст.1151 ГК (о наследовании выморочного имущества).

Понятие наследства дается в ч.1 ст.2 ГК РФ, в соответствии с которой в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. имущество права и обязанности.

Но по мнению Ю.И. Власова и В.В. Калинина юридически более точными является следующее определение наследства: наследство (наследственное имущество) - это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей[4].

Юридическая неточность нормы, содержащаяся в п.1 ст.2 ПС РФ становится очевидной при ее сопоставлении со ст.128 Гк РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включаются обязанности.

Следует уточнить, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходятся. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не казан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало.

анализ ст.2 показывает, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю:

) вещи. При этом речь идет:

как о движимых, так и о недвижимых вещах;

как о деньгах (в т.ч. в иностранной валюте), так и об иных валютных ценностях;

как об эмиссионных, так и об иных ценных бумагах;

о любых других вещах;

б) иное имущество, в т.ч. имущественные права (например, право требования). Однако объекты интеллектуальной собственности в состав имущества не входят, ибо законодатель последовательно проводит различие между институтом право собственности (т.е. право владения, пользования и распоряжения именно имуществом) и институтом право интеллектуальной собственности (оно возникает на результаты, например, творческой деятельности, не на имущество);

в) обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества). Нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей. Что противоречило бы правилам:

ст.0 ГК (о том, что при наследовании происходит переход наследства в порядке универсального правопреемства);

ст.1152, 1157, 1158 ГК (о порядке и словиях принятия или отказа от наследства).

Ч.2 ст.2 императивно становлено, что в состав наследства не входят:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. В данном случае не имеет никакого значения то, что наследодатель в завещании казал, что и такие объекты передаются им по наследству: завещание не может изменить императивные правил ст.2 ГК. Нужно честь, что:

а) в ст.2 неисчерпывающим образом изложен перечень прав и обязанностей, неразрывно связанные с личностью (право на алименты, возмещение вреда и т.п.). К их числу относятся и другие права и обязанности, переход по наследству которых не допускается:

нормами самого ГК (например, не переходят по наследству государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации ст.1185 ГК);

нормами других федеральных законов (например, ст.29 Закона об авторстве не допускает переход по наследству таких прав автора, как право на имя, право на репутацию автора);

б) правила ст.2 не препятствуют тому, чтобы наследники защищали блага, которые не входят в состав наследства. Например, наследники вправе в судебном порядке защищать доброе имя наследодателя;

2) личные неимущественные права. К числу последних относятся, в частности:

право на жизнь и здоровье, достоинство и честь личности;

право на неприкосновенность личности: право на неприкосновенность частной жизни:

право на доброе имя, личную и семейную тайну и т.п.;

3) другие нематериальные блага. К числу последних относятся:

право свободного передвижения по территории Российской Федерации;

право выбора места жительства и места пребывания;

право свободного выезда (въезда) из (в) РФ;

иные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

В то же время по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности как таковые, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву. Проиллюстрируем эту мысль на конкретном примере.

Гражданин, занимающий жилое помещение в государственном или муниципальном фонде по договору социального найма, может его приватизировать в соответствии со ст.223 ГК РФ. Собственником помещения он становится в том момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в становленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилье, но не спел завершить этот процесс до конца - помешала смерть Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что поскольку наследодатель собственником жилья стать не спел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить начатый наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 О некоторых вопросах применения судами Закона РФ О приватизации жилищного фонда РФ. Вот что на этот счет сказано: лесли гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, мер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что казанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано[5]

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в казанном случае эти лица в соответствии с п.1 ст.234 Гк РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю.

1.2. Основания наследования

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (стю КГ РФ),при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, также в иных случаях, становленных Гражданским кодексом РФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.

В ГК РФ формально не признаются основаниями наследования отсутствие наследников по закону и по завещанию, непринятие (отказ) наследниками наследства, лишение наследников завещателем наследства или отсутствие у наследников права наследования (признание их недостойными наследниками), т.к. эти обстоятельства не включены в содержание ст. 1151 ГК РФ (в отличие от ранее действовавшей ст.527 ГК РСФСР). По мнению Ю.Н. Власова и В.В. Калинина представляется более правильныма казание этих обстоятельств в качестве оснований признания имущества выморочным (ст.1151 ГК РФ) и, как следствие, его наследование по закону (как ранее казывалось, одному из оснований наследования) Российской Федерацией. становление в Гражданском кодексе РФ только двух оснований наследования - по закону и по завещанию - является боле корректным, чем в ст.527 ГК РСФСР, нормативным закреплением теоретических положений наследственного права.[6]

1.2.1.Наследование по завещанию

Завещание-это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также Российской Федерации, ее субьектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст.9 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус достоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п.3 ст.8 ГК РФ). Поэтому не допускается достоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть достоверено в силу п.4 ст.8 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием (юридически значимым документом) оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.

Чтобы разобраться в правилах, закрепленных в ст.1128, и, самое главное, в том, как их применять, совершим небольшой экскурс в историю, взяв за точку отсчета ст.561 ГК 1964 г., которая стала действовать с 1 октября 1964 г.

В ст.561 ГК 1964 г. было записано, что если гражданин, имеющий вклад в сберкассе (ныне Сбербанке) или Госбанке Р, сделал распоряжение сберкассе или банку о выдаче вклада после своей смерти любому лицу или государству, то вклад не входит в состав наследственного имущества и на него распространяются правила раздела VII Наследственное право ГК РСФСР. Если же вкладчик распоряжения сберкассе или банку не сделал, то в случае смерти вкладчикаего вкладпереходит к наследникам на общих основаниях по правилам казанного раздела.

Статья 561 ГК 1964 г. действовала в неизменном по существу виде до 3 августа1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства 1991 г. Пункт 4 ст.153 основ в отступление от ст.561 ГК 1964 г. становил,что вклады граждан в банках наследуются на общих основаниях, не предусмотрев из этого правила никаких изъятий для вкладов граждан ни в Сбербанке, ни в Госбанке Р. Однако Верховный Совет Российской Федерации постановлением от 03 марта 1993 г. подверг п.4 ст.153 Основ Гражданского законодательства от 1991 г. ограничительному толкованию, становив, что его действие не распространяется на вклады граждан в Сбербанке РФ. Тем самым коллизия между ст.561 ГК 1964 г. и п.4 ст.153 Основ гражданского законодательства 1991 г. была по существу снята. На вклады граждан в Сбербанке независимо от времени внесения вкладов, равно как и независимио от времени открытия наследства, должен был полностью распространяться правовой режим, становленный для них ст.561 ГК 1964 г. Именно такой вывод и был сделан в постановлении Верховного Суда РФ О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании от 23 апреля 1991 г. № 2 (см. абз.2.п.12; подп. б абз.2 п.14 постановления)[7]

Таким образом, к моменту введения в действие части третьей ГК, т.е. к 1 марта 2002 г., на вклады граждан в Сбербанке в случае смерти граждан распространялся правовой режим, становленный ст.561 ГК 1964 г. Что же касается вкладов граждан в иных банках (например, в Промстройбанке), то независимо от времени их внесения в соотвтестсвующий банк они наследовались на общих основаниях).

Правила ст.1128 подлежат применению независимо от времени открытия счета и внесения на счет соответствующих сумм, если завещантельное распоряжении в банке совершено не ранее 1 марта 2002 г. Если же оносделано ранее казанной даты, то применению подлежат правила ст.561 ГК 1964 г., хотя бы внесение соответствующих сумм на счет имело место и после 28 февраля 2002 г. Во всяком случае дробление соответствующих сумм и подчинение их различному правовому режиму в зависимости от вермени внесения на счет не вытекает из смысла закона и правил совершения банковских операций.

В соответствии с принципом свободы завещания, как же отмечалось, завещатель вправе по своему смотрению распределить между наследниками завещанное имущество, равно лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещатель согласно ч.2 п.1 ст.9 Ка Фа не может каким либо образом ограничить в правах на наследство своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе сыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, также нетрудоспособных иждевенцев наследодателя. К нетрудоспособным иждивенцам относятся: а) граждане,относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей. Нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но невходящий в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодотелем или нет (п.1 ст.1148 ГК РФ); б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п.2 ст.1148 ГК РФ).

Понятие нетрудоспособность применительно к наследственным правоотношениям в свое время дано в единственном документе - постановлении Пленума Верховоного Судаот 1 июля 1966 г. № 6 УО судебной практике по делам о наследовании.[8] Ввиду неурегулированности данного вопроса более новым законодательством, в тои числе и нормами части третьей ГК РФ, при решении вопроса о возможности призвания гражданин к наследованию как нетрудоспособного следует, очевидно, руководствоваться теми же постулатами.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), также инвалиды I, II, групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначена этим лицам пенсия по старости или по инвалидности. При этом лица, шедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми словиями труда) в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, чатся ли они работают, также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). В соответствии со ст.8 Федерального закона О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 № 147-ФЗ правила ст.1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. Если же завещание совершено до 1 марта 2001г. то применяются нормы ст.535 ГК РСФСР 1964 г. В этом случае размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону.

При применении норм, касающихся права наследников на обязательную долю наследства, необходимо учитывать следующее:

) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых мерли до открытия наследства, также наследники второй очереди (других очередей) не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

в) возникновение права на обязательную долю в наследстве не связывается с совместным проживанием наследников с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства;

г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не трачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

Дети, сыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при сыновлении тратили в отношении их личные и имущественные права (ч.2 ст.137 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, казанных в ч.4 ст. 137 Семейного кодекс РФ, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками мершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает сыновитель;

д) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но мерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имуществ (кака в завещанной, так и в не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.[9]

Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Приведу конкретный пример. Наследодатель завещал квартиру в равных долях сестре и брату, хотя на момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества у наследодателя не было.

На получение свидетельства о праве собственности супруга не претендует, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону - жена и сын наследодателя.

Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из 1/2 доли, т.к. при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю. На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату наследодателю.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве довлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть, при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

1.2.2 Наследование по закону

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть только граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Гражданский кодекс РСФСР до 17 мая 2001г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 535 изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону величено до четырех.[10] Часть третья Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

В п. 1 ст. 1141 установлен ряд важных процедурных правил:

1) наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди.

б)а никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (например, если и наследники первой очереди, и наследники второй очереди своими мышленными действиями, направленными против наследодателя, способствовали к призванию их к наследованию; в других случаях, казанных в п.1 ст.7 ГК);

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены ( судом по требованию заинтересованного лица вследствие того, что они злостно клонялись от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство;

е) все наследники предыдущей очереди отказались от наследства;

2) только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет призвать к наследству наследников последующей очереди.

В соответствии с п.2 ст. 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем желании принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она длиняется до трех месяцев.

По общему правилу наследники каждой из очередей наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 долю наследства. Из этого правила есть важное исключение: доля наследника по закону, мершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам (ст. 1146 ГК). Эта доля делится между наследниками (потомками мершего) поровну.

На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители мершего, также ребенок мершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти.

Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу из возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Зачастую дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированнома браке, при отсутствии записи об отце в свидетельстве о рождении, наследуют только после смерти матери. Конечно же, это не справедливо и юридически не правильно. Однако имеются возможности для исправления такого положения.

Во-первых, дети, рожденные до каза Президиума Верховного СоветаОба величении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, силении охраны материнства и детства, об становлении почетного звания Мать-героиня и чреждении ордена Материнская слава и медали Медаль материнства от 8 июля 1944 г. от лица, с которым мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загс совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери илиа лишения ее родительских прав отцовство станавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об становлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса, во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст.48 СК РФ).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть становлено в судебном порядке (ст.49 СК РФ).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть становлен юридический факт - факт признания отцовства (ст.50 СК РФ).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, также в течении 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг( матери ребенка, если не доказано иное (п.2 ст. 48 СК РФ).

Если брак между родителями признан недействительным на права ребенка ( в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п.3 ст.30 СК РФ).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном браке. В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАСа. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до издания каза Президиума Верховного Советаот 08 июля 1944 г. и были становлены судом.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не маляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, исключается из состава наследства, в соответствии с правилами ГК РФ наследуется только та часть имущества наследодателя, которая останется после выдела доли пережившего супруга.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их мершему родителю.

Например, если у наследодателя было двое сыновей, один из которых мер до открытия наследства, к наследованию будут призваны: сын наследодателя и его внуки (дети мершего до открытия наследства сына наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя, независимо от их числа, будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их мерший отец. Предположим, что в данной ситуации к наследованию призываются трое внуков. Они наследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, если бы он был жив.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию призываются:

- родные братья и сестры (имеющие обоиха общих родителей);

- неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).

Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них мер ранее наследодателя, в соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК РФ наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст.1145 ГК РФ являются братья и сестры родителей мершего (дяди и тети наследодателя). До 17 мая 2001 год указанные лица к наследованию не призывались.

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем).

Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя, наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником.

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п.2 ст.1145 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки мершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Так же как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 г.

Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимох кровное родство с правнуками-наследодателями.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей становлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя ( двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачехи наследодателя.

Пятая, шестая и седьмая очереди до вступления в силу части третьей ГКРФ к наследованию не призывались.

Кроме того право на наследство имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Так, в соответствии со ст. 1148 ГК РФ:

- граждане, относящиеся к наследникам по закону, казанным в статьях 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

- к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, казанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, при отсутствии других наследников по закону они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Нетрудоспособными иждивенцами считаются:

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возрата, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки - при словии, если они не имеют трудоспособных родителей;

отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами;

один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят ходом за детьми, братьями, сестрами, внуками мершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;

дедушка и бабушка - при отсутствии лиц. Которые по закону обязаны их содержать;

любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя (перечень граждан, относящихся к категории нетрудоспособных, приведен выше).

Таким образом, речь идет о лицах, находящихся на фактическом иждивении наследодателя, т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальныха станавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.). Этот вывод сделан на основе анализа ст. 1148 ГК РФ и ст. 49-78 ГПК.[11]

Однако наличие любого из казанных документов (и даже нескольких из них в совокупности) вряд он может бесспорно свидетельствовать о факте нахождения на иждивении. Поскольку одним из словий становления данного факта является получение помощи, которая являлась бы для лица не просто постоянным, но и основным источником средств к существованию, представляется сомнительным, чтобы нотариусу с достоверностью удалось становить это обстоятельство.

Поэтому для призвания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, нотариусу целесообразно истребовать в качестве доказательства иждивенчества копию вступившего в законную силу определения суда об становлении факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении мершего.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество мершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей словности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.[12]

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без казания, что отказываются в пользу другого наследника.

В ситуациях, когда разыскивается наследник по закону любой из восьми очередей или обнаруживается завещание, выморочного имущества нет. Как справедливо отметил Б.Б. Черепахин, нормы о выморочности отступают всякий раз, когда создаются возможность и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию.[13]

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях частвуют нотариус или иные лица, полномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст. 1127 ГК РФ, ст.37 38 Основ законодательства о нотариате), отказополучатель, исполнитель завещания, свидетели.

Рассмотрим более подробно особенности правового статуса таких субъектова наследственных правоотношений как наследодатель и наследник.

Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории российской Федерации.

ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которые в соответствии со ст. 6 могут быть:

граждане (физические лица);

юридические лица;

Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. возможность быть призванным к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, также лица. Признанные судом недееспособными. В соответствии со ст. 6 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить внимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или казаны наследодателем в завещании. В своих комментариях к части третьей ГК РФ А.Н. Гуев обращает внимание на более корректную (с точки зрения и существа вопроса, и юридической техники) формулировку. Содержащейся в абз. 1 п. 1 ст.6 ГК: речь идет о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (а не после смерти наследодателя, как было предусмотрено в ст. 530 ГК 1964 г.); дело в том, что наследство в ряде случаев открывается и тогда, когда гражданин фактически жив, но был объявлен судом мершим.[14]а

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться казанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности ( в то время как ст. 534 ГК 1964 г. исходила из того, что гражданин вправе завещать свое имущество лишь государственным, кооперативным и другим общественным организациям), также субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (например, ЕФА, ЮНЕСКО, МВФ). Российская Федерация может быть призвана к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, казанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ (в случае признания имущества выморочным).

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридический лиц различных форм собственности и организационно-правовых форм.

Статьей 7 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства ( недостойные наследники). К их числу кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию или пытались способствовать величению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, Однако граждане, которым наследодатель после траты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (п.1 ст.7 ГК РФ). В последнема случае речь идет о предоставлении законом завещателю права простить недостойных наследников, составив в их пользу завещания же после совершения ими казанных противоправных действий.[15]

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2а л О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании[16], противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при мышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило не распространяется.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действияха или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, определение суда об освобождении лица от головной ответственности.

Действия лиц, не достигших 14 лет, также лиц, признанных недееспособными, не могут быть отнесены к мышленным действиям в том смысле, какой придает им п.1 ст. 7. Объясняется это тем, что казанные лица юридически не являются виновными, хотя бы их поведение и заслуживало морального осуждения (например, ребенок, достигших 13 лет, систематически издевается над своим немощным отцом). Поэтому такие лица не могут быть отнесены к недостойным наследникам.

Лицо, виновное в совершении мышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя. Отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть. Ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь, чтобы эти действия способствовали призванию лица к наследованию или величению его доли в наследстве.

Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении мышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждения завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, отказополучателей - от завещательного отказа и т.п.

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом.

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены наследственных прав и не восстановлены в этих правах на день открытия наследства (ч.2 п.1 ст.7 ГК РФ).

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.

При не согласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке (ст.271 ГКа РСФСР).

В-третьих, граждане, злостно клонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2а ст.7 ГК РФ). К ним относятся:

а) совершеннолетние дети, злостно клоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы решить вопрос о том, признать ли совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что:

родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи. Отсутствие любого из этих обстоятельств означает. Что оснований для применения правил п.2 ст. 7 нет;

дети нарушают специальное письменное соглашение о выплате алиментов таким родителям;

имеет место вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить алименты родителям, и дети нарушают это решение суда;

б) родители. Злостно клоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию детей-наследодателей. Статья 80 СК станавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в соответствии со ст. 85 СК родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Если родители не выполняют помянутые выше обязанности, суд может лишить их права наследовать после детей. При этом суд должен становить злостный характер уклонения от выполнения обязанностей. Если они не могут быть выполнены по уважительной причине (отсутствие средств, болезнь), правила этой части ст. 7 не применяются.

Правила о недостойных наследниках распространяется на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Также эти правила распространяются и на лиц, призываемых к наследованию по праву представления. Потомки мершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника, который в соответствии с п.1 ст7 не имел права наследовать как недостойный наследник, к наследованию не призываются. В то же время если бы сам мерший наследник мог бы быть отстранен от наследования в порядке п.2 ст. 7, по это не препятствует призванию к наследованию по праву представления его потомков.

Правила ст.7 применяются и к завещательному отказу. Иными словами, отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ как недостойный.

Недостойный наследник обязан возвратить же полученное (т.е. имеется в виду, что имущество уже фактически перешло во владение к такому наследнику либо лицо получило право распоряжаться таким имуществом, например, денежными средствами на банковском счете) имущество, входившее в состав наследства. При этом п.3 ст. 7 квалифицирует такое наследство как неосновательное обогащение, императивно предписывая руководствоваться нормами гл. 60 ГК и, в частности, положениями ст.ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК.

Представляется, однако, что требование о возврате неосновательно полученного имущества или о возмещении его стоимости не всегда может быть квалифицировано как требование из неосновательного обогащения. Если речь идет о возврате индивидуально определенного имущества, то соответствующее требование следует квалифицировать как виндикационный иск (ст. 301 ГК). В тех же случаях, когда иск о возмещении стоимости имущества, то этот иск при определенных обстоятельствах может быть квалифицирован как иск о возмещении причиненного вреда, т.е. как деликтный иск (например, лицо, неосновательно получившее имущество из состава наследства, причинило имуществу вред, в результате чего произошло ничтожение имущества или обесценение его стоимости). Таким образом, по мнению авторов комментария к части третьей ГК, в ситуации, предусмотренной в п.3 ст.7, речь идет о соотношении требований из неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.[17]

1.4. Открытие наследства

1.4.1. Факт открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения.

В соответствии со ст. 3 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина мершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Во-первых, после смерти наследодателя. При этом не нужно принятия какого-либо формального акта: достаточен сам факт смерти наследодателя. Факт смерти, становленный на основании медико-биологических данных, достоверяется в свидетельстве о смерти человека, выдаваемом органами загса.[18]

Во-вторых, в случае объявления наследодателя мершим. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом мершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течении пяти лет, если он пропал без вести при обстоятельствах, грожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течении шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом мершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Законодатель полностью приравнял к смерти гражданина объявление его мершим в становленном порядке: в обоих случаях наступают одни и те же последствия.

Возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.46 ГК (о том, что после явки гражданина, объявленного мершим, и отмены соответствующего решения суда такой гражданин вправе, в частости, потребовать возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к другому лицу после объявления гражданина умершим) и правилами ст.3? По мнению А.Н. Гуева такое противоречие налицо. Он считает, что законодателю придется вносить изменения либо в ст.46 ГК, либо в ст. 3 ГК.[19] Верховному Суду РФ целесообразно определить свою позицию по данному вопросу.

1.4.2. Время и место открытия наследства,

юридическое значение правильного определения

времени и места открытия наследства

На основании п.1 ст. 4 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти наследодателя. При объявлении гражданина мершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его мершим, в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное юридическое значение. В соответствии с п.1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. №2 О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании[20] круг наследников, порядок, сроки принятия Наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально казанные в законе. Например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила раздела V части третьей ГК РФ, введенного в действие 01 марта 2002 г.[21]

Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство. Пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.[22]

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, не час смерти наследодателя. Поэтому граждане, мершие в течении одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов), хотя бы и в разное время суток (так называемые коммориенты, т.е. мирающие одновременно), считаются мершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. Напротив, если один из наследодателей мер хотя бы через час после первого, однако же в следующие календарные сутки, он считается мершим позднее первого и имеющим право на наследство после первого. Подобная позиция всегда поддерживалась Верховным судом РФ. Так в решении от 15 января 1987год по конкретному гражданскому делу по иску Недужей Л.Я. к Шаблыку В.З. об освобождении садового домика и по иску Коваленко Л.Г. о преимуществом праве на вступление в члены садоводческого товарищества Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Судабыло дано такое разъяснение: л Если супруги мерли в один и тот же день (независимо от часа смерти), они не являются наследниками друг после друга.[23]

В связи с рассматриваемым вопросом необходимо обратить внимание на следующее. Статья 17 ГК РФ определяет, что все граждане Российской Федерации обладают способностью иметь гражданские права и обязанности. Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается смертью. Законодателем становлено, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Поэтому по моему мнению статья 4 ГК РФ противоречит как содержанию так и смыслу статьи 17 ГК РФ и эти противоречия весьма серьезны. Рассмотрим такой пример: смерть гражданина наступил в 0 часов 10 минут. Если руководствоваться ст. 4 ГК РФ, то следует признать, что круг наследников должен определяться не на момент смерти (0 часов 10 минут), на момент окончания календарных суток (24 часа). Другими словами, если потенциальный наследник доживет до конца календарных суток, то он станет наследником, если нет, то правопреемства между ним и наследодателем не возникнет. Таким образом, статья 4 ГК РФ правоспособность широкого круга лиц (наследников по закону, наследников по завещанию, отказополучателей) частично ограничивается (в нашем примере почти на 24 часа) и становится в зависимость от того доживет ли потенциальный наследник до конца календарных суток. Вместе с тем нужно вспомнить. Что в соответствии с ч.1 ст. 2ГК РФ ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, становленных законом. Этой позиции придерживается и М.Ю. Барщевский. По его мнению л при определении круга лиц, призываемых к наследованию, как по закону, так и по завещанию, во внимание должны приниматься лица, находящиеся в живых к моменту (часу или минуте) смерти наследодателя. И только в том случае, если нет возможности достоверно становить последовательность смерти лиц, скончавшихся в один день, их следует признавать умершими одновременно.[24]

В практике возник вопрос: считать ли наследника принявшим наследство или применить правило п.2 ст.4 ГК РФ в случае, когда в результате автомобильной катастрофе в 08 часов утра погиб гражданин Иванов Б.В. Его супруга Иванова М.И. была доставлена в больницу, куда к ней был вызван нотариус. В 19 часов вечера того же дня нотариус засвидетельствовал подлинность ее подписи на заявлении о принятии наследства после мершего мужа. В 23 часа того же дня Иванова М.И. неожиданно скончалась. Фактически она приняла наследство после мужа, но в силу закона она не может наследовать после мужа, т.к. мерли они в один день. Видимо Верховному Суду РФ целесообразно высказать позицию по этому вопросу, впредь до этого суды должны решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела.

В соответствии со ст. 5 ГК РФ, по общему правилу, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, сыновителей или опекунов (п.2 ст.20 ГК РФ).

При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, не временное место жительства мершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, также лиц, обучавшихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, мерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства считается:

) место нахождения имущества. При этом сведения о месте нахождения объекта недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику чреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.[25] Местом нахождения транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД). Место нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю, мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически находится (скажем, в квартире, которую наследодатель нанял за месяц до смерти);

б) место нахождения недвижимости, если:

наследственное имущество находится в разных местах;

в состав наследства входит как движимое так и недвижимое имущество;

в) место, где находится наиболее ценная часть недвижимости. Речь идет с случаях, когда наряду с движимом имуществом наследодатель имеет на территории России несколько объектов недвижимости;

г) место, где находится движимое имущество (если у наследодателя в Росси нет недвижимости), а если движимое имущество расположено, например, в разных городах, - то место, где находится наиболее ценная часть этого имущества.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможно ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных граждан.

Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследства после смерти наследодателя, постоянно проживавших за пределами Российской Федерации, в частности, в одной из стран СНГ. При этом необходимо отметить, Конституция РФ и соответственно Гражданский кодекс РФ предусматривают приоритет норм международных договоров. Согласно ч.2.п.2.ст. 7 ГК РФ если международным договором Российской Федерации становлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

В соответствии с частью пятой конвенции О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам[26], подписанной в Минске 22 января 1993 года государствами-членами Содружества независимых государств, предусматривается, что граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях Договаривающихся Сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных словиях и в том же объеме, как и граждане данной Договаривающейся Стороны. При этом право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество, а право наследования иного имущества, определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести чреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, по делам о наследовании недвижимого имущества - чреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество.Таким образом, возможна ситуация, при которой после одного мершего может быть заведено несколько наследственных дел на территориях разных государств.

При невозможности определить место открытия наследства или в случае спора, нотариус должен рекомендовать наследникам обратиться в суд с заявлением об становлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 247 ГПК РСФСР).

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права гражданина на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

) нотариус по месту открытия наследства принимает:

заявление о принятии наследства или об отказе от него, (ст. 62 Основ законодательства о нотариате);

претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ законодательства о нотариате);

меры к охране наследственного имущества (ст. 64 Основ законодательства о нотариате);

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

1.5.Отказ от наследства

Право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух возможностей: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства.

Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лица (ст.1158 ГК РФ) или без казания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства. Отказ от наследства без казания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому.

Наследник может отказаться от наследства в пользу наследников того же наследодателя, что и он сам. При этом выбирая лиц, в пользу которых наследник может отказаться от наследства, он не связан основанием, в силу которого они призываются к наследованию. Это могут быть наследники по завещанию или наследники по закону любой очереди, в том числе лица, которые призываются к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Необходимо, однако, иметь в виду, что речь идет о лицах, призываемых к наследованию в порядке наследственной трансмиссии после смерти наследника, выступающего в качестве наследодателя лица, который отказывается от наследства. Иными словами, наследник может отказаться от наследства в пользу тех лиц, к которым в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства перешло от наследника, выступающего в качестве наследодателя по отношению к лицу, которое отказывается от наследства. Если же в роли трансмиттента выступал не сам наследодатель, а его наследник, то отказ от наследств в пользу трансмиссара невозможен, кроме случаев, когда трансмиссар в то же время является наследником наследодателя. Приведем пример. К наследованию после смерти Волкова А.А. призваны его сыновья Илья и Юрий. Илья умер до истечения срока, становленного для принятия наследства, не спев его принять. Право принять наследство, оставшееся после смерти Волкова А.А. перешло в порядке наследственной трансмиссии к вдове мершего Ильи. Юрий, который жив, не может отказаться от наследства в ее пользу, поскольку невестка не является наследником свекра. Но если после смерти брата к наследованию, в том числе и в порядке наследственной трансмиссии, призывается его сын, то отказ от дяди от наследства в пользу племянника (внука наследодателя) допускается.

Существенным изменением (по сравнению с ранее действовавшими нормами ГК РСФСР 1964г.) порядка отказа от наследства является становление в действующем ГК права наследника отказаться от наследства в течение срока, становленного для принятия наследства, т.е. в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ), и в том числе в случае, когда он же принял наследство любым из способов, предусмотренных ст. 1153 ГК РФ. Кроме того, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или правление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении становленного срока, если найдет причины его пропуска важительными.

Нужно отметить, что если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства, затем, пропустив срок для подачи нотариусу заявления об отказе от наследства и об аннулировании ранее поданного заявления, обратился в суд заявлением о признании его отказавшимся от наследства, ссылаясь на то, что причины пропуска были важительными, то суд в таком признании должен ему отказать.[27]

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Таким образом, наследник при вышеуказанных обстоятельствах может аннулировать свои действия по принятию наследства, то отозвать отказ от наследства либо видоизменить его он не может. Данный запрет установлен в целях предотвращения злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В данном же случае могут быть нарушены права тех, наследников, для которых право на наследство возникло в связи с отказом от наследства того наследника, который намерен его изменить или взять обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограничено дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органов опеки и попечительства, поскольку речь идет о сделках, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, что, помимо всего прочего, может повлечь и меньшение его имущества (если актив наследственной массы превышает его пассив). Такое разрешение требуется независимо от того, совершает ли сделку вместо подопечного опекун или сделку совершает сам подопечный, попечитель лишь дает согласие на ее совершение.

Не допускается отказ от наследства:

1)    согласно ч.2 п.1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону или по завещанию - от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник в порядке ст. 1121 ГК РФ;

2)    в пользу наследников, лишенных наследств (ч.1 п.1 ст. 1158 ГК РФ);

3)    в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или по завещанию (ч.2 п.1 ст. 1158 ГК РФ);

4)    при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч.2 п.1 ст. 1157 ГК РФ).

По общему правилу не допускается отказ от наследства с оговорками или под словием. Также не допускается отказ от части наследства: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства. Однако из этого правила есть ряд существенных изъятий: если наследник призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, либо в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, либо и в других предусмотренных законом случаях) он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них либо по всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или полномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства (см. Приложение 1.1).

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, становленном законом. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

В соответствии с п.1 ст. 1160 отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под словием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказа от завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

2.1. Понятие и сущность принятия наследства

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства и или правом наследования. Раскрывая содержание казанного права, следует иметь в виду, что оно предоставляет наследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него.

В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его принять. Разумеется, это не означает возложения на наследника какой-то обязанности - он волен либо принять наследство, либо отказаться от него. Но если он желает наследство принять, то его воля на принятие наследства так или иначе должна быть выражена, поскольку с принятием наследства как для самого наследника, так и для других лиц связано наступление целого ряда правовых последствий. Если же воля на принятие наследства никак не выражена, то это означает отказ наследника от наследства, то также влечет целый ряд правовых последствий.

Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случая перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Наследник может принять как наследство в целом, так и его часть. Если наследник принял хотя бы часть наследства, то считается, что он принял все причитающееся ему наследство, из чего бы оно ни состояло (т.е. и права, и обязанности, и вещи, и иное имущество) и где бы оно ни находилось.

Однако в юридической литературе давно идет дискуссия о возможности частичного отказа от наследства. Так известные юристы А.К.Гравеа и П.С.Никитюк. считают частичный отказ возможным, проводя аналогию с возможностью получения свидетельства о праве на наследство не только на все наследственное имущество, но и на его часть.[28]

Однако российское наследственное право придерживается закрепленной в законодательстве универсальности наследственного правопреемства, в соответствии с которой сущность наследства заключается в совокупности имущественных прав мершего и которые не подлежат дроблению по смотрению наследника.

В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям (ч.2 п.2 ст. 1152 ГК РФ).

анализируя содержания этой нормы возникает вопрос: что имел в виду законодатель, называя открытие наследства одним из оснований для призвания к наследству, и нет ли противоречий между ст.1152 ГК РФ, с одной стороны, и ст. ГК РФ, с другой? Безусловно, определенное противоречие налицо. Закон называет основаниями наследования либо завещание, либо наследование по закону (ст. ГК), а открытие наследства - момент (время), когда возникает возможность воспользоваться одним из этих оснований. Видимо, законодателю следует более ясно изложить свою волю, ибо создается ситуация неопределенности.

Не допускается принятие наследства под словием. Так наследник не может принять наследство под условием того, что сын наследодателя, лишенный наследства, жениться на дочери наследника с тем, чтобы передать молодоженам наследованное им имущество.

Принятие наследства под словием не допускается вследствие того, что в момент принятия наследства не известно, наступит словие или нет, причем наступление или не наступление словия неподконтрольно воле наследника. Приобретение наследства под словием (как и отказ от наследства под словием) означало бы, что наследство находилось бы в подвешенном состоянии, неподконтрольном воле наследника.

Не допускается принятие наследства и с оговорками. Как же отмечалось, наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство по всем этим основаниям, либо нескольким из них, либо только по одному из них. Но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию. Если отец завещал сыну дом и библиотеку, остальное имущество осталось незавещанным, и к его наследованию призываются наследники по закону, в том числе и сын завещателя, то сын может принять наследство, причитающееся ему по обоим основаниям, отказаться от наследства по обоим основаниям, в том числе и в пользу других наследников того же наследодателя, принять или не принять наследство по одному из казанных оснований, но не может принять по наследству библиотеку, отказавшись от наследования дома. Вместе с тем принятие наследником библиотеки (он перевозит ее в свою квартиру) означает и принятие им по наследству дома.

Если наследник подает в нотариальную контору заявление о согласии наследовать библиотеку и об отказе наследовать дом, то это заявление в части отказа наследовать дом согласно абз.1 и 2 ст.1152 и п.3 ст.1558 ГК (см комментарии к ст.1558 ГК) не имеет юридической силы. В казанных случаях нотариус обязан разъяснить наследнику юридическую дефектность составленного заявления.

В тех случаях, когда к наследованию призывается не один, несколько наследников, каждый из них сам принимает за себя наследство. Иными словами, наследник не может принять наследство за других наследников, если только не полномочен на то доверенностью либо в силу закона.

кт принятия наследства носит ниверсальный, безусловный, безоговорочный и, за исключением случая, предусмотренного п.2.ст.1157 ГК (наследник имеет право отказаться от наследства в течении шести месяцев со дня открытия ), бесповоротный характер. Помимо этого п.4 ст.1152 придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Из этого следует, что наследство с момента открытия наследства до его принятия наследником никому не принадлежит. В противном случае акту принятия наследства незачем, да и нельзя было бы придавать обратную силу. Законодатель отнюдь не случайно казывает на то, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, не прибегая к формулировке: принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства. Такое наследство с момента открытия наследства до принятия его наследниками по традиции, идущей со времени римского права, называется лежачим наследством.[29]

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, равно как и независимо ота момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. Так, если наследник пропустил срок на принятие наследства, но суд восстановил ему этот срок, то причитающееся наследнику наследство также признается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства. И в этом случае акту принятия наследства, зафиксированному в решении суда, придается обратная сила.

2.2. Порядок принятия наследства

Принятие наследства основывается на двух основных принципах:

1) способ принятия;

2) срок принятия.


2.2.1. Способы принятия наследства

Принятие наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо совершением наследником так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство.

Пункт 1 ст.1153 предусматривает принятие наследства наследником путем прямого волеизъявления, т.е. подачей по месту открытия наследства наследником нотариусу или должностному лицу, полномоченному на совершение нотариальных действий, заявления наследника о принятии наследства, либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (см. Приложение 2.1).

Отметим два обстоятельства: во-первых, заявление подается по месту открытия наследства, хотя бы сам наследник проживал (а если речь идет о юридическом лице - имел место нахождения) в другом месте. Во вторых, заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство юридически равнозначны. Именно поэтому подачи двух заявлений не требуется. Для принятия наследства достаточно подачи одного из них.

Заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть передано нотариусу по месту открытия наследства не самим наследником, другим лицом либо переслано по почте. Но в этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, полномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным достоверять доверенность в соответствии с п.3 ст.185 ГК РФ. Так, если наследство открылось в Москве, наследник имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, но направлен в длительную командировку в районы Крайнего Севера, его подпись на заявлении может быть достоверена соответствующим должностным лицом органа местного самоуправления, которому предоставлено право совершения нотариальных действий. Если же наследник находится в местах лишения свободы, то его подпись на заявлении может быть удостоверена начальником соответствующего места лишения свободы.

Подчеркну еще раз, подпись наследника на заявлении подлежит засвидетельствованию нотариусом или соответствующим должностным лицом, если оно передается нотариусу по месту открытия наследства не самим наследником, другим лицом или пересылается по почте. Если же заявление передается нотариусу по месту открытия наследства самим наследником, засвидетельствания его подписи не требуется.[30] В этом случае нотариус станавливает личность наследника и проверяет подлинность подписи, о чем делает отметку на заявлении и казывает наименование документа удостоверяющего личность, номер, дату выдачи, наименование чреждения, выдавшего документ, фамилию, инициалы наследника, дату его рождения.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство является неоспоримым доказательством желания наследника стать правопреемником наследодателя. Нотариусы зачастую требуют от наследников при подаче заявления о принятии наследства представления всех документов, обязательных для оформления наследственного правопреемства. Такая практика не основана на законе и приводит порой к пропуску наследниками шестимесячного срока на принятие наследства. Поэтому нотариус не вправе отказать в приеме от наследника заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (равно как и

заявление о принятии наследства) при непредставлении всех необходимых документов.

Принятие наследства возможно и через представителя. Поскольку представитель совершает порученные ему юридические действия от имени и за счет своего доверителя (в данном случае - наследника), принятие наследства через представителя означает принятие наследства наследником. Для принятия наследства представитель должен быть снабжен доверенностью, совершенной в требуемой законом форме. При этом в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие представителя на принятие наследства. Это полномочие представитель осуществляет путем подачи от имени наследника заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче наследнику свидетельства о праве на наследства.

Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. Если наследство открылось в пользу наследника, не достигшего четырнадцати лет, или наследника, признанного недееспособным, то опекун такого наследника может за него принять наследство без особой на то доверенностью При этом, поскольку речь идет о принятии наследства, не об отказе от него, разрешения органа опеки и попечительства на принятие опекуном наследства от имени подопечного не требуется.

Что же касается лиц от четырнадцати до восемнадцати лет, также лиц, ограниченно дееспособных, над которыми чреждается попечительство, то они совершают сделки сами, хотя и с согласия своих попечителей. Поскольку принятие наследства (по крайней мере путем прямого волеизъявления) относится к числу односторонних следок, казанные наследники могут принять наследство сами, но с согласия попечителей.

В необходимых случаях об открывшемся в пользу несовершеннолетнего наследника наследстве во избежание неблагоприятных для наследника последствий должен быть извещен орган опеки и попечительства.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства (заявления с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство) регистрируется в книге чета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге чета наследственных дел.

В п.2. ст.1153 закреплены способы принятия наследства не путем прямого волеизъявления, а совершенным конклюдентных действий.

Если принятие наследства прямым волеизъявлением относится к односторонних сделкам, то о принятии наследства совершением конклюдентных действий этого безоговорочно сказать нельзя. Если, скажем, супруги проживали совместно, причем наследство после смерти одного из них, состоящее из предметов обычной домашней обстановки и обихода, открылось в пользу пережившего супруга (других наследников нет), то наследник продолжает владеть и пользоваться казанными предметами так же, как и при жизни наследодателя. Едва ли могут быть сомнения в том, что наследник принял наследство, хотя ни с каким заявлением к нотариусу об оформлении наследственных прав он не обращался. В этом случае действия, свидетельствующие о принятии наследником наследства, по своей природе скорее относятся к юридическим поступка, нежели к сделкам. Такие действия наследника, как вступление во владение и правление наследственным имуществом, принятие мер к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, производство за свой счет расходов нн содержание имущества могут выражаться в совершении не только сделок, но и юридических поступков, т.е. таких действий, которые вызывают правовые последствия независимо от того, была ли направлена воля совершающего их лица на достижение казанных последствий или нет.

Отнюдь не случайно принятие наследства, в отличие от завещания не отнесено к сделкам. Сделано это для того, чтобы под понятие принятие наследства подпадали и такие действия наследника, которые не отнесены к сделкам. В то же время несомненно, что п.2 ст.1153 смоделирован прежде всего в расчете на сделки[31]

В п.2 ст.1153 закреплена презумпция принятия наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: : признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятие наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в правление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Перечень действий, свидетельствующих о принятии наследства, не является исчерпывающим, поскольку он сопровождается оговоркой в частности.

Так в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 23 апреля 1991 г. №2 О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании под фактическим вступлением во владение наследственныма имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по правлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или плату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов (необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и правление им), или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства.[32]

В соответствии с п.101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР[33] доказательством вступления во владение имуществом могут быть: справка из жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследником было взято имущество наследодателя, справка финансового органа об оплате наследником после открытия наследства налогов по жилому дому или квитанция об плате налога, копия вступившего в законную силу решения суда об становлении факта своевременного принятия наследства и другие документы, подтверждающие факт вступления наследника во владение имуществом наследодателя (см. Приложение 2.2).

Например, если нотариусу представлена справка жилищно-коммунального органа о том, что наследник на похоронах мершего взял часть его вещей, эту справку следует рассматривать как доказательство принятия наследства путем вступления во владение наследственным имуществом.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, перечисленные в п.101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторами РСФСР, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным главой 32 ГПК РСФСР.

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют казанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, факт принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным главой 27 ГПК РСФСР.[34]

2.2. Срок принятия наследства и принятие наследства

по истечении становленного срока

В момент открытия наследства еще неизвестно, кому оно будет принадлежать Наследство до принятия его наследниками либо до перехода его как вымороченного в собственность Российской Федерации представляет собой совокупность бессубъектных, т.е. никому не принадлежащих, прав и обязанностей. Возникает состояние правовой неопределенности, с которым нельзя долго мириться. Наследство, если у него нет настоящего хозяина, может быть растащено, какие бы меры по его охране ни предпринимались, кредиторы мершего наследодателя испытывают затруднения при осуществлении своих прав, его должники зачастую стараются вильнуть от исполнения лежащих на них обязанностей. В конечном счете, в интересах гражданского оборота в целом, чтобы состояние правовой неопределенности, возникшее в связи со смертью наследодателя и в связи с тем, что никто не заступил его место в переходящих по наследству правах и обязанностях, как можно скорее было преодолено.

Именно поэтому в законе становлен сравнительно краткий срок для принятия наследства. Вместе с тем казанный срок, по общему правилу, вполне достаточен для того, чтобы наследник принял наследство или отказался от него со знанием дела, взвесив все плюсы и минусы, связанные с тем или иным решением.

В силу прямого указания закона срок для принятия наследства составляет шесть месяцев, его течение начинается со дня открытия наследства (ст.1154 ГК). В соответствии с общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как и для отказа от наследства, начитает течь со дня следующего за днем смерти гражданина ( ст.191 ГК).

Если гражданин объявлен судом мершим вследствие его безвестного отсутствия, то наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда, хотя бы днем смерти гражданина в решении суда признан день его предполагаемой гибели (ст.1154 ГК). Несовпадение дня смерти гражданина, казанного в решении суда, с днем вступления решения суда в законную силу может иметь место, когда есть основания предполагать гибель гражданина от определенного несчастного случая (ст.45 ГК). При таких обстоятельствах суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели. Именно с этого дня, не со дня вступления решения суда в законную силу, наследство в связи с объявлением гражданина мершим и открывается (п.1 ст.4 ГК).

В тех случаях, когда право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства (например, все наследники по закону первой очереди отказались от наследства и к наследованию призываются наследники по закону второй очереди) либо отстранения наследника от наследования как недостойного по решению суда, казанные лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Так, если речь идет о призвании к наследованию наследников по закону второй очереди, то право наследования возникает у них с того дня, когда от наследства отказались все наследники по закону первой очереди. Если их отказ от наследства происходит в разное время, то право наследования у наследников второй очереди возникает со дня, когда от наследства отказался последний из наследников первой очереди, Если же право наследования возникает для других лиц вследствие отстранения от наследства не достойного наследника, то шестимесячный срок для принятия наследства начинает течь же со дня открытия наследства.

Возможны случаи, когда право наследования у других лиц возникает вследствие того, что лица, призванные к наследованию, не приняли его в течение срока, становленного для принятия наследства. Иными словами, они прямо не отказались от наследства, но вместе с тем и не совершили никаких действий, которые свидетельствовали бы о том, что они наследство приняли. В этих случаях лица, у которых право наследования возникает лишь после истечения шестимесячного срока, которым для принятия наследства располагали первоначально призванные к наследованию наследники, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания казанного шестимесячного срока.

Вопрос о юридической природе срока на принятие наследства спорен. Все, однако, сходятся на том, что это срок существования субъективного гражданского права т.е. права наследования в его нормальном ненарушенном состоянии, причем истечение указанного срока влечет за собой прекращение самого права. В этом коренное отличие срока на принятие наследства, как и срока на отказ от наследства, от сроков исковой давности. Срок исковой давности - это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, причем истечение казанного срока влечет за собой трату не самого права, лишь права на его защиту, т.е. права на иск. Именно поэтому правила закона о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков исковой давности на срок, становленный законом для принятия наследства, не распространяются, хотя отдельные положения, предусмотренные законом для сроков исковой давности, используются применительно к сроку на принятие наследства или на отказ от него.[35]

Заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство считаются поданными своевременно в следующих случаях:

-         

-         

-         

-          а

Истечение срока для принятия наследства влечет прекращение права на принятие наследства.

Как же можно принять наследство, если срок на его принятие истек?

Пункт 1 ст.1155 ГК РФ предусматривает случаи, когда суд может восстановить срок на принятие наследства и признать наследника принявшим наследство. Это возможно, однако, лишь при наличии следующих словий: во-первых, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок на принятие наследства по другим важительным причинам (луважительность причин для продления срока определяется по тем же критериям, что и для восстановления срока исковой давности. Это болезнь наследника сокрытие факта открытия наследства другими наследниками, обстоятельства военного времени и тому подобное, не позволившие осуществить свое право[36]), во-вторых, если наследник, пропустивший срок по важительным причинам, обратился в суд не позднее шести месяцев после того, как эти причины отпали.

При отсутствии хотя бы одного из этих словий срок на принятие наследства, пропущенный наследником, восстановлению судом не подлежит. Если, скажем, дети, жившие отдельно от родителей и не поддерживавшие с ними связи, не знали от открытии наследства, срок на его принятие пропустили, но, знав об открытии наследства, обратились в суд в пределах шести месяцев после того, как срок на принятие наследства истек, то суд едва ли восстановит им этот срок, поскольку причины пропуска трудно признать важительными: если бы дети поддерживали с родителями нормальные отношения, то они знали бы или, во всяком случае, должны были бы знать об открытии наследства. Впрочем, многое зависит от того, почему дети не поддерживали связи с родителями. Если родители были алкоголиками или проповедовали человеконенавистнические взгляды и дети порвали связь с родителями, опасаясь, что общение с ними может пагубно отразиться на воспитании внуков, то вполне возможно, что срок на принятие наследства суд и восстановит.

В случае если суд признает права наследника, он определяет и доли всех наследников в наследственном имуществе. Суд, вынося мотивированное решение о восстановлении пропущенного срока, определив все доли наследников (они могут поменяться, так как появляется новый наследник), станавливает меры по защите прав нового наследника. Главная особенность судебной защиты будет заключаться в том, что суд своим решением отменит ранее выданные свидетельства о праве на наследство - будет действительным только последнее свидетельство. Все наследники обязаны безоговорочно подчиниться решению суда.

Восстановление срока для принятия наследства следует отличать от становления юридического факта - факта принятия наследства. Как же отмечалась выше, такие дела рассматриваются судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя и лишь в случае, если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в общеисковом порядке по месту жительства ответчика. Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство.

Пункт 2 ст.1155 предусматривает случаи, когда наследство может быть принято наследником, пропустившим срок на принятие наследства, без обращения в суд. Это возможно лишь при наличии письменного согласия на то всех остальных наследников (см. Приложение 2.3). Если хотя бы один из наследников не дает согласия - то внесудебный порядок признания лица принявшим наследство не применяется. Согласие может быть дано наследниками как в присутствии (в этом случае подлинность подписей лиц, давших письменное согласие, не требует нотариального засвидетельствована[37]), так и в отсутствии нотариуса. В последнем случае подписи всех наследников о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, предусмотренном абз. вторым п.1 ст.1153 Ка (нотариусом, должностным лицом, полномоченным совершать нотариальные действия (п.7ст.1125), или лицом, уполномоченным достоверять доверенности в соответствии с п.3 ст.185 ГК).

Если письменное согласие наследников дано, то это служит основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства. На основании нового свидетельства вносятся все изменения в запись о государственной регистрации.

Наследник, принявший наследство после истечения становленного для этого срока с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107, 1108 ГК, а именно:

- имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре (п.1 ст.1104 ГК);

- приобретатель отвечает перед потерпевшим за любые, в том числе и случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного имущества, произошедшее после того, как он знал или должен был знать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь в случае мысла и грубой неосторожности (п.2 ст.1104 ГК);

- при невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, также бытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как знал о неосновательности обогащения (п.1 ст.1105 ГК);

- лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими слугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (п.2 ст.1105 ГК);

- лицо, которое неосновательно получило имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда знало или должно было знать о неосновательности обогащения (п.1 ст1107 ГК);

- на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель знал или должен был знать о неосновательности получения денежных средств (п.2 ст.1107 ГК);

- при возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, са которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат трачивается в случае, когда приобретатель мышленно держивал имущество, подлежащее возврату (ст.1108 ГК).

Если, однако, принятие наследства после истечения становленного срока произошло с согласия всех остальных наследников, то казанные правила применяются лишь постольку, поскольку письменным соглашением между наследниками не предусмотрено иное. Так, наследники могут дать согласие на принятие наследства наследником после истечения становленного срока, но лишь при словии, что казанный наследник войдет в долю только в отношении того имущества, которое к моменту дачи такого согласия сохранилось в натуре, и не будет претендовать на долю во всем наследственном имуществе.

2.3. Переход права на принятие наследства

(наследственная трансмиссия)

На стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Если наследник принимает наследство, то казанное право трансформируется в право на наследство. Случается так, что наследник, который после открытия наследства был призван к наследованию, мирает, не спев принять наследство в установленный срок. Возникает вопрос: какова судьба права на принятие наследства, которое принадлежало мершему наследнику, в конечном счете и судьба того наследства (либо его части), которое он мог бы приобрести, если бы был жив? Ответ на этота вопрос содержится в ст.1156 ГК.

В законе предусмотрено, что право на принятие наследства, которое принадлежало мершему наследнику, не спевшему принять наследство в становленный срок, переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией.

Институт наследственной трансмиссии пришел к нам из римского права. В раннем римском праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону В преторском праве это означало, что наследник мирает, не спев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать наследников. Это и есть создание наследственной трансмиссии, т.е. переход права принять наследство, если прямой наследник не спел принять наследство из-за смерти.

По современному законодательству наследственная трансмиссия осуществляется, когда наследник, призванный к наследованию мер после открытия наследства, не спев его принять в становленный срок. Тогда право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам. Наследник, который мер, не спев принять наследство, называется трансмиттентом, его наследник (наследники), к которому переходит право на принятие наследства, - трансмиссаром (трансмиссарами). Наследственная трансмиссия имеет место независимо от того, был ли транситтент наследником по закону или по завещанию. Право на принятие наследства переходит к наследникам трансмиттента по закону. Если же трансмиттент все свое имущество завещал, то оно переходит к наследникам трансмиттента по завещанию.

Пример. 01 марта 2002 г. мерла гражданка Андреева К.И. При жизни ей на праве частной собственности принадлежал дом. После ее смерти осталось три наследника - три сына. Один из сыновей скончался 05 апреля 2002 г., не спев принять наследство. Его право на принятие наследств после матери в соответсвии со ст. 1156 ГК РФ перешло к двум его детям. Поэтому по истечении шести месяцев со дня смерти Андреевой К.И, нотариус выдал свидетельство о праве нанаследство по закону на дом в следующих долях: по 1/3 доле наследственного имущества двум сыновьям и на 1/3 долю наследственного имущества ( по 1/6 доле каждому)а - двум детям мершего третьего сына.

В тоже время право принять наследство в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства. Из этого следует важный практический вывод. Наследник, принявший наследство (наследственное имущество) в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар), не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства, т.е. по долгам трансмиттента (п.2 ст.1175 ГК).

В тех случаях, когда право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследника трансмиттента, это право по своей юридической природе едино. Распределение же имущества между наследниками иногда зависит от того, являются ли они наследниками по закону или по завещанию. При наследовании по закону доли наследников, по общему правилу, равны (п.2 ст.1141 ГК), при наследование по завещанию размеры долей определяются волей завещателя (ст.9 ГК). Соответственно с волей завещателя следует распределять и имущество, которое наследник по завещанию получает в порядке наследственной трансмиссии.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено наследниками на общих основаниях, за одним исключением. Поскольку право на принятие наследства переходит к наследникам трансмиттента (трансмиссарам) после смерти наследника, ранее призванного к наследованию, оставшийся срок, в течение которого это право можно осуществить, изначально всегда будет менее шести месяцев. Если, однако, оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она длиняется до трех месяцев, причем для этого не нужно обращаться в суд, срок длиняется в силу закона. В тех же случаях, когда наследники не ложились в срок для принятия наследства даже с четом его удлинения, они могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст.1155 ГК, если суд сочтет причины пропуска срока важительными. Отсылка к ст.1155 ГК свидетельствует о том, что суд может признать наследника принявшим наследство при наличии всех предусмотренных п.1 ст.1155 ГК словий, которые необходимы, чтобы восстановить срок для принятия наследства.

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, мер спев принять наследство, но не оформил своего права на наследство, то есть либо подал заявление о принятии наследства, либо фактически принял наследство. В последнем случае наследственное имущество же считается принадлежащим данному наследнику со дня открытия наследства (п.4 ст. 1152 ГК). При этом к наследникам мершего переходит не право на принятие наследства, само наследственное имущество.

В случае, когда право на наследство переходит в порядке наследственной трансмиссии, срок на принятие наследства исчисляется со дня смерти первого наследодателя. Если наследство было принято наследником и он сам мер, не получив свидетельства о праве на наследство, срок на принятие наследства исчисляется со дня смерти второго этого наследника.

Пример. После умершего 27 мая 1996 года гражданина Королева Е.П. остался жилой дом. К наследованию по закону была призвана его жена Королева М.И., которая фактически приняла наследство, проживая в вышеуказанном доме, но не спела оформить своих наследственных прав, поскольку умерла 15 сентября 1996 года. После ее смерти к наследованию по закону был призван сын Королевой М.И. -а Сергей, который своевременно принял наследство после матери. В этом случае наследственной трансмиссии не произошло, поскольку Королева М.И. приняла наследство после мужа, и этот дом был включен в состав ее наследственного имущества. По прошествии шести месяцев со дня открытия наследства после матери Сергей получил свидетельство о праве на наследство по закону на этот дом.

Но если бы Королева М.И. не проживала в этом доме и не приняла наследство после мужа, то в порядке наследственной трансмиссии право наследования перешло бы к ее сыну. В этом случае дом не вошел бы в состав наследственного имущества, оставшегося после Королевой М.И., а к Сергею перешло бы право матери наследовать этот дом и наследство Сергей бы оформлял после Королева Е.П., хотя его наследником при жизни своей матери он не являлся.

Правила о переходе права на принятие наследства в порядке наследования трансмиссии не применяются в тех случаях, когда наследник, мерший после открытия наследства, был призван к наследованию как необходимый наследник, т.е. имел право принять часть наследства в качестве обязательной доли, хотя бы его собственные наследники по отношению к нему не были необходимыми наследниками. Объясняется это тем, что право на обязательную долю ограничивает свободу завещания и права других наследников, которые, как и необходимый наследник, призываются к наследованию после смерти одного и того же наследодателя. становленная для необходимого наследника льгота не может распространяться на его собственных наследников, хотя бы они и относились к числу необходимых. Она может и должна действовать только в отношении его самого.

Правила о переходе права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не применяются в тех случаях, когда наследнику, который мер после открытия наследства не спев его принять, в завещании наследодателя подназначен другой наследник. Переход права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в данном случае не происходит, к наследованию призывается подназначенный наследник (ст.1121 ГК).

2.4. Правовые последствия принятия наследства

2.4.1. Охрана наследства, меры, принимаемые нотариусом

по охране наследства и особенности хранения отдельных

видов наследственного имущества

Смерть гражданина не превращает его имущество в бесхозное. Принадлежавшие ему права, кроме прекращающихся в связи со смертью, не лишаются, по общему правилу, той защиты, которую они имели при жизни наследодателя. Субъектами прав и обязанностей наследодателя становятся наследники по закону и по завещанию, при отсутствии или отпадении их от наследования - государство. Для обеспечения сохранности наследственного имущества, странения возможности его повреждения, гибели и расхищения возникает необходимость в принятии мер к его охране, которые гарантируют защиту имущественных интересов наследников, отказополучателей, а также кредиторов наследодателя. Поэтому принятие нотариусами мер к охране наследственного имущества, при необходимости - по правлению этим имуществом является одним из важных нотариальных действий, совершение которого должно быть произведено в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 1171 ГК РФ определяет круг лиц, на которых возложено принятие необходимых мер по охране наследства. Это нотариус по месту открытия наследства и по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества, должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, которым предоставлено право совершения нотариальных действий, исполнитель завещания и другие лица.

Определен также круг лиц и организаций, по заявлению которых необходимые меры по охране наследства им принимаются.

Эти меры предпринимаются по заявлению:

-      

-      

-      

-      

-      

-      

Заявление о принятии мер к охране наследственного имущества от данного круга лиц нотариус обязан принять и зарегистрировать в книге чета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества.

Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, он станавливает наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение, также извещает всех наследников об открытии наследства. Меры к охране наследственного имущества могут быть приняты только при предъявлении свидетельства о смерти или при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя. Лица, которые оставили заявление об охране наследственного имущества нотариусу, должны сообщить ему, были ли предприняты какие-либо иные меры по охране этого имущества, если предприняты, то кем и какие.

В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и правлению им по согласованию с исполнителем завещания (ст.1134 ГК РФ).

Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус или должностное лицо по месту открытия наследства посылает нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране (ст.65 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Должностное лицо органа исполнительной власти, принявшее меры к охране наследственного имущества, сообщает нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии казанных мер.

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно (ч.1 ст.61 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в печати.[38]а

Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись наследственного имущества (ст.66 Основ законодательства РФ о нотариате) ва присутствии двух свидетелей. Законодатель называет категорию лиц, которые не могут быть свидетелями при описи наследственного имущества:

1)   

2)   

3)   

4)   

Могут присутствовать при производстве описи наследственного имущества:

1)   

2)   

3)   

Законодатель говорит только о том, что они могут присутствовать, но это не обязанность, а личное дело каждого наследника. Что касается органов опеки и попечительства, то их присутствие обязательно. Главная задача этих органов - защита несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Что же касается исполнителя завещания, то его присутствие обязательно, так как исполнение завещания возложено на него, и он должен быть заинтересован в быстром и четком его исполнении.

Нотариус приступает к осуществлению мер по охране наследства, как правило, не позднее 3-х рабочих дней с даты, когда к нему поступило сообщение о наследственном имуществе или поручение о принятии мер к охране.[39]

В акте описи должны быть казаны: дата поступления сообщения об оставшемся имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества; дата производства описи, фамилия, имена, отчества и адреса лиц, частвующих в описи; фамилия, имя, отчество наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества, было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломбы или печать; подробная характеристика и оценка каждого из перечисленных в нем предметов и процент их износа.[40] Оценка описанных предметов и процент их износа производится по соглашению наследников. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства (п.1 ст.1172 ГК РФ). При проведении оценки наследственного имущества независимый оценщик должен учитывать, что становлению подлежит рыночная цена (стоимость) объекта, При этом под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в словиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей информацией, на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.[41]

На каждой странице акта описи подводится итог количества вещей (предметов) и их стоимость, по окончании описи - общий итог количества вещей (предметов) и их стоимость.

Заявления других лиц о принадлежности им отдельных вещей, находящихся в квартире мершего, заносятся в акт описи, заинтересованных лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Если производство описи имущества прерывается или продолжается несколько дней, помещение каждый раз опечатывается государственным нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.

В конце акта указываются фамилия, имя, отчество, год (в необходимых случаях и месяц) рождения, место жительства лица, которому передано на хранение описанное имущество, наименование, номер, дата выдачи документа, достоверяющего его личность, и наименование чреждения, выдавшего документ.

кт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали частие в описи) и понятыми.

Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т.п.) нотариус составляет об этом акт и ведомляет заинтересованных лиц, в необходимых случаях - финансовый орган или прокурора.

Имущество наследодателя может быть самым разнообразным, поэтому законодатель казывает на виды имущества:

1)   

2)   

К категории имущества, которые не требуют правления законодатель относит:

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

Входящие в состав наследства наличные деньги (рубли) вносятся в депозит нотариуса. Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст.921 ГК. Чаще всего таким банком является Сбербанк, но может быть и другой банк. Передаче на хранение в банк подлежит также лом изделий из драгоценных металлов и камней.

Что же касается ценных бумаг, то банку передаются на хранение только ценные бумаги, не требующие правления. Впрочем, далеко не все из них требуют такой передачи. Если, скажем, наследодателем был открыт счет в Сбербанке и ему была выдана именная сберегательная книжка, которая относится к именной ценной бумаге, то она вполне может быть у нотариуса, поскольку никаких операций со средствами на этой книжке производится не будет (кроме возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и правления им) до тех пор, пока наследник, который может эти средства получить, не предъявит в банк свидетельство о праве на наследство. Если же ценные бумаги требуют правления, то в соответствии со ст.1025, 1026 и 1173 ГК нотариус либо исполнитель завещания, если в завещании он назначен, заключает в качестве чредителя доверительного управления договор доверительного правления ценными бумагами с доверительным управляющим.

Заключая договор о передаче банку на хранение имущества, не требующего правления, нотариус выступает в качестве поклажедателя. Заключение договора банк - депозитарий удостоверяет выдачей нотариусу именного сохранного документа, предъявление которого служит основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.

Если в состав наследства входит оружие или иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте, о чем нотариусу стало известно, то он обязан ведомить об этом органы внутренних дел, органы МЧС, соответствующие медицинские учреждения и т.д., которые с, составив акт с частием нотариуса и свидетелей, а также в присутствии исполнителя завещания и наследников, если они того пожелают, могут это имущество временно изъять до решения его судьбы в становленном законом порядке.

Остальное наследственное имущества, если оно не требует правления, нотариус передает по договору хранения кому-либо из наследников, в тех случаях, когда это невозможно - другому лицу по смотрению нотариуса.

При наличии исполнителя завещания хранение того же имущества обеспечивает исполнитель завещания - либо самостоятельно, либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по смотрению исполнителя завещания.

Хранители, опекуны и другие лица, которым предано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об головной ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и о материальной ответственности за причиненные бытки.

О передаче имущества на хранение казанным лицам и сделанном предупреждении от них отбирается подписка, которая может быть изложена на акте описи наследственного имущества, по которому оно сдается на хранение, или на постановлении нотариуса о назначении хранителя наследственного имущества.

Хранители, опекуны и другие лица, которым предано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить вознаграждение за хранение наследственного имущества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 350 от 27 мая 2002 г.[42] предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не может превышать 3 процента оценочной стоимости наследственного имущества

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, если оно ими не принято - до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Охрана наследственного имущества может продолжаться после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства осталось менее трех месяцев.

В этом случае охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми упомянутыми лицами, если оно ими не принято - до истечения трех месяцев со дня поступления от кого-либо из этих лиц заявления о согласии принять наследство, если оставшаяся часть шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев.

Нотариус обязан о прекращении мер к охране наследственного имущества предварительно ведомить наследников, если имущество по праву наследования переходит государству - соответствующий финансовый орган.

2.4.2. Доверительное правление

наследственным имуществом

Институт доверительного правления появился в отечественном законодательстве сравнительно недавно, причем это произошло под несомненным влиянием англосаксонской системы права. Поначалу была воспринята вещно-правовая конструкция доверительного правления, при которой имущество передается доверительному правляющему в собственность. Правда, это собственность называется доверительной, что подчеркивает ее ограниченный характер. Однако вскорости от вещно-правовой конструкции доверительной собственности пришлось отказаться, поскольку она не вписывалась в ту модель собственности, которая твердилась в российском законодательстве вслед за законодательством континентальной Европы. Конструкция доверительной собственности покоится на признании наличия раздельной собственности, которая отечественному законодательству неизвестна. Именно поэтому законодатель отказался от вещно-правовой конструкции доверительного правления, закрепив в ГК обязательственно-правовую его модель, что достаточно четко отражено в абз.2 п.1 ст1012 ГК: Передача имущества в доверительное правление не влечет перехода права собственности на него к доверительному правляющему.

К доверительному управлению приходится прибегать тогда, когда в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и правления.

Имущество, которое требует правления, т.е. заключения договора доверительного правления имуществом:

-      

-      

-      

-      

Полномочия по заключению договора о доверительном правлении имуществом возложены на нотариуса или исполнителя завещания.

По договору о доверительном правлении одна сторона передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное правления, а другая сторона обязуется совершить правление этим имуществом в интересах учредителя правления или казанного им лица (выгодоприобретателя) этот договор не влечет перехода права собственности на имущество от собственника к доверительному правляющему.

Предмет договора - осуществление слуг правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом и другие юридические и фактические действия.

Форма договора - только письменная, если это недвижимость, то обязательно его нотариальное оформление (ст.1017 ГК).

Подлежат соблюдению и правила о государственной регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное правление.

Деятельность доверительного правляющего вознаграждается, при этом предельный размер вознаграждения по договору доверительного правления не может превышать 3 процента оценочной стоимости наследственного имущества.[43]

Особенности договора доверительного правления имуществом состоят в том, что к правляющему переходят не правомочия собственника, право их осуществления; это возмездный и реальный договор; доверительный правляющий действует от своего имени в интересах чредителя.

Так, доверительный управляющий осуществляет права и исполняет обязанности мершего правообладателя по договору коммерческой концессии до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя (п.2 ст.1038 ГК). Что же касается наследника, то до того, как он заступил в договоре коммерческой концессии место мершего правообладателя, его (наследника) в договоре доверительного правления имуществом следует рассматривать как выгодоприобретателя (бенефициара). То же имеет место и во всех других случаях заключения договора доверительного правления наследственным имуществом.

Ответственность доверительного правляющего становлена ст. 1122 ГК РФ, согласно которой доверительный правляющий, не проявивший при правлении наследством должной заботливости об интересах наследников, возмещает им бытки, причиненные тратой или повреждением имущества, с четом его естественного износа, также упущенную выгоду за время доверительного правления наследством.

Если наследование осуществляется по закону, то полномочия и ответственность за свои действия по подбору кандидатуры для правления имуществом несет нотариус. В случаях наследования по завещанию вся ответственность лежит на исполнителе завещания.

2.4.3. Возмещение расходов, вызванных

смертью наследодателя, и расходов на охрану

наследства и правление им

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и правление им, также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

Остановимся на каждом из этих видов расходов и попытаемся наметить пределы, в каких эти расходы подлежат возмещению.

К необходимым расходам, вызванным предсмертной болезнью наследодателя, относятся расходы на оплату медицинской помощи, приобретение лекарств, расходы по ходу за наследодателем и т.п. При этом нужно представить доказательства того, что эти расходы были действительно понесены (например, счета на оплату лекарств) и что они были необходимы. К таковым едва ли могут быть отнесены расходы на оплату услуг экстрасенса. Не так просто определить параметры предсмертной болезни, от чего во много зависит размер подлежащих возмещению расходов. Например, наследодатель в течение многих лет страдал таким хроническим недугом, как диабет, мер от инсульта, инфаркта или от ремии Очевидно, что расходы по приобретению инсулина нельзя отнести к тем, которые вызваны предсмертной болезнью наследодателя.

Ко второму виду расходов относятся расходы на достойные похороны наследодателя, включая и необходимые расходы на оплату места его погребения. Эти расходы обычно производятся же после смерти наследодателя, хотя не исключено, что они были понесены еще при его жизни (например, по казанию наследодателя наследники еще при его жизни, за счет своих средств, приобрели место погребения, где наследодатель должен быть похоронен). Подлежат ли возмещению расходы по отпеванию в церкви, на поминки и расходы по приобретению и становке на могиле наследодателя памятного надгробия? В принципе, подлежат, однако они не должны выходить за пределы разумных и необходимых. В противном случае на долю кредиторов наследодателя может ничего и не остаться. Для определения того, являются ли расходы разумными и необходимыми, в качестве одного из критерием могут быть использованы существующие в данной местности обычаи. У народов Крайнего Севера они одни, у народов Кавказа - другие.

Необходимо принимать во внимание и социальный статус покойного, который далеко не всегда адекватен размерам оставляемого им наследства. Выдающийся ченый может оставить более чем скудное наследство, крупный криминальный авторитет или коррумпированный чиновник - достаточно солидное. Это, однако, не означает, что оно в большей своей части может быть израсходовано на широкомасштабные поминки и сооружение помпезного памятника. Словом, при определении того, что из состава наследства может быть использовано на оказание ритуальных слуг, следует учитывать целый ряд факторов, причем не только юридического, но и морально-этического порядка.

Наконец, к третьему виду расходов относятся расходы на охрану наследства и правление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания (например, расходы по сдаче наследственного имущества под охрану специализированной организации или расходы исполнителя завещания по введению в суде дела, связанного с исполнением завещания).

Компенсацию расходов, необходимых для похорон, охраны наследства и правления наследственным имуществом можно предъявить:

1)   

2)   

3)   

Существует определенный порядок возмещения расходов:

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

Только согласно этому порядку можно возмещать расходы. Иная последовательность возмещения может быть опротестована в суде.

При этом такое возмещение осуществляется до платы долгов кредиторам и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. Следовательно, при недостаточности наследственного имущества для платы казанных расходов в полном объеме, лица, которые эти расходы понесли, не вправе требовать возмещения за счет иного имущества наследников.

В подтверждение расходов должны быть представлены бесспорные письменные доказательства произведенных затрат (счета, справки лечебных чреждений, вступившие в законную силу решения суда), свидетельские показания при этом не могут быть использованы в качестве доказательства.

Обобщение нотариальной практики казывает на то, что чаще всего к нотариусам обращаются граждане за возмещением затрат, связанных с похоронами наследодателя. В этом случае лицо, принявшее на себя бремя казанных затрат, подает нотариусу письменное заявление с просьбой возместить произведенные расходы. В соответствии п.3 ст. 1174 ГК РФ для осуществления расходов на достойные похороны могут быть использованы наличные денежные средства наследодателя, а также денежные средства, хранящиеся в банках.

Банки (в которых у наследодателя имеются вклады и иные банковские счета) обязаны предоставить денежные средства (наследодателя) на его достойные похороны по письменному постановлению нотариуса. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между ст.174 ГК и ст 69 Основ законодательства РФ о нотариате о том, что:

Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов:

1)   

2)   

Безусловно, ряд противоречий налицо. Во-первых, нотариус (согласно ст.1174) выносит постановление об оплате расходов (а не дает распоряжения об этом); во-вторых, нотариус вправе теперь подобные расходы возмещать за счет денежных средств на счетах в банках; в-третьих, согласно ст. 1174 денежные средства на счетах в банках расходуются лишь на достойные похороны наследодателя; в-четвертых, закон установил предельный размер таких расходов. В связи с отмеченными противоречиями применению с 01.03.02. подлежат нормы ст.1174, т.к. они имеют приоритет перед ст. 69 Основ законодательства РФ о нотариате (это вытекает из ст. 2 ГК).

Денежные средства предоставляются лицу, прямо казанному в постановлении нотариуса (см. Приложение 2.4 и Приложение 2.5). Этим лицом может быть один из наследников или исполнитель завещания, также иное лицо (например, фактически взявшее на себя все хлопоты, связанные с организацией достойных похорон).

Если расходы на похороны взял на себя на себя наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные, во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в этом банке, такой наследник вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для похорон.

В этом случае банк выдает наследнику казанные средства по заявлению наследника, не требуя от него предоставления соответствующего постановления нотариуса.

Однако размер денежных средств, которые банк обязан выдать такому наследнику по его требованию или по постановлению нотариуса (лицу, казанному в этом постановлении) не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств.

Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-Ф3 О погребении и похоронном деле[44] лицам, принявшим на себя обязанность осуществить погребение мершего, выплачивается социальное пособие в сумме десятикратного минимального размера оплаты труда. Поэтому при выдаче постановления об оплате расходов по похоронам нотариус должен меньшить размер фактически понесенных расходов на казанную сумму.

2.4.4. Ответственность наследников

по долгам наследодателя

Граждане (физические лица) согласно ч.2 п.1 ст. 2 ГК РФ являются частниками отношений, регулируемых гражданским законодательством РФ, в соответствии с его положениями приобретают и реализуют гражданские права, осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, (ст.2ГК РФ) несут обязанности, возникающие из гражданских правоотношений, и отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст. 24 и 25 ГК РФ), Обязательства гражданина (должника) прекращаются со дня его смерти, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без личного частия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Из этого следует, что неисполненные обязательства мершего перед кредиторами по выплате в счет долга денежных средств или передаче определенной содержанием обязательства вещи после его смерти должны быть исполнены его правопреемниками.

В случае, когда наследники принимают наследство, они несут ответственность по долгам наследодателя солидарно.

Установление солидарной ответственности наследников, принявших наследство, означает, что кредитор, если кредиторов несколько, то каждый из кредиторов может по своему выбору потребовать исполнения обязательства от любого из наследников (в целом или в части),но наследник отвечает по этим обязательства лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Иными словами, наследник не может отказать кредитору в довлетворении его требования в полном объеме (разумеется, в пределах стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества) со ссылкой на то, что он отвечает по этому требованию лишь соразмерно своей доле, остальную часть долга кредитор должен взыскивать с других наследников. Но требования любого из кредиторов наследодателя к одном у из наследников, подчеркнем еще раз, подлежат удовлетворению лишь тогда, когда они не выходят за пределы стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества.

В связи с удовлетворением требований кредиторов наследодателя между наследниками могут возникнуть регрессные обязательства. Если, скажем, одина из наследников сполна довлетворил кредитора, то наследник, довлетворивший кредитора, может требовать от других наследников в порядке регресса соразмерно их долям в наследственном имуществе возмещения выплаченных сумм за вычетом той части долга, которая падает на него самого. При этом в порядке регресса остальные наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, как долевые должники.

В тех случаях, когда наследник приобретает право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии и это наследство принимает, он отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, н не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

В п.3. ст.1175 ГК РФ предусмотрено, что кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, становленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, становленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Нужно сказать, что п.3 ст.1175 вызывает больше вопросов, нежели ответов на них. Постараемся все же в них разобраться.

Отметим прежде всего, что новый ГК отказался от становления специального шестимесячного срока для предъявления кредиторами своих претензий под страхом траты принадлежащих им прав требований, который был предусмотрен ст.534 ГК 1964 г. Пункт 3 ст.1175 предусматривает, с одной стороны, что кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, становленных для соответствующих требований, с другой - что при предъявлении кредиторами казанных требований эти сроки не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению. Нет ли здесь противоречия? По существу нет, хотя воля закона, заложенная в этих правилах, выражена далеко не оптимально. Формулируя их, законодатель, несомненно, опирался на ст.201 ГК, согласно которой перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Принимая наследство, наследники заступают место наследодателя в обязательствах, в которых он не мог быть и кредитором, и должником. Как в том, так и в другом случае не происходит ни изменения срока исковой давности, ни порядка его исчисления. Правила ст.1175 рассчитаны на обязательства, в которых наследодатель выступал в качестве должника. Замена наследодателя принявшими наследство наследниками не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Требования, о которых идет речь в п.3.ст.1175, носят по существу ведомительный характер и могут быть предъявлены к кредиторами независимо от срока наступления соответствующих требований. Их предъявление и в интересах кредиторов, и в интересах должников. В интересах кредиторов, чтобы о себе напомнить и чтобы о них не забыли при распределении наследственной массы. В интересах должников, чтобы они знали, какими долгами обременено наследство и не приобретали кота в мешке. По своей юридической природе казанные требования близки к претензиям, о которых шла речь в ст. 554 ГК 1964 г. Отличие в том, что кредиторам не предоставляется специальный шестимесячный срок для их предъявления, пропуск которого влечет утрату кредиторами прав требования. По ст.1175 кредиторы могут предъявить требования в течение становленных для соответствующих требований сроков исковой давности. В свете сказанного становится более понятным, почему предъявление требований не влечет перерыва, приостановления и восстановления сроков исковой давности. Не влечет потому, что предъявление требований вызвано заменой должника в обязательстве, такая замена, в свою очередь, не влечет ни изменения срока исковой давности, ни изменения порядка его исчисления.

Отметив также, что помимо наследников, принявших наследство, кредиторы до принятия наследства могут предъявить соответствующие требования к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (по ст.554 ГК 1964 г. их можно было предъявить также и к нотариальной конторе по месту открытия наследства). Требования во всеха случаях должны быть предъявлены в суде. Статья 1175 не называет эти требования исковыми, в то время как в ст.554 ГК 1964 г. предусматривалось предъявление к наследственному имуществу иска. Статья 1175 включает правило, которого в ст,554 ГК 1964 г. не было: если требование предъявлено к исполнителю завещания или к наследственном имуществу, суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или до перехода имущества как выморочного к Российской Федерации.

Кредитор вправе направить требования об исполнении долгового обязательства не только непосредственно наследникам или исполнителю завещания, но и нотариусу, в производстве которого находиться соответствующее наследственное дело. Однако нотариус, которым принято казанное заявление кредитора, не вправе самостоятельно выдавать распоряжение об довлетворении претензий за счет наследственного имущества, обязан лишь в необходимых случаях принять меры к охране наследственного имущества.

О поступившем заявлении кредитора, содержащем требование об исполнении долгового обязательства или о принятии мер к охране наследственного имущества, нотариус должен сообщить известным ему наследникам и предложить им добровольно погасить долг. При отказе наследников добровольно довлетворить претензии кредитора и предъявить наследственное имуществоа наследодателя к описи нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд с иском к этим наследникам.

В тех случаях, когда от кредитора поступило заявление об исполнении долгового обязательства, а наследников нет, и имущество в порядке наследования будет передано Российской Федерации, нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, сообщает кредитору о наличии имущества и разъясняет ему порядок предъявления претензий к соответствующему финансовому органу по месту открытия наследства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институт принятия наследства остается одним из важнейших институтов наследственного права. В последнее время все больше граждан обращается к нотариусу для оформления наследства и от правильного применения и толкования нотариусом норм наследственного права зависит реализация права гражданина на наследование.

Закончив изложение материала дипломной работы необходимо сделать ряд важных выводов.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке ниверсального правопреемства.

Наследование может осуществляться по завещанию, в случае, если наследодатель не оставил завещания или была завещана лишь часть имущества, также в случае признания имущества выморочным Ца наследование осуществляется по закону.

Важное юридическое значение имеет правильное определение времени и места открытия наследства. Временем открытия наследства является день смерти наследодателя. Граждане, мершие в один и тот же день, считаются мершими одновременно и не наследуют друг после друга. Следует подчеркнуть, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, не час смерти. В связи с рассматриваемым вопросом необходимо обратить внимание на следующее. Статья 17 ГК РФ определяет, что все граждане Российской Федерации обладают способностью иметь гражданские права и обязанности. Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается смертью. Законодателем становлено, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Поэтому, по моему мнению, статья 4 ГК РФ противоречит как содержанию так и смыслу статьи 17 ГК РФ и эти противоречия весьма серьезны. Рассмотрим такой пример: смерть гражданина наступил в 0 часов 10 минут. Если руководствоваться ст. 4 ГК РФ, то следует признать, что круг наследников должен определяться не на момент смерти (0 часов 10 минут), а на момент окончания календарных суток (24 часа). Другими словами, если потенциальный наследник доживет до конца календарных суток, то он станет наследником, если нет, то правопреемства между ним и наследодателем не возникнет. Таким образом, статья 4 ГК РФ правоспособность широкого круга лиц (наследников по закону, наследников по завещанию, отказополучателей) частично ограничивается (в нашем примере почти на 24 часа) и становится в зависимость от того, доживет ли потенциальный наследник до конца календарных суток. Вместе с тем нужно вспомнить, что в соответствии с ч.1 ст. 2ГК РФ ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, становленных законом. Этой позиции придерживается и М.Ю. Барщевский. По его мнению л при определении круга лиц, призываемых к наследованию, как по закону, так и по завещанию, во внимание должны приниматься лица, находящиеся в живых к моменту (часу или минуте) смерти наследодателя. И только в том случае, если нет возможности достоверно становить последовательность смерти лиц, скончавшихся в один день, их следует признавать умершими одновременно. [45]

От времени открытия наследства зависит круг наследников, сроки принятия наследства, определение размера пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее постоянное место жительства наследодателя, в случае, если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится з пределами РФ, местом открытия наследства считается место нахождения наследственного имущества. Место открытия наследства играет важную роль для реализации права гражданина на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к. по месту открытия наследства нотариус принимает заявление о принятии наследства, претензии от кредиторов наследодателя, меры к охране наследственного имущества.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и понятную норму: для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства - это волеизъявление наследника, в результате которого наследник становится собственником принадлежавшего наследодателю имущества, субъектом его прав и обязанностей.

Институт принятие наследства (традиционный для отечественного наследственного права) не совпадает по своему содержанию с институтом приобретение наследства. Последний шире по своему содержанию, поскольку сводится не только к мероприятиям, связанным с собственно принятием наследства, но и охватывает отношения:

- по отказу от наследства;

- связанные с отказом от завещательного отказа;

- по оформлению свидетельства о праве на наследство;

- по охране наследства;

хотя и относящиеся к переходу имущества в порядке наследования, но не возникающие собственно в процессе принятия наследства.

Третья часть ГК РФ, введенная в действие 1 марта 2002 года, внесла в вопросы наследования значительное число новелл, в частности, касающихся принятия наследства, хотя в основном сохранен прежний порядок принятия наследства. Наследник признается принявшим наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или подал нотариусу заявление о принятии наследства. Необходимо, чтобы казанные действия были выполнены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Что это значит - фактическое вступление во владение наследственным имуществом? Под этим понятием юристы имеют в виду действия, дающие основания считать, что наследник относится к имуществу как к своему. В ныне действующем Гражданском кодексе РФ такой способ принятия наследства как фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом получил более распространенное толкование и называется фактическое принятие наследства.

Вопроса о фактическом принятии наследства хочется коснуться отдельно. При оформлении наследства у нотариусов (по крайней мере в нотариальной конторе, где работаю я)а сложилась такая практика, что совместная регистрация по месту жительства наследодателя и наследника трактуется как их совместное проживание, что в свою очередь является доказательством фактического принятия наследства наследником. Мне такая позиция представляется спорной, т.к. совсем не обязательно, что наследник, будучи зарегистрированным по одному адресу с наследодателем, фактически проживал там на день открытия наследства или в течение шести месяцев со дня открытия наследства и тем самым совершал действия, свидетельствующие о вступлении наследника во владение или в правление наследственным имуществом. Поэтому, в случае обращения наследника к нотариусу по истечении шести месяцев со дня смерти, помимо справки о совместной регистрации наследника и наследодателя целесообразно, чтобы наследник представлял бы еще и справку о фактическом принятии наследства (это может быть справка о совместном проживании с наследодателем, справка о том, что наследником было взято имущество наследодателя и т.п.).

В законе сказано, что наследство может быть принято и по истечении шестимесячного срока при словии согласия на это всех наследников, принявших наследство. При отсутствии такого согласия, также при отсутствии наследников, принявших наследство, пропущенный срок может быть восстановлен судом, если он признает причину пропуска срока важительной и при словии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. В законе не казано, какие причины пропуска срока считаются важительными. Вопрос решается судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Суд рассматривает заявление о восстановлении срока в порядке искового производства. Следует отметить, что в судебном порядке признается и само принятие наследств судом (это новелла, т.к. в ГК 1964 такой нормы не было). Заканчивая разговор о восстановлении срока для принятия наследства, следует сказать, что его не всегда следует восстанавливать. Прежде чем рекомендовать наследнику предъявить иск о восстановлении срока для принятия наследства, необходимо выяснить, не было ли наследство принято фактически. Если обнаружиться, что наследство же фактически принято, то следует рекомендовать обратиться в суд с заявлением об становлении факта принятии наследства. Заявление рассматривается в порядке особого производства по месту жительства.

Важно отметить, что не допускается принятие наследства под словием или с оговорками. Наследник может принять как наследство в целом, так и его часть. Причем, если наследник принял хотя бы часть наследства. то считается. что он принял все причитающееся ему наследство, из чего бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось.

В ныне действующем законодательстве содержится легальное определение наследственной трансмиссии, чего не было в ГК РСФСР от1964 г.. В соответствии со ст. 1156 ГК РФ право на принятие наследства, которое принадлежало мершему наследнику, не спевшему принять наследство в установленный срок, переходит к его наследникам. При этом четко станавливается, что право на принятие наследства (в порядке наследственной трансмиссии) не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, не спевшего принять наследство. Из этого следует важный практический вывод. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар),не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства, т.е. по долгам трансмитента.

Право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух возможностей: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без казания лиц, в пользу которых он отказывается. Существенным изменением (по сравнению с ранее действовавшими нормами ГК РСФСР 1964г.) порядка отказа от наследства является становление в действующем ГК права наследника отказаться от наследства в течение срока становленного для принятия наследства, т.е. в течение шести месяцев со дня открытия наследства, и в том числе в случае, когда он же принял наследство любым из способов, предусмотренных законом. Кроме того, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или правление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении становленного срока, если найдет причины его пропуска важительными.

Здесь необходимо подчеркнуть, что если наследник принял наследство, то он имеет право отказаться от наследства в предусмотренном законом порядке, но если наследник отказался от наследства, то взять отказ обратно или изменить его он же не может.

Много новшеств появилось в части, регулирующей последствия принятия наследства. Появилась статья 1172 Меры по охране наследства. В ранее действующем ГК РСФСР аналога этой статьи нет. До принятия нового ГК эти отношения регулировались лишь Основами законодательства РФ о нотариате и Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. Кроме этого, появились нормы, определяющие порядок заключения договора доверительного правления наследственным имуществом.

Отметим, что новый ГК отказался от становления специального шестимесячного срока для предъявления кредиторами своих претензий, который был предусмотрен статьей 534 ГК РСФСР.

В п.3 ст. 1175 предусмотрено, что кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, становленных для соответствующих требований.

Хочется отметить, что с принятием части третьей ГК ликвидировано значительное несоответствие современного законодательства и действующего до последнего времени ГК РФ от 1964 г. Однако, так кака часть третья ГК вступила в действие сравнительно недавно, применение на практике ряда норм вызывает некоторые трудности. Поэтому, хотелось бы, чтобы в ближайшее время законодатель разработал практические рекомендации, касающиеся применения этих норм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативно-правовые и другие официальные документы.

1.1. Конституция Российской Федерации. - Пб.: Литера. 1. - 48 с.

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. - Пб.: НИЦ

1.3.       

1.4.       

1.5.       

1.6.       

1.7.       

1.8.        а О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации// Финансовая газета, 05.12.01. №45.

1.9.        а от 14.05.01 № 51-ФЗ О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР //а Российская газета. 2001. 17 мая. № 93 (2105).

1.10.    

1.11.     деятельности // Российская газета. 06.08 98. №148.

1.12.    

1.13.    

1.14.    

1.15.     Постановление Пленума Верховоного Судаот 1 июля 1966 г. № 6 О судебной практике по делам о наследовании. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. с.395.

1.16.     а Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. 395 с.

1.17.    

1.18.    

1.19.     а Справочник по нотариату. - Новосибирск: Издательство ЮКЭА, 1997. - 800 с.

1.20.     а 30.01.02.

1.21.    

1.22.    

1.23      а семейным и уголовным делам от 19 мая 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17 Ст. 1462

2. Специальная литература

2.1.        Барышев А.И. Приобретение наследства и его юридические последствия. а- М., Издательство Юридическая литература, 1960. - 289 с.

2.2.        Барщевский М.Ю. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Белые альвы, 1996. - 192 с.

2.3.        Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: Юрайт-М, 2002. - 256 с.

2.4.        Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. учеб.-метод. Пособие. - М.: Юрайт-М, 2002. - 352 с.

2.5.        Галиев Р.Ф. Коллизии наследственного права в переходный период./ Бюллетень нотариальной практики, № 5, 2001, с.21-27.

2.6.        Гуев А.И. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Ц М.: ИНФРА-М.2002. - 448 с.

2.7.        Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР, (Изд. 2-е). М.,КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 2001. - 496.

2.8.        Граве А.К. Вопросы наследственного права в практике Верховного Суда Р. М., 1949. - 369 с.

2.9.        Гражданское право: учебник / Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. Т. 1.Изд. пятое. М., 2. С.305-306;

2.10.     Гражданское право: учебник / Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. ; Т. 3. Изд. Третье. М., 2. С.579-580.

2.11.     Данилов Е.П. Наследственное право. Общие комментарии. Сравнительная таблица./а Москва. Право и закон, 2002, 80 с.

2.12.     Елисеев И.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: л ВИТРЭМ, 2002. - 304 с.

2.13.     Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право, Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 3-е, перераб. И доп. - М.: Статут, 2002. - 384с.

2.14.     Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю. Вводный комментарий к проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс России. Часть третья. Проект: наследственное право, Международное частное право. Текст, Вводный комментарий. М.: Статут, 2001, - а118 с.

2.15.     Корчевская Л.И. Институт собственности и проблемы наследования // Советское государство и право, 1992, №1, с.116.

2.16.     Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М., 1997, - 548 с.

2.17.     Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев, 1973, - 358 с.

2.18.     Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, 1. - 296 с.

2.19.     Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). - М., 1997. - 267.

2.20.     Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел наследственного имущества.ЦМ.: Издательство ПРИОР, 2002.Ц 128 с.

2.21.     Черепахин Б.Б. Правопреемство по Советскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. - 535 с.

3. Материалы практики

3.1. Текущий архив нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Рябовой Ольги Витольдовны.

4. Периодическая печать

4.1. Российская газета. 2001-2002.

4.2. Финансовая газета. 2001-2002

4.3. Информационный бюллетень Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 1996-2002.

4.4. Нотариальный вестник. 1998-2002.

4.5. Советская (Российская) юстиция. 1983-2002.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАСЛЕДСТВА

Нотариусу Санкт-Петербурга

Рябовой О.В.

Галанова Сергея Владимировича, 25 мая 1975 года рождения, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, лица Турку, дом 31, квартира 219,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Галанов Сергей Владимирович отказываюсь от причитающейся мне доли в наследственном имуществе моей матери, Галановой Валентины Ивановны, мершей 21 июля 2002 года, в моего отца, ее мужа, Галанова Владимира Алексеевича.

Мне нотариусом разъяснено, что в соответствии со ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть отменен или взят обратно. Отказываясь от части наследства, я отказываюсь от всего наследства, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.

Санкт-Петербург, первого октября две тысячи второго года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА И С ПРОСЬБОЙ ВЫДАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Нотариусу Рябовой О.В.

Дрониной Ларисы Борисовны, 21 июня 1951 года рождения, зарегистрированной в городе Североморске Мурманской области, лица Сгибнева, дом 6, квартира 40,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Принимаю наследство после мершей 30 мая 2002 года Волковой Зинаиды Александровны, на день смерти зарегистрированнойа в Санкт-Петербурге, Загребский бульвар, дом 27/16, квартира 103, и прошу выдать мне свидетельство о праве на наследство.

Наследницей по завещанию является:

Дронина Лариса Борисовна, зарегистрированная по казанному выше адресу.

Наследственное имущество состоит из:

квартиры № 103 в доме 27/16 по Загребскому бульвару в Санкт-Петербурге,

садового дома и земельного частка, находящихся в садоводческом товариществе Радуга массив ст.Михайловская Кировского района Ленинградской области, часток № 98,

втомашины М41ИЭ-28, выпуска 1992 года,

Санкт-Петербург, двадцать второго октября

две тысячи второго года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

СПРАВКА О ВСТУПЛЕНИИ НАСЛЕДНИКА В ПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛЫМ ДОМОМ

Настоящая справка выдана Администрацией Вагановской волости Всеволожского района Ленинградской области, в том что гражданин Белов Иван Сергеевич. в течении шести месяцев со дня смерти матери - Беловой Пелагеи Павловны вступил в правление принадлежащим Беловой П.П. жилым домом, находящимся в п. Ваганово Всеволожского района Ленинградской области. Белов И.С. платил страховые платежи.

Глава Администрации Вагановской волости Всеволожского района Ленинградской области:а подпись

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ЧИСЛО НАСЛЕДНИКОВ, НАСЛЕДНИКА, ПРОПУСТИВШЕГО СРОК

Нотариусу Санкт-Петербурга

Рябовой О.В.

Давыдова Виктора Васильевича, 05 октября 1963 года рождения, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, лица Будапештская, дом 40, корпус 1, квартира 57,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на включение в число наследников после мершего 02 мая 2001 года Давыдова Василия Ивановича его сына, Давыдова Андрея Васильевича, так как он пропустил срок принятия наследства.

Санкт-Петербург, двадцать третьего сентября две тысячи второго года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4

ЗАЯВЛЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ ОПЛАТИТЬ РАСХОДЫ ПО ПОХОРОНАМ

Нотариусу Санкт-Петербурга

Рябовой О.В.

Кравченко Татьяны Викторовны 28 февраля 1952 года рождения,

зарегистрированной в Санкт-Петербурге, лица Будапештская, дом 9, корпус 1, квартира 413,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оплатить расходы по похоронам за счет наследственного имущества - денежных средств, хранящихся в ОАО Петровский НБ, принадлежавших мершей 03 сентября 2002 года Желиховской Вере Кирилловне, проживавшей в Санкт-Петербурге, лица Будапештская, дом 5, корпус 3, квартира 71.

Наследников, предусмотренных статьями 1142-1145 Гражданского Кодекса РФ, не имеется.

Санкт-Петербург, пятого сентября две тысячи первого года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПОХОРОНЫ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург, второго октября две тысячи второго года

Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Рябова Ольга Витольдовна, действующая на основании лицензии № 125, выданной правлением юстиции Мэрии Санкт-Петербурга 23 апреля 1993 года, в связи с предъявленными требованиями к наследственному имуществу мершей 03 сентября 2002 года, Желиховской Веры Кирилловны, о выплате денежных средств для осуществления расходов на достойные похороны Желиховской Веры Кирилловны, в соответствии со стю 1174 ГК РФ

п о с т н о в л я ю

выплатить Кравченко Татьяне Викторовне, 28 февраля 1952 года рождения, паспорт 40 00 638456, выдан 47 ом Санкт-Петербурга 08 июня 2001 года, зарегистрированной в Санкт-петербурге, улица Будапештская, дом 9, корпус 1, квартира 413, для осуществления расходов на достойные похороны Желиховской Веры Кирилловны денежные средства, хранящиеся в ОАО Петровский по счету № 423018100551181407.

Наследственное дело № 123/02

Зарегистрировано в реестре за № 2345.

Нотариус



[1] Корчевская Л.И. Институт собственности и проблемы наследования // Советское государство и право, 1992, №1, С,116.

[2] Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). - М., 1997.-С.48.

[3] Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М., 1997. - С.408.

[4] Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. учеб.-метод. Пособие. - М., 2002, С.12.

[5] Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997, С.304.

[6] Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской федерации. учеб.-метод. Пособие. - М.: Юрайт-М, 2002. - С. 17.

[7] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. - С.266.

[8] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.14.

[9] п. 10 постановления Пленума ВС РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании в ред. Постановлений Пленума ВС РФ от 21 декабря 1993 г. №11 и от 25 октября 1996 г. № 10 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.264-265.

[10] Федеральный закон О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР //а Российская газета. 2001. 17 мая. № 93 (2105).

[11] См. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР, (Изд. 2-е). М.,КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 2001. С.88-131 и

Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 133-137.

[12] Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Статут.2002. С.81.

[13] Черепахин Б.Б. Правопреемство по Советскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001.С.435.

[14] Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российский Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002. С.15.

[15] См.: Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю. Вводный комментарий к проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс России. Часть третья. Проект: наследственное право, Международное частное право. Текст, Вводный комментарий. М.: статут. 2001. С.26.

[16] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.263.

[17] См. Елисеев И.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. С.24.

[18] См. Инструкцию по констатации смерти человека на основании смерти мозга. Утверждена приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. № 460 //Российская газета. 30 января 2002.С.11.

[19] См.Гуев А.Н. каз. Соч. С. 8.

[20] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.262.

[21] Ст. 6а Федерального закона л О введение в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации № 147-ФЗ // Финансовая газета. 05.12.01. № 45.

[22] п.45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 л По применению Закона Российской Федерации О государственной пошлине // Информационный бюллетень - Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 1996 г. № 31. С. 63.

[23] Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Р, 1987. №3.С.32.

[24] Барщевский М.Ю. Наследственное право, М., 1996, С.12.

[25] См. ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Нотариальный вестник, 1998 г. № 7-8. С. 62-72.

[26] Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1462.

[27] См.Елисеев И.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. С.122.

[28] См. Граве А.К. Вопросы наследственного права в практике Верховного Суда Р. М., 1949, С.44-45 и Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973, С.29.

[29] Елисеев И.В, Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: л ВИТРЭМ, 2002. С.109.

[30] п 23 Приказа Минюста России от 15.03.2 № 91 Об тверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации // Информационный бюллетень - Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 2 г. № 60. С.38.

[31] Елисев И.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. С.113.

[32] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.263.

[33] Справочник по нотариату. - Новосибирск: Издательство ЮКЭА, 1997. С.260.

[34] п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 //а Сборник постановлений Пленумов Верховных Судови РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. - М.: Издательство Спарк, 1997. С.263.


[35] См. Гражданское право: учебник / Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. Т. 1.Изд. пятое. М., 2. С.305-306; Т. 3. Изд. Третье. М., 2. С.579-580.

[36] Судебная практика Верховного Суда Р, 1951, № 4, с.36.

[37] п 23 Приказа Минюста России от15.03.2 № 91 Об тверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации // Информационный бюллетень - Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 2 г. № 60. С.38.

[38]а Комментарии к Основам законодательства РФ о нотариате. - М.: Издательство Спарк, 1996, с.96

[39] п. 25 Приказа Минюста России от15.03.2 № 91 Об тверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации // Информационный бюллетень - Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 2 г. № 60. С.39.

[40] п 26 Приказа Минюста России от15.03.2 № 91 Об тверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации // Информационный бюллетень - Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 2 г. № 60. С.38.

[41]а Сма ст. ст. 3, 7 Федерального закона Об оценочной деятельности № 135-ФЗ от 15.01.96.// Российская газета. 06.06.98. № 148.

[42] Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 Об тверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного правления наследственным имуществом // Российская газета от 31 мая 2002 г., № 96 (2964).

[43] Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 Об тверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного правления наследственным имуществом // Российская газета от 31 мая 2002 г., № 96 (2964).

[44] Собрание Законодательства РФ №3 от 15.01.96.

[45] Барщевский М.Ю. каз.соч. С.13.