Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте

Скачайте в формате документа WORD


Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Российской Федерации

Оренбургский государственный аграрный ниверситет

юридический факультет

кафедра гражданского права

Допущено к защите

И. о. зав.кафедры гражданского права

Пустотина Наталья Владиморовна

УФ 2001

Дипломная работа

Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

Специальность 021100 Юриспруденция

Выполнил студент Я.А.Касперович

(подпись)

группа Ю- 5, 5 курса, дневного отделения

Научный руководитель

Преподаватель Бермишева Светлана Анатольевна

(подпись)

Оренбург, 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введени3

Глава 1. Основные понятия наследственного права.7

1.1. Понятие наследственных правоотношений8

1.2. Субъектный состав наследственных правоотношений13

1.3. Наследование по закону и по завещанию.18

Глава 2. Наследственная масса как совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права и обязанностей наследодателя...34

2.1. Понятие составных элементов наследственной массы.35а

2.2.Имущественные права и обязанности наследодателя как часть наследственной массы.42

2.3.Личные неимущественные права и обязанностиа наследодателя как часть наследственной массы73

Глава 3. Наследственные правоотношения с иностранным элементомЕ...Е...76

3.1.Коллизии законодательства в области наследования..76

3.2. Перспективы развития института наследственного права в России и зарубежом...84

Заключени...Е.....95

Список использованной литературы и нормативных актов...Е100

ВВЕДЕНИЕ

Редко мы задумываемся о том, что наступает день и час, когд человек ходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Появление частной собственности у граждан России сформировало новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти.

В пункте 4 статьи 35 Конституции Фа прямо казано: Право наследования гарантируется законом.Ф[1] Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, беждений, принадлежности к общественным объединениям, также другим обстоятельствам.

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права.

Большое значение для наследственных правоотношений, прежде всего, имеет объект этих отношений, то есть то, что называют наследственной массой, которая состоит из прав и обязанностей мершего гражданина, переходящих к его наследникам.

Наследоваться по Российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные частки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены.

Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к величению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.

регулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму юридически оформленной воли наследодателя после смерти. Здесь местна формула, выведенная еще в римском праве: воля умершего - закон.

После распадаостро встал вопрос о наследовании имущества находящегося в других государствах. Как следствие, появились?

Основная цель настоящей работы - раскрыть сущность наследственных правоотношений, рассмотреть виды наследственной массы, показать особенности наследования отдельного имущества, разобраться в наследовании по закону и по завещанию, и обозначить перспективы развития наследования. К задачам исследования относятся:а изучение действующего законодательства России, связанного с правом наследования; рассмотрение разнообразие наследственной массы; определение специальных правил наследования ряда имущества; выявление особенностей перехода по наследству отдельных видов имущества; выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания; анализ судебной практики по делам о наследовании; изучение предпосылок и возможных направлений развития Российского наследственного права.

Говоря о научной разработанности необходимо отметить, что наследственное право, как подотрасль гражданского права, является одной из самых старых. Как следствие этого можно отметить довольно глубокую разработанность настоящей подотрасли. Изученная в ходе написания работы литература, составляет лишь небольшой срез того что написанно по этой теме. Наиболее полное освещение вопросов наследственного права можно найти в работах М.Ю. Барщевского, А.Л. Маковского, П.С. Никитюка, Ю.К. Толстого и других. Анализ мнений и суждений вышеперечисленных авторов является основой настоящей работы. Хотя как было сказано выше настоящий вопрос и был достаточно хорошо разработан чеными правоведами, но в связи с переходом нашей страны к рыночным отношениям необходимо дополнительная разработка этого вопроса.

В настоящее время наследственные правоотношения в Российской Федерации регулируются Гражданским кодексом РСФСР 1964 года. Однако, после 1991 года, когда произошел распад бывшегои появились новые формы собственности, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которые требуют скорейшего разрешения на законодательном ровне. В связи с этим в настоящее время ведется исследование таких пробелов в законодательстве России и разрабатывается на этой основе проект части Гражданского кодекса, в которой глава VI будет полностью посвящена наследственному праву.

На данном этапе вопросы наследственного права регулируются многими нормативно-правовыми актами, прежде всего, Конституцией РФ 1993 года. Связь наследственного права с нормами Конституции проследить очень легко, так как право наследования тесно связано с правом личной собственности, которая охраняется государством, то есть Конституцией РФ. Таким образом, можно говорить о том, что нормы высшего законодательного акта России являются непосредственно гарантией реализации каждым гражданином Российской Федерации своих прав в сфере наследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом.

Вторым важнейшим источником наследственного права является Раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным правоотношениям и играющий в настоящее время решающую роль при регулировании вопросов наследственного права. Также регламентируют права наследования нормы Основ гражданского законодательства, Семейного кодекса РФ, также различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актах немаловажное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994 года.[2]

Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, но порой является достаточно старевшей по отношению к сегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходном периоде, когда принимается много законодательных актов, связанных с новой рыночной экономикой и структурой возникающих в ней правоотношений, но, к сожалению, действующая глава Гражданского кодекса 1964 года Наследственное право далеко не всегда позволяет эти правоотношения регулировать.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕНОГО ПРАВА

Наследство - совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицама (наследникам) в порядке, становленном законом.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей мершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметома любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Здесь хочется отметить, что не все авторы считают, что при наследовании имеет место ниверсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории наследственного правопреемства высказывала Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, о преемстве, причем не в самих правах, в объектах этих прав. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Она придерживался позиции, высказанной В.И. Серебровским: Долги являются Е только Уобременением наследства, но не его составной частью. Долги могут меньшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они же никак не могли бы обременять его.Ф[3] Точка зрения автора основана на толковании неудачно сформулированных норма ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной литературе, ни законодателя она не получила. По-видимому, та же судьба уготована еще более парадоксальным взглядам на сей счета Н.Д. Егорова. В данной работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникама переходит в порядке правопреемства.

1.1. Понятие наследственных правоотношений

Под наследственными правоотношениями (или наследованием)а -а понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав мершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, становленном законом.

Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях мершего лица такое положение, которое соответствует положению мершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или ниверсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, не от других лиц.Ф[4]

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. От ниверсального наследственного преемства отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших мершему прав и обязанностей, только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в отдельных правах мершего наследованием не является.

Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает: смерть гражданина и объявление гражданина мершим. При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку он позволяет определить круг лиц, которые выступят наследниками, значит и потенциальными лицами, участвующими в деле; будет ли наследник сам частвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное лицо - представитель (как правило, законный); каким будет состав наследственной массы; какое именно законодательство применимо к данным наследственным правоотношениям. Кроме того, именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.

Таким образом, моментом открытия наследства, на юридическом языке временем открытия наследства, согласно статьи 528 ГК РСФСР признается день смерти наследодателя, при объявлении его мершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его мершим. В случае объявления мершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, грожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.[5]

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.[6]

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие места открытия наследства. Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части (статья 529 ГК РСФСР).

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Российской Федерации.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, сыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ).

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства станавливается судом в порядке особого производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об становлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (статья 249 ГПК РСФСР).

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы мершего о месте нахождения наследственного имущества. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его становлении.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что словия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства.

В проекте части Ш Гражданского Кодекса РФ основные понятия, рассмотренные в настоящем пункте по своей сути остались неизменными.

Итак, под наследственными правоотношениями (или наследованием)а -а понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав мершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, становленном законом. Моментом открытия наследства признается день смерти наследодателя, при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части.

1.2. Субъектный состав наследственных правоотношений

При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.[7] А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как покойники субъектами правоотношений быть не могут[8].

Наследодатель - это гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они казаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля мершего, такое событие, как смерть человека.

Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.

При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуюта на момент открытия наследства. Например, если гражданин РФ оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству - правопреемнику к Российской Федерации.

Юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

По ст. 1161 проекта части Ш ГК Фа наследниками могут быть как граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица, существующие на день открытия наследства, так и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Субъектом права наследования выступает государство в лице края, области, иного административно-территориального или национально-государственного образования (его финансовых или иных уполномоченных на то органов государственного правления), если наследодатель не казал в завещании иное государственное образование в качестве наследника, либо речь идет об имуществе, относящемся к объектам федеральной или республиканской собственности (например, памятники истории и культуры национального значения).[9]

К спорным моментам относится то, что выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону не к государству, как это имеет место сейчас, в собственность муниципального образования по месту открытия наследства. В одном из предшествующих проектов части Ш ГК предусматривалось, что выморочное имущество переходит либо в собственность города или района (кроме района в городе) по месту открытия наследства, либо к чреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании в нем, либо к монастырю - после смерти монашествующего (при этом к монастырю переходит не все имущество мершего, лишь движимое имущество, оставшееся в монастыре, также имущество в виде вкладов мершего в кредитных чреждениях), либо к обществу, товариществу, кооперативу(имущество, принадлежащее мершему в виде акций (вкладов, паев) в данном обществе, товариществе, кооперативе).[10] Итак, первая категория наследников - это граждане. Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя (статья 530 ГК РФ). Если наследодатель объявлен в судебном порядке мершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, казанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон (статья 530 ГК) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после открытия наследства, в число законных наследников не входят.

Проект части Ш ГК Фа значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. По проекту наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления). В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья 1189 проекта ч. Ш ГК РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей 1191 проекта ч. Ш ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются сыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны. В соответствии с Федеральным законома ''О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР'' все предложения внесённые в проекте части ГК РФ претворены в жизнь.[11]

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК РСФСР существуют несколько категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст.534 ГК).

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья 534 ГК).

И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Ст. 552 ГК содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место: когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части; когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию; когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу становленных законом оснований (статья 531 ГК); когда ни один из наследников не принял наследства (статья 546 ГК), либо все отказались в пользу государства (статья 550 ГК).

Во всех перечисленных случаях входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается[12].

1.3. Наследование по закону и по завещанию

Гражданское законодательство РФ станавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 527 ГК наследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону - это наследование на словиях и в порядке, казанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с становленной очередностью.

Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, также словия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в становленной законом форме, называется завещанием.

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не спевают составить завещание.

Итак, наследование возможно либо по завещанию, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (статья 527 ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда: не составлено завещание; завещана лишь часть принадлежащих мершему лицу прав и обязанностей; завещание признано недействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство; наследник по завещанию мер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей 546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. казанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии с п. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (статьи 532, 536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в течении оставшейся части срока для принятия наследства, если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 532 ГК 1964 года, при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе сыновленные), супруг и родители (усыновители) мершего, а также ребенок мершего, родившийся после его смерти.

При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди. Таковой являются: братья и сестры мершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.

В соответствии с Федеральным законома ''О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР'' принятым Государственной Думой 11 апреля 2001 года введены дополнительно ещё две очереди наследования. в третью очередь наследуют братья и сестры родителей мершего (дяди и тёти наследодателя).

В четвёртую очередь наследуют прадеды и пробабки мершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.[13]

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении мершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников казанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их мершему родителю.

Федеральным законома ''О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР'' кроме внуков и правнуков наследодателя в число наследников призываемых в случае смерти их родителя который должен был наследовать за наследодателем, добавлены племянники и племянницы наследодателя.[14]

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении мершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Здесь необходимо остановиться на понятиях нетрудоспособность и иждивение. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, также лица, не достигшие 16, чащиеся - 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения становленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться нетрудоспособным не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Теперь предстоит разобраться с понятием иждивение. Закон РФ О государственных пенсиях в РФФ ва статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи мершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к существованию.[15] Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивения с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод - иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д.

Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы: справка местной администрации; справка жилищно-эксплуатационной организации; справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев; справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца; решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, для чащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и в составлении подобного документа не было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности такое дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения, и вопрос их наследования должен быть четко регулирован. Если гражданин не желает, чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

В соответствии с п.1 ст. 534 ГК РСФСР, каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Заметим, что в силу этой же статьи ГК наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия завещание. В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в становленной законом форме и направленное на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, становленном завещателем.[16]

Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество как в целом, так и в части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случае применение статьи 533 ГК, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем, исключается. И завещатель может распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях.

Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание - односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание - как единоличная сделка - может быть составлено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснения отдела нотариата Министерства юстиции РФ, государственный нотариус не вправе достоверить одно завещание от имени нескольких лиц. Здесь же следует сказать, что являясь сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

Относительно завещаемой наследственной массы можно отметить, что наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему смотрению.

Так, в Ленинском суде г. Оренбург разбирался иск наследникова Черкасова В.В., который мер летом 1 года. Его наследники (дети и внуки) не могли разобраться кто и что наследует, воля наследодателя в завещании была заявлена недостаточно отчетливо. Наследственное имущество состояло из дачи, денежных средств, авторские права и иного имущества.

У Черкасова В.В. было два сына, одина рано мер, оставив дочь. У второго сына, Сергея, было два сына от разных жен. Первая жена Сергея, с которой он развелся была прописана у Черкасова В.В. в московской квартире.

В соответствии с завещанием сыну Сергея от первого брака доставалась дача со всем имуществом, но с словием, что он обязан сохранять всю обстановку в точности в том виде, как она выглядела при жизни деда (эта туманная формулировка и запутала все дело). Все остальное имущество Черкасов В.В. завещал жене, но она мерла раньше мужа, завещание он менять не стал. Сын же Сергей наследовал авторские права отца. В квартире на Парковском проспекте же без всякого завещания оставалась жить невестка, поскольку жилплощадь муниципальная и никем не наследуется.

Такой расклад совершенно не строил Сергея и его племянницу (дочь мершего сына). Они решили, что тоже имеют право на часть наследства, о чем подали в Ленинский суд г. Оренбурга иски, требуя себе по 1/6 части имущества, в том числе и дачи (по праву представления).

В общих чертах позиции сторон были таковы. Сергей с племянницей тверждали, что дача, как и все имущество, являлась общей собственностью покойных супругов. Причем в завещании не казано, что внук его наследует - он обязан лишь его сохранить. Другая сторона не оспаривала имущество, находившееся ва квартире. Пусть оппоненты забирают себе полагающуюся им долю. Однако на даче им ничего не принадлежит. Доказали, что никаких семейных денег туда не вкладывалось. Никакой доли жены там нет, значит, и прав на дачу у сына и внучки тоже нет.

Суд постановил: жена никакой супружеской доли в даче не имела, при этом воля покойного в завещании выражена вполне четко. Значит, дача со всем имуществом - собственность внука. Невестка же Черкасова никому никаких денег не должна.[17]

В соответствии со статьей 540 ГК, завещание должно быть составлено письменно с казанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Проект ч. ГК РФ уделяет завещанию большое внимание. Статья 1172 предусматривает закрытые завещания, которые передаются в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Статья 1175 раскрывает новое понятие - завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, находящейся в явно грожающем его жизни положении и лишенный возможности составить по всем правилам завещание, может изложить свою волю в простой письменной форме или на словах в присутствии двух свидетелей. Такое завещание необходимо твердить судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей до истечения срока, становленного для принятия наследства.

Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с четом требований законодательства, достоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным (статья 541 ГК РСФСР).

Так, в июне 1 года скончался Смирнов В.Н. После смерти отца Евгений Смирнов собрался было же принять наследство покойного, но неожиданно знал у нотариуса, что отец за неделю до смерти завещал свою трехкомнатную квартиру в Оренбурге, дачу, машину и все остальное имущество Скворцову, сыну своей последней жены. Завещание было удостоверено заместителем главного врача больницы по лечебной части. Смирнов решил, что это несправедливо, и обратился к адвокату. После этого был подан иск о признании завещания недействительным.

В суде допросили ряд свидетелей, в том числе внука и жену покойного. Оказалось, что в последние годы жизни Смирнова был едва ли вменяем. Он стал забывать свой адрес и телефон, иногда не знавал даже родственников, постоянно заговаривался и часто вообще не понимал, где находится. Свидетельские показания подтверждались медицинскими документами: адвокат представил суду выписку из истории болезни от 1995 года, в которой у больного зафиксированы резкое снижение памяти, трата сознания, нарушение мозгового кровообращения и т. д.

Однако зам. главврача геронтологической больницы, выступавшая свидетелем со стороны ответчика, утверждала, что она лично прочла текст завещания наследодателю. Смирнов не имел возражений по завещанию и лично подписал этот документ. Врач заявила, что Смирнов психически был совершенно здоров, его состояние вполне соответствовало его преклонному возрасту.

С последним тверждением никто и не спорил, но оценивать его можно по-разному. Адвокат, например, ссылаясь на выписку из медицинской карточки, тверждал, что состояние больного оценивалось как тяжелое. Это подтверждало и заключение терапевтов, отмечавших, что "контакт с больным затруднен", что у него "затуманенное состояние, переходящее в коматозное". Все это согласовывалось и с выводами посмертной судебно-медицинской экспертизы, проведенной на основе медицинских документов: психика больного была изменена, и смысла своих действий Смирнов понимать не мог.

Но аргументы адвоката этим не исчерпывались. Он, например, выяснил, что у покойного не складывались отношения с новой семьей. Он обращался в правоохранительные органы с заявлениями, что новая семья его грабит. Таким людям, резюмировал адвокат, Смирнов, будь он в здравом ме, ничего завещать не мог.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что заместитель главврача, заверившая завещание, вообще не знает, кто его писал, поскольку она дала ответчику чистые бланки. При этом показания врача расходились с показаниями ответчика: Скворцов тверждал, что был в палате в тот момент, когда Смирнов подписал завещание, врач говорила, что его там не было.

И наконец, адвокат выложил последний козырь. Завещание, оказывается, было составлено с нарушением закона, поскольку заверено оно было не тем должностным лицом. Согласно п. 1 ст. 541 ГК и пункту 18 Инструкции о порядке достоверения завещаний главврачами, их заместителями по медицинской части, дежурными врачами больниц и т.д., этот документ не может визировать заместитель главврача по лечебной части. Кроме того, если ответчик действительно находился рядом с больным в момент подписания завещания, то тогда был нарушен еще и пункт 8 той же инструкции, в соответствии с которым получатель наследства не может присутствовать при составлении этого документа: иначе нарушается тайна завещания.

Суд признал завещание недействительным. Если вышестоящие судебные инстанции оставят решение в силе, то в права наследства вступита Смирнов.[18]

Согласно статьи 534 ГК каждый гражданин может завещать свое имущество по своему смотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель, по смыслу п. 2 статьи 534 ГК, может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом: путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;а путем молчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно станавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, становлен законодательством. Статья 535 ГК РСФСР к их числу относит: нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и сыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или сыновителей); нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе сыновленные), также нетрудоспособные супруг, родители или сыновители и иждивенцы мершего) наследуют независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (статья 535 ГК).

казанные лица обладают правом на обязательную долю независимо от распределения завещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже в тех случаях, когда завещатель странил необходимых наследников от наследования, они вправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие)[19], в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с четом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным.

Рассмотрим пример:а Адвокат Б. в Ленинскома суде города Оренбурга добился довлетворения иска своей доверительницы Тамаровой В. о признании недействительным завещания ее покойного мужа. По этому завещанию принадлежавшая ему часть приватизированной четырехкомнатной квартиры переходила к его неродной 11-летней внучке Еленой Е. На этом основании мать девочки стала требовать раздела жилплощади. Адвокат доказал суду, что наследодатель в момент составления документа не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку был психически нездоров.

Семья Тамаровой В., муж которой занимал в свое время видный государственный пост, проживала в 120-метровой пятикомнатной квартире. В результате приватизации глава семьи, его жена и ее внучка Марина В. с мужем получили в собственность по 1/3 жилплощади. После смерти мужа Тамаровой В. в феврале 1994 года его треть квартиры, согласно оставленному завещанию, перешла к его неродной 11-летней внучке Еленой Е. Мать Еленой Е. начала требовать раздела квартиры. Однако Тамаровой В. и Марина В., являющиеся собственниками других 2/3 квартиры, были категорически против этого. В результате осенью того же года Тамаровой В. обратилась с иском в Ленинский суд, требуя признать недействительным завещание мершего мужа. Ее интересы представлял адвокат Б.

Обосновывая в суде законность исковых требований, адвокат ссылался на ст. 535 ГК России, согласно которой нетрудоспособный супруг должен получить 2/3 наследственного имущества (так называемая "обязательная доля"). 76-летняя Тамаровой В. как раз и подпадает под действие этой статьи. Значит, тверждал адвокат, покойный мог завещать Еленой Е. не более трети от принадлежащего ему части жилплощади.

Кроме того, адвокат сумел доказать, что при составлении завещания муж Тамаровой В. не отдавал себе отчета в своих действиях. По ходатайству Б. была проведена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Изучив истории болезни из поликлиники, в которой наблюдался супруг истицы, и из областной больницы, где он находился перед смертью, эксперты представили суду заключение о его психической неполноценности в последние месяцы жизни. Оказалось, что он страдал церебральным атеросклерозом с выраженными изменениями психики, также расстройством восприятия и интеллекта. По словам Тамаровой В., муж часто просыпался по ночам и ходил по квартире с ружьем, думая, что он на охоте; сервировал праздничный стол, поджидая гостей, которых никто и не думал приглашать, или проводил воображаемые "совещания". В связи с этим адвокат Б. настаивал на признании завещания недействительным. Суд внял его доводам и довлетворил исковые требования Тамаровой В., передав ей права на жилплощадь ее покойного мужа.Ф[20]

Если в период между открытием и принятием наследства мрет один из наследников, то принадлежавшее ему право наследования переходит к его наследникам по закону или по завещанию (статья 548 ГК РСФСР).

Наследственной называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который мер, не спев его осуществить. Здесь есть свои особенности: Уво-первых, право на принятие наследства может быть осуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как для принятия остальной наследственной массы становлен шестимесячный срок, исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на принятие наследства пропущен, срок на принятие остальной части наследства не пропущен. Если это произойдет, то наследственная доля, на которую распространяется право на принятие наследства (а срок его принятия пропущен), должна прирасти к долям наследников наследодателя, мершего первым, либо перейти к государству как выморочная.

Во-вторых, на эту долю могут обратить взыскание кредиторы первоначально мершего наследодателя, в то время как остальная часть наследства наследника, который мер, не спев принять наследство, ль взысканий со стороны этих кредиторов свободна.[21] На него взыскание могут обратить только его кредиторы. Что же касается кредиторов последнего наследодателя, то они смогут обратить взыскание на эту долю лишь после довлетворения кредиторов первоначального наследодателя.

Так при рассмотрении дела по иску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник вопрос спор о праве наследования вклада в сберегательном банке.

Логинов Н. (умер 6 мая 1987 года), имевший вклад в сберегательном банке, сделал завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене, Логиновой Е. (умерла 21 июля 1987 года), которая не переоформила вклад на свое имя.

Сын Логинова Н., Логинов К., обратился в нотариальную контору и ему было выдано свидетельство о праве на наследство по закону, в состав этого наследства был включен помянутый вклад Логинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил. Сестры Логиновой Е. - Костяшкина и Мартемьянова - предъявили иск, оспаривая законность выдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону на помянутый вклад. Свое требование они мотивировали тем, что, поскольку Логинов Н. оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по наследству его жене, Логиновой Е., а она мерла после Логинова Н., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит к ее наследникам. Логинов К. - пасынока Логиновой Е. - не является ее наследником по закону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е., при отсутствии завещания не мог.

Оренбургский областной суд, рассмотревший дело по первой инстанции, довлетворил исковые требования Костяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о праве Логинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права на помянутый вклад. В определении в частности, казывалось, что после смерти своего отца, Логинова Н., Логинов К. не мог наследовать вклад, поскольку он (Логинов Н.) оформил завещательное распоряжение в пользу Логиновой Е., которая мерла позже Логинова Н., и независимо от того, переоформила он завещанный ей вклад на свое имя или не переоформила, право наследовать вклад возникает у ее наследников, не у наследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу. [22]

Таким образом, из настоящей главы нам становится ясно, что основные понятия наследственного права разработанны в достаточной мере. Формы наследования и наследственная трансмиссия, также представляет собой хорошо разработанный институт гражданского права. Это объясняется его древностью, так, если взять Россию то впервые право наследования было закреплено в Русской правде XII века.

ГЛАВ II. НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК СОВОКУПНОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕКОТОРЫХ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

Объектом права наследования является наследство. В состав наследства входят те права и обязанности, которые переходят к наследникам. Поскольку к наследникам переходят только имущественные права, можно считать наследством весь тот имущественный комплекс, которым при жизни обладал наследодатель. Этот комплекс называют также наследственной массой.

Наследственная масс представляет собой совокупность не только одних прав наследодателя. Имущественные отношения почти всегда состоят из активных и пассивных элементов, так как наряду с наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать обязанности, либо, иначе говоря, долги. Долги наследодателя называются пассивом наследственной массы. Наследственная масса переходит к наследникам как единое имущественное целое.[23]

Здесь можно говорить об универсальном правопреемстве, так как нельзя получить по наследству только одно имущество и отказаться об ответственности по долгам наследодателя. Принимая наследственную массу (актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя (пассив) в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Состав наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства.

Наследственная масса главным образом состоит из имущества, которое является собственностью наследодателя. Также имущественным правом, переходящим по наследству является право требования уплаты долга. Иногда у наследодателя могут быть должники, которые не спели ко дню смерти наследодателя выполнить свои обязательства. Однако следует честь, что не все имущественные права входят в состав наследственной массы. Так имущественные права, которые связаны с личностью наследодателя не могут переходить к иным лицам.

В состав наследства входит прежде всего право личной собственности граждан на трудовые доходы и сбережения, жилой дом, дачу, автомашину, предметы обихода, личного потребления, удобства, подсобного домашнего хозяйства и иное имущество. Денежные вклады граждан относятся к наследственной массе, если вкладчиком не сделано завещания или распоряжения кредитному чреждению о выдаче вклада определенному лицу или государству.

По наследству переходят права и обязанности наследодателя, вытекающие из имущественных обязательственных правоотношений, например, из договора займа, имущественного найма, купли-продажи. Так, если наследодатель внес деньги за автомашину в магазин, то его права как покупателя переходят к наследникам. Получают наследники и страховую сумму, подлежащую выплате в случае смерти застрахованного лица - наследодателя, если в договоре страхования не был казан получатель этой суммы либо хотя и был назван, но мер ранее застрахованного, и последний другого получателя не назначил.

Переходит по наследству право на открывшееся, но еще не принятое наследство.

2.1. Понятие составных элементов наследственной массы

Наследственное имущество - это не только право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

Так, после смерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но и долги, которые наследник должен будет возместить кредиторам. В состав наследственного имущества могут входить различные, вытекающие из договорных отношениях наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различным договорам, например обязательство возмещения морального вреда. [24]

Не переходят по наследству права, вытекающие из договора найма жилого помещения: члены семьи мершего пользуются правом на жилую площадь не в порядке наследственного преемства, на основании своего самостоятельного права на жилую площадь.

Только имущественные права, связанные с личностью наследодателя, такие как право на возмещение вреда в связи с повреждением здоровья, право получать или выплачивать алименты и другие личные обязательства не наследуются. Право на получение алиментов является правом, неразрывно связанным с данным лицом (ребенком, нетрудоспособным и неимущим супругом и т.д.). Не переходит по наследству право на получение пособия по многодетности.

Согласно статьи 125 Закона О государственных пенсиях в РСФСРФ от 20 ноября 1990 года[25], суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях. Членам семьи мершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются до принятия наследства.

Недополученная вследствие смерти лица заработная плата работника выдается проживающим совместно с ним членам семьи, также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении мершего

Согласно п. 50 постановления Совминаи ВЦСПС от 23 февраля 1984 года (в редакции 14 августа 1991 года) О пособиях по государственному социальному страхованию[26]: пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего, выдаются совместно проживающим с ним членам семьи, также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении мершего. Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученное ввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, также пособие по ходу за ребенком до достижения им возраста одного года, не полученное в связи со смертью матери, выдаются другому родителю или иному лицу, фактически воспитывающему ребенка. Оставшееся недополученным пособие не включается в наследственное имущество.

Проект части ГК РФ предполагает, что право на получение подлежавших выплате гражданину, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий по социальному страхованию, иных пособий и платежей в возмещение вреда жизни и здоровью принадлежит проживавшим совместно с мершим совместно с умершим членам его семьи, также к нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с мершим. Требование о выплате казанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течении четырех месяцев со дня открытия наследства, в противном случае соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1220 ГК РФ).[27]

В состав наследственного имущества не входит легковой автомобиль с ручным правлением, полученный инвалидом бесплатно и автомобиль, приобретенный по льготной цене ветераном Великой Отечественной войны.

Порядок оформления автомобилей, полученных инвалидами бесплатно, на членов их семей становлен Инструкцией О порядке выдачи автомобиля Запорожец с ручным правлением, оставшегося после смерти инвалида войны, в собственность его семьи, твержденной приказом Министра социального обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 года,[28] а Постановлением Правительства РФ №1056 становлено, что вместо автомобиля Запорожец, учитывая прекращение производства этой марки автомобилей, надлежит обеспечивать инвалидов автомобилями марки Ока и Таврия.

Данная инструкция предусматривает регистрацию автомобиля органами ГАИ на имя одного из членов семьи мершего инвалид на основании совместного заявления всех совершеннолетних членов семьи в соответствии с казанием компетентного органа социального обеспечения. Однако нужно помнить, что автомобиль, будучи зарегистрирован органами ГАИ на одного из членов семьи, не становится его личной собственностью, является общей собственностью всех членов семьи. В связи с этим любой из сособственников может потребовать возмещения стоимости его доли, на основании норм гражданского права.

Правовой материал о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве состоит из статей 257-259 ГК РФ, статей 61-62 Земельного Кодекса (сноску) РФ, пункта 3 статьи 15 и статьи 27 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве[29], также постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года, по которому части 1и 2 статьи 560 ГК РСФСР признаны не конституционными и поэтому применению не подлежат.

Согласно Постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года, институт колхозного двора в гражданском праве предполагал ранее особый правовой режим имущества, принадлежащего его членам на праве совместной собственности. В собственности колхозного двора находились подсобное хозяйство на приусадебном частке земли, жилой дом, продуктивный скот, птица и мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Истцы Наумов А. и Караев Л. обратились в Ленинский народный суд города Оренбурга с иском к Дрожину В. и Щетинину К. о признании права собственности на часть дома в деревне Никулино в связи с тем что этот дом является частью имущества крестьянского двора и неможет быть наследован ответчиками так как они не проживают в Никулино. Суд иск оставил без довлетворения, разяснив, что Часть 1 ГК РФ 1994 года не содержит понятия колхозный двор[30]. В связи с этим статья 126 ГК РСФСР о собственности колхозного двора и, следовательно, признание его специального правового режима в гражданском законодательстве также тратили силу с 1 января 1995 года (статья 2 Федерального закона от 21 октября 1994 года О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации)[31].

Наследование в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства открывается на общих основаниях, независимо от того, мирает ли один из членов хозяйства при наличии других или последний член двора. Согласно статьи 257 ГК РФ, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не становлено иное. Статья 258 ГК различает прекращение крестьянского хозяйства в связи с выходом из него всех его членов или по иным основаниям (а следовательно, и в случае смерти последнего члена хозяйства) и выход из хозяйства одного из членов. Если прекращается хозяйство, то земельный часток делится по правилам, становленным действующим законодательством. Если же выходит один из членов, то земельный часток и средств производства разделу не подлежат, а выплачивается денежная компенсация соразмерно его доле в общем имуществе.

Земельный кодекс РФ (статья 61) определяет словия наследования земельного частка, находящегося в собственности или пожизненном владении граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство. Земельный часток передается по наследству одному из членов хозяйства, по согласованию с другими членами этого хозяйства. Если таких нет, то земельный часток переходит одному из наследников мершего, который изъявил желание вести хозяйство и довлетворяета квалификационным требованиям. Если же и таких наследников не имеется, то наследникама земельный часток передается в размерах, становленных для ведения личного подсобного хозяйства, обслуживания жилого дома либо для садоводства или животноводства. Наследник земельного частка имеет право на получение стоимости той части частка, которая к нему не переходит. [32]

Основная группа обязанностей, переходящих к наследникам - денежные долги наследодателя. Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностей наследника в случае принятия им наследства является оплата долгов наследодателя. Однако наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (статья 553 ГК РСФСР).

Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность. Каждый из наследников отвечает в пределах полученной доли. Если предмет обязательства не делим, то наследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность (статья 323 ГК). Поскольку государство может быть наследником как по закону, так и по завещанию, на него распространяется общее правило об ответственности наследникова по долгам наследодателя. Не отвечают по долгам отказополучатели. Они сами по отношению к наследникам являются кредиторами.

Необходимо выделить долги наследодателя, имевшиеся на день открытия наследства. К ним относятся: обязанности наследодателя, вытекающие из договоров займа, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, из обязательства по возмещению причиненного вреда, а также расходы, возникшие в связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами на похороны наследодателя, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по правлению им.

До момента принятия наследниками наследства нотариусы могут давать распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов, связанных с погребением наследодателя. Если в составе наследственного имущества отсутствуют денежные суммы, то нотариус может дать распоряжение о выдаче вещей, оставшихся после мершего, стоимость которых не должна превышать произведенных расходов. В подтверждение таких расходов нотариус истребует счета магазинов, справки лечебных чреждений, акты комиссии по организации похорон и другие документы.

Кредиторы наследодателя (человек или организация, которым мерший должен деньги или имущество)а должны заявить о своих требованиях в течениеа шести месяцев со дня открытия наследства путем подачи заявления, где необходимо казать, какую сумму и на каком основании должен мерший, Этот срок предусмотрен для всех кредиторов, независимо от того, наступил или еще не наступил срок исполнения их требований. Претензии предъявляются независимо от наступления срока соответствующих требований. Например, если срок платы долга истекает только через год после смерти должника, то независимо от этого обстоятельства кредитор вправе потребовать платы долга наследниками в течение шести месяцев после смерти должника. Несоблюдение этих правил влечет за собой трату кредиторами принадлежавших им прав требования (статья 554 ГК РСФСР). Поскольку закон содержит специальное казание о том, что не предъявление кредиторами наследодателя претензий по его долгам в течение шести месяцев со дня открытия наследства влечет за собой трату права требования, в отношении казанного срока не подлежат применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока давности. О поступивших претензиях нотариус обязан известить наследников.

2.2. Имущественные права и обязанности наследодателя как часть наследственной массы

Наследственная масса - совокупность различных видов имущества (в том числе денег), которое принадлежало наследодателю и переходит по наследству его наследникам. От наследственного имущества, переходящего к наследникам по общим правилам, следует отличать имущество, переходящее к наследникам по специальным правилам. По специальным правилам переходят вклады граждан, хранящиеся в Сберегательном банке и кредитных организациях.

Банковские вклады граждана наследуются по общим правилам наследственного права (пункт 4 статьи 153 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года). Ранее такие вклады граждан, прежде всего, находящиеся в Сбербанке, наследовались чаще всего в особом порядке (статья 561 ГК РСФСР). При наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти любому лицу или государству он не входил в состав наследственной массы.

Но постановлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 года У О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации пунктом 9; Пункт 4 статьи 153 Основ гражданского законодательства на территории Российской Федерации не применяется по отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке Российской Федерации были сведены на нет положения Основ, касающиеся наследования вкладов.[33]

Модель, закрепленная в статье 561 ГК РСФСР, себя оправдывала, когда по существу единственным кредитным учреждением, в котором граждане открывали вклады, был Сбербанк (ранее - сберкассы). Государство было заинтересовано в привлечении сбережений граждан в Сбербанк. В настоящее время, когда существует широкая сеть коммерческих банков, да и сам Сбербанк акционирован, прежние стимулы привлечения средств вкладчиков, в том числе и такой, как возможность вкладчика путем завещательного распоряжения банку исключить вклад из состава наследства, былое значение утратили.[34]

Итак, вклады в Сбербанке являются объектом наследования иа оформляются нотариальными конторами в общем порядке только в следующих случаях: если вкладчиком не сделано распоряжение чреждению банка о выплате в случае смерти вклада определенному лицу или государству; если завещательное распоряжение Сбербанку сделано в пользу одного лица, которое мерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика; если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, мерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но мершего получателя вклада. Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.

В проекте части Ш Ка в статье 1174 ГК РСФСР говорится, что денежные средства, внесенные гражданином в банк могут быть им завещаны путем совершения завещательного распоряжения. В отношении средств на счете такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально достоверенного завещания. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях пример иск Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник вопрос спор о праве наследования вклада в сберегательном банке о котором говорилось выше[35].

. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. До предоставления свидетельства денежные средства могут быть выданы в сумме, не превышающие в общем сто становленных законом минимальных размеров оплаты труда.

Эти же правила распространяются и на кредитные организации, которым предоставлено право иметь во вкладах или других счетах денежные средства граждан.

Законодательство станавливает особенности наследования предметов домашней обстановки.

Согласно статьи 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки и обиход переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли.

Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются законные наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно с наследодателем, пользовались казанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним.

Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное имущество. казанный порядок может быть изменен завещанием.

Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но и ведение общего хозяйства с наследодателем, в результате которого наследники из семьи наследодателя могли пользоваться предметами обычной домашней обстановки.

Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для довлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам обычной домашней обстановки и обихода: вещи, применяемые для профессиональной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.); предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты, дорогие ковры, картины и др.)Иск Макарова В. к Сёминой К. о признании права наследования предметов обычной домашней обстановки. Истец проживал с Семиным В.В. (отцом ответчицы) с 1997 года до его смерти июнь 1 года. Все имущество по завещанию перешло к Макарову и Семиной в равных долях спор возник из-за мебели и бытовой техники принадлежавших Семину В.В. Семина К требовала их раздела поровну. суд пришел к выводу что вышеуказанные предметы являются предметами обычной домашней обстановки и преимущественное право наследования имеет Макаров В.[36]

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года N2 О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании, где разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с четом конкретных обстоятельств дела, также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Такие понятия, как доля в ставном капитале, доля в складочном капитале, вклад в складочный капитал - новые виды наследственного имущества, которые появились в последние годы в России.

В связи со смертью чредителя (участника) хозяйственного товарищества или общества необходимо внести изменения в учредительные документы, зарегистрировать их в государственном реестре, так кака права наследодателя переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.

Для реализации права наследования важно определить состав наследственного имущества. Необходимо учитывать следующее. При образовании хозяйственных товариществ и обществ его чредители (участники) вносят свой вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на праве собственности хозяйственным товариществам и обществам. Состав этого имущества и его стоимость могут изменяться в процессе деятельности коммерческих организаций. Из объявленной же стоимости вкладов участников хозяйственных товариществ и обществ составляется их ставной (складочный) капитал, который разделен на доли, принадлежащие чредителям (участникам). Размер доли каждого частника в ставном (складочном) капитале - величина хотя и словная, но постоянная и закрепленная в чредительных документах. частники хозяйственных товариществ и обществ в процессе совместной деятельности могут изменять размеры своих долей, но тогда эти изменения должны быть отражены в чредительных документах и зарегистрированы в становленном порядке.Ф [37]

Приняв наследство, наследники либо сами ставятся частниками хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают право лишь на получение действительной стоимости доли ставного (складочного) капитала. Станут или нет наследники частниками коммерческой организации зависит не только от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен вопрос о переходе доли ставного (складочного) капитала к наследникам в действующем законодательстве и чредительных документах этой организации.

В тех случаях, когда ставом общества предусмотрена необходимость получить согласие частников общества на переход доли к наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к частникам общества или в течение иного определенного ставом общества срока получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из частников общества.

Согласно пункту 6 статьи 93 ГК Фа - если в чредительных документах предусмотрено, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных частников общества, то наследникам может быть и отказано в переходе доли, но с обязательством выплаты действительной стоимости доли уставного капитала на день выплаты, или выдать на эту сумму имущество в натуре. Это могут быть и товарно-материальные ценности, и денежные средства. Порядок и условия такой компенсации определяются чредительными документами общества. При этом сама доля мершего переходит к обществу, которое согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ обязано либо распределить ее между оставшимися частниками или третьими лицами, либо меньшить свой ставный капитал.

При отказе участников общества в согласии на переход доли к наследникам, если такое согласие необходимо доля переходит к обществу. При этом общество обязано в течение одного года с момента перехода доли к обществу (если меньший срок не предусмотрен ставом) выплатить наследникам мершего частника обществ действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его ставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано меньшить свой ставный капитал на недостающую сумму (статья 23 Закона РФ Об обществах с ограниченной ответственностью)

Такой же порядок перехода доли ставного капитала к наследникам мершего частника общества с дополнительной ответственностью (пункт 3 статьи 95 ГК РФ).

Особого внимания заслуживает вопрос о праве потенциальных наследников мершего чредителя общества на частие в управлении делами общества, в частности, на решение вопросов реорганизации общества до того момента, как они получат достоверенное нотариальным органом свидетельство о праве на наследство. Решение этого вопроса становится особенно важным потому, что в силу пункта 1 статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано только по единогласному решению всех его частников.Ф[38]

Статья 546 ГК РСФСР предусматривает два способа принятия наследства: путем предъявления нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о его принятии; путем фактического вступления в его владение (осуществление любых действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом). При этом указанные действия должны быть осуществлены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

Таким образом, наследники мершего члена общества вправе, не дожидаясь истечения шестимесячного срока, вступить в фактическое владение долей в ставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которое, тем не менее, не означает появления у них прав на участие в общем собрании частников общества с ограниченной ответственностью для решения вопросов о преобразовании общества в другую организационно-правовую форму. Объясняется это, прежде всего, тем, что до выдачи нотариальным органом свидетельства о праве на наследство нельзя с веренностью тверждать, что именно фактический владелец доли мершего частника общества с ограниченной ответственностью будет наследовать его долю в ставном капитале и тем самым претендовать на право включения в состав частников общества с ограниченной ответственностью.Ф [39]

Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так кака наследники мершего частник вступят в свои законные права только спустя шесть месяцев после смерти наследодателя.

В проекте части Ш ГК РФ в состав наследства частника общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью входит доля этого частника в уставном капитале общества, если ставом общества не предусмотрено, что такой переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных частников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам ее стоимость в становленном порядке (статья 1218).

Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли ставного капитала, выраженного акциями. Акция - это ценная бумага, которая также является объектом собственности. Акция подтверждает право акционера частвовать в правлении обществом (за исключением привилегированных акций), в распределении прибыли общества, в получении доли имуществ общества пропорционально его вкладу в ставной капитал в случае ликвидации АО. Свободно обращающиеся ценные бумаги, как и акции обществ открытого типа, могут быть переданы по наследству. В завещании достаточно указать их номера, в случае отсутствия завещания ценные бумаги переходят по наследству, как и любое другое имущество.

Здесь важен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг по наследству, возможность реализации наследниками мершего перешедших к ним в порядке наследственного правопреемства прав акционеров.

При принятии наследства новый собственник должен переоформить акции на свое имя в реестре (списке) акционеров соответствующих акционерных обществ. Согласно российскому законодательству основное доказательство того, что он является акционером АО, - это выписка из реестра акционеров. Дело в том, что акции существуют не только в наличной (в виде ценных бумаг), но и безналичной форме - в виде записей на счетах (так называемые счета депо). В таком случае факт владения акциями подтверждает выписка из реестра акционеров. Многие АО вообще не выпускают акции, т.к. это очень дорогостоящее дело, и вместо акций выдают сертификат или свидетельство (или выписку из реестра акционеров), которые подтверждают право собственности на акции.

Не сложно представить ситуацию, когда обладатель акций мирает как раз накануне общего собрания акционеров. Право собственности наследников мершего акционера на акции еще не оформлено (так как свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6-месячного срока со дня открытия наследства), и, следовательно, в реестре акционеров отсутствует запись о том, что эти акции в порядке наследственного правопреемства принадлежат теперь кому-либо из наследников мершего. Возникает вопрос, как будут учитываться эти акции и кому будет принадлежать право голоса мершего акционера?

В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему, которые, однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во мнении, что до выдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на наследство и внесения на этом основании в реестр акционеров акционерного общества имени нового собственника эти акции частия в голосовании не принимают[40]. Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той ситуации, когда количество принадлежащих наследодателю акций невелико. Но что делать в случае, если мерший являлся собственником большого пакета акций акционерного общества и при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня его голоса играют существенную роль в судьбе того или иного принимаемого решения?

Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник по закону и по завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о принятии наследства, тем самым фактически вступая во владение наследственным имуществом, что порождает переход права собственности на это имущество в порядке статьи 546 ГК РСФСР. Но если наследников несколько?

В этом случае мне представляется правильным решение вопроса следующим путем. Так как 6-месячный срок со дня открытия наследства не истек и доля каждого из наследников в наследственной массе еще юридически не оформлена, то можно было бы предположить, что акции находятся в общей долевой собственности наследников мершего акционера. Тогда правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по смотрению всех участников общей долевой собственности одним из них либо их общим представителем, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены (статья 57 Закона Об акционерных обществах от 26.12.1995 г.)[41]. При этом правильно было бы дать казание нотариальным конторам в таких ситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и о составе всех наследников как по закону, так и по завещанию, имеющих право на получение определенной доли в наследственной массе, с целью внесения в реестр акционеров акционерного общества изменений о собственнике данного количества акций.

Тем не менее, судам еще предстоит не раз встретиться с подобной ситуацией, когда по истечении 6-месяного срока наследник получает свидетельство о праве на наследство (в данном случае на акции акционерного общества) и идет в судебные органы для обжалования того или иного решения, принятого на общем собрании акционеров без чета перешедших к наследнику акций, дающих право голоса. Думается, что с четом актуальности данной проблемы выход будет вскоре найден.

В практике часто встречаются ситуации, когда собственник мирает, его наследники, принявшие наследство, не спешат до конца оформлять свое право собственности на данный вид наследственной массы. Рассмотрим акции АО АВТОВАЗФ и наиболее часто встречающуюся ситуацию.

До 01 апреля 1998 года номинальная стоимость акций АО АВТОВАЗФ составляла 1 рублей в масштабе цен до 01 января 1998 года. С 01 апреля 1998 года номинальная стоимость акций увеличилась до 500 рублей (деноминированных). Ввиду этого многие наследники умерших после 01 апреля 1998 года не оформляют наследство на акции, т.к. государственная пошлина значительно величилась, количество акций при большом стаже работы мершего на заводе достаточно велико. При этом акции АО АВТОВАЗФ на сегодняшний день не имеют большого хождения на рынке ценных бумаг. И продать их можно по цене значительно ниже номинальной.

Например, мершему 25 марта 1998 года принадлежало 85 акций АО АВТОВАЗФ. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает государственную пошлину в размере 85 копеек, так как на момент смерти наследодателя номинальная стоимость акций составляла 1 неденоминированных рублей.

Умершему же 14 августа 1998 года принадлежало также 85 акций АО АВТОВАЗФ. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает государственнуюа пошлину в размере 425 рублей, так как на момент смерти наследодателя номинальная стоимость акций составляла 500 деноминированных рублей.

Разница в государственной пошлине налицо. Поскольку наследниками являются чаще всего супруги-пенсионеры, платить пошлину в таком размере они не в состоянии, поэтому наследственные дела остаются не законченными.

И здесь возникает вопрос: Как поступить акционерному обществу с акциями и неполученными дивидендами мерших акционеров в случае отсутствия наследников или если последние по каким-либо причинам не оформили право наследства в становленный законодательством шестимесячный срок? Переходят ли в таком случае акции и дивиденды в собственность акционерного общества? Доктор экономических наук А.Фельдман так отвечает на поставленные вопросы: Согласно пункта 20 Положения о порядке выплаты по акциям и процентов по облигациям от 10.01.92 года дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в становленные для истечения исковой давности сроки, перечисляется в доход республиканского бюджета РФФ. Тот же самый порядок (согласно действующему гражданскому законодательству) применяется и для невостребованных акций.[42]

Согласно пункта 3 статьи 1218 проекта части Ш ГК РФ В состав наследства частника акционерного общества (акционера) входят принадлежавшие ему акции.

Наследование предприятия. В соответствии со статьей 213 ГК РФ предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Говоря о наследовании предприятия следует подчеркнуть, что:

-                                

-                                 во-вторых, речь идет преимущественно об индивидуально-частных предприятиях, поскольку во всех остальных случаях наследуется определенная доля или пай в имущественном комплексе предприятия. Исключение, правда, составляют акционерные общества закрытого типа, где может оказаться один чредитель, владеющий 100% акций (пункт 6 статьи 98 ГК РФ). Однако формально и в этом случае наследуется не предприятие в целом, акции предприятия.Ф[43]

Предприятия наследуются в соответствии с общими нормами наследственного права, но с четом специфики по составу имущества, которое отражается в самостоятельном балансе предприятия. При наследовании ИЧП долги предприятия не переходят лично к наследникам, остаются за предприятием, так как имущество предприятия обособлено от личности наследодателя.

Статья 213 ГК РФ: В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам.Фа

Одним из таких видов имущества является гражданское оружие. Виды гражданского оружия - газовое оружие самообороны (пистолеты, револьверы);а спортивное оружие (огнестрельное, холодное, в том числе метальное); охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, холодное, в том числе метальное, пневматическое).

Закон РФ Об оружии от 20 мая 1993 года[44] определяет порядок оборота казанного выше оружия, также регулирует деятельность органов внутренних дел (милиции) по контролю за оборотом.

В статье 21 Закона РФ Об оружии от 20 мая 1993 года №4992-1 говорится: Дарение и наследование гражданского оружия производится в порядке, становленном законодательством, при наличии у наследника оружия или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение данного вида оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия оно сдается в орган внутренних дел на временное хранение до решения вопроса о наследовании имущества.Ф

Возникает вопрос: возможна ли опасность правонарушения с использованием оружия лицами, в пользу которых осуществляется наследование оружия, но не имеющими лицензии на его приобретение или хранение? Как показывает анализ деятельности органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительной работы, в большинстве случаев наследование осуществляется в пользу граждан, совместно проживающих с его владельцем, т.е. имеющих доступ к оружию или даже хранящих его и, более того, имеющих возможность в любой момент воспользоваться им. Случаи совершения правонарушений со стороны таких лиц с использованием гражданского оружия практически не имеют места.Ф[45]

Как отмечают далее авторы статьи Шалашов и Коренева в Законе Об оружии не урегулирован порядок перехода оружия в случае наследования, также требует некоторых точнений понятие хранение оружия без соответствующей лицензии. Никакими нормативным актом не предусмотрена обязанность сдачи оружия до решения вопроса о наследовании родственниками после смерти владельца оружия. Серьезным пробелом в действующем законодательстве является порядок регистрации газового оружия самообороны в результате наследования. Предлагаюта внестиа дополнения в Закон Об оружии, в части регистрации газового оружия при наследовании органами внутренних дел.

Нормами гражданского законодательства предусмотрено наследование по закону и по завещанию. В случае смерти наследодателя право собственности переходит к наследникам и они владеют оружием на законных основаниях. Органам внутренних дел остается только выдать лицензию на хранение этого оружия, подтверждающее такое право.

В проекте части Ш Гражданского Кодекса РФ статьей 1219а отдельно оговаривается порядок наследования вещей, ограниченно оборотоспособных. Предусматривается, что принадлежавшие мершему вещи, нахождение которых в обороте допускается только по специальному разрешению (оружие и т.д.), входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. При отказе наследнику в выдаче специального разрешения на владение вещами, ограниченно оборотоспособными, право собственности на такие вещи подлежат прекращению, суммы, вырученные от их реализации, передаются наследнику.Ф[46]

В словиях рынка возросла значимость наследования жилых помещений. Этому способствовало приобретение гражданами жилья в собственность, величение в последнее время объемов индивидуального жилья (по сравнению с остальными жилищными фондами), постоянно пополняющегося в рыночных словиях за счет приватизации государственного и муниципального жилья, передачи квартир в домах общественных организаций, жилищно-строительных кооперативов в собственность проживающих и членов кооперативов, также в результате снятия всех ранее существовавших (в отношении физических лиц) ограничений по приобретению и строительству жилья.Ф[47]

Рассмотрим наследование приватизированных квартир. В соответствии с Законом Фа О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации от 4 июля 1991 года (с изменениями, внесенными Законами РФ от 23 декабря 1992 года и от 11 августа 1994 года)[48] квартиры в домах государственного и муниципального жилищного фондов приватизируются с согласия всех проживающих совершеннолетних, также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет членов семьи либо в индивидуальную (единственный собственник, на имя которого оформлен договор передачи), либо в общую долевую, либо в общую совместную собственность.

В случае смерти индивидуального собственника приватизированная квартира по общим правилам о наследовании переходит к его наследникам по закону или по завещанию вне зависимости от того, проживают ли они в данной квартире или нет. Другие проживающие в этой квартире члены семьи, не ставшими наследниками, сохраняют лишь право на проживание.

Общая долевая собственность означает, что все частники общей долевой собственности имеют определенные доли, которые признаются, как правило, равные. Эти доли казываются в правоустанавливающим документе, который выдается на имя всех частников общей собственности. Если один из собственников мирает, то по наследству переходит только доля мершего. Получившие эту долю наследники становятся частниками общей долевой собственности и независимо от того, проживают ли они в данной квартире или нет.

Общая долевая собственность означает, что доли в правоустанавливающем документе не указываются. В любой момент эти доли могут быть определены, как сособственниками, так и наследниками умершего сособственника, для этого необходимо обратиться к нотариусу либо в суд. Необходимо отметить, что размер долей в общем имуществе заранее не определен. Доли определяются лишь при прекращении отношений общей собственности или при выделе частника. Таким образом, в случае смерти частника общей совместной собственности по требованию наследников определяется доля мершего, которая включается в состав наследственной массы, но поскольку наследник не может стать сособственником в праве общей совместной собственности в силу закона, поэтому необходимо определение доли мершего в общем имуществе.

Здесь следует обратить внимание на ошибочность достаточно распространенного мнения о том, что в случае приватизации квартиры в совместную собственность доля мершего переходит к другим собственникам. Выделенная доля мершего становится объектом наследования. Для обеспечения единообразной правоприменительной практики нотариусов и Комитета муниципального жилья Правительства Москвы до решения указанных вопнросов в законодательном порядке, также до формиронвания судебной практики нотариусам рекомендуется, на основании статей 255 и 254 Гражданского кодекса Роснсийской Федерации, руководствоваться следующим.

В случае смерти сособственника квартиры, находянщейся в общей совместной собственности, по заявлению наследников мершего, заводится наследственное дело. При отсутствии спора между сособственниками и наследниками мершего заключается соглашение об опнределении долей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру. (За исключением случаев, когнда переживший сособственник является единственным наследником). Это соглашение достоверяется нотариусом (желательно по месту открытия наследства) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. после полного выяснения нотариусом круга лиц, призванных к наследованию, при представлении правоустанавливающих документов на квартиру.Ф [49]

Рассмотрим ситуации: если в квартире, принадлежащей по праву сонвместной собственности мужу, жене и дочери, мерла жена, у которой имеются кроме казанных наследников (являюнщихся одновременно и сособственниками), еще наследнник - сын, то он тоже подписывает данное соглашение, хотя не является сособственником, но является наследником на выделенную соглашением долю мершего.

Другая ситуация: если переживший сособственник являетнся единственным наследником (или все другие наследнинки отказались от наследства в его пользу), действует иной порядок оформления наследства. Соглашение об опренделении долей не заключается. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о принятии наследства с отметкой о согласии считать доли в общей собственности с мершим равными (статьи 253-254 ГК РФ).

Если переживший сособственник является супрунгом мершего и квартира приобретена супругами во время брака за счет общих средств, 1/2 доля квартиры мершего супруга (сособственника) определяется в порядке ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотаринате путем оформления свидетельства о праве собственноснти, т.е. по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга.Ф [50]

Если у мершего сособственника нет наследников ни по закону, ни по завещанию, то свидетельство о праве на наследство к имуществу мерншего выдается государству. Соглашенния об определении долей, возможно только с частием компетентных органов, являющихся представителями госундарства (налоговые инспекции), оповещение которых явнляется обязанностью нотариуса.

Дело по иску Ярыкина Т.Ф. к Сальниковой И.Н. о признании права собственности на преватизированную квартиру Яркина А.С. завешала все имушество своей дочери, но в завещании не помяналось о кварите принадлежавшей ей на праве долевой собствености вместе с Сальниковой. Сальникова тверждала что перед смертью Ярыкина А.С. хотела переоформить квартиру на неё так как она заплатила за эту долю деньги, но в связи со смертью она неуспела. суд становил ,что Ярыкина А.С. действительно подала документы на переоформление квартиры на Сальникову но документы вернули так как они были неправильно оформлены. Решение по делу было вынесено в пользу Сальниковой.[51]

Еще ситуации: если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они мерли, соглашение об определении долей заключается между их наследниками. Если же квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они являлись наследниками по отношению друг к другу, в этом случае заводится наследственное дело после последнего наследодателя и по заявлению нанследника определяются доли всех мерших сособственнинков. При наличии других наследников заводятся наследствеые дела после каждого наследодателя и заключаются сонглашения об определении идеальных долей между наследнниками каждого сособственника.

Нужно иметь в виду, что разница между долевой и совместной собственностью состоит лишь в том, что частник общей долевой собственности имеет право на выдел своей доли, а участник общей совместной собственности - на определение доли и ее выдел.

В связи с приватизацией государственных и муниципальных квартир в практике возник вопрос о переходе по наследству тех квартир, наниматели которых выразили желание их приватизировать, но не спели при жизни в становленном порядке оформить право собственности на занимаемую квартиру (заключить договор передачи, зарегистрировать его в соответствующем исполнительном органе и т.п.).Ф[52]

Немало вопросов при применении Закона РФ о приватизации вызывала проблема определения момента, с которого лицо, подавшее заявление на приватизацию занимаемого жилья, могло считаться его собственником.

Конфликтные ситуации при наследовании приватизированных квартир заключаются чаще всего в том, что наследство открывается при же начатой, но еще не завершенной процедуре приватизации квартиры. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №8 от 24 августа 1993 года "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" сказано "если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, мер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что казанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в довлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано".

Рассмотрим пример, Максимов обратился в Ленинский суд с иском к Оренбургской опытной станции о признании права собственности на квартиру. Мать Максимова обратилась 6 декабря 1998 года к администрации станции - владельцу жилой площади об оформлении документов на приватизацию и лишь в октябре 1 года получила документы, необходимые для обращения в районный комитет по приватизации для окончательного оформления приватизации. Мать, находясь в больнице, дала доверенность на имя сестры Максимовой на получение документов о приватизации. 4 декабря 1 года мать умирает, но ответчик не признает право собственности на спорную жилую площадь. Ответчик, возражая против иска, опирался на то, что на оформление договора законом определено два месяца, мать истца скончалась до истечения срока (дата подачи заявления 28 октября 1 года).

Решением Ленинского районного суда в иск довлетворен.[53]

Здесь необходимо прежде всего брать во внимание не сам факт заключения договора о передаче в собственность гражданину квартиры, выраженную в заявлении волю наследодателя на приватизацию занимаемого жилого помещения, если при этом такое заявление не было им отозвано. При этома руководствоваться тем, что по независящим от наследодателя причинам, а именно из-за его смерти, он был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано, исходя из смысла преамбулы и ст.ст.1, 2 Закона РФ О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, что гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием.

Кроме того, необходимо учитывать, что соблюдение становленного статьями 7 и 8 названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан: в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в 2-х месячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, подлежащий регистрации в соответствующем органе, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение.

При аналогичной ситуации Президиум Пензенского областного суда от 14 января 1994 года казал, если гражданин, подавший заявление на приватизацию жилья и необходимые для этого документы, мер до оформления и регистрации договора о передаче жилого помещения в собственность, то его смерть не является основанием к отказу в удовлетворении права на приватизацию жилого помещения.[54]

На практике решение вопроса об оформлении и выдачи наследнику свидетельства о праве наследования и общеустановленном порядке выглядит так: доводить "сделку" приватизации жилья до конца, но же с наследником, заменяющим в ней мершего наследодателя, производить до оформление документов в обычном порядке путем заключения договора приватизации жилья же с наследником.

С четом того, что требования наследников о включении приватизируемых жилых помещений, по которым правоустанавливающие документы до конца не оформлены, в наследство могут быть удовлетворены лишь при словии несоблюдения наследодателями становленных правил оформления документов по независящим от них причинам, представляется, что тут подошел бы "судебный" вариант, т.е. становление права собственности наследников судебным решением в любом случае возникновения спорных ситуаций по иску как самого наследника, так и других заинтересованных в этом лиц с одновременным рассмотрением вопроса о признании действительной неоформленной в становленные сроки не по вине наследодателя сделки приватизации в соответствии со ст. 165 (п. п. 2, 3) части первой ГК РФ (ст. 47 ГК РСФСР 1964 г.). При этом судебное решение должно иметь силу правоустанавливающего документа с освобождением лиц, за которыми согласно решению суда признается право собственности, от каких-либо последующих его оформлений и выплат дополнительных пошлин кроме как при предъявлении иска.

Вместе с тем и в судебной практике сложились разные подходы к разрешению спорных ситуаций. В одних случаях суды выносят решения о признании права собственности на спорные жилые помещения (квартиры) за мершими нанимателями или членами их семей, на чье имя оформлялись документы на приватизацию, в других же - о признании за наследниками права собственности на жилые помещения в порядке наследования, в третьих случаях - о признании за наследниками права на получение жилых помещений в собственность по договору приватизации жилья, заключенному с наследодателем[55]

Можно сделать вывод, что подача заявления нанимателем на приватизацию занимаемой квартиры или комнаты достаточно, чтобы в случае смерти наследодателя ставить вопрос о наследовании. Следует также учитывать, что в случае возникновения спора по поводу правомерности договора передачи жилого помещения, в том числе и в собственность одного из его пользователей, этот договор, также свидетельство о праве собственности по требованию заинтересованных лиц могут быть признаны судом недействительными по основаниям, становленным гражданским законодательством для признания сделки недействительной (например, как совершенной под влиянием заблуждения, обмана, грозы, или гражданином, злоупотребляющим спиртными напитками или наркотическими веществами и т.п.)Ф [56]

В связи с принятиема Закона О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1998 года имеют место следующие ситуации государственной регистрации при вступлении граждан в право на наследство: [57]

1. Если наследодатель до смерти не зарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палате, но правоустанавливающий документ был зарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ или Комитете по земельным ресурсам и землеустройству), применяются общие правила вступления в наследство. После выдачи в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию необходимо зарегистрировать его в регистрационной палате. Для этого предоставляются следующие документы: заявление о государственной регистрации права, свидетельство о праве на наследство, соответствующие справки из органов технического чета объектов недвижимости, квитанция об оплате государственной регистрации.

2. Если же наследодатель при жизни не зарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палате после момента ее открытия и правоустанавливающий документ не был зарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ и Комитете по земельным ресурсам и землеустройству) возможны следующие варианты:

а) если наследодатель заключил договор по отчуждению недвижимости, но при жизни не спел его зарегистрировать в регистрационной палате, при словии что первичная регистрация его прав была проведена и договор был нотариально достоверен, то в Палату на регистрацию сделки подают заявление покупатель, на основании статьи 16а Закона Фа О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним[58]. В случае возникновения спора между наследниками и покупателями, дело осматривается в станавливаемом законом порядке.

Договор, составленный в простой письменной форме при наличии казанных выше словий, не подлежит государственной регистрации РП, и в отношении предмета договора при наличии спора, покупатели и наследники доказывают свои права на данное имущество в судебном порядке. И в зависимости от решения суда рассматривается вопрос о порядке и наличии возможности наследования. Государственная регистрация данного договора и права покупателя производится при наличии решения суда, вступившего в законную силу.

б) если наследодатель заключил договор приобретения недвижимости, но при жизни не спел его зарегистрировать в РП, документы на государственную регистрацию нотариально удостоверенной сделки может подать продавец или его представитель. На основании зарегистрированного договора (в случаях, когда такая регистрация предусмотрена действующим законодательством), наследники вступают в права на наследство на общих основаниях. При наличии спора, вопрос о государственной регистрации сделки и права покупателя решается в судебном порядке по иску заинтересованной стороны.

В случае приобретения права собственности на объекты недвижимости в порядке приватизации (статья 7 Закона О приватизации жилищного фонд Российской Федерации)[59], или приобретения его членом ЖСК или иныха потребительских кооперативов (пункт 4 статьи 218 ГК РФ), вопрос о наследовании при отсутствии спора решается в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Вместе с тем заметно возросло и число возникающих на практике спорных ситуаций вокруг наследования, особенно в случаях приобретения гражданами наследуемого жилья по новым для законодательства основаниям (таким, как приватизация, переход квартир жилищно-строительных кооперативов в собственность членов кооператива и др.) из-за отсутствия в законодательстве по этому поводу определенного правового решения.

Если в отношении квартир в домах жилищно-строительных кооперативов возникающие спорные ситуации связаны в основном с наступлением тех или иных сроков, определенных в законе, и не обусловлены еще и дополнительным оформлением (регистрацией) права собственности его приобретателем (поскольку возникновение права собственности в этих случаях не растянуто во времени и обусловлено лишь выплатой паевого взноса за квартиру в полном объеме, с которой в силу закона и связывается момент возникновения права собственности), то применительно к приватизации жилья (приобретение жилья в домах общественного фонда) споры при наследовании в большинстве своем возникают по вопросам приобретения права собственности на наследуемое жилье самим наследодателем из-за протяженности во времени в этих случаях процедуры оформления правоустанавливающих документов[60].

До введение в действие Закона О собственности в РФ, то есть до 1 июля 1990 года, после смерти члена кооператива наследники могли получить кооперативную квартиру или дачу только в том случае, если они проживали вместе с наследодателем и пользовались указанным имуществом. В остальных случаях по наследству переходил лишь пай, а кооперативные квартиры и дома, находящиеся в дачном кооперативе, отходили кооперативу, собственностью которого они являлись.

Например, после смерти мужа в кооперативной квартире остались проживать жена и двое детей. Пай за квартиру полностью выплачен не был, однако так как наследники пользовались квартирой при жизни наследодателя, они и после смерти сохраняют право пользования ею при словии, что один из них вступит в члены кооператива. Это правило сохранилось и после вступления в действие Закона о собственности и статьи 218 ГК РФ.

Рассмотрим еще один пример: наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой.

Член ЖСК-2 Центрального района г. Оренбурга Ф. мерла в апреле 1988 года. С заявлением о предоставлении освободившейнся квартиры в доме кооператива обратились членны ЖСК 3., нуждающаяся в лучшении жилищнных словий, и Д., полагая, что имеют преимущенственное право на получение этой квартиры. Решением общего собрания членов ЖСК в яннваре 1991 года квартира была предоставлена 3. для отселения семьи сына - Ж.

Д. обратилась в суд с иском о признании нендействительным решения общего собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение понмянутой квартиры, ссылаясь на то, что проживанла единой семьей с престарелой Ф. на протяженнии 13 летЧдо ее смерти, полностью содержала ее, осуществляла необходимую помощь, пай за квартиру Ф. завещала ей.

Решением Ленинского районного нарсуда г. Оренбурга (оставленный без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда) требования Д. довнлетворены.

Постановлением президиума Оренбургского обланстного суда протест прокурора области об отмене судебных постановлений оставлен без довлентворения.

Разрешая данный спор, суд полно проверил все его обстоятельства и обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние 13 лет жизни Ф. проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение, осуществляла за ней ход, в котором она нуждалась по состоянию здонровья и в силу престарелого возраста. Также Д. ремонтировала квартиру на свои средства, пыталась обменять свою квартиру и квартиру Ф., чтобы съехаться с ней в одну, но обмен не состоялся ввиду отсутствия подходянщего варианта. Были представлены доказательства этого.

Поэтому суд сделал правильный вывод о том, что Д. как наследница Ф. и как член ее семьи, пользовавшаяся квартирой при жизни последней, приобрела право пользования спорной квартирой в доме ЖСК и имеет преимущественное право на пользование этой жилой площадью после смернти Ф.

Доводы протеста о том, что Д., наследовав только пай на квартиру, не саму квартиру, не имеет права как наследник на пользование кварнтирой, не могли повлечь отмену судебных постанновлений, поскольку суд довлетворил ее требонвания по иным основаниям: как наследника Ф., пользовавшегося казанной квартирой при жизни наследодателя и как члена ее семьи.

С четом всех конкретных обстоятельств даого дела суд правильно разрешил возникший спор и оснований для отмены судебных постановнлений не имеется.[61]

С принятием Закон о собственности в РСФСР (статья 13) ситуация изменилась. Теперь и в соответствии с пунктом 4 статьи 218 ГК РФ 1994 года член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного кооперативов, садово-огороднического товарищества или другого кооператива, полностью внесший свой павой взнос за квартиру, дачу, садовый домик, гараж, иное помещение или строение, предоставленное ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество.

Таким образом, в этих случаях член кооператива признается собственником занимаемой им квартиры (другого помещения) в силу закона, и для включения такой квартиры (другого помещения) в состав наследственной массы не имеет значения, получил ли член кооператива документы о праве собственности при жизни или нет. Соответствующие документы наследники могут оформить и после смерти, доказав, что паенакопление было выплачено при жизни члена кооператива [62]

Если же член кооператива не выплатил полностью паевой взнос, то он является пользователем квартиры, которая находится в собственности жилищного или жилищно-строительного кооператива. В случае его смерти переход права пользования на кооперативную квартиру наследникам или другим лицам и прием в члены кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном ставом кооператива.

В силу закона кооперативная квартира (иное помещение), за которую полностью внесен пай, переходит в собственность члена кооператива, и именно на имя члена кооператива выдается документ о праве собственности. Вместе с тем паенакопление, выплаченное за счет общих супружеских средств либо перешедшее к нескольким лицам по наследству, является общим имуществом. Поэтому второй супруг, и также лица, имеющее право на часть паенакопления, но не являющиеся членами кооператива, также вправе стать частниками общей собственности на квартиру. Свидетельство о праве собственности одного из супругов (не члена кооператива) на долю кооперативной квартиры может быть выдано нотариусом. При возникновении спора вопрос о принадлежности и размере доли решается судом. Таким образом, при наследовании кооперативных квартир, также как и при наследовании приватизированных квартир в состав наследственного имущества могут включаться и квартиры в целом, и доли в общей собственности на квартиру.

Вопросам наследования уделено внимание в Законе РФ О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан от 15 апреля 1998 года. казанные объединения создаются в форме некоммерческих товариществ или потребительских кооперативов либо некоммерческих партнерств. Земельные частки за членами объединений закрепляются на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования. Наследники членов могут стать членами объединения. Расположенные на земельных частках строения и сооружения наследуются на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством. Земельные частки, находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по завещанию, а предоставленные гражданам в пожизненное наследуемое владение - только по закону.

Если земельные участки предоставлены гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих частках строений и сооружений, частки закрепляются в тех же размерах и на том же праве, что и за наследодателем. При этом наследнику предоставляется право произвести перерегистрацию земельного частка в пожизненное наследуемое владение либо выкупить его в собственность по нормативной цене земли. Если земельные участки предоставлены гражданам на праве аренды или срочного пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих частках строений и сооружений, частки закрепляются на оставшийся срок на том же праве, что и за наследодателем.

При этом наследникам предоставляется право приватизации частков. Таким образом, если земельный участок закреплен за наследодателем не на праве собственности, на ином праве, то он к наследникам по завещанию в порядке наследственного правопреемства перейти не может, к наследникам по закону переходит лишь тогда, когда был закреплен в пожизненное наследуемое владение. В то же время наследникам, которые стали собственниками расположенных на земельном частке строений и сооружений, предоставляются достаточно широкие возможности закрепит часток на том же праве, на каком он был предоставлен наследодателю, либо перерегистрировать его на праве пожизненного наследуемого владения, если сам наследодатель этого права не имел, либо, наконец, приобрести на часток право собственности путем выкупа или приватизации. Однако в этих случаях право на земельный часток возникает у наследника не в порядке наследственного правопреемства, по иным основаниям.

В тех случаях, когда участниками некоммерческого партнерства являются физические лица, их наследники имеют право на получение части имущества партнерства, переданного наследодателем в собственность партнерства, кроме членских взносов, в порядке, предусмотреннома чредительными документами, если иное не установлено федеральным законом или чредительными документами. (Закон РФ О некоммерческих организациях от 12 января 1996 года)[63]

2.3. Личные неимущественные права и обязанности наследодателя как часть наследственной массы

Далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Одни личные неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга действительно существовать не могут. Таково, например, право авторства. вторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, также от способа его выражения. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

В соответствии со статьей 29 Закона РФ Об авторском праве и смежных правах от 9 июля 1993 года допускается наследование авторских прав: права автора на выпуск произведения в свет, его воспроизведение и распространение. Наследники автора вправе заключить договор на использование созданного автором произведения. К ним переходят права и обязанности, касающиеся использования и распространения произведения по договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит право охраны неприкосновенности произведений после смерти автора. В том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе казать лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после смерти (статья 27). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких казаний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано автором, осуществляется его наследниками.

Иск в Центральном суде города Оренбурга по сути направлен на защиту авторского права мершего автора, но в связи с неточностью формулировки (не требовали признания права авторства, ставили вопрос о возмещении вреда) иск не был рассмотрен в день когда было назначено слушание дела 17 мая 2001 года.

Охрана неприкосновенности произведений является также обязанностью специальных организаций по охране авторских прав. Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники вправе осуществлять защиту казанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально полномоченный орган Российской Федерации.

Статья 43 этого же Закона казывает: К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков.Ф

В становленном законом порядке к наследникам переходят права на оформление научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений. В состав наследства входят и исключительные права н объекты промышленной собственности. К наследникам переходит исключительное право использования изобретения. Наследники могут получить как патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на их получение (пункт 7 статьи 10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года №3517-1).[64] Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную модель - пяти лет и патент на промышленный образец действует в течение десяти лет.

3. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

3.1.Коллизии законодательства в области наследования

Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века все время величивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании.

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; станавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т.д.

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследования регулируются также в двухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и головным делам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.

Кроме того, 22 января 1993 год Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, збекистаном, Украиной была подписана Конвенция о правовойа помощи и правовыха отношенияха по гражданским, семейным и головным делам[65]. К настоящему времени казанную Конвенцию ратифицировали Беларусь, Казахстан, Россия, Туркменистан, збекистан. Данная Конвенция вступила в силу 24 марта 1994 года.

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам подписана членами Содружества Независимых Государств в городе Минске 22.01.93 г. в части V урегулировала наследственные правоотношения. Российская Федерация ратифицировала Конвенции Законом РФ от 04.08.94 г. № 16-ФЗ, для России Конвенция вступила в силу с 10.12.94 г.

Согласно вышеуказанной Конвенции граждане каждой из стран СНГ могут наследовать на территории другого государства Содружества имущество или права по закону и по завещанию на равных словиях и в том объеме, как и граждане данной страны (ст.44 Конвенции).

Право наследования имущества определяется по законодательству той стороны СНГ, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Но это правило не распространяется на наследование недвижимого имущества. Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству страны СНГ, на территории которой находится это имущество (ст.45 Конвенции).

Если по законодательству страны СНГ, подлежащемуа применению при наследовании, наследником является государство, то недвижимое имущество переходит стране СНГ, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, недвижимое имущество переходит стране СНГ, на территории которой оно находится (ст.46а Конвенции).

Способность лица к составлению завещания и отмене завещания, также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещвтель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствии несоблюдения формы, если последняя довлетворяет требованиям права места жительства его составления (ст.47 Конвенции).

Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести чреждения страны СНГ, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.

Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести чреждения страны СНГ, на территории которой находится имущество. Вопрос о том, какое имущество является недвижимым, решается в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится это имущество.

И первое и второе правила применяются в связи с производством по делам о наследстве (ст.48 Конвенции).

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из стран СНГ компетентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной доверенности в чреждениях других государств, если они отсутствуют или не назначили представителя (ст.49 Конвенции).

Учреждение стран СНГ принимаю в соответствии со своим законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны наследства, оставленного на их территориях гражданами других стран СНГ, или для правления им. О принятии таких мер безотлагательно ведомляется дипломатическое представительство или консульское чреждение страны СНГ, гражданином которой является наследодатель. казанное представительство или чреждение может принять частие в осуществлении этих мер.

По ходатайству чреждения юстиции, компетентного вести производство по делу о наследовании, также дипломатического представительства или консульского учреждения меры, принятые по обеспечению охраны наследства или для правления им, могут быть изменены, отменены или отложены (ст.50 Конвенции)[66].

Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января 1993 года предусмотрено, что документы, которые н территорииа одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы чреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по становленной форме иа скреплены официальной печатью, не требуюта на территории другой Договаривающейся Стороны какого-либо достоверения. Однако положениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция, Италия, Финляндия) предусматривается, что без легализации принимаются документы, передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно в рамкаха правовой помощи.

Российская Федерация также является частницейа Ггской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Помимо России странами-участницами данной Конвенции являются по состоянию на 01 ноября 1994 года:

встрия, Антигу и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Беларусь, Белиз, Бельгия, Босния Герцеговина, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Кристофер иа Невис, Словения, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, РГ, Хорватия, Швейцария, Япония.

Ггская конвенция, отменяющая для страна -а участница требование дипломатической или консульскойа легализации официальных документов, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.

В соответствии с Ггской конвенцией на ряде официальных документов, исходящиха ота чрежденийа и организаций стран - частниц, должен проставляться специальный штамп, так называемый апостиль, достоверяющий "подлинность подписи, качество, ва которома выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплена этота документ" (Статья 5 Ггской конвенции). Апостиль проставляется чреждением иностранного государства.

По смыслу Ггской конвенции под официальными документами понимаются, в частности, документы, исходящие от нотариуса, административных и судебных органов, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, иныеа документы, исходящие от орган или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государств -а частника Конвенции.

Ггская конвенция не распространяется на документы дипломатических или консульских чреждений, на документы, прямо относящиеся к таможенным и коммерческим операциям.

Российская Федерация не является стороной ни ва однома двустороннем или многостороннема соглашении о принудительнома исполненииа решений в области административного права.

Правовое правление ГКа Россииа ва настоящее время готовита более подробную информацию по затронутому вопросу.

Наследственные права иностранцев в РФ. В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений не становлено; им предоставляется в области наследования национальный режим независимо от того, проживает они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше право не ставит словия о взаимности.

Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам - иностранцам на таких же словиях, что и к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории соответствующей страны.

Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего иностранного государства.

В соответствии со ст. 567 ГК РСФСР отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.

Право на наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскому закону (ст. 567 ГК).

В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя довлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиям советского закона. Таким образом, при определении формы завещания принцип места жительства является основным, остальные принципы - дополнительными, в отношении способности составления завещания за основу принят только один принцип - принцип места жительства.

Большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны входит производство по делам о наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут чреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, производство дел о наследовании недвижимого имущества - чреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. В отдельных договорах содержатся некоторые особые правила о распределении указанной компетенции.

Наследственные права Российских граждан за границей. Ва большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношении движимого имущества - закон гражданства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин мер на территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило, передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используются разные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами.

Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открылось за рубежом. Права наследования, возникающие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются в РФ.

Важную роль в охране наследственных прав наших граждан за рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ[67]. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего дела какому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консульского става Р.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в международном праве вопрос о наследовании разрешается путем заключения многосторонних договоров, подписания конвенций о прововой помощи в тех или иных вопросах. Права, как российских граждан зарубежем, так и иностранцев в Россий в области наследственного право получили достаточное закрепление как в медународных актах, так и в актах внутренненого законодательства примером чему являются пронализированные выше акты.

3.2.Перспективы развития института наследственного права в России и зарубежем

Действующее российское законодательство деляет значительное внимание вопросам наследственного права. Однако жизнь выдвигает насущное требование дальнейшего развития наследственного права. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого количества неразрешенных на законодательном ровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это привело к острой необходимости совершенствования законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находятся проекты части третьей ГК РФ, содержащей раздел YI Наследственное право. Проведя анализ казанных проектов, можно прийти к следующим выводам.

Как признает сам руководитель авторской группы разработчиков А.Л. Маковский, данный проект достаточно консервативен: Это и понятно. Наследственное право тесно связано с отношениями в семье, в этой области крупные законодательные новеллы опасны.Ф[68]

Очевидно, что при составлении данного проекта разработчики прежде всего преследовали две цели:

1) 

2) 

Именно поэтому раздел VI Части ГК РФ получился очень объемным по сравнению с существующим разделом ГК РСФСР 1964 года, содержащим нормы наследственного права.

Прежде всего, в отличие от ГК РСФСР проект четко разделен на главы, содержащие нормы общих положений о наследовании, нормы конкретных видов наследования, также нормы, регулирующие порядок приобретения наследства, и касающиеся особенностей наследования отдельных видов имущества, что очень добно и значительно прощает работу с законом.

Преимуществ разработанного проекта очень много. И в первую очередь это - четкие определения важнейших понятий наследственного права, данные в тексте. Если ранее, определяя для себя какое-либо понятие, необходимо было обращаться к справочной литературе и научным трудам, то теперь эта задача облегчается тем, что все эти понятия прописаны в самом тексте закона.

Если говорить конкретно по главам проекта, то можно в каждой из них найти как большие подвижки вперед, так и некоторые недостатки.

Глава 63 Общие положения о наследовании: право наследования гарантируется, дано определение наследования - как перехода в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, статья 1157 определяет наследственную массу. Дано точнение ранее действующей нормы, касающееся права наследования граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы довлетворить этому условию. Имеется в виду, достаточно ли нескольких часов жизни после родов, чтобы быть признанным наследником мершего?

Статьей 1161 предусмотрена возможность быть правопреемниками наследодателя не только граждан и юридических лиц, но и Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных государств и международных организаций.

Недостатком же этой главы, по моему мнению, явилось то, что пункт 4 статьи 1162 предусматривает возможность обращения в суд с заявлением об отстранении недостойного наследника от наследования только лишь лицом, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. Получается, что, к примеру, прокурор не может обращаться в суд с заявлениями такого рода, хотя бы и в защиту нарушаемых наследственных прав остальных наследников.

Глава 64 Наследование по завещанию значительно больше остальных, в силу того, что произошло величение количества дел, связанных с завещаниями, как в нотариальных, так и в судебных органах. Новыми нормами в наследовании по завещанию можно назвать следующие:

1.    

2.     обусловлено тем, что данный документ начинает свое непосредственное действие же после смерти завещателя, когда же поздно что-либо править, и в связи с чем грубые недочеты в оформлении завещания могут повлечь его недействительность и открытие наследования по закону;

3.    

4.     а кредитных чреждениях, что исключает возможность лишения с помощью завещательного распоряжения необходимых наследников права на получение в наследство части этих денег (статья 1174);

5.     форме или на словаха согласно статьи 1175, при словии нахождения завещателя в чрезвычайных обстоятельствах и, что такое завещание будет впоследствии проверено и тверждено решением суда по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли, что хотя и не полностью, но исключает злоупотребления последней волей наследодателя;

6.    

7.    

8.    

Однако, несмотря на все прогрессивные новшества данной главы, недоумение вызывает п.5 ст. 1163, в котором говорится: Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Получается, если, к примеру, при составлении завещания наследодатель обладал гражданской дееспособностью в полной мере, в последствии был признан судом недееспособным, то и завещание, составленное в общем-то дееспособным гражданином, будет признано недействительным из-за того, что завещатель на момент своей смерти тратил дееспособность. Представляется, что этот недостаток проекта должен быть странен, так как здесь очевидно нарушаются права гражданина, гарантированные нормами, прежде всего, Конституции РФ.

Следующая глава 65 Наследование по закону предусматривает чрезвычайное величение количества очередей наследников по закону, что практически исключает возможность перехода наследственного имущества в разряд выморочного (ст.1185-1189); меньшение размера обязательной доли необходимых наследников, также возможность через судебные органы меньшить или отказать в присуждении обязательной доли в наследстве (ст. 1193); странение от наследования по закону супруга, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился не менее, чем за 5 лет до открытия наследства, либо хотя и позднее, но имеются веские основания считать распад семьи окончательным (ст.1194).

Следующая глава проекта Приобретение наследства примечательна такими нововведениями, как:

1.    

2.     [69];

3.    

4.    

5.    

6.    

Проект части ГК РФ предусматривает, что если срок для принятия наследства пропущен, то по заявлению наследника суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока важительными, в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, и при словии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.Ф[70] Последняя глава проекта посвящена особенностям наследования отдельных видов имущества, и, можно сказать, вся является совершенно новой для наследственного права. Как же говорилось выше, в настоящее время возникает множество вопросов, связанных с наследованием определенных категорий объектов гражданского оборота. Учитывая эти пробелы законодательства, разработчики проекта Части ГК РФ решили нормативно закрепить в отдельной главе порядок наследования таких объектов, как:

1.     право на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственном кооперативе;

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Не останавливаясь на особенностях наследования данных видов имущества, хотелось бы отметить, что законодательное закрепление их было бы несомненным продвижением вперед. Нуждаемость граждан, юридических лиц, органов нотариата и суда в этих нормах на сегодняшний день чрезвычайно велика. Скорейшее принятие данного проекта части Гражданского кодекса РФ (разумеется, с поправками и странениями явных недостатков) способствовало бы меньшению наследственных споров и предоставило бы нотариальным органам и судам правила их разрешения.

Оценивая проект в целом, можно отметить крайнюю детализацию норм наследственного права, урегулированность наследственных правоотношений вплоть до мелочей. Но несмотря на подробную регламентацию права наследования, раздел VI во многих случаях предусматривает дальнейшую конкретизацию своих норм актами Правительства РФ, которые должны быть приняты после вступления в действие части Гражданского кодекса РФ. И это представляется не очень дачной мыслью разработчиков проекта, так как процедура принятия законодательных актов в России, как известно, очень длительна, что, конечно же, отразится на практике применения норм данной Части ГК РФ, в некоторых случаях даже сделает их применение невозможным. Хотелось бы лишь пожелать, чтобы институт наследственного права в России в конце концов начал бы шагать в ногу со временем и развиваться так же стремительно быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.

Наследственное право зарубежных государств не имеет радикальных отличий от наследственного права в России. В основном все различия касаются количества и субъективного состава очередей. примером может служить Иран где до 1995 года жена не могла наследовать недвижимое имущество оставшееся о мужа, но имела право на пожизненое проживание в доме мужа, дочь вообще не могла наследовать за отцом, но зато являлась единственной наследницей за матерью.[71]

Наследственное право Израиля основано на принципах, аналогичных наследственному праву России и других стран СНГ, но имеются определенные различия.
Отношения, связанные с вопросами наследования, регулируются Законом Израиля о наследстве, 1965 г. (в дальнейшем - Закон). В соответствии с Законом, наследование возможно по закону или по завещанию. Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания.
   Наследниками по закону являются супруг мершего, его дети и их потомство, его родители и их потомство, родители его родителей и их потомство. В отличие от российского права наследниками первой очереди являются только супруг и дети. Родители могут наследовать только при отсутствии у наследодателя детей родных или усыновленных.
   Характерной особенностью наследственного права Израиля является статус и права супруга. Он получает движимое имущество, включая автомобиль, которым они пользовались, но за исключением денег на банковском счету. Из остального имущества (недвижимость, деньги) супруг(а) получает половину, в случае, если кроме него в круг наследников входят дети или внуки или родители. Наследники каждой очереди делят между собой причитающуюся им часть наследственного имущества в равных долях, в отличии от России.
   Это относится, в частности, к редко встречающейся ситуации, когда у мершего было две жены, и в этом случае каждая из них получает половину от доли, причитавшейся супруге, если бы она была только одна.
   Причем следует иметь в виду, что в наследственное имущество входит только доля мершего в совместном имуществе супругов, как правило, это половина квартиры и т.п. Например, если наследниками являются жена и дети, то принадлежащая супружеской паре квартира будет поделена следующим образом; половина квартиры принадлежит жене, остальное делится между детьми в случае, если кроме супруга в круг наследников входят братья(сестры) или их потомство или дедушки(бабушки), то доля супруга составляет 2/3 от наследственного имущества. Более того, если супруги состояли в браке более 3 лет и проживали вместе в квартире, то в этом случае вся эта квартира наследуется пережившим супругом независимо от другого имущества.
   В случае, если у наследодателя остались, кроме супруга, только родственники более далеких степеней родства, например, двоюродные братья, то переживший супруг наследует за мершим все имущество.
   С точки зрения Закона дети, рожденные вне или помимо брака, также сыновленные, имеют такие же права на наследование имущества родителей, как и дети рожденные в зарегестрированном браке.
   Основополагающим принципом наследственного права Израиля является право завещателя на составление завещание и на его изменение без каких-либо ограничений. Каждое последующее завещание отменяет противоречащие ему положения предыдущего завещания. Право на подписание завещания не может быть передано третьим лицам. Законом предусмотрено несколько вариантов завещания.
  а Наиболее распространенным является завещание, подписанное в присутствии двух свидетелей и ими достоверенное. Одним из свидетелей, как правило, является адвокат, составивший завещание по поручению завещателя. Свидетелями не могут быть лица, признанные судом, недееспособными и несовершеннолетние. Наследник по завещанию не может быть свидетелем при подписании.
  а Другой формой завещания, является завещание составленное и подписанное перед представителем власти и им удостоверенное. Представителями власти являются, в данном случае, судья или судья-регистратор суда по семейным делам, регистратор по вопросам наследства, член религиозного суда или нотариус. Завещание может быть написано завещателем собственноручно, подписано им и должна быть казана дата. В этом случае не требуется никакого достоверения свидетелей или иного достоверения его подлинности.
   Закон предусматривает также стное завещание. Эта форма завещания имеет силу, если завещатель тяжело болен или находится в словиях, представляющих грозу его жизни (например, в боевых словиях). В этом случае он вправе стно сформулировать свое завещание в присутствии двух свидетелей. Они записывают сказанное завещателем, подписывают этот документ и передают его без промедления регистратору по вопросам наследства. В данном случае, завещание может быть составлено в пользу свидетелей. Завещание трачивает силу, если по прошествии месяца после изменения обстоятельств составления завещания завещатель остается в живых.
    В случае смерти завещателя для реализации завещания, также, в при отсутствии завещания, для вступления в права наследства, необходимо подать заявление регистратору по вопросам наследства. Основанием для вступления в права наследников является распоряжение, выданное регистратором по вопросам наследства, процедура сходная с нашей.
    В некоторых случаях решение в отношения наследства принимает суд по семейным делам. Например, в случае возникновения споров в отношение прав на наследство, в случае оформления прав на наследство лиц - жителей других стран и в ряде другиха случаев. Надо отметить, что Россия не имеет с Израилем договора о помощи по вопросам права, хотя Израиль признает заверенные в России доверенности, а вот их доверенности у нас не признаются.[72]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы. Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему.

Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельные частки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

Для определения, что же может наследоваться, необходимо руководствоваться следующими положениями.

1.     в состав наследственной массы могут входить как и те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти, если существуют еще и другие предусмотренные законом юридические факты;

2.     не переходят по наследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

3.     ряд прав и обязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен или ограничен в силу прямого казания закона (легковой автомобиль, полученный бесплатно);

4.     могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественныма содержаниема (голосующие акции в акционерном обществе);

5.     могут наследоваться и правовые образования в случаях, предусмотренных в законе (процесс приватизации, незаконченный в связи со смертью наследодателя и приобретательная давность).

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц: в Законе РФ Об акционерных обществах, Законе РФ Об обществах с ограниченной ответственностью, Законе РФ О производственных кооперативах, Законеа РФ О потребительской кооперации, Законе РФ О сельскохозяйственной кооперации, Законе РФ О товариществах собственников жилья, Законе РФ О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Также нормы наследственного права содержатся в Законе РФ Об авторском праве и смежных правах, Законе РФ О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, в Патентном законе РФ.

И это еще далеко не все нормативные правовые акты, где закреплены положения о наследовании. Необходимо также обращаться к законодательству о страховании, земельному и ряду других.

Такой объем нормативных документов и разбросанность норм по многочисленным правовым актам различного уровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычными гражданами. Поэтому мы считаем что было бы целесообразно объеденить нормы наследственного права в одном нормативном акте, что бы наследники, по мере необходимости, могли обращаться к одному нормативному акту, не к нескольким.

Такая попытка сделана в проекте части ГК в разделе о наследственном праве. Наследственное право по существу не обновлялось почти сорок лет. А если честь, что наследственное право определяет судьбу имущества мершего после его смерти и что в регулировании имущественных отношений, в первую очередь отношений собственности, за последнее десятилетие произошли радикальные изменения, которые в наследственном праве прямо не отражены.

Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств.

Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

В международном праве вопросы наследования в основном регулируются путём заключения международных двухсторонних договоров. Вопрос, право какой стороны применять в том или ином случае в основном зависит от наличия или отсутствия договора между странами, а также правовым режимом имущества передаваемого в наследство как в стране где проживал наследодатель так и в стране где проживает наследник.

Результаты исследования. Институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

В тоже время институт наследования не учитывает новшеств, введенных новыми разработками в области медицины и биотехнологии. Так, представляется целесообразным придать статус вещи, а, следовательно, предусмотрение возможности обладания на праве частной собственности предметами, вживленными в организм, мертвым телом человека, частями тела человека, органами и тканями человека после их отделения путем четкого становления в законодательстве соответствующих норм, а, следовательно, и норм в наследственном праве. Такие вещи являются индивидуально-определенными вещами, так как имеют только себя подобную структуру.

Кроме того, в период написания дипломной работы законодателем был странен один из пробелов в наследственном праве затрагивающий вопрос о наследовании по закону, нам хотелось бы поддержать предложение о внесении дополнений в очередность наследников по закону которые были внесены 14 апреля 2001 года и опубликованны в Российской газете 17 мая 2001 года. Руководствуясь принципом, что при определении круга наследников наследодатель исходит из круга лиц, которым по разным причинам он оставил бы свое имущество, если бы составил завещание, законодатель выделила третью очередь, в которую входят тети и дяди наследодателя, также четвертую очередь в которую входя пробабки и прадеды как со стороны деда так и со стороны бабки.

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. Именно поэтому юристы, практикующие в области наследственного права, нотариусы и просто заинтересованные граждане с нетерпением ожидают принятия части Гражданского кодекса РФ, в которой раздел VI посвящен вопросам наследственного права.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.     Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юридическая литература, 1993. Ц64 с.

2.     Гражданский кодекс РСФСР. Принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (с изменениями на 26.01.1996 г., по состоянию на 01.03.1996 г.). тратил силу с 1 января 1995 года согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 1994 года.- М.: Юридическая литература,1997.-246 с.

3.     Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года Подписан Президентом Российской Федерации 30 ноября 1994 года. Введен в действие с 1 января 1995 года Федеральным Законома ''О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 21 октября 1994 года.''- М.: Юридическая литература, 1994.-240 с.

4.     Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. Принят Верховным Советом Ра 31.05.1991 г. (с изменениями на 26.01.1996 г. По состоянию на 01.03.1996 г.).- М.: Юридическая литература, 1997.-246 с.

5.     Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Подписан Президентом Российской Федерации 11 февраля 1993 года // Российская газета. 13 марта 1993. №49.

6.     О государственных пенсиях в Российской Федерации. Закон РСФСР. принят Государственной думой Российской Федерации 20 ноября 1990 г.(с изменениями и дополнениями на 21.07.1997 г.). Минск.: Амалфея,1.- 448 с.

7.     О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Закон РСФСР. Принят Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1990 года.// Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1990. №44.

8.     О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Закон Российской Федерации. Принята Верховным Советом 04 июля 1991 года.- М.: Юридическая литература,1997.-246 с.

9.     Патентный закон Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года.// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992. №42. Ст.3219.

10. Об оружии. Закон Российской Федерации. Подписан Президентом Российской Федерации 20 мая 1993 года.// Российская газета 15 июня 1993 года.

11. Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации. Введен в действие 9 июля 1993 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации ''О порядке введения в действие закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах''.- Минск: Амалфея, 1.-448 с.

12. Об акционерных обществах. Закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года. Подписан Президентом Российской Федерации 26 декабря 1995 года. - М.: Проспект, 1996.-300 с.

13. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федераций 3 июля 1997 года.// Вестник Высшего Арбитражного Арбитражного Суда Российской Федерации октябрь 1997 года. №10.

14. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года. Одобрен советом Федераций 1 апреля 1998 года.// Российская газета 23 апреля 1998 года. №79.

15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 1994 год № 16-ФЗ.- М.: Издательство АСТ,1.232 с.

16. О конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам. Инструктивное письмо Заместителя Председателя ВАС Фа 29 августа 1994 года.// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994 года № 24.

17. О пособиях на социальное страхование. Постановление Совета Министрови ВЦСПС от 23.02.84 года.// Сборник Постановлений Правительства1984 год №8.

18. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. твержденна Приказом Министерства юстиции Фа 6 января 1987 года.-М.: Норма,1997.

19. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23 апреля 1991 года №2 (в ред. от 21.12.1993 г., с изменениями от 25.10.1996 г.).// Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

20. Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС Фа 15 октября 1991 года.// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1992.№4.

21. Постановление Президиума Пензенского областного суда 14 января 1994 года.// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. №5.

22. Постановление Президиума Кировского областного суд 30 июня 1993 года.

23. Проект раздела VI Наследственное право Части ГК РФ от 29.01.1997 г.- М.: Издательство Пропаганда, 1998. 108 с.

24. Аргунов В.Н. Нотариальные слуги населению. - М.: Сов. Россия, 1991. 38 с.

25. Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М.: Издательство Юридическая литература,1973. 96 с.

26. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство.- М.: Юридическая литература, 1989. 62 с.

27. Борисевич М.М. Римское гражданское право. учебное пособие. - М.: Издательство МНЭПУ, 1995. 232 с.

28. Виноградова Р.И. Образцы нотариальных документов. - М.: Российское право, 1992. 156 с.

29. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. учебно-методическое пособие. - М.:Издательство Пропаганда, 1998. 108 с.

30. а наследство.//Хозяйство и право,1996.№6.114 с.

31. Герасимов А., Степенина М. Наследство Цяблоко раздора.// Политика и право,1996. №4. 62 с.

32. Гетман Е. Приватизированные квартиры.// Домашний адвокат. 1994. №1. 68 с.

33. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию.- М.:Издательство Юридическая литература,1967.82 с.

34. Гражданское право. Том 1.Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Издательство Проспект, 1993. 600 c.

35. Гражданское право. Часть 3.Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Издательство Проспект, 1998. 592 с.

36. Гришаев С. Наследование предприятий. // Домашний адвокат. 1995. №3. 64 с.

37. Домашняя юридическая энциклопедия. Жилье. ЦМ. :Издательство Олимп,1996.698 с.

38. Домашняя юридическая энциклопедия. Потребителям. - М.: Олимп; Изд-во АСТФ, 1997. 714 с.

39. Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир. // Законность. 1997. №11.

40. Камфер Ю. Наследование доли в ставном капитале.// Экономика и жизнь. 1996. №17. 54 с.

41. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации) //Законодательство и экономика.а 1997. №3-4. 168 с.

42. Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник. 1997. №4. 46 с.

43. Мизинцев Н. Завещание по месту лечения./ Домашний адвокат, 1996.№7-8.

44. Мизинцев Н. Обязательная доля в наследстве.// Домашний адвокат,1996.№2.

45. Мизинцев Н. Принятие наследства на квартиру./ Домашний адвокат 1997. №1.

46. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - М.: 1973. 164с.

47. Отдел преступности. При составлении завещания нужны здравый м и твердая память. // Коммерсантъ-Daily, 1995.№206.

48. Права акционеров./ Экономика и жизнь, №4, 1994.

49. Права акционеров.// Экономика и жизнь.1994. №45. 46 с.

50. Права наследников частников хозяйственных товариществ и обществ.// Нотариус.1998. №1(9).

51. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. ЦМ.:Издательство Норма-Инфра, 1. 168 с.

52. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. - М.:ИНФРА-М, 1996. 1348 с.

53. Самойлов С.А., Сидоров В.Е. Советы юриста. -М.: Издательство АСТ, 1. 154 с.

54. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.- М.:Госюриздат, 1953. 126 с.

55. Советское гражданское право. Том 2. учебник / Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.:Издательство Высшая школа, 1973.

56. Советское гражданское право: учебник. Т.2. - М.: Юридическая литература, 1980.

57. Споры о наследстве.// Домашний адвокат, №3 (60), 1994.

58. Толмачева О. Как наследовать срочный вклад.// Экономика и жизнь, №19, 1997. 58 с.

59. Толстой Ю.К. Наследственное право.- М.:Издательство ПРОСПЕКТ, 2.

60. Фельдман А. Наследование акций. // Экономика и жизнь.1995. №11. 62 с.

61. Частный нотариус? - Нет, государственный! (о прерогативе государственных нотариусов).// Домашний адвокат, №21-22, 1995.

62. Чельцова Н.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании.//Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное право.

63. Чечот Д.М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). - М.: Юридическая литература, 1987.

64. Шалашов В.И. Коренев А.П. О наследовании и дарении гражданского оружия. // Государство и право. 1997. №1. 68 с.

65. Щелокова Е. Бремя наследования./ Домашний адвокат, №8, 1995. 58 с.

66. Эрделевский А. Компенсация морального вреда третьим лицам. Переход и зачет права на компенсацию.// Законность. 1998. №2.

67.



[1] Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юридическая литература, 1993. С.14.

1.        [2] Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и головным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 1994 года. - М.: Издательство АСТ,1. С.143.


[3] Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.- М.:Госюриздат, 1953. С.33.

[4] Чельцова Н.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании. Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное права. С.1.

[5] Гражданский кодекс РСФСР. Принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (с изменениями на 26.01.1996 г., по состоянию на 01.03.1996 г.). тратил силу с 1 января 1995 года согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 1994 года.- М.: Юридическая литература,1997.-С.146.

[6] Толстой Ю.К. Наследственное право.- М.:Издательство ПРОСПЕКТ, 2.С.23.

[7] Гражданское право. Том 1.Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Издательство Проспект, 1993. С..

[8] Гражданское право. Часть 3.Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Издательство Проспект, 1998. С.548.

[9] Самойлов С.А., Сидоров В.Е. Советы юриста. -М.: Издательство АСТ, 1. С.140

[10] Гражданское право. Часть 3.Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Издательство Проспект,1998. С.550.

[11] 'О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 11 апреля 2001 года. Подписан Президентом 14 мая 2001 года. // Российская газета. май 2001 года

[12] Советское гражданское право. Том 2. учебник / Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.:Издательство Высшая школа, 1973. С.430.

[13]а О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 11 апреля 2001 года. Подписан Президентом 14 апреля 2001 года. // Российская газета. май 2001.

[14] О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 11 апреля 2001 года. Подписан Президентом 14 апреля 2001 года. // Российская газета. май 2001.

[15] О государственных пенсиях в Российской Федерации. Закон РСФСР. принят Государственной думой Российской Федерации 20 ноября 1990 г.(с изменениями и дополнениями на 21.07.1997 г.).

[16] Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М.: Издательство Юридическая литература,1973.С.55-56

[17] Архив Ленинского районного суда города Оренбурга. 1 год. Дело № 2-897-99

Дело по иску Черкасов С.С. к Черкасову С.В. о выделении доли в наследстве.

[18] Архив Ленинского городского суда города Оренбурга. 1 год. Дело № 2-954-99

Дело по иску Смирнова Е. к Скворцову о признан завещания недействительным.

[19] Мизинцев Н. Обязательная доля в наследстве.// Домашний адвокат,1996.№2.С.14.

[20] Архив Ленинского районного суда города Оренбурга.1 год. Дело № 2-1230-99

Дело по иску Тамаровой В. к Еленой Е. о признании завещания недействительным.

[21] Гражданское право. Часть 3. учебник/ Под ред. А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого - М.:Издательство Проспект, 1998.С.549.

[22] Архив Ленинского районного суда города Оренбурга.1 год. Дело № 2-436-99

Дело по иску Костяшкинаи Мартемьянова к Логинову К.о праве наследования вклада в сберегательной кассе.

[23] Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию.- М.:Издательство Юридическая литература,1967.С. 8


1 Домашняя юридическая энциклопедия. Жилье. ЦМ. :Издательство Олимп,1996.С.466.

[25] О государственных пенсиях в Российской Федерации. Закон РСФСР. принят Государственной думой Российской Федерации 20 ноября 1990 г.(с изменениями и дополнениями на 21.07.1997 г.).

[26] О пособиях по государственному социальному страхованию Постановление Совета Министров и ВЦСПС от 23 февраля 1984 года. Сборник нормативных актов - М. :Издательство ТЕИС,1995.

[27] Проект раздела VI Наследственное право Части ГК РФ.- М.: Издательство Пропаганда. 1998. С.98.

[28] Барщевский М.Ю. Если открылось наследство.- М.: Юридическая литература, 1989. С.21.

[29] О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Закон РСФСР. Принят Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1990 года.


[30] Архив Ленинского суда города Оренбурга 1 год. Дело № 2-541-99

Дело по иску Наумова А. и Караева Л. к Дрожину В. и Щетинину К. о признании праыва на часть дома.

[31] О введение в действие части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года. Подписан Президентом Российской Федерации 26 января 1996 года.

[32] Гражданское право. Часть 3. учебник / Под ред. А.П. Сергеева Ю.К. Толстого. - М.: Издательство Проспект, 1998.С.505.

[33] О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации. Постановлением Верховного Совета РФ. Принят 3 марта 1993 года.

[34] Гражданское право. Часть 3. учебник /А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой - М.:Издательство Проспект, 1998.С.563.

[35] Архив Ленинского районного суда города Оренбурга.1 год. Дело № 2-436-99

Дело по иску Костяшкинаи Мартемьянова к Логинову К.о праве наследования вклада в сберегательной кассе.

[36] Архив Ленинского суда города Оренбурга. 1 год. Дело № 2- 984-99

Дело по иску Макарова В. к Семиной к. о признании права наследования предметов домашней обстановки.

[37] Права наследников частников хозяйственных товариществ и обществ.// Нотариус.1998. №1(9).С.17.

[38] Камфер Ю. Наследование доли в ставном капитале.// Экономика и жизнь. 1996. №17. С.28.

[39] Камфер Ю. Наследование доли в ставном капитале.// Экономика и жизнь.1996. №17. С.28.

[40] Права акционеров.// Экономика и жизнь.1994. №45. С.12.

[41] Об акционерных обществах. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года. Введен в действие с 26 декабря 1995 года.

[42] Фельдман А. Наследование акций. // Экономика и жизнь.1995. №11. С.11.

[43] Гришаев С. Наследование предприятий. // Домашний адвокат. 1995. №3. С.6.

2.     [44] Об оружии. Закон Российской Федерации. Подписан Президентом Российской Федерации 20 мая 1993 года.// Российская газета 15 июня 1993 года.

[45] Шалашов В.И. Коренев А.П. О наследовании и дарении гражданского оружия. // Государство и право. 1997. №1. С. 68.

[46] Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. учебно-методическое пособие. - М.:Издательство Пропаганда, 1998.С. 51.

[47] Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир. //Издательство Законность. 1997. №11.

[48] О приватизации жилого фонда в Российской Федерации. Закон РФ. Принят верховным Советом РФ.

[49] Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник. 1997. №4. С.11.

[50] Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник, 1997. №4. С.12.

[51] Архив Ленинского суда города Оренбурга. 1 год. Дело № 2-1362-99

Дело по иску Ярыкиной Т.Ф. к Сальниковой И.Н. о признании права на часть квартиры.

[52] Ярошенко К. О наследовании жилья.// Нормативный бюллетень. Самарская областная нотариальная палата, 1996. №11. С. 84.

[53] Архив Ленинского Районного суда города Оренбурга. 1 год. Дело № 2-349-99.

Дело по искуа Максимовой к Оренбургской опытной базе о признании права собственности на квартиру.

[54] В президиумах Верховных Судов республик, краевых и областных судов. Президиум Оренбургского областного суда. Постановление Президиума Пензенского областного суда.// Бюллетень Вех. Суда Российской Федерации.1994. №5.

[55] Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир.//Законность. 1997. №11. С.14.

[56] Гетман Е. Приватизированные квартиры.// Домашний адвокат. 1994. №1. С.17.

[57] О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 1997 года.

[58]а О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 1997 года.

[59] О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Закон Российской Федерации. Принята Верховным Советом 04 июля 1991 года.- М.: Юридическая литература,1997.

[60] Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир.// Законность. 1997.а №11.С.15.

[61] Архив Ленинского районного суда города Оренбурга.1 год.Дело № 2-546-99

Дело по иску Д. к ЖСК-2а о признании права на наследование пая в ЖСК.

[62] Ярошенко К. О наследовании жилья.// Нормативный бюллетень. Самарская областная нотариальная палата. 1996. №11. С. 84-85.

[63] О некомерческих организациях. Федеральный Закон РФ. Введен в действие 12 января 1996 года.

[64] Патентный закон Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года.// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992. №42. Ст.3219.

[65] Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 4 августа 1994 года № 16-ФЗ.

[66] Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 4 августа 1994 года № 16-ФЗ.

[67] Консульского става Р. твержден казом Президиума верховного Совета25 июня 1976 года.

[68] А.Л. Маковский. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации) //Законодательство и экономика.а 1997. №3-4. С.145-147.

[69] Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. ЦМ.:Издательство Норма-Инфра, 1. С.130.

[70] Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. ЦМ.: ИздательствоНорма-Инфра, 1. С.130.

[71] Чельцова Н.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании./Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное право.

[72] Фридман И.Н. Право Израиля: сегодня и завтра.- М.: Издательство Дрофа, 1998. С.45-47.