Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте

Скачайте в формате документа WORD


Международное частное право (шпаргалка)

3. Источники в МЧП и их виды.

Основных видов источников в международном частнном праве четыре: 1) международные договоры; 2) внутнреннее законодательство; 3) судебная и арбитражная практика; 4) обычаи.

1) Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Венгрии рассмотрела лмеры, которые должны быть приняты для прогрессивного развития в области международного частнного права, в особенности с целью содействия развитию международной торговли. В результате в 1966 году был создан специальный орган - Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). В состав конмиссии входят 36 государств. В ее работе активное участие принимают представители России.

Как отмечалось в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1966 г., задача комиссии состоит в том, чтобы содействовать прогрессивному согласованию и нификации правил международной торговли. На конмиссию, в частности, возложены подготовка новых межндународных конвенций, типовых и единообразных законнов в области права международной торговли, содейстнвие кодификации международных торговых обычаев, сбор и распространение информации в этой области.

В качестве первоочередных комиссия определила следующие темы из своей программы работы: междунанродная купля-продажа товаров, международные платенжи, коммерческий арбитраж- На основе подготовленных проектов был принят ряд конвенций. К их числу отнонсятся Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров. Конвенция ООН о морской перевозке грузов, также Арбитнражный регламент ЮНСИТРАЛ и Примирительный регламент ЮНСИТРАЛ.

2) Важнейшим источником в области международного частного права является Конституция РФ (Основной закон). В Конституции есть специальная глава, посвянщенная внешней политике государства. Ряд положений Конституции касается международного права и междуннародных договоров (о добросовестном выполнении обязательств, общепризнанных принципов и норм междуннародного права, о международных нормах, относящихнся к правам человека).

В Конституции РФ содержатся положения о том, что РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровинтельство за ее пределами, о правах и обязанностях инонстранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Закон о гражданстве РФ содержит, в частности, правила о сохранении гражданства РФ при заключении и расторжении брака (ст. 64), о возможности двойного гражданства (ст. 3), о гражданстве детей (ст. 11, 13, 16, 17, 2Ч31) и другие положения.

Важное значение для международного частного права сохраняет Законо правовом положении иностнранных граждан, принятый 24 июня 1981 г.

Отдельные правила, относящиеся к области междуннародного частного права, содержатся также в некоторых других актах бывшего Р, сохранивших свое действие в РФ: Воздушном кодексе1983 года. Кодексе торнгового мореплавания1968 года (КТМ Р) и других актах.

3) В России судебная практика вообще не рассматринвается как источник права. Источником права в РФ являнется закон. Суд в России не создает правовых норм, поэтому судебная практика не является и источником международного частного права. В то же время для толкования норм в процессе их применения значение судебной, особенно в области международного частного права арбитражной практики несомненно.

4) Обычаи - это правила, которые сложились давно, систематически применяются хотя и нигде не зафиксинрованы. Этим обычай отличается от нормы закона.

Обычаи, в основе которых лежат принципы сувереннитета и равенства государств, обязательны для всех стран; что же касается других обычаев, то они обязательнны для того или иного государства в случае, если они им в какой-либо форме признаны.

Кроме международно-правовых обычаев имеются торговые обычаи, которые широко применяются странанми в международной торговле и в области торгового мореплавания. То, что в нашей стране обычаи признанются в качестве источника международного частного права, нашло свое проявление, в частности, в следуюнщем: постоянный арбитражный орган - Международнный коммерческий арбитражный суд при Торгово-пронмышленной палате РФ.

Применение принятых в международной торговой практике обычаев осуществляется Арбитражным судом в тех случаях, когда это обусловлено в договоре, из конторого возник спор, и тогда, когда к обычаям отсылает норма права, подлежащего применению к спорному пранвоотношению, также если применение обычая основынвается на положениях международного договора, дейстнвующего в отношениях между государствами, к которым принадлежат стороны в споре. Кроме того, в арбитражнной практике допускается применение торговых обычаев и в случаях, когда в нормах права, подлежащего принменению к спорному вопросу, не содержится необходинмых казаний, обращение к торговому обычаю вытенкает из характера словия, относящегося к спору.

4.Коллизионная норма, Коллизионное право.

Коллизионный вопрос: необходимо реншить, какой из двух коллидирующих (сталкивающихся) законов подлежит применению - действующий на тернритории, где находится суд, рассматривающий дело, или иностранный закон, то есть закон той страны, к котонрой относится иностранный элемент в рассматриваемом деле.

Коллизия - латинское слово, означающее столкнонвение. Этот термин носит условный характер. Образно говорят о коллизии законов и необходимости выбора между ними для объяснения хода рассуждений суда или иного лица, которые должны решить вопрос о примененнии права к правоотношению с иностранным элементом. Коллизионная проблема - проблема выбора права, поднлежащего применению к тому или иному правоотношеннию,Ч типична прежде всего для международного частнного права. Если в других отраслях права вопросы колнлизии законов имеют второстепенное, подчиненное знанчение, то здесь именно коллизионная проблема и ее стнранение составляют основное содержание этой правовой отрасли, что отразилось, как известно, и в ее названии в ряде стран.

Коллизия может быть странена путем использованния так называемых коллизионных норм, казывающих, какой закон подлежит применению в том или ином слунчае.

Коллизионная норма - это норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к соотнветствующему правоотношению.

Поскольку коллизионная норма - это норма отнсылочного характера, ею можно руководствоваться тольнко вместе с какими-либо материально-правовыми норнмами, к которым она отсылает, то есть нормами законондательства, решающими вопрос по существу. Хотя колнлизионная норма казывает лишь, законы какой страны должны быть применены, ее нельзя рассматривать как имеющую те же функции, что выполняет справочное бюро на вокзале, сообщающее пассажирам, в каком оконшечке они могут купить билет и с какого пути отправлянется их поезд. Вместе с материально-правовой нормой, к которой она отсылает, коллизионная норма выражает определенное правило поведения для частников гражнданского оборота.

5. Коллизионная привязка.

Каждая коллизионная норма состоит из двух частей. Первая ее часть называется объемом коллизионной норнмы. В этой части коллизионной нормы говорится о соотнветствующем правоотношении, к которому она применинма. Вторая часть коллизионной нормы носит словное название коллизионной привязки. Привязка - это канзание на закон (правовую систему), который подлежит применению к данному виду отношений. Приведем принмер коллизионной нормы, взятой из законодательства, действующего в России.

Виды коллизионных привязок:


-          закон гражданства лица (lex patriae)- при регулировании отношений с частием граждан

-          закон места жительства лица (lex domi-cilii)

-          это закон места нахождения вещи (lex rei sitae)- прав собственности, в наследственном праве

-          закон места заключения сделки (lex loci contractus)

-          В области внешней торговли применяются и другие коллизионные привязки, прежде всего закон места нанхождения продавца. Такая привязка содержится в отноншении договора купли-продажи

-          В области торгового мореплавания применяется в ряде случаев закон флага (lex flagi).

6. Применение коллизионных норм.

Нашему законодательству известны как одностонронние, так и двусторонние коллизионные нормы. Однонсторонняя коллизионная норма казывает лишь на применение отечественного закона.

Двусторонние коллизионные нормы указывают на пределы применения как отечественного, так и иностраого права. Примером двусторонней коллизионной нормы может служить другое правило Основ гражданского занконодательства, которое же приводилось: Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследователь имел последнее постоянное место жинтельства.

Коллизионная норма может иметь либо императивный (обязательный), либо диспозитивный характер. В понследнем случае стороны могут договориться об ином принципе применения права к отношениям между ними.

Диспозитивный характер имеют все коллизионные нормы, становленные ст. 166 Основ в отношении принменения права к правам и обязанностям сторон по таким внешнеэкономическим сделкам, как договоры купли-прондажи, имущественного найма, лицензионный договор, договоры хранения, комиссии, поручения, перевозки, транспортной экспедиции, страхования, кредитный донговор, договор дарения, договор поручительства, договор залога.

В процессе применения коллизионной нормы вознникает проблема квалификации юридических понятий, используемых в самой формулировке коллизионной норнмы (как объема, так и привязки). Эти понятия (лдоминцилий, форма сделки, движимое и недвижимое имунщество и т. д.) не совпадают по своему содержанию в праве различных государств.

В практике международной торговли большие труднности возникают из-за различного понимания того, что является местом заключения контракта. В английском праве это место определяется по месту отправки акцепнта (лтеория почтового ящика), в большинстве других стран - по месту получения акцепта.

Один из самых сложных вопросов применения коллизионных норм - это вопрос об обратной отсылке. Проблема обратной отсылкиЧэто одна из проблем применения иностранного права, поскольку оно должно применяться в силу действия коллизионных норм. Иностранное право применяется в России во всех случаях, когда коллизинонные нормы отсылают к иностранному праву. Если российский закон отсылает к иностранному закону, иностранный закон сам отказывается от регулирования каких-либо отношений, нет оснований не применять в данном случае российский закон.

Суды используют оговорку о публичном поряднке с целью ограничения, иногда и полного отрицания применения иностранного права, и прежде всего права страны другой социально-экономической системы. Опренделение пределов применения этой оговорки во многих государствах полностью предоставляется судейскому усмотрению.

7. РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Принцип наибольшего благоприятствования - один из основных принципов торговых договоров, занключаемых с иностранными государствами. В силу даого принципа иностранцы пользуются максимумом тех прав, которые предоставлены лицам другого государства. Этим объясняется само выражение наибольшее благонприятствование. Указанный принцип состоит в том, что. иностранным юридическим и физическим лицам в торнговле, мореплавании или в иных областях предоставлянется такой же режим, какой предоставляется или будет предоставляться в будущем юридическим и физическим лицам третьей страны. Тот режим в области торговли, мореплавания, правового положения иностранных органнизаций, применяемый к одному иностранному государнству, с которым заключен торговый договор, будет принменяться и к любому другому государству, с которым также заключен торговый договор на основе принципа наибольшего благоприятствования. Таким образом, в синлу этого принципа создаются равные словия для всех иностранных государств и их организаций и фирм в отношении тех вопросов торговли, которые предусмотрены торговым договором.

Принцип наибольшего благоприятствования отличанется от принципа недискриминации (см. гл. 1). Если в силу принципа недискриминации каждое государство имеет право требовать от других государств словий таких же, какими пользуются все государства, то есть общих и одинаковых для всех, то в силу принципа наинбольшего благоприятствования создаются наиболее принвилегированные, благоприятные условия.

8. Национальный режим.

От режима наибольшего благоприятствования слендует отличать национальный режим. В силу этого режинма иностранным гражданам и юридическим лицам предонставляется такой же режим, какой предоставляется отенчественным гражданам и юридическим лицам. Поскольнку на иностранных физических и юридических лиц раснпространяются те права и преимущества, которыми в данной стране пользуются местные физические и юридинческие лица, все они ставятся в равное положение. Отнличие национального режима от режима наибольшего благоприятствования состоит в том, что в силу последннего в равное положение ставятся иностранные органнизации и иностранные граждане между собой. Национнальный режим может применяться и в отношении хонзяйственной деятельности иностранных лиц, и в отношеннии товаров иностранного производства.

Национальный режим применяется в торговых договорах в ограниченных слунчаях, например по некоторым вопросам торгового моренплавания. Кроме того, предоставление национального режима предусматривается в отношении свободного донступа иностранных юридических лиц и граждан в суды. Национальный режим применяется в договорах о правонвой помощи, социальном обеспечении (судебная защита, предоставление трудовых и иных прав на основе национнального режима). По отдельным вопросам, например в отношении доступа в суды, национальный режим предусмотрен в договорах о торговом мореплавании.

При определении общего правового статуса иностнранных граждан в РФ решающее значение имеет приннцип национального режима. Согласно Конституции РФ, лица, не являющиеся гражданами РФ и законно нахондящиеся на ее территории, пользуются правами граждан России (ст. 37).

37. Взаимность и реторсия.

В России признаются те права, которые возникают на основе иностранного законодательства. Во всех этих случаях следует говорить о взаимности в широком смыснле. Доктрина международного частного права понимает взаимность и в более зком смысле, именно как взаимнное предоставление определенного режима (национальнного, наибольшего благоприятствования) или каких-либо прав иностранным гражданам и иностранным юридиченским лицам.

Сущность взаимности состоит в предоставлении финзическим и юридическим лицам иностранного государнства определенных прав при словии, что физические и юридические лица предоставляющего их государства бундут пользоваться аналогичными правами в данном инонстранном государстве. Поскольку в законодательствах государств имеются значительные различия, в отношении взаимности возникают опре деленные сложности. Они состоят в следующем. В межндународном частном праве обычно различают два вида взаимности: лматериальную и лформальную. Термины эти чисто словные. Под лматериальной взаимностью понимается предоставление физическим и юридическим лицам иностранного государства той же суммы конкретнных прав или полномочий, которыми пользуются отеченственные граждане в данном иностранном государстве. При формальной взаимности иностранным физиченским и юридическим лицам предоставляются правомончия, которые вытекают из местного закона; они могут быть поставлены в одинаковое положение с местными гражданами и юридическими лицами. Взаимность в нашей практике в обласнти международного частного права понимается главным образом как формальная, не как лматериальная.

В связи с взаимностью возникает вопрос о реторнсии, то есть о применении ответных ограничений. Если одно государство принимает меры, наносящие неосновантельный в порядке дискриминации щерб интересам друнгого государства или его граждан, то это последнее госундарство может принять ответные ограничительные меры. Целью таких мер является обычно достижение отмены ограничений, становленных первым государством.

В наиболее общей форме этот принцип выражен в Законе о правовом положении иностранных граждан.

9. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ.

Согласно ст. 160 Основ гражданского законодантельства, иностранные граждане пользуются в РФ гражнданской правоспособностью наравне с нашими гражданнами.

Приведенное положение закона закрепляет прендоставление иностранцам национального режима (см. гл. 3). В силу этого иностранцы пользуются в РФ, как правило, такой же гражданской правоспособностью, как и российские граждане. Это означает, что гражданская правоспособность иностранца в РФ определяется в принципе российским законодательством, не личным законом иностранца. Применение к иностранцам личнного закона, в частности закона государства, гражнданином которого он является, допускается лишь при наличии соответствующих правил международного догонвора, частницей которого является РФ.

Предоставление иностранцу гражданской правоспонсобности наравне с гражданами России, как правило, не обусловлено тем, чтобы иностранец имел место жинтельства в РФ.

Статья 160 Основ гражданского законодательства предусматривает также возможность становления законном отдельных изъятий в отношении предоставления иностранцам равных прав с отечественными гражданнами.

Установленные в свое время в союзном законодантельстве изъятия были немногочисленны, и они могут быть сведены к двум группам.

К первой группе относятся изъятия в отношении возможности для иностранцев занимать определенные должности или осуществлять занятия той или иной профессией на равных началах с нашими гражданами.

В соответствии со ст. 16 Законао государстнвенной границеот 24 ноября 1982 г. запрещена промысловая, исследовательская и изыскательская деянтельность иностранных судов в территориальных и внутнренних водах Р.

Вторую группу изъятий составляют правила, станнавливающие особый режим прав иностранцев, определянемый характером охраняемых прав, особенностями их юридической природы.

Постановления о правах иностранцев содержатся в различных международных договорах, заключенных РФ с другими странами (торговых договорах, консульнских конвенциях, договорах о правовой помощи, по вопросам налогообложения и т. д.). В этих договорах закрепляется равнение иностранцев в правах либо с отечественными гражданами (предоставление национнального режима), либо с гражданами любого другого государства, с которым заключен договор на аналогичнных условиях (предоставление режима наибольшего благоприятствования).

Иностранец-собственник имеет право истребовать по суду вещи из незаконного владения лица, держиваюнщего их у себя.

Таким образом, в отношении права собственности иностранцев действует принцип национального режима. На иностранцев распространяются все общие правила нашего законодательства о собственности граждан.

10. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ.

Положение российских граждан за рубежом опренделяется как законодательством страны их местопренбывания, так и нашим законодательством. Большое знанчение в этом отношении имеют положения международнных договоров РФ с иностранными государствами. Предоставление в договорном порядке на основе взаимнности определенного режима ставит своей целью предотвращение какой бы то ни было дискриминации российских граждан, изменения их правового положенния в одностороннем порядке.

Консульский ставстанавливает, что консул обязан принимать меры к тому, чтобы... гражданепользовались в полном объеме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребыванния и международными договорами, частниками котонрых являютсяили союзная республика и госундарство пребывания, также международными обычаянми (ст. 23). В случае, если консулом будет становлено нарушение каких-либо прав советских граждан, он долнжен принять меры для восстановления нарушенных прав.

Из них можно сделать следующие вынводы: 1) поскольку объем прав собственника, по общему правилу, определяется законом места нахождения вещи, российский гражданин может осуществлять в отношении своего имущества все правомочия, которые становлены иностранным законом, и пользоваться защитой со стонроны местных органов; 2) всякая попытка ограничить имущественные права российских граждан и лишить их законной защиты не может рассматриваться иначе, как дискриминация.

11. ИНОСТРАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В РФ.

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ определяется как правилами нашего законнодательства, так и положениями международных донговоров РФ с другими государствами.

Действующее законодательство исходит из того, что гражданская правоспособность иностранных юридиченских лиц определяется по праву страны, где чреждены юридическое лицо или организация.

Согласно многосторонней Конвенции о правовой понмощи стран СНГ от 22 января 1993 г. правоспособнность юридического лица определяется законодательнством государства, по законам которого оно было чрежндено.

Под юридическими лицами всегда подразумеваются юридические лица, чрежденные по нашим законам и имеющие место пренбывания на территории РФ. частие иностранного капитала в совместных предприятиях, учрежденных в РФ, не меняет дела, поскольку все они являются юридическими лицами права России.

Какими правами пользуются иностранные юриндические лица в России и других странах СНГ? Инонстранные предприятия и организации могут без особого разрешения совершать в РФ сделки по внешней торнговле и по связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям с российскими предприятиями, органинзациями.

Иностранные юридические лица имеют право на сундебную защиту своих прав.

Разрешение на открытие представительства РФ выданвалось иностранным фирмам, известным на мировом рынке; положительно зарекомендовавшим себя в качестнве партнеров наших организаций по сотрудничеству в различных сферах; заключившим с нами крупномаснштабные сделки; осуществляющим промышленную конопераций с нашими предприятиями и организациями;. заключившим с нашими организациями наиболее важнные соглашения о научно-техническом сотрудниченстве.

Деятельность представительства прекращается с иснтечением срока разрешения; прекращением деятельности фирмы; прекращением действия межправительственнонго соглашения, на основании которого было открыто представительство; по решению самой фирмы, также по решению соответствующего министерства и ведомнства, при котором было аккредитовано представительнство (в случае нарушения представительством слонвий его деятельности).

Наряду с представительствами иностранные юриндические лица могут создать на территории РФ свои филиалы. В соответствии с Законом об иностранных инвестициях от 4 июля 1991 г. иностранные юридинческие лица могут создать на территории России предприятия с долевым частием российских и иностранных инвестиций (совместные предприятия) и предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам.

Из действующего законодательства РФ можно сденлать вывод, что иностранное юридическое лицо может осуществлять на территории России предпринимательнскую деятельность лишь путем создания каких-либо организационно-правовых структур.

12. СОВМЕСТНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ.

Организационные формы совместной деятельности отличаются большим разнообразием. Однако общим для них, как правило, является то, что происходит объединнение капиталов, принадлежащих частникам из различнных стран, осуществляется совместное правление с целью достижения определенного результата, имеет меснто совместное несение рисков и бытков.

Одной из возможных организационно-правовых форм является консорциум. Обычно во внешнеэкономической сфере консорциумы создавались на договорной основе для реализации, как правило, крупномасштабных пронектов, которые требуют объединения силий нескольких организаций.

На практике, также в силу постановлений правительнства об отдельных консорциумах применяются два вида консорциумов.

1) Консорциумы, создаваемые для отношений с иностранными партнерами временного характера. В межндународной практике известны два вида таких консорнциумов: закрытый и открытый.

2) Консорциумы, создаваемые для внешнеторгонвой деятельности на длительный период времени. Принмером такого консорциума является так называемый Советский внешнеэкономический консорциум, который был создан специально в области советско-американских экономических отношений.

Совместные предприятия, созданные в РФ,Чэто юридические лица российского права. Однако их пранвовой режим отличается от режима обычных юридиченских лиц, что обусловливается наличием в соответствуюнщих правоотношениях ряда иностранных элементов.

13. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Развитие международного сотрудничества в области экономики, производства, торговли, науки и культуры приводит к тому, что государство вступает в самые различные имущественные правоотношения с другими государствами, также с международными организанциями, юридическими лицами и отдельными гражданами других государств. При этом обычно различают два вида правоотношений, в которых частвуют государства. Во-первых, правоотношения, возникающие между государнствами, также между государством и международными организациями (по экономическому и научно-техничес-кому сотрудничеству, кредитные и т. д.). Во-вторых, правоотношения, в которых государство выступает в качестве только одной стороны; другой стороной в этих правоотношениях могут быть иностранные юридические лица, международные хозяйственные (немежгосударстнвенные) организации и отдельные граждане.

Отношения первого вида регулируются исключительнно нормами международного публичного права.

Государство может выступать стороной в соответстнвующих правоотношениях при выпуске им займов, облингации которых продаются иностранным гражданам.

Российское государство само выступает субъектом имущественных отношений при строительстве здания для посольства за границей, аренде земельного частка или найме жилого дома. Во всех случаях эти сделки заклюнчаются торгпредством или посольством РФ от имени государства. Следует строго различать случаи, когда субъектом имущественных отношений выступает госундарство и когда субъектом отношений являются государнственные юридические лица или любые другие юридические лица.

14. ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ВИДЫ.

Иммунитет государства основывается на том, что оно обладает суверенитетом, что все государства равны. Это начало международного права выражено в следуюнщем изречении: Par in parem non habet imperium (Равный не имеет власти над равным).

В теории и практике государств обычно различают несколько видов иммунитета: судебный, от предварительнного обеспечения иска и от принудительного исполненния решения.

Судебный иммунитет заключается в неподсудности одного государства судам другого государства. Без согласия государстнва оно не может быть привлечено к суду другого государства. Причем не имеет значения, в связи с чем или по какому вопросу государство намереваются привлечь к суду.

Иммунитет от предварительного обеспечения иска состоит в следующем: нельзя в порядке предварительнного обеспечения иска принимать без согласия госундарства какие-либо принудительные меры в отношении его имущества.

Под иммунитетом от исполнения решения пониманется следующее: без согласия государства нельзя осунществить принудительное исполнение решения, вынесенного против государства.

Вступая в гражданско-правовые отношения с иностнранной компанией, государство может дать в заключаенмом им соглашении согласие на предъявление к нему исков в суде, а также на применение к нему мер по предварительному обеспечению иска или же в отношении принудительного исполнения.

Комиссия международного права в 1991 году приняла проект статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности и рекомендовала Гененральной Ассамблее ООН созвать международную конфенренцию для рассмотрения этого проекта.

До принятия универсальной международной конвеннции по этому вопросу существенную роль продолжает играть судебная практика каждого государства.

15. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

Проблемы собственности в современных международнных отношениях многообразны. В традиционных курнсах международного частного права стран Запада раздел о праве собственности сводится, как правило, исключинтельно к изложению коллизионных вопросов.

В законодательстве многих государств проводится различие между правом на недвижимое имущество и правом на движимое имущество. В отношении недвинжимости законодательство, судебная практика и доктринна этих государств придерживаются принципа, согласно которому право собственности на недвижимость регулинруется законом места нахождения недвижимости. Этот закон определяет и содержание права собственности на недвижимость, и форму и словия перехода прав на недвижимость.

Более сложным является положение с движимым имунществом. Сюда относятся обычно права требования, цеые бумаги, транспортные средства, личные вещи и т. д. В отношении этой категории имущества в различных государствах по-разному решается вопрос о значении принципа закона места нахождения вещи, хотя и в отнношении режима движимого имущества казанный приннцип имеет решающее значение.

В доктринах международного частного права сущестнвуют различные точки зрения на то, какой закон регунлирует переход права собственности, если вещь приобрентается не в том государстве, где она находится. В однних странах доктрина высказывается в пользу применнения закона места нахождения вещи, в других предпончтение отдается личному закону собственника.

В действующем в России законодательстве имеетнся несколько коллизионных норм, касающихся права собственности. Основное правило содержится в ст. 164 Основ гражданского законодательства 1991 года, носянщей название Право собственности. В этой статье закреплен ряд положений. Во-первых, становлено, что право собственности на имущество определяется по праву страны, где это имущество находится (ч. 1). Во-вторых, предусматривается, что право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в госундарственные реестры, определяется по праву страны, где транспортное средство внесено в реестр. В-третьих, предусмотрено, что лвозникновение и прекращение пранва собственности на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послунжившее основанием для возникновения или прекращенния права собственности, если иное не предусмотрено законом (ч. 2).

Таким образом, в РФ закон места нахождения вещи признается исходным коллизионным началом для решения вопросов права собственности. Закон места нахождения вещи определяет прежде всего, какие вещнные права возможны вообще и каково их содержанние.

16. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ РФ И РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

За границей находятся различные категории имущенства, входящие в состав государственной собственности. Это - имущество государства, торгпредства и других орнганов Российского государства и вклады Центрального банка РФ и Внешэкономбанка, экспортные товары, вренменно находящиеся за границей морские суда, самолеты и т. д.

Собственность государства находится в особом положении, она пользуется иммунитетом. Иммунитет собственности государства заключается в особом режиме такой собственности, обусловленном осонбым положением субъекта права собственности - сувенренного государства. Иммунитет собственности госундарства, находящейся за границей, сводится к тому, что это имущество не может быть объектом насильственных мер со стороны того государства, где казанное имунщество находится. Собственность государства пользуется неприкоснонвенностью.

Иммунитет, которым пользуется собственность иностнранного государства, делает недопустимым: 1) предъявнление исков непосредственно к такой собственности (иснков in rem в англо-американском праве); 2) наложение ареста на собственность для обеспечения любого предънявляемого к иностранному государству иска, связанного или не связанного с такой собственностью; 3) принудинтельное исполнение решения суда, вынесенного в отноншении такой собственности иностранного государства.

Предприятие, за которым имущество закреплено собнственником этого имущества на праве полного хозяйстнвенного ведения, является юридическим лицом и осунществляет в отношении этого имущества права и обязаости собственника. В России основную оперативную работу по экспорту и импорту, как отмечалось в гл. 5, ведут внешнеэкономические объединения, другие объендинения и предприятия, в том числе и полностью или частично принадлежащие государству. Поскольку подобнное объединение или предприятие - это самостоятельнное юридическое лицо и государство не принимает на себя ответственности по его обязательствам, оно, в отлинчие от торгпредства, не пользуется иммунитетами.

Особый режим предоставляется имуществу иностнранного государства и в области налогообложения. Это закреплено как во внутреннем законодательстве госундарств, так и в различных международных соглашенниях.

17. Понятие и формы внешнеэкономических сделок.

К внешнеторговым сделкам наша доктрина относит сделки, в которых хотя бы одна из сторон является иностранным гражданином или иностранным юридиченским лицом и содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы товаров или по вывозу товаров за границу либо какие-нибудь подсобные операции, свянзанные с вывозом или ввозом товаров. Таким образом, к внешнеторговым сделкам относятся договоры купли-продажи товаров, также договоры подряда, комиссии и ряд других договоров, заключаемых между организанциями и фирмами различных государств. Наиболее широнко распространенным видом внешнеторговых сделок явнляется договор внешнеторговой купли-продажи, поэтому в дальнейшем изложении основное внимание уделяется этому виду договора.

В современных словиях наряду с куплей-продажей товаров все большее значение приобретают различные договоры (контракты) по оказанию всякого рода слуг, проведению работ, оказанию технического содействия в строительстве предприятий, созданию промышленных комплексов и осуществлению других проектов, сотруднничеству в производстве отдельных видов оборудования, проведению совместных конструкторских и научно-исследовательских работ, лицензионные договоры об иснпользовании изобретений и других научно-технических достижений.

Заключая договор, стороны могут становить, канким законодательством он должен регулироваться. Стонроны имеют право сделать выбор в силу автономии воли сторон. Эта автономия состоит в том, что стороны имеют право станавливать по своему смотрению содернжание договора.

Форма сонвершенной за границей сделки должна отвечать требонваниям, установленным правом места совершения сделки, либо требованиям нашего закона.

Особый подход проявляется в отечественном занконодательстве к применению права в отношении формы внешнеэкономических сделок. Действующее законодантельство исходит из правила, согласно которому форма внешнеэкономических сделок, в которых частниками являются наши организации, всегда определяется только по российскому праву. Порядок подписания внешнеторговых сделок двумя лицами подленжит применению лишь в случаях, предусмотренных чрендительными документами (уставами, положениями) соответствующих российских частников внешнеторгонвых сделок.

Форма и срок действия доверенности определяютнся по праву страны, где выдана доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя довнлетворяет требованиям российского права.

18. Содержание сделок.

Исходным принципом нашего законодательства при определении права, подлежащего применению к правам и обязанностям сторон по внешнеэкономиченской сделке, является принцип автономии воли сторон. Согласно ч. 1 ст. 166 Основ гражданского законодательнства 1991 года, права и обязанности сторон по внешненэкономическим сделкам определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки, или в синлу последующего соглашения.

В, новой редакции Основ точняется, что стороны могут сами избрать право, подлежащее применению к заключенной ими сделке, как при совершении сделки, так и путем заключения международного соглашения, то есть, иными словами, они могут договориться о применнении права к сделке позднее. Другим новым моментом является то, как вытекает из текста Основ, что не по всем договорам допускается свобода выбора права сторонами.

В России допускается свободный выбор закона любого государства по соглашению частников сделки. Принцип локализации договора не применяется. При этом ст. 166 Основ следует толковать таким образом, что стороны могут избрать только правопорядок, дейстнвующий в определенной стране, не какие-либо общие начала права и справедливости.

В Основах 1991 года, в ст. 166 предусмотрено, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применения праве применяется право страны, где чреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, являющаяся: продавцом; хранителем; кредитором, дарителем, поручителем, страховщиком и т. д.

В отношении иных (не внешнеторговых) сделок действует коллизионная норма, согласно которой к содернжанию таких сделок подлежит применению право места заключения сделки. Согласно ч. 2 ст. 165 Основ 1991 года, права и обязанности сторон по сделке определяются по праву места ее совершения, если иное не становлено.

Путем определения права, подлежащего примененнию к внешнеторговой сделке, станавливается так назынваемый обязательственный статут сделки. На основе обянзательственного статута определяются права и обязаости сторон по сделке, последствия ее неисполнения.

19. Международные конвенции по внешнеторговой купли-продажи.

На сессии Ггской конференции в 1964 году были приняты Ггская конвенция о единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров и Ггская конвенция о единообразном законе о международной купле-продаже товаров.

Ггские конвенции 1964 года широкого применения не получили. Комиссия ООН по праву международной торговли поставила перед собой задачу разработать такие нифицированные правила, которые оказались бы приемнлемыми для большинства стран с различными систенмами права. В результате работы этой комиссии был разработан проект, на основе которого на конференции в Вене в 1980 году была принята Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.

Конвенция содержит подробные правила по всем основным вопросам договоров международной купли-продажи товаров (она состоит из 101 статьи, сгруппинрованных в четыре части: Сфера применения и общие положения, Заключение договора, Купля-продажа товаров и Заключительные положения).

Конвенция 1980 года не содержит коллизионных норм, хотя и исходит из того, что по вопросам, в ней не регулированным, подлежит применению право на основании коллизионных норм.

По вопросам исковой давности в 1974 году была заключена Конвенция об исковой давности в междунанродной купле-продаже товаров. Конвенция была разранботана ЮНСИТРАЛ по предложению делегации ЧССР. Она регулирует один из важнейших вопросов, связаых с осуществлением прав сторон по сделке междуннародной купли-продажи товаров. Ею станавливается единый для всех договоров международной купли-продажи срок исковой давности, который равен 4 годам.

Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1985 года. Конвенция была выработана на чрезвычайнной сессии Ггской конференции международного частнного права. Конвенция может применяться к любой купле-продаже движимых вещей, лимеющих межндународный характер. Под сделкой, обладающей таким характером, понимается прежде всего договор, стороны которого (коммерческие предприятия) находятся в разнных государствах.

При заключении и исполнении договоров купли-продажи, связанных с морской перевозкой товаров, больншую роль играют обычаи.

35. Инкотермс.

Международная торнговая палата приняла Правила толкования торговых терминов - Международные торговые термины (л1п-coterms).

Инкотермс 1990 года учитывает широко практикуемые в последние годы применение средств компьютерной связи, также изменение спосонбов транспортировки, использование контейнеров и др. В документе 1990 года проведена классификация терминнов в зависимости от способов транспортировки товара, в которых содержатся правила толкования 15 терминов, используемых при составлений договоров международнной купли-продажи. Эти правила могут применяться ко всем видам товаров, в то время как типовые договоры обычно применяются каждый к определенному виду товара.

20. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

В области торгово-экономических отношенийс промышленно развитыми государствами Запада в 7Ч 80-х годах особое значение приобрели так называемые компенсационные соглашения. На основе этих соглашенний осуществлялась реализация крупномасштабных проектов.

Под компенсационным соглашением долгосрочного действия о реализации крупномасштабных проектов понимаются соглашения на крупные суммы, заключае мые на длительные сроки с фирмой или группой фирм о закупке, как правило, на словиях предоставления долгосрочного кредита (банковского и фирменного) маншин, оборудования, лицензий, материалов и других тонваров. Эти машины и иные объекты должны использонваться для строительства соответствующего нового преднприятия, полностью принадлежащего нашему государнству, или же для разработки природных ископаемых с погашением кредита поставками части продукции, изгонтовляемой или добываемой на таких предприятиях, с возможностью, однако, поставок подобной или иной прондукции с других предприятий, если это вызывается спенцифическим характером соглашения или необходинмостью обеспечения наиболее выгодных словий для понгашения кредита.

Компенсационные соглашения имеют гражданско-правовой характер и относятся к сфере международного частного права, несмотря на то что они тесно связаны с соответствующими межправительственными соглашенниями.

Основным правовым документом являются генеральные соглашенния, которые подразделяются на две группы. Гененральные соглашения первой группы заключались с сонветской стороны Министерством внешних экономичеснких связей Р, отраслевым министерством или иным органом государственного управления; генеральные сонглашения второй группы заключались внешнеэкономинческим объединением, действующим как от своего имени, так и по полномочию ряда других всесоюзных объединений.

21. КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.

Под концессионным договором понимается договор, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной основе предоставляет иностранному инвестору исключительное право на осуществление такой деятельности и передает иностранному инвестору право собнственности на продукцию или доход, полученный в рензультате такой деятельности.

Согласно положениям российского законодательства и практике его применения, государство предоставляет по таким соглашениям иностранным инвесторам права либо на поиск и освоение возобновляемых и невозобнновляемых природных ресурсов на территории России, либо на ведение отдельных видов хозяйственной деятельнности, являющихся монополией государства, либо на долнгосрочную аренду имущества, являющегося государстнвенной собственностью, но не переданного в полное хонзяйственное ведение или оперативное правление преднприятиям, учреждениям и организациям Российской Федерации.

Срок действия концессионного договора определяется в зависимости от характера и словий концессии, но не может быть более 50 лет.

Одностороннее изменение словий концессионного договора не допускается, если иное не оговорено в догонворе.

22. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Правила дорожного движения становлены Конвеннцией о дорожном движении и Протоколом о дорожных знаках и сигналах от 19 сентября 1949 г. (действует рендакция 1968 г., вступившая в силу в 1977 г.). РФ частнвует в этих соглашениях. Действует также Таможенная конвенция о международных перевозках грузов 1959 года (в 1978 г. вступила в силу новая редакция). РЧее участник.

Условия договора международной автомобильной пенревозки грузов между европейскими странами опреденляются Конвенцией о договоре международной дорожнной перевозки грузов (сокращенно - ЦМР) от 19 мая 1956 г. В конвенции частвует большинство европейских государств.присоединился к ней в 1983 году, и с 1 августа 1986 г. перевозки грузов советским автомонбильным транспортом регулируются этой конвенцией.

При автомобильных перевозках существенное значенние имеет создание гарантий при причинении вреда третьним лицам автотранспортными средствами Ч источником повышенной опасности. Это достигается посредством введения обязательного страхования гражданской ответнственности, что предусматривается как внутренним законнодательством, так и рядом международных соглашенний. Так, в заключенных с рядом^стран двусторонних соглашениях об организации автомобильного сообщения предусматривается обязательное страхование гражданнской ответственности при международных автомобильнных перевозках.

23. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

В 1980 году на конференции по пересмотру Бернских конвенций было принято новое Соглашение о международных железнондорожных перевозках (КОТИФ). КОТИФ объединяет международно-правовые нормы Бернских конвенций и Дополнительного соглашения 1966 года в едином основном соглашении, к которому имеются два приложения (А и В), содержащие нормы гражданско-правового характера об словиях междунанродных железнодорожных перевозок. Приложение А определяющее словия перевозок пассажиров, получило наименование Единые правила МПК. Приложение В содержит словия перевозок грузов, оно названо Единые правила МГК.

Единые правила МГК действуют только в отношении перевозок по определенным железнодорожным линиям, перечень которых устанавливают частники соглашения. Ставки провозных платежей определяются национальнынми и международными тарифами. Предусмотрены прендельные сроки доставки грузов.

Правила КОТИФ предусматривают, что причиненные просрочкой в доставке бытки возмещаются грузовландельцу в пределах трехкратных провозных платежей.

Социалистическими странами Европы и Азии были заключены две многосторонние транспортные конвенции:

Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС).

Хотяне являлся частником Бернских коннвенций и КОТИФ, их положения, служебные инструкции и другие нормативные документы применялись и продолнжают применяться при перевозках наших внешнеторнговых грузов в страны Западной Европы и из этих стран в Россию.

Ненсохранность груза должна быть подтверждена коммернческим актом. При просрочке в доставке железная доронга плачивает штраф в определенном проценте от провознной платы.

Иски к железным дорогам предъявляются в суде, причем предварительно перевозчику должна быть направнлена претензия.

24. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.

Наиболее сложные правовые вопросы возникают при международных морских перевозках. Это объясняется как разнообразием самих отношений в данной области (предметом регулирования), так и различным характенром источников правового регулирования.

В законодательстве многих государств обычно не сондержится коллизионных норм, предусматривающих, пранво какой страны подлежит применению к отношениям по морской перевозке грузов. Эти вопросы решаются судебной практикой. В судах Великобритании и Франнции (в соответствии с французским законодательством) применяется закон флага судна, в судах ФРГ преднпочтение отдается закону места назначения груза.

По Кодексу торгового мореплавания1968 года (КТМ Р) права и обязанности сторон по договору морской перевозки грузов, договору морской перевозки пассажинров, также по договорам фрахтования на время, морнской буксировки и морского страхования определяются по закону места заключения договора.

В марте 1978 года на конференции в Гамбурге была принята Конвенция ООН о морской перевозке грузов, новая коннвенция имеет более широкую сферу действия.

Наиболее прогрессивной формой доставки грузов морем являются регулярные, или линейные, перевозки, которые обычно осуществляются на основании согланшений об организации постоянных морских линий.

Морские перевозки могут также осуществляться по чартеру. В этом случае для перевозки груза предоставляются все судно, его часть или определенные помещенния. По своему содержанию морской чартер представляет собой сложный договор, в который включается до 60 различных словий (предоставление груза, порядок его подачи, расчеты по фрахту и т. д.).

25. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

Варшавской конвенцией для нификации некоторых правил, касающихся международных воздушнных перевозок, 1929 года. Она дополнена Ггским протоколом 1933 года.

Россия Ч участник конвенции (с 1934 г.) и протокола (с 1957 г.).

Действие Варшавской конвенции раснпространяется на воздушные перевозки между частнвующими в ней странами, также на перевозки, когда место отправления и место назначения находятся на территории одного и того же государства-участника, а остановка предусмотрена на территории другого государнства, хотя бы и не участвующего в конвенции. В конвеннции определены основные требования к перевозочным донкументам, права отправителя на распоряжение грузом в пути следования, порядок выдачи груза в пункте назнанчения, ответственность перевозчика перед пассажирами и грузовладельцем.

Согласно Варшавской конвенции, ответственность перевозчика основана на вине, которая презюмируется, то есть, иными словами, ответственность наступает нензависимо от доказательства вины перевозчика.

Поскольку Варшавская конвенция оставила открытынми вопросы о порядке определения размера возмещенния (в пределах становленного его максимума) и о круге лиц, имеющих право на возмещение в случае гибели паснсажиров, они решаются в судах каждого государства в соответствии с национальным законодательством и слонжившейся в данном государстве практикой.

26. Международные расчеты. Неторговые расчеты.

Межправительственные, платежные соглашения обычно предусматривают осуществление расчетов роснсийских организаций с зарубежными фирмами в свободнно конвертируемой валюте. Форма расчетов казывается в заключаемых внешнеторговых сделках. Расчеты осунществляются посредством аккредитива и в порядке иннкассо. Аккредитив - это поручение банку произвести платежи за счет специально выделенных для этого сумм против предусмотренных документов. Международная торговая палата разработала нифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (действуют в редакции 1983 г.). При другой форме расчетов в порядке инкассо - правомоченная на получение плантежа организация дает обслуживающему ее банку инкассовое поручение, с тем чтобы банк через своего иностранного корреспондента получил причитающийся платеж или акцепт векселя или иного платежного докунмента. При такой форме расчетов применяются нифинцированные правила по инкассо, разработанные Междуннародной торговой палатой.

Широкое распространение в области кредитно-расчетных -отношений получили такие ценные бумаги, как вексель и чек. Векселями оформляются задолжеость импортера при коммерческом кредите и отношения между банками при предоставлении банковских крединтов. Различают два вида векселей: простые и переводнные. Широкое распространение получили переводные векселя, выставляемые импортером товара на банк и индентованные последним (тем самым банк принимает на себя безусловное обязательство платежа). Такие векселя выполняют роль международного платежного средства. Форма векселя определяется законом страны, где он выставлен (выписан). В 1930 году на Женевской конференции были принянты конвенции об нификации вексельного права, согласнно которым государства, присоединившиеся к ним, обянзались на своей национальной территории в качестве нанционального ввести Единообразный вексельный закон (ЕВЗ).

27. ТРУДОВЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В РФ.

Трудовая деятельность иностранцев допускается в РФ на основании трудового договора иностранца с нашими предприятием и организацией в соответствии с положениями российского трудового законодательстнва (иностранец поступает на работу в чреждение или предприятие и заключает трудовой договор на неопренделенный срок либо заключает трудовой договор о ранботе в РФ на срок, указанный в договоре).

Законодательством становлены система лицензиронвания привлечения некоренной рабочей силы и систенма выдачи разрешений на работу иностранных граждан, въезжающих в Россию.

На иностранцев распространяются все общие полонжения трудового законодательства, касающиеся заклюнчения и расторжения трудового договора, заработной платы, рабочего времени, времени отдыха и т. д. Рабонтающие на наших предприятиях и в чреждениях инонстранцы подчиняются тем же правилам трудового распонрядка, что и российские граждане. Отсюда следует, что иностранцы, работающие на наших предприятиях и в чреждениях, обязаны соблюдать трудовую дисциплину.

На иностранцев полностью распространяются полонжения законодательства об охране труда, обеспечиваюнщие рабочим и служащим безопасность для жизни и здоровья, постановления, запрещающие сверхурочные работы, и другие правила трудового законодательства.

Заключенные РФ договоры с другими странами, предусматривающие частие граждан этих стран в строинтельстве и монтаже предприятий и совместном освоении сырьевых ресурсов, сооружении совместных объектов (нефтепроводов и др.), регулируют также и трудовые отношения.

Определенной спецификой обладают словия труда иностранных граждан, работающих в находящихся на территории России международных организациях. Эти словия определяются международными соглашениями и внутренними правилами соответствующих организаций. В свою очередь, казанные правила предусматривают в одних случаях применение законодательства места выполнения работы, то есть нашего законодательства, в других - страны работника-иностранца.

30. Выморочное имущество.

Имущество, которое останется после смерти лица при отсутствии наследников, называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким-либо причинам не было составлено завещание или завещание составлено, но оно было признано недейстнвительным.

По российским законам в этих случаях имущество переходит к государству как наследнику (ст. 552 Гражнданского кодекса РСФСР). В некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии, существует друнгой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, то есть поскольку это имущество является бесхозным, оно должно перейнти к государству.

Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам, выморочное двинжимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, выморочное недвижимое имущество переходит в собстнвенность государства, на территории которого оно нахондится.

32. Виды третейских (арбитражных) судов.

Под третейским (арбитражным) судом понимается суд, избранный сторонами для разрешения спора между ними. Состав суда определяется сторонами. В отличие от общего (государственного) суда, обращение к третейнскому суду происходит на основании соглашения сторон. Для организаций и фирм, ведущих торговые и иные операции, рассмотрение споров в порядке арбитража имеет существенные преимущества по сравнению с судебнным порядком. Преимущества эти состоят прежде всего в непродолжительности, по сравнению с обычными суданми, срока рассмотрения дел, в том, что решения арбитранжа не подлежат обжалованию, а также в относительной (по сравнению с судами) дешевизне.

Третейские суды, рассматривающие споры в области торговых и иных экономических отношений, возникаюнщих между организациями и фирмами различных государств, следует отличать от третейских судов, котонрые могут рассматривать споры между государствами как субъектами международного права. Вместе с тем третейские (арбитражные) суды, рассматривающие спонры только по правоотношениям с иностранным элеменнтом, следует отличать от системы арбитражных судов, разрешающих в РФ и в других странах споры главным образом между хозяйственными организациями внутри страны. В отношении третейских (арбитражных) судов, специально предназначенных для рассмотрения споров с иностранными организациями и фирмами, обычно принменяется понятие международного коммерческого арнбитража.

Для передачи спора на разрешение третейского суда требуется так называемое третейское, или арбитнражное, соглашение. Это соглашение сторон о том, что споры, которые же возникли или возникнут в будущем между сторонами, будут переданы ими на рассмотрение третейского суда. Такое соглашение может быть включенно в договор, например в контракт о купле-продаже тованров.

Особенностью заключенного арбитражного соглашенния является то, что оно обязательно для сторон и клониться от передачи спора арбитражу они не могут. Обычный суд, как правило, не вправе ни отменить арбинтражное соглашение, ни пересмотреть по существу реншение арбитража.

Для развития национального законодательства в обнласти арбитража и обеспечения определенного разнонобразия в выборе сторонами контракта процедуры арбитражного разбирательства существенное значение имеет Типовой закон о международном торговом арбинтраже, принятый в 1986 году Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). На основе этого Типового закона же приняты национальные акты в Канаде (для отдельных провинций), Австралии, Нигенрии, на Кипре, в Латвии и других странах.

Закон РФ о международном коммерческом арбитранже также основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ.

В международной практике известны два вида третейских судов: так называемые изолированные и постоянно действующие. Изолированный третейский суд создается сторонами специально для рассмотренния данного конкретного спора. Стороны сами опреденляют порядок создания третейского суда и правила рассмотрения в нем дела. После вынесения решения по делу такой суд прекращает свое существование.

В отличие от изолированных третейских судов, постоянно действующие третейские суды создаются при различных организациях и ассоциациях, при торгово-промышлеых и торговых палатах.

Характерным для постоянно действующих арбитранжей является то, что каждый из них имеет положение (или став), свои правила производства дел, список арнбитров, из которых стороны выбирают арбитров.

Постоянно действующими арбитражными органнизациями в России являются Международный комнмерческий арбитражный суд (МКАС) (до 1987 г. он назывался Внешнеторговой арбитражной комиссией - ВТАК) и Морская арбитражная комиссия (МАК). Оба арбитража состоят при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ и представляют собой общестнвенные (а не государственные) арбитражные органинзации.