Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития

(Краюшкин И. А.) ("Нотариус", N 1, 2002) Текст документа

ИНСТИТУТ НАСЛЕДОВАНИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

И. А. КРАЮШКИН

Краюшкин И. А., юрисконсульт Тульского областного комитета госстатистики.

В теории гражданского права одним из древнейших является институт наследственного права, упоминания о котором встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т. д. В привычном нам виде основные понятия наследственного права появились в римском праве; позднее они были воспроизведены (рецепированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем. Право наследования гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации и подробно регламентируется гражданским законодательством. Под наследованием подразумевается переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к одному или нескольким лицам. Оно включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, государственным и муниципальным образованиям, так и право лиц, призываемых к наследованию, на получение наследственного имущества. Ю. К. Толстой, характеризуя место наследственного права в системе гражданского права, выделяет следующие обстоятельства. "По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных имущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям" <*>. -------------------------------- <*> Толстой Ю. К. Наследственное право: Раздел VII // Гражданское право. Том 3: Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 1999. С. 520.

Однако не следует забывать, что в состав переходящих по наследству не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер (право на пользование жилой площадью, алиментные права и обязательства и т. п.). Не включается в наследуемое и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, хотя присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке. В настоящий период положения Раздела 7 "Наследственное право" Гражданского кодекса РСФСР 1964 года <*>, регулировавшие наследственные правоотношения в нашей стране на протяжении почти четырех десятилетий, доживают свои последние дни, и на смену им, наконец, приходят положения части третьей Гражданского кодекса РФ, вводимого в действие в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" <**> с 1 марта 2002 года. Это особенно важно для России, где - нельзя не согласиться с мнением Е. Сегаловой - средний уровень правосознания граждан "...крайне низок, и соответственно отечественное право в узком смысле этого слова (как система правовых норм, регулирующих отношения с участием физических лиц) развито значительно слабее, чем правовое регулирование отношений, субъектами которых являются юридические лица" <***>. -------------------------------- <*> Ведомости ВС РСФСР. 1964. N 24. Ст. 407. <**> Российская газета. 28 ноября 2001. <***> Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. 1999. N 3. С. 54.

Необходимость изменения законодательства в области наследственного права назрела давно, ведь за последнее десятилетие XX века в России произошли революционные изменения. Наше общество сегодня стремится к цивилизованным правовым отношениям, которые не могут уживаться с законодательными запретами или ограничениями по распоряжению частной собственностью ее владельцем, в том числе и в случае его смерти. Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему на законных основаниях, как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам. Каждому члену общества должна быть гарантирована реальная возможность жить и работать с мыслью о том, что после его смерти все приобретенное им при жизни перейдет в соответствии с его волей, а в случае, если он ее не выразит, - согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог относиться неприязненно (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение данных начал, по мнению Ю. К. Толстого, обеспечит интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия <*>. -------------------------------- <*> См.: Толстой Ю. К. Указ. соч. С. 522.

Примечательно, что в одном из своих определений Конституционный Суд Российской Федерации так охарактеризовал следующую приоритетную задачу Российского государства на современном этапе развития: "государство, объявившее своей целью создание рыночной экономики, основанной на приоритете частного предпринимательства и частной собственности, должно обеспечивать в числе прочего и такую регламентацию права наследования, которая способствовала бы укреплению и наибольшему развитию частной собственности, исключала бы ее необоснованный переход к государству" <*>. -------------------------------- <*> Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой Анны Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532 ГК РСФСР" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 2.

Предметом настоящего исследования не является доскональный анализ ныне действующих и вскоре вступающих в силу законодательных актов, регулирующих наследственные правоотношения. Хотелось бы остановиться более подробно лишь на некоторых вопросах наследственного права, представляющих интерес не только для ученых - цивилистов и практикующих юристов, но и для широкой общественности. Нетрудно заметить, что, в то время как в ГК РСФСР 1964 года вопросам регулирования наследственного права был посвящен лишь один раздел, включавший 35 статей, в части третьей ГК РФ данному институту гражданского права уделяется куда большее внимание - соответственно 5 глав, содержащих 76 статей. Еще древним римлянам были известны две основные формы наследования: наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание наследодателем не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства). Причем "древнейшим видом наследственного преемства является наследование без завещания (ab intestato), которое регулировалось законом XII таблиц..." <*>. Новицкий И. Б. отмечал такую характерную особенность римского наследственного права, как недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть наследства - к наследникам по закону: "nemo pro parte testatus desedere potest" - не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части - по закону <**>. -------------------------------- <*> Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. С. Нерсесянца. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 571. <**> См.: Новицкий И. Б. Римское право. Изд. 5-е, стереотипное. М., 1994. С. 224.

В ныне действующем разделе VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 527 ГК РСФСР), т. е. прерогативу законодатель отдает такому основанию призвания к наследованию, как наследование по закону. В части же третьей ГК РФ указанные основания призвания к наследованию поменялись местами. Теперь первоочередным при определении наследников станет наследование по завещанию, а не по закону (ст. 1111 ГК РФ). По словам одного из разработчиков нового закона П. Крашенинникова, подобный подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом <*>. -------------------------------- <*> См.: Российская газета. 28 ноября 2001 г. С. 11.

Особо подчеркивается в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, что имущество умершего при наследовании переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (которое древние римляне называли универсальной сукцессией), то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Здесь мы видим удачный пример того, как законодатель успешно ввел указанный гражданско - правовой термин, раньше встречавшийся лишь в научных изданиях, в текст закона, раскрыв при этом сущность данного понятия. В ст. 1112 ГК РФ дается определение понятия "наследство" (чего в ГК РСФСР сделано не было), под которым подразумеваются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом указывается, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в том числе право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается данным Кодексом или другими законами). Кроме того, не могут входить в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Характеризуя время открытия наследства, законодатель четко сформулировал правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). Несомненно, не последнюю роль в выработке указанной нормы сыграла судебная практика <*>. -------------------------------- <*> См., например: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1987. N 3. С. 32; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 11. С. 20.

Более четко раскрыты в ст. 1115 ГК РФ по сравнению со ст. 529 ГК РСФСР вопросы определения места открытия наследства. Так, местом открытия наследства является последнее место (исчезло слово "постоянное". - И. К.) жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если же такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества предлагается определять исходя из его рыночной стоимости. Кто же имеет право наследовать, а кто данного права лишен в настоящее время, и как будут решаться указанные вопросы после 1 марта 2002 года? Ответить на эти вопросы можно, сравнив ст. ст. 530, 531, 534 ГК РСФСР и ст. ст. 1116, 1117, 1151 ГК РФ. Согласно ст. 530 ГК РСФСР наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Примечательно, что в Древнем Риме ребенок (постум), родившийся "... в течение десяти лунных месяцев... после смерти отца - наследодателя, считался наследником... так как он оказался бы во власти этого домовладыки, если бы родился до его смерти..." <*>. В соответствии с п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по закону могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Выморочное имущество может перейти в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК РФ). -------------------------------- <*> Дождев Д. В. Указ. соч. С. 589.

Более существенные изменения произошли в законодательстве по отношению к наследникам по завещанию. Кроме вышеназванных категорий граждан теперь на основании ст. 1116 ГК РФ к данному виду наследования могут призываться указанные в завещании юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (в то время как по ст. 534 ГК РСФСР, кроме граждан, возможно завещать свое имущество только государству либо отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям). Если в ст. 531 ГК РСФСР в праве наследования отказано гражданам, которые своими противозаконными действиями (независимо от того, совершены они умышленно или по неосторожности), направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если данные обстоятельства подтверждены в судебном порядке, то в п. 1 ст. 1117 ГК РФ число таких недостойных наследников сужается. Ведь в соответствии с положениями нового закона не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если указанные обстоятельства также подтверждаются в судебном порядке. При этом новеллой является то, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, могут наследовать это имущество. Так же, как и ранее, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства <*>. -------------------------------- <*> См. подробнее: ст. 531 ГК РСФСР, п. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ.

Как уже было сказано, новый Гражданский кодекс первоочередным при определении наследников устанавливает наследование по завещанию, а не по закону, как было в ГК РСФСР. Существенно обновлены и дополнены правила, касающиеся формы завещания. Согласно ст. ст. 540 и 541 ГК РСФСР завещание должно быть составлено письменно и нотариально удостоверено. Лишь в некоторых случаях, специально указанных в законе, могут быть приравнены к нотариально удостоверенным завещания, удостоверенные главными врачами, капитанами морских судов, начальниками разведочных, арктических экспедиций, командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и заведений, начальниками мест лишения свободы. В соответствии же с третьей частью ГК РФ, кроме указанных форм, вводятся: закрытое завещание (ст. 1126), содержание которого может быть известно лишь завещателю (в указанном случае нотариально заверяется сам факт передачи его нотариусу), завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129), составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам. Интересно, что при разработке проекта части третьей ГК РФ рассматривалась возможность введения даже устной формы завещания при чрезвычайных обстоятельствах (при наличии двух свидетелей), на что, по-видимому, оказало воздействие римское наследственное право (такой формой у римлян было testamentum in procintu - чрезвычайное завещание, которое имели право составлять воины во время войны, представлявшее собой волеизъявление наследодателя перед строем отправлявшихся на битву воинов) <*>. Разработчики проекта нового Гражданского кодекса, отстаивая необходимость легализации упрощенной формы завещаний при чрезвычайных обстоятельствах, ссылались в первую очередь на случаи захвата заложников. Противники предлагавшейся новеллы указывали на то, что наша страна не раз оказывалась в экстремальных ситуациях, но устных завещаний не было ни в годы гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны. К тому же суду, особенно если воля завещателя выражена в устной форме, будет чрезвычайно сложно, а зачастую и невозможно установить, какова же была последняя воля завещателя и была ли она вообще <**>. В результате же победила вторая точка зрения, и устная форма завещаний по-прежнему отсутствует в российском гражданском законодательстве, что на современном этапе, по мнению автора, наиболее целесообразно. -------------------------------- <*> См.: Пухан Иво, Поленак - Акимовская Мирьяна. Римское право: Базовый учебник / Перевод с македонского д. ю. н. проф. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова; Под ред. проф. В. А. Томсинова. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. С. 318. <**> См.: Толстой Ю. К. Указ. соч. С. 603.

Завещание гражданина, который находится в положении, угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенного возможности заверить его в нотариальной или приравненной к нотариальной форме, совершенное в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей, признается таковым, если из содержания данного документа следует, что он представляет собой именно завещание. В то же время не следует забывать о том, что подобное завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме (ст. 1129 ГК РФ). Большое количество новелл содержится в главе 63 ГК РФ, посвященной регулированию наследования по закону. И прежде всего стоит подробнее остановиться на том, что вместо двух очередей по закону (как это предусматривалось ст. 532 ГК РСФСР до мая 2001 года), четырех очередей с 17 мая 2001 года по 28 февраля 2002 года (в соответствии с Федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ) <*>, согласно части третьей Гражданского кодекса РФ, с 1 марта 2002 года предусмотрено восемь очередей наследников по закону. -------------------------------- <*> Собрание законодательства РФ. 2001. N 21. Ст. 2060.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения). Это, несомненно, является одной из отличительных черт российского наследственного права <*>. -------------------------------- <*> См. подробнее: Сегалова Е. Указ. соч. С. 55.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. В случае отсутствия наследников первой очереди к наследованию на основании ст. 1143 ГК РФ призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны матери, так и со стороны отца. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследуют по праву представления. В соответствии со ст. 1144 ГК РФ, если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (его дяди и тети). По праву представления в данном случае наследуют двоюродные братья и сестры. Наследниками четвертой очереди по закону выступают родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой очереди - родственники четвертой степени родства, т. е. дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства, т. е. дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В то же время по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено <*>. -------------------------------- <*> См.: Данилов Е. П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. 2-е дополненное издание. М.: Право и Закон, 2001. С. 18.

Если же наследники предшествующих очередей отсутствуют, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ). Граждане, относящиеся к наследникам по закону второй - седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, согласно ст. 1148 ГК РФ наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К наследникам по закону относятся граждане, не входившие в круг наследников первой - седьмой очередей, но ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним. При наличии других наследников по закону данные лица наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, в случае же отсутствия других наследников такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Необходимо помнить положения ст. 1141 ГК РФ о том, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют, как правило, в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в т. ч. усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Причем при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов домашней обстановки и обихода. Поэтому наследнику, имеющему право на обязательную долю, может быть выгодно, если его наследственные права в завещании ущемлены, так как при определении размера обязательной доли учитывается стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, тогда как при определении размера законной доли в случае, когда наследник с наследодателем совместно не проживал, стоимость данных предметов учету не подлежит. Верховный Суд РФ следующим образом разрешал указанную проблему: "При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию... и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода". (Подп. "д" п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании") <*>. -------------------------------- <*> Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А. П. Рыжаков. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. С. 562.

К нетрудоспособным традиционно относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся - 18 лет. Некоторые авторы, учитывая крайне тяжелое положение молодежи в настоящее время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет - до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет <*>. -------------------------------- <*> См., например: Толстой Ю. К. Наследственное право. М.: Проспект, 2000. С. 53.

Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Отсюда следует вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное - установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного. Какие же изменения произойдут с 1 марта 2002 года по данным вопросам в связи с принятием третьей части ГК РФ? Теперь согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, будут наследовать независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю должно удовлетворяться из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на данную часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю будет засчитываться все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию. В том случае, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (квартира, жилой дом и т. д.) либо использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд вправе, учитывая имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Кроме вышеназванных новелл в части третьей ГК РФ содержится ряд норм, значительно обогативших институт современного наследственного права, в частности: положения об отказе от наследства или от завещательного отказа, о преимущественном праве на определение объектов из состава наследства при его разделе, о мерах по охране наследства и управлению им, об ответственности наследников по долгам наследодателя; впервые выделена специальная глава о наследовании отдельных видов имущества (например, ст. 1176 посвящена наследованию прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах; ст. 1177 - прав, связанных с участием в потребительском кооперативе; ст. 1178 - предприятия; ст. 1179 - имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; ст. 1180 - ограниченно оборотоспособных вещей; ст. 1181 и 1182 - земельных участков; ст. 1183 - невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, ст. 1184 - имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях; ст. 1185 - государственных наград, почетных и памятных знаков) и некоторые другие. Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы. Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых. Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой "наследственной конституции России", включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику. В-третьих, в связи с тем, что граждане России "недостаточно подкованы" в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины "Основы наследственных правоотношений" в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений. В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте.

Название документа