Понятие наследства (наследственного имущества)

(Казанцева А. Е.) ("Нотариус", 2005, N 6) Текст документа

ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА (НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА)

А. Е. КАЗАНЦЕВА

Казанцева А. Е., профессор кафедры гражданского права и процесса Алтайской академии экономики и права, кандидат юридических наук.

Несмотря на многовековую историю наследственного права, основные его положения до сих пор остаются спорными, в том числе понятие наследства, или наследственного имущества, причем не только на доктринальном, но и на законодательном уровне. Если обратиться к легальному определению наследства, содержащемуся в гражданских кодексах разных стран, то можно выделить три определения данного понятия: 1) права и обязанности <1>; 2) имущество <2>; 3) совокупность движимого и недвижимого имущества, а также передаваемых прав и обязанностей <3>. ГК РФ также впервые дает легальное определение наследства, под которым понимаются вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а дальше отмечены те права и обязанности, которые не могут входить в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). Несмотря на легальное определение наследства, в литературе все равно нет единства. Большинство авторов соглашаются с легальным определением наследства <4>, некоторые же по-прежнему под наследством признают права и обязанности <5>. Высказано мнение, что долги не входят в состав наследства <6>. -------------------------------- <1> Цивiльний кодекс Украiны. Киiв, 2004. Ст. 1218. <2> Гражданский кодекс Грузии. Санкт-Петербург, 2002. Ст. 1206; Гражданский кодекс Республики Казахстан. Особенная часть. Алматы, 1999. Ст. 1038; Германское право. Часть 1. М., 1886. Ст. 1922; Гражданский кодекс Квебека. М., 1999. Ст. 625; Закон о наследовании. Ст. 1 // Гражданское законодательство Израиля. Санкт-Петербург, 2003. С. 443. <3> Гражданский кодекс Латвии. Санкт-Петербург, 2001. Ст. 382; Гражданский кодекс Франции. Санкт-Петербург, 2004. Ст. 724. <4> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2002. С. 51; Телюкина М. В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 11; Гришаев С. П. Наследственное право. М., 2002. С. 12 и др. <5> См.: Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002. С. 8; Соломатова Т. В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М., 2002. С. 4. <6> См.: Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследственное право Российской Федерации. М., 2002. С. 13.

Такое положение объясняется, на мой взгляд, различным пониманием имущества, которое только в гражданском праве имеет три значения: 1) вещи (ст. 209 - 215 ГК РФ); 2) вещи, имущественные права (ст. 128 ГК РФ). Правда, в ст. 128 ГК РФ в качестве родового используется понятие "вещи", что представляется неверным, и было бы правильней в ней указать: "К объектам гражданских прав относится имущество, включая вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, имущественные права..."; 3) вещи, права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). В литературе единого понимания имущества нет и не было, что подробно исследовано В. А. Лапачем <*>, который поддерживает самое емкое понятие имущества, указывая, что "в имущество необходимо включать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том числе интеллектуальной), которые имеют стоимостную оценку и становятся товаром, а также имущественные права и обязанности, возникающие по поводу их" <**>. -------------------------------- <*> См.: Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. Санкт-Петербург, 2002. С. 243 - 288. <**> Лапач В. А. Указ. раб. С. 282.

Чтобы определиться, насколько верно в состав наследства включаются вещи, права и обязанности, необходимо уточнить, после кого открывается наследство и в чем должно быть обеспечено правопреемство. Закон устанавливает, что наследство открывается после умершего (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), не раскрывая этого понятия, считая его очевидным. На самом деле не все так очевидно. Конечно, наследство может открываться только после смерти человека, называемого в праве физическим лицом, гражданином. Человек - это живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда <*>. Гражданин, физическое лицо - это субъект права. Человек является участником общественных отношений, в частности отношений собственности. Под собственностью понимаются отношения между людьми по поводу вещей, в которых один относится к вещи как к своей, а все иные - как к чужой. Именно человеку принадлежат конкретные материальные блага, вещи, которые используются им для удовлетворения своих и членов своей семьи потребностей, для занятия предпринимательской деятельностью. Будучи урегулированными нормами права, общественные отношения собственности приобретают характер правоотношений собственности, участниками которых являются граждане, обладающие правами и обязанностями. Однако гражданин является не только субъектом правоотношений собственности, но и множества других правоотношений, приобретая различные права и обязанности. Таким образом, человек-гражданин при жизни выступает в двух обликах: 1) участник общественных отношений; 2) участник правовых отношений. Как участник общественных отношений, он обладает вещами (объектами материального мира), а как участник правоотношений - правами и обязанностями: правом требовать передачи товара, выполнения работы, оказания услуг, возмещения причиненного вреда и др.; обязанностями по уплате вознаграждения, передаче товара, выполнению работы и др. Смерть человека как биологической особи влечет и смерть гражданина как субъекта права. Человек перестает быть участником общественных отношений, в том числе отношений собственности и участником правоотношений, носителем прав и обязанностей. -------------------------------- <*> Там же. С. 763.

Наследование должно обеспечить стабильность как общественных отношений, в частности отношений собственности, так и правовых отношений. Замена собственника в отношениях собственности автоматически влечет замену собственника в праве собственности. Замена участника отношений по передаче товара, выполнению работ или оказанию услуг влечет замену продавца (покупателя), заказчика (подрядчика), заказчика (исполнителя). Именно поэтому наследование признается основанием приобретения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ) и способом приобретения прав и обязанностей (ст. 387 ГК РФ), а поэтому под наследственным имуществом необходимо понимать вещи, права и обязанности. К вещам в данном случае необходимо относить любые объекты материального мира, созданные как природой, так и человеческой деятельностью, в том числе и интеллектуальной. Поскольку существует мнение о том, что в наследственное имущество не входят долги, то необходимо выяснить верность такой позиции. Понятие "долг" имеет несколько значений, во-первых, долг отождествляется с обязанностью, во-вторых, под долгом понимается то, что взято взаймы <*>. Взятое взаймы (деньги или вещи, определенные родовыми признаками) в момент получения пополнило собственность заемщика, но только со знаком минус, потому что у него возникает обязанность вернуть такую же сумму денег или такое же количество вещей. Обязательство займа, являясь имущественным, допускает замену должника, поэтому обязанность вернуть долг входит в состав наследственного имущества. Ссылка на ст. 128 ГК РФ, которая не относит к имуществу обязанности, в данном случае неуместна, так как ст. 1112 ГК РФ иначе определяет имущество. -------------------------------- <*> См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 148.

Сторонники понимания наследства как прав и обязанностей могут возразить, что правами охватывается и право собственности, поэтому включать в понятие наследства вещи (имущество) нет смысла. Однако обладание имуществом и правом собственности на имущество - не одно и то же. Можно иметь право, но не иметь имущества, и наоборот. Для многих граждан важен переход имущества, о правах и обязанностях они могут даже не знать. Позиция авторов, признающих наследство как совокупность прав и обязанностей, страдает однобокостью, не учитывающей, что наследство влечет не только замену должника или кредитора в обязательствах, но и собственника в общественных отношениях собственности. С учетом изложенного выше необходимо отметить, что наследство состоит прежде всего из движимого имущества, включая деньги и ценные бумаги, и недвижимого имущества, включая земельные участки, предприятия, принадлежавшие на праве собственности наследодателю, независимо от их количества, стоимости и места нахождения. В силу прямого указания ст. 1176 ГК РФ в состав наследства входит доля (пай) умершего участника в складочном (уставном) капитале полного товарищества или товарищества на вере, общества с ограниченной либо дополнительной ответственностью, производственного кооператива. Доля (пай) - это определенное имущество, в виде какой-либо вещи (вещей), имущественное право, объект интеллектуальной собственности, деньги и т. п., что внес при образовании указанной коммерческой организации наследодатель в ее уставный (складочный) капитал. Внесенное имущество стало собственностью коммерческой организации, взамен ее участник (пайщик) приобрел определенные права и обязанности, в том числе и право на долю (пай), в связи с чем в содержании ст. 1176 ГК правильней было бы указать, что в состав наследства входит право на долю (пай), что соответствовало бы и ее наименованию. Право на долю (пай) означает возможность наследника при определенных условиях стать участником коммерческой организации. К таким условиям относятся, во-первых, согласие других участников товарищества, общества или членов кооператива; во-вторых, возможность наследника быть участником коммерческой организации, что касается его возраста, потому что участником хозяйственного товарищества и общества может стать лицо, достигшее 14 лет <*>, а членом производственного кооператива - 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Некоторые наследники по объективным причинам (несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, недееспособные) не могут быть участниками коммерческих организаций. В-третьих, желание наследника стать участником коммерческой организации. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий наследник имеет право на получение действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества. Для наследника умершего вкладчика товарищества на вере не нужны никакие условия для наследования права на вклад, потому что он не участвует в деятельности товарищества. Поэтому наследник вкладчика, унаследовавший вклад, становится вкладчиком товарищества на вере. -------------------------------- <*> Пункт 1 ст. 22.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай, который дает право наследнику быть принятым в кооператив. Если наследодатель являлся участником общей собственности, то в состав наследства входит его доля в праве общей долевой собственности и в совместной собственности (супругов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства). В состав наследства может входить и такое имущество, на которое еще не возникло права собственности (например, квартира, приватизация которой началась, но не завершена наследодателем, имущество, которым умерший открыто непрерывно и добросовестно пользовался как своим). Безусловно, в состав наследства входят материальные носители объектов авторских прав (рукописи, электронные заменители рукописей (диски, дискеты), ноты, картины, скульптуры и т. д.), а также имущественные права автора, которые могут переходить к другим лицам. Что касается личных прав автора, то в литературе отмечается, что ст. 1112 ГК РФ не решает проблему, связанную с отнесением к наследственной массе личных неимущественных прав автора <1>, поэтому одни авторы включают их в состав наследства <2>, а другие считают, что они не входят в состав наследства <3>. Такое утверждение представляется беспочвенным, потому что наследование авторских прав было решено задолго до принятия третьей части ГК РФ Законом РФ от 9 июля 1993 г. "Об авторском праве и смежных правах", ст. 29 которого гласит, что авторское право переходит по наследству, и указываются те права, которые не могут включаться в наследственную массу: право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Таким образом, по наследству переходят многие личные права автора из перечисленных в ст. 15 названного Закона и все имущественные права. Статьей 29 решен вопрос и о защите тех личных прав автора, которые не переходят к наследникам. Наследникам предоставлено право осуществлять защиту права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора произведения. В связи с этим нельзя согласиться с мнением, что "прекращается право авторства" <4>, как верно указывает Ю. К. Толстой, "авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта" <5>. -------------------------------- <1> См.: Телюкина М. В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002. <2> См.: Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Указ. раб. С. 10. <3> См.: Тимонина Ю. А., Фесечко Т. А. Комментарий к части третьей ГК РФ. М., 2002. С. 12. <4> Телюкина М. В. Указ. раб. С. 11. <5> Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Указ. раб. С. 10.

В состав наследства включается патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а следовательно, все права и обязанности, которые возникают у патентообладателя. Статья 8 Патентного закона предусматривает возможность выдачи патента правопреемникам автора или указанного в заявке патентообладателя, если автор и патентообладатель не совпадают. Из этого можно сделать вывод, что у наследников автора возникает право подать заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, если автор при жизни не успел этого сделать. Личные права, которые неотделимы от личности, не могут включаться в наследственную массу, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (абз. 2 ст. 1112 ГК РФ). К личным правам и благам относятся перечисленные в ст. 150 ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Речь идет о таких правах, которые были значимыми для умершего и имеют важное значение для членов семьи и других лиц: право на честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и т. п.

Название документа