Рецепция наследственного римского права
Информация - Юриспруденция, право, государство
Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство
Введение
Рецепция римского права - это использование (заимствование) его положений другими государствами более позднего периода. Рецепция является одним из проявлений преемственности в праве. Необходимо отметить, что рецепция римского наследственного права - это, прежде всего многоэтапный и сложный процесс заимствования на основе отбора, переработки, а затем усвоения, когда чужое становится органической частью собственного наследственного права.
Наследственное право является одним из древнейших правовых институтов. Современные законодатели обязаны римскому праву понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя. Римское частное право различало наследование по завещанию и закону.
Появление наследственного права
Первые упоминания о наследственном праве можно найти в самых древних письменных источниках, таких как глиняные таблички Шумера и т.д. И это понятно, ведь как только человечество стало приобретать какие-либо недвижимые и движимые вещи, самим собой разумеющимся стала передача их по наследству. Основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого к наследнику переходят в качестве единого комплекса не только все имущественные права, но и обязанности наследодателя.
Наиболее древним источником нормативного акта наследования, а в частности по закону, является положения Законов XII таблиц, принятых в Древнем Риме в 451 году до н.э. Основоположники римского права не могли не затронуть вопрос о праве наследования, так как это было неразрывно связано с ходом развития римской собственности и семьи.
Римские законы XII таблиц определяли два основания наследования, которые были восприняты законодательством большинства государств, в том числе и российским правом: наследование по закону и наследование по завещанию. Несмотря на это раннее римское право, отдавало предпочтение наследованию по закону, наследство переходило к агнатам, не входившие в состав патриархальной семьи, в наследовании не участвовали. Свои домашние, относившиеся к первой очереди наследования вступали в наследство с момента его открытия, при этом считалось, что они не приобретают новое, а лишь вступают в управление своим семейным имуществом. Отсюда вытекала обязанность вступления в право наследования, что имело и свои негативные стороны в случае, когда наследуемое имущество было гораздо меньше имущественных обязательств наследодателя. Поэтому позже претор стал отказывать кредиторам в истребовании имущества у наследника, не принявшего наследство фактически. Право же завещания, несмотря на его присутствие в Своде законов XII таблиц, поначалу рассматривалось как исключение и требовало специального утверждения в куриатных собраниях.
По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений, который также воспринят наиболее прогрессивными правовыми системами современности. По мере того, как когнатское родство вытеснило родство агнатское, первое становилось и основой наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было не отменить, не уменьшить завещанием. Это было так называемое необходимое наследование определенных разрядов наследников по закону. Сегодня подобный правовой институт нашел отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Во время Республики, а затем Империи Древнего Рима складываются структура и основные положения развитого состояния римского наследственного права. А именно: завещать могли только лица, обладающие завещательной способностью (её не имели душевно больные, малолетние, а так же осужденные за некоторые преступления), имущество умершего, не имевшего наследников считалось выморочным. Подобные установления тоже характерны для современного российского законодательства в сфере наследования.
Право завещаний ограничивалось установлением обязательной доли наследников по закону (сначала она равнялась 1/4 наследуемого имущества, позже была увеличена). Так же в завещание мог быть установлен завещательный отказ (легат), представляющий собой сингулярное преемство, им нельзя было обременять наследников по закону, т.е. легат устанавливался только в завещании, либо особым актом. Обязательная доля в наследстве была воспринята законодательствами большинства государств еще в 19 веке.
Завещание могло быть признано ничтожным, если не соблюдена его форма, если оно составлено под влиянием заблуждения или обмана, если завещатель и/или наследник не имел права завещать и/или наследовать. Сегодня также существуют аналогичные пути признания завещания ничтожным.
Законодательство Юстиниана устанавливало 5 степеней родства, классов наследников, др. словами наследство делилось поровну между родственниками одной и той же степени родства. Сегодня существует также классификация наследников по степени ро