Скачайте в формате документа WORD

Наследование по закону и по завещанию в РФ

Содержание

Введение …………………………………………………………………………  < 

Глава 1. Общие положения о наследовании ………………………………  

1.1    Законодательство о наследовании ……………………………………..

1.2    Понятие наследства и наследования

1.3    Основания наследования

Глава 2. Наследование по гражданскому законодательству РФ………  

2.1. Наследование по завещанию …………………………………  

2.2. Наследование по закону ………………………………………  < < 

Глава 3. Наследование отдельных видов имущества 

Заключение ……………………………………………………………………  < 

Список использованной литературы ………………………………………  










ВВЕДЕНИЕ

Данная работа имеет значительную актуальность в силу непрекращающегося до сих пор развития в России института наследственного права. Доказательством актуальности темы является сравнительно недавнее введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела «Наследственное право», работа над которым велась в течение нескольких лет и ведётся до сих пор.

Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и словия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) - Гражданский кодекс РСФСР 1964г. Оно было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические словия, которые характеризовались преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. Положения, действующие в данной сфере в определенной мере старели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи - это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права, многое там стоялось и в больших изменениях просто не нуждается[1]<.

Третья часть ГК РФ, изменяющая правила о наследовании имущества, вступила в силу 1 марта 2002 года, на основании Федерального закона РФ “О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года. Такое изменение законодательства было обусловлено изменением экономических словий, тверждением частной собственности граждан и всемерной ее защитой со стороны государства. Кроме этого принятие нового законодательства произошло из-за расширения круга объектов наследственного имущества: теперь в него входят и предприятия (ст.1178 ГК РФ), и земельные частки (ст. 1181 ГК РФ), и жилые дома, и квартиры, и многие другие виды имущества, которых раньше граждане просто не могли иметь в собственности.  Оно реализует конституционные положения о свободе распоряжения частной собственностью и свободе наследования, также о защите этих прав.

В ГК РФ нормы о завещании поставлены на первое место и сказано, что наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, величивших значение завещания[2]<.

Как отмечают большинство исследователей, завещанию теперь будет придаваться куда большее значение, чем раньше; можно сказать, что наше законодательство наконец то восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. Если в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года[3]< завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило, то ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и низительные разбирательства и дележи.

Помимо названных изменений, важно отметить, что существенно величилось количество очередей наследников по закону.  В начале лета 2001 г., Президент РФ одобрил принятые Государственной Думой изменения Гражданского кодекса 1964 г., касавшиеся именно расширения круга наследников по закону. И если до казанного момента было две такие очереди, то потом их стало четыре. Стоило ли вносить изменения в закон, который вскоре подлежал отмене? На первый взгляд, это совершенно неперспективно, однако необходимо было подтолкнуть законодателя к скорейшему принятию третьей части Гражданского кодекса. Нормы части третьей ГК РФ пошли еще дальше - они станавливает  восемь очередей наследников по закону.

При исследовании темы «Наследование по российскому гражданскому законодательству» возникают следующие вопросы:    Какие   новшества появились в разделе о наследственном праве? Оправдано ли введение величения очередности наследования? Каков круг наследников при завещании? Чем ограничена воля наследодателя? Решена ли проблематика наследственного права?

Целью данной курсовой работы является – рассмотреть все аспекты наследования  по российскому гражданскому законодательству, преимущества и недостатки действующего законодательства.

Исходя из поставленной цели мы ставим перед собой следующие задачи:

- построить иерархичную систему законодательства о наследовании;

- рассмотреть общие правила о наследовании;

- исследовать   наследование по закону и завещанию;

- определить круг наследников по закону и завещанию;

- в заключение подвести итоги по проделанной работе, определить достоинства и возможные недостатки нового наследственного законодательства о завещании.





Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 Законодательство о наследовании

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в становлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного смотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и головного права о защите отношений по наследованию имущества[4]<.

Прежде всего, вопросы наследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации[5], которая гарантирует охрану государством права частной собственности в РФ и права ее наследования (ст.35).

Основным же нормативным актом направленным на регулирование наследственных правоотношений является часть третья Гражданского кодекса РФ – раздел V состоящий из пяти глав (ст.ст. 0-1185). Ч. 2. ст.0 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Среди других источников права, прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года[6], ст.57 и 58, которых закрепляют вслед за ГК РФ правила нотариального достоверения завещаний, также порядок их изменения и отмены.

 

Также к отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"[7]< ст. 25 которого станавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данные музейные предметы и музейные коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше словиях, при этом государство имеет преимущественное право покупки.  

Кроме того, отдельные нормы наследственного права содержатся в Законе РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г.)[8]<; Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных"[9]<; Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 27 декабря 2 г., 30 декабря 2001 г.)[10]<; Законеот 31 мая 1991 г. N 2213-I "Об изобретениях в Р"[11]<; Законе РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп. от 27 декабря 1990 г., 24 июня 1992 г., 28 апреля 1993 г. и 24 декабря 1993 г.)[12]<.

Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Среди них можно выделить:

- Положение о порядке чета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, твержденное постановлением СМот 29 июня 1984 г. N 683[13]<;

- Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" (с изм. и доп. от 5 июня 2 г.)[14]<;

- Постановление СМот 19 ноября 1984 г. №1153 "О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего"[15]<.

Также к отношениям наследования применимы ведомственные нормативные акты. В качестве примера можно привести Инструкцию Минфинаот 19 декабря 1984 г. N 185 "О порядке чета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов"[16]<.

 Подчеркнем еще раз, что регулирование наследственных правоотношений находится в исключительном ведении Российской Федерации.

 

1.2 Понятие наследства и наследования

При наследовании имущество мершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке ниверсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

В п.1 ст.0 ГК РФ дано легальное определение наследования. В нем предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты.  Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей мершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали ему при жизни, к другим лицам.[17]<  

 Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего.  Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия "наследство" необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными служат следующие положения.

Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится.  Во-вторых, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. В-третьих, в силу прямого казания закона в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.[18]< С ним связано и заключительное положение ст.2 ГК: "Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага".

1.3 Основания наследования

 <        Основания наследования не претерпели изменений, однако они поменялись местами. Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором - наследование по завещанию (см. ч.1 ст.527 ГК 1964 года), то ныне  < первое место занимает наследование по завещанию и второе - наследование по закону.

     Согласно ст. ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону.   Для наследования  во всех случаях необходимо наступление такого юридического факта, как открытие наследства. Кроме того, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очереди наследников по закону, которая призывается к наследованию.

Наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, позволяющих констатировать факт смерти. Факт смерти достоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАСа.   

К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина мершим (ст.45 ГК РФ, также становление судом факта смерти гражданина (подп.8 п.2 ст.264 ГПК РФ).

Днем открытия наследства является день смерти гражданина, день  < вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина мершим. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.  

Закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, т.е. еще не родившийся. Охрана его интересов  предусмотрена п.3 ст.1163 и ст.1166 ГК РФ.

К наследованию по завещанию могут призываться казанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться и к наследованию по закону в соответствии со ст.1151 ГК РФ. В данном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочного имущества.

     < Наследодатель может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица. К гражданам, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию относятся граждане, которые своими мышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,  < способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

     Таким образом, лица казанные в п.1 ст.7 ГК РФ, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию. В п.2 ст.7 говорится же о другой категории недостойных наследников, именно о гражданах, которые злостно клонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.  < 



  Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

2.1. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

  Как  < уже отмечено, выдвижение завещания на первое место – центральная новелла современного законодательства о наследовании.

Согласно ст. 8 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.  Завещание - акт распоряжения имуществом на случай смерти. Этот акт социально значим не только для самого завещателя, но и для других лиц,  кому имущество завещано.

Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению имуществом на случай смерти. Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий. Завещание - это односторонняя сделка, поскольку она совершается действием (волеизъявлением) одного лица. Завещание - это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателем только лично. Совершение завещания через представителя ни при каких обстоятельствах не допускается.

Завещание может быть совершено только тем лицом, который в момент его совершения обладает полной дееспособностью.  

Завещание создает права и обязанности только после открытия наследства. Совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых так или иначе завещанием могут быть затронуты. Именно поэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное.

Завещание относится к распорядительным сделкам сугубо личного характера. Именно поэтому совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается.  

Свобода завещания выражается прежде всего в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему смотрению. Из этого следует, что лицо может по своему смотрению совершить завещание, может и вовсе не совершать его, причем  ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать.  Завещатель может любым путем, опять-таки по своему смотрению, определить долю наследников в наследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательного распоряжения.  Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не казывая причин такого лишения.  Свобода завещания выражается и в том, что завещатель, сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание. Однако свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет право на обязательную долю, либо косвенным путем свел на нет его право на обязательную долю либо ограничил его в этом праве, причем нет оснований относить наследника к недостойным, то право на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть ему гарантировано. А это может повлечь недействительность завещания в той части, в какой оно щемляет право наследника на обязательную долю.

Завещатель может распорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе имуществом, оборотоспособность которого ограничена. Однако распорядиться имуществом, изъятым из оборота, он не может, поскольку казанное имущество предметом гражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами (а завещание относится к таким сделкам), вообще быть не может.

Завещатель не может завещать своим наследникам право авторства, право на авторское имя или право на неприкосновенность произведения, хотя они и продолжают охраняться после его смерти.  

Завещатель может выразить свою волю в отношении различных частей наследственного имущества не в одном, в нескольких завещаниях, причем они могут быть совершены как одновременно, так и в разное время.  Впрочем, нотариус или иное лицо, полномоченное на достоверение завещания, не лишено права обратить внимание завещателя на несоответствие совершаемых им завещаний друг другу. Однако если завещатель это несоответствие не странит, то казанное обстоятельство не может служить основанием для отказа в достоверении завещаний.

     Пункт 1 ст.112ГК РФ вслед за ст. ГК РФ, ст.6 ГК Рф, п.1 ст.9 ГК РФ закрепляет принцип свободы завещания.

     Во-первых, в завещании наследодателя подназначенный наследник может быть назначен как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону.

     Во-вторых, подназначение наследника, причем не только к наследнику по завещанию, но и к наследнику по закону, может быть рассчитано не только на те случаи, когда основной наследник мрет до открытия наследства, но и на те случаи, когда он мрет в момент открытия наследства, т.е. одновременно с завещателем, либо после открытия наследства.

В-третьих, подназначенный наследник призывается к наследованию, когда основной наследник жив, но не примет наследство по другим причинам или откажется от него.  < 

     В-четвертых, подназначенный наследник призывается к наследованию, когда основной наследник как недостойный не будет иметь права наследовать либо будет отстранен от наследования.

Ст. 1123 ГК РФ "тайна завещания" призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель  < не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания.  

К нотариально достоверенным относятся лишь завещания, достоверенные нотариусом, что явствует же из самого их названия, также завещания, достоверенные должностными лицами органов местного самоуправления Российской Федерации и должностными лицами консульских чреждений Российской Федерации за границей, когда казанным должностным лицам законом предоставлено право совершения нотариальных действий. В исключительных случаях, составляются завещания, приравненные к нотариально достоверенным (ст. 1127 К РФ). Составление такого завещания допускается:

1.     Гражданами, находящимися на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных чреждениях и проживающих в домах для престарелых и инвалидов, достоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и  других стационарных лечебных  чреждений, так же начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов.

2.     Гражданами, находящимися во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, достоверенные капитанами этих судов.

3.     Гражданами, находящимися в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, достоверенные начальниками этих экспедиций.

4.     Военнослужащими, в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, гражданскими лицами, работающими в этих частях, членами их семей и членами семей военнослужащих, достоверенные командирами этих частей.

5.     Гражданами, находящимися в местах лишения свободы, достоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, достоверенное вышеуказанным образом должно быть, как только для этого представиться возможность, направлено лицом, достоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа  исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя.

 Нотариально достоверить можно лишь такое завещание, которое составлено, т.е. написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства.  Завещатель должен собственноручно подписать завещание. Если завещатель не может это сделать, завещание по просьбе завещателя может быть в присутствии нотариуса подписано другим гражданином. При достоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст.1149 ГК РФ, в силу которой свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

 На лиц, имеющих доступ к завещанию, возлагается обязанность держать в тайне касающиеся его сведения. Единственное исключение в этом отношении составляет закрытое завещание, при совершении которого завещатель может наглухо закрыть доступ к его содержанию всем другим лицам, в том числе и нотариусу. Именно поэтому при совершении закрытого завещания ни на кого не возлагается обязанность хранить его содержание в тайне. Отдельные специалисты резко критикуют нововведения о простой форме завещания и закрытом завещании. Так, глава Федеральной нотариальной палаты РФ Клячин Е. так комментирует новеллы наследования: «Как практикующему нотариусу, идея закрытого завещания мне не нравится, крайне редко человек сам может составить завещание, которое отвечало бы всем требованиям закона и давало возможность исполнить волю человека так, как он этого хотел».  Ныне действующий закон, дает право в определенных ситуациях достоверять завещание не нотариусам, «случайным людям, не имеющим надлежащей квалификации». Например, врачу в больнице, начальнику воинской части.[19]<

  Завещать права на денежные средства, хранящиеся в банке, как государственном, так и коммерческом банке  можно, совершив в письменной форме завещательное распоряжение в том филиале банка, в котором находится  счет. Такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально достоверенного завещания. Завещатель должен собственноручно это распоряжение подписать, казав дату его составления, служащий банка, имеющий право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете, должен это распоряжение достоверить.

Гражданин может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Однако изложение гражданином последней воли в такой форме признается завещанием лишь при наличии ряда словий.

Во-первых, гражданин должен оказаться в положении, явно грожающем его жизни, которое относится к чрезвычайным обстоятельствам.

Во-вторых, гражданин должен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишен возможности совершить завещание по правилам ст.1124-1128 ГК РФ.

В-третьих, завещатель должен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

В-четвертых, это должно быть сделано в присутствии двух свидетелей, причем написанный и подписанный завещателем документ должен быть скреплен также и их подписями.

При отсутствии хотя бы одного из этих словий выражение гражданином последней воли в отношении своего имущества во всяком случае не может квалифицироваться как завещание и, по общему правилу, не имеет юридического значения.

Исполнение завещания.

Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, же нет в живых, потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, "присутствует" его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться. В ст.1133 ГК РФ предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникнет. Если же согласия нет, то споры о праве наследства подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнитель завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена. Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают между наследниками и исполнителем завещания. 

Исполнение завещания завещатель может поручить казанному им в завещании лицу. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может.  Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласие. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства.  Чтобы исполнить завещание, исполнитель должен быть наделен полномочиями, которые основаны на завещании и достоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. В пункте 2 ст.1135 ГК РФ приведен перечень мер, которые исполнитель должен принять для исполнения завещания. В силу п.3 ст.1135 ГК РФ исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных чреждениях.

Завещательный отказ относится к особым завещательным распоряжениям завещателя. Его специфика состоит в том, что в данном случае проводником воли завещателя может быть только его наследник. Путем становления завещательного отказа или, что то же самое, легата завещатель возлагает на одного или нескольких своих наследников исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Из того, что содержание завещания может исчерпываться становлением завещательного отказа, следует вывод, что завещатель может обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа. В этом случае возложенная на наследника обязанность исполнить завещательный отказ может рассматриваться как скрытая форма лишения наследника наследства (ведь наследнику ничего не достанется). Однако наследник и в этом случае не освобождается от обязанности расплатиться за счет наследства с долгами завещателя и лишь после этого передавать то, что осталось, отказополучателю.

Внимания заслуживает абзац 2 п.2 ст.1137 ГК РФ, где в более обобщенном и развернутом виде закреплено правило, которое было известно и ранее действовавшему законодательству. Речь идет о том, что на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу, т.е. отказополучателю, на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. До введения в действие части третьей ГК РФ это право было принято относить к числу ограниченных вещных прав пользования чужой вещью, т.е. сервитутов (ср. абз.4 п.1 ст.216 ГК; ч.2 ст.538 ГК 1964 года).




 

2.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

В соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, на второе - наследование по закону.  

Наследование по закону в РФ предусматривает наследование в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ по быванию степени родства к наследодателю. Наследники первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ). Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. При определении лиц, относящихся к детям (в том числе сыновленным), супругу, родителям (в том числе сыновителям) мершего, также к ребенку мершего, родившемуся после его смерти, надлежит руководствоваться нормами семейного законодательства. К супругам относятся, во-первых, лица, брак которых зарегистрирован в органах загса; во-вторых, лица, совершившие религиозный брак, приравниваемый к гражданскому браку; в-третьих, лица, фактические брачные отношения которых признаны судом.      Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п.3 ст.30 и п.2 ст.48 СК РФ). Наследственные права сыновленных и сыновителей,  < приравниваются к наследственным правам детей и родителей. Потомки сыновленного, который мер раньше, чем сыновитель, после смерти сыновителя призываются к наследованию по праву представления на тех же основаниях, что и внуки наследодателя и их потомки.

 Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (их дети – племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ). Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются  полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ). В круг наследников по закону (в сравнении с действующим ранее законодательством) добавлена пятая, шестая и седьмая очереди (ст. 1145 ГК РФ).  

В отличие от действовавшей прежде статьи 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ  статьей 1137 ГК РФ становлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. Так ст.1139 ГК РФ закрепляет, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при словии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, также осуществлять необходимый надзор и ход за ними.

Кроме вышеназванных изменений в  Гражданском кодексе РФ меньшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. По ранее действующему закону обязательные наследники, т.е. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его иждивении не менее года, наследуют не менее двух третей от той доли, которую они наследовали бы, если бы было наследование по закону, не по завещанию.[20]<

Реально это, между прочим, означает, что в ситуации, когда у наследодателя есть законный наследник, одновременно являющийся его иждивенцем, наследодатель, даже составив завещание, может распорядиться только одной третью своего имущества, ибо две трети автоматически отойдут помянутому наследнику-иждивенцу.

Вступившей в юридическую силу закон снижает эту норму до одной второй (именно столько получат обязательные наследники). Такая норма вполне соответствует Конституции РФ. И самое главное, что эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. Правило же об обеспечении обязательных наследников - это, по сути, ограничение свободы завещания и распоряжения собственностью. Конституцией, действующей в нашей стране, охраняются свобода использования частной собственности и распоряжения ею и свобода наследования, поэтому третья часть ГК РФ соответствует духу конституционных норм.

 

Отметим, что в обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость становленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

И еще одно немаловажное положение - если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечёт за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с чётом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю, меньшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении.

Следует учитывать также, что в соответствии со статьёй 8 Федерального закона "О введении в действие части третьей ГК РФ" правила об обязательной доле (в том числе о её размере), становленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершённым после 01 марта 2002 года. Таким образом, если ныне здравствующий завещатель, составивший своё завещание до 01 марта 2002 года, желает, чтобы в отношении наследования его имущества в последующем применялись новые правила об обязательной доле, то ему следует совершить новое завещание, пусть даже по содержанию ничем от предыдущего не отличающееся.[21]<

 

Действующим законодательством, вместо двух, введено восемь очередей наследников по закону. Как и раньше, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди:

 

·        отсутствуют;

 

·        никто из них не имеет права наследовать;

 

·        все они отстранены от наследования;

 

·        лишены наследства;

 

·        не приняли наследства;

 

·        все они отказались от наследства.

 

Наследники первой очереди – это дети, супруг и родители наследодателя (внуки наследодателя и их потомки  наследуют по праву представления).[22]<

Наследники второй очереди (если нет наследников первой очереди)  <- полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери ( племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления).[23]<

Наследники третьей очереди – (если нет наследников первой и второй очереди) - полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей (т. Е. дяди и тёти наследодателя)[24]<

Наследники четвертой очереди – (если нет наследников предыдущих трех очередей)  прадедушки и прабабушки наследодателя – наследники третьей степени родства.

Наследники пятой очереди – наследники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сёстры его дедушек и бабушек (т. е. двоюродные: дедушки и бабушки, внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (т.е. двоюродные дедушки и бабушки)

Наследники шестой очереди – родственники пятой степени родства -  дети двоюродных  внуков и внучек наследодателя ( двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных сестер и братьев (двоюродные племянники и племянницы), дети его двоюродных дедушек и бабушек ( двоюродные  дяди и тёти).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.[25]<

 

Особый порядок наследования имеют нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.  Если они относятся к кругу наследников второй – седьмой очереди, но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, то они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, независимо от того проживали ли они совместно с наследодателем. Если же такие граждане не входят в круг наследников первой – седьмой очередей наследования, но находились на иждивении и  проживали совместно с наследодателем не менее года до открытия наследства, они наследуют по закону (при наличии других наследников) вместе  и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону граждане, которые не входят в круг наследников первой-седьмой очереди, но являлись нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и проживали с ним не менее года до открытия наследства, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.[26]< Отметим, что ранее действовавшей статьёй 532 ГК РСФСР к наследникам по закону были отнесены нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении мершего не менее одного года до его смерти. словие совместного проживания наследника-иждивенца с наследодателем в ГК РСФСР отсутствовало.

Наследование по представлению – это наследование в случае смерти наследника до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем. Такое правило становлено не для всех очередей, только для первой, второй и третьей. В таких случаях доля наследника по закону, мершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам -  внукам наследодателя, детям полнородных и неполнородных братье в сестер наследодателя, двоюродным братьям и сестрам наследодателя. Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, по праву представления не наследуют. Наследодатель может в завещании лишить наследства и потомков наследника по закону, которым "маячит" перспектива наследовать имущество по праву представления, дабы предотвратить переход наследства к нежелательным для него лицам.

Как отмечает, Барщевский М.Ю., не нужно пугаться того, что будет слишком много кандидатов в наследники. Некоторые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, скажем, прабабушки и прадедушки наследодателя. К тому же наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют и по праву представления. В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были названы только внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на имущество дедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия наследства не оказывалось в живых их родителей или того из их родителей, кто призывался бы к наследованию по закону. Теперь по праву представления будут наследовать не только внуки, но и племянники и племянницы, также некоторые другие родственники (например, двоюродные), и одновременно перечисленные категории включены в круг наследников по закону. [27]<

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Из этого следует, что наследовать наследственное имущество как выморочное может только Российская Федерация, которая, оформив свои права на это имущество в становленном законом порядке (см. комментарий к ст.1162 ГК), может передать его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований. Главный смысл изменения количества очередей наследования состоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества - оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя (близких или, если так сложится жизнь, хотя бы дальних). Это разумно, ибо практика показывает, что государство обычно не очень заинтересовано в переходе к нему наследственного имущества, особенно когда оно состоит из предметов домашней обстановки и обихода, и, надо сказать, распоряжается им не лучшим образом. Совсем недавно в средствах массовой информации сообщалось о судьбе наследственного имущества Галины лановой, нашей знаменитой балерины. После нее не осталось прямых наследников по закону (в силу действующего ранее Кодекса), но две племянницы готовы были принять ее имущество. Тем не менее оно как выморочное перешло государству. Налоговые органы (представляющие в данном случае интересы государства) сочли это имущество малоценным и решили продать его за бесценок, лишь бы получить хоть какую-то прибыль. Между тем некоторые предметы (возможно, прямой денежной ценности действительно не имеющие) представляют собой памятники нашей истории. Это письма известных деятелей культуры, дневники, афиши и программы спектаклей и пр. И если бы родственники стали наследниками, они, очень вероятно, использовали бы полученное по назначению - скажем, для создания музея. Поэтому мне кажется  правильным расширение круга наследников по закону.

При решении вопросов наследства, часто приходится сталкиваться с наследниками, сыновленными наследодателем или их родственниками.

В соответствии с действующим законодательством, при наследовании по закону сыновлённый и его потомство с одной стороны и сыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). [28]<

Усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей сыновлённого и других его родственников по происхождению, родители сыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти сыновлённого и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ сыновлённый сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению:

При сыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если сыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если сыновитель - женщина.

Если один из родителей сыновлённого ребёнка мер, то по просьбе родителей мершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками мершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка. При этом сохранённые решением суда наследственные отношения сыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений сыновлённого со своим сыновителем и его родственниками.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, сами наследники получили название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее наследовать. Кто имеет право на обязательную долю? Это право имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе сыновленные), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК.




 

Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Наследование прав, связанных с частием в товариществах, обществах, производственных кооперативах.     

Хозяйственные товарищества и общества, также производственные кооперативы относятся к коммерческим организациям. Они являются юридическими лицами, наделены общей правоспособностью и имеют в частной собственности обособленное имущество. В связи с частием в образовании имущества казанных юридических лиц их чредители (участники) могут иметь в отношении этих юридических лиц обязательственные права.     

В состав наследства полного товарища (независимо от того, идет ли речь о полном товариществе или товариществе на вере), частника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью или члена производственного кооператива входит доля (пай) этого частника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. казание же на то, что наследник, к которому переходит доля (пай) в складочном (уставном) капитале, становится соответственно полным товарищем, частником общества с ограниченной или дополнительной ответственностью или членом производственного кооператива, отсутствует. Если же в складочном капитале товарищества наследуется доля вкладчика товарищества на вере, то закон не ограничивается казанием на то, что эта доля входит в состав наследства вкладчика, специально подчеркивает, что наследник становится вкладчиком товарищества на вере. Точно так же, если в состав наследства частника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции, то наследники, к которым эти акции перешли, становятся частниками акционерного общества независимо от того, является ли оно открытым или закрытым.

Потребительские кооперативы, в отличие от производственных, отнесены законом к некоммерческим организациям. Они являются юридическими лицами, но наделены не общей, специальной правоспособностью и могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям.

В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. При этом возврат наследникам паевых взносов рассчитан на те случаи, когда наследники в соответствующий кооператив не принимаются. Прием же в кооператив зависит от того, как решается этот вопрос в чредительных документах, и находится в ведении соответствующих органов правления кооператива.

Никакого обязательного членства в кооперативе нет и быть не может. Наследник имеет право быть принятым в члены кооператива независимо от того, полностью ли выплатил наследодатель свой паевой взнос или нет, проживал ли наследник совместно с наследодателем в предоставленном наследодателю кооперативом помещении или нет. Отказ в приеме в члены кооператива наследник во всех случаях может оспорить в судебном порядке.

В тех случаях, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, может случиться так, что на прием в кооператив будет претендовать не один наследник, два или более. Предпочтение следует отдать тем наследникам, которые проживали в этом помещении совместно с наследодателем и другого жилья не имеют. Другие же наследники имеют право на получение соответствующей компенсации, порядок, способы и сроки выплаты которой могут быть определены с четом правил ст.1170 ГК РФ (в случае спора - судом).

При наследовании предприятия возможны две ситуации, которые законодатель и предлагает учитывать.

1. В числе лиц, призванных к наследованию, имеется наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация. При этом индивидуальный предприниматель может быть призван к наследованию как по завещанию, так и по закону, в то время как коммерческая организация, что вытекает из оснований призвания к наследованию юридических лиц, - только по завещанию (см. ст.6 ГК). Если в числе наследников, призванных к наследованию, имеется индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, в составе наследства имеется предприятие, то при разделе наследства индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации принадлежит преимущественное право.

2. Никто из наследников не имеет казанного преимущественного права или не воспользовался им. В этом случае предприятие поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.     

Наследование имущества члена крестьянского(фермерского) хозяйства

В п. 1 ст. 1179, вслед за ним в ст. 10 Закона о крестьянском хозяйстве закреплено положение, которое состоит в том, что после смерти любого члена крестьянского хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях. Таким образом, наследство после смерти любого члена хозяйства открывается не только в имуществе, принадлежавшем ему лично, но и в принадлежавшей ему доле в имуществе, находящемся в общей собственности членов хозяйства. ГК относит это имущество к общей совместной собственности членов хозяйства, если законом или договором между членами хозяйства не становлено иное.

Наследник мершего члена хозяйства может быть, может и не быть членом хозяйства. Если он не является членом хозяйства и не желает в него вступать, то он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, при отсутствии соглашения - судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. чету подлежит и стоимость доли наследодателя в земельном частке (стоимость земельной доли). При отсутствии соглашения между членами хозяйства и казанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. Если же наследник принят в члены хозяйства, казанная компенсация ему не выплачивается. Земельный часток и средства производства, принадлежащие членам хозяйства на праве общей собственности (а в данном случае не имеет значения: долевой или совместной), разделу не подлежат, при том, однако, что оставшиеся члены хозяйства будут продолжать его вести.

Вещи, находящиеся в свободном обращении, также вещи ограниченно оборотоспособные входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, становленных Гражданским кодексом. Сказанное, однако, не означает, что общество может безучастно относиться к судьбе вещей, оборотоспособность которых ограничена. В случае необходимости соответствующими органами (органами внутренних дел, санэпиднадзора и т.д.) должны быть незамедлительно приняты меры по охране таких вещей, которые могут представлять большую опасность и для самих наследников, и для окружающих, вплоть до изъятия этих вещей у наследника до получения им специального разрешения на эти вещи. казанные меры должны осуществляться с соблюдением порядка, становленного законом для соответствующего имущества.

Наследование земельных частков

Правила ст.1181 следует применять с четом положений Земельного Кодекса, согласно которым граждане могут быть собственниками земельных частков; землепользователями, т.е. владеть и пользоваться земельными частками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; землевладельцами, т.е. владеть и пользоваться земельными частками на праве пожизненного наследуемого владения; арендаторами земельных частков, т.е. владеть и пользоваться земельными частками по договору аренды или по договору субаренды; обладателями сервитута, т.е. иметь право ограниченного пользования чужими земельными частками.

Согласно ч.3 ст.35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Под своим имуществом в данном случае следует понимать имущество, принадлежащее лицу не только на праве собственности, но и на ином вещном праве. Следовательно, ч.3 ст.35 Конституции РФ гарантируется защита не только права собственности, но и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненного наследуемого владения земельным частком.

Гражданин, обладающий земельным частком на праве бессрочного (постоянного) пользования, не вправе им распоряжаться. Распоряжение земельным частком, находящимся в пожизненном наследуемом владении, также не допускается, за исключением перехода прав на земельный часток по наследству. Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным частком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на наследство.

Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный часток или право пожизненного наследуемого владения земельным частком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, становленных ГК. На принятие наследства, в состав которого входит казанное имущество, специальное разрешение не требуется.

Если же земельный часток принадлежал гражданину на праве постоянного (бессрочного) пользования, то он в состав наследства не входит, потому и не может быть закреплен за наследниками на том же праве, на каком принадлежал самому мершему. Наследники, которые наследовали находящиеся на земельном частке объекты недвижимости, могут либо взять этот часток в аренду, либо приобрести его у государства или соответствующего муниципального образования в собственность за плату.

Наследование земель сельскохозяйственного назначения имеет свои особенности, которые сводятся к следующим.

     1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, также юридические лица, в ставном (складочном) капитале которых доля казанных лиц составляет более 50 процентов, могут обладать земельными частками сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.

2) ст.4 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения станавливает предельные размеры казанных земельных частков и требования к их местоположению. Если принятие наследства привело к нарушению этих требований и собственник в течение года не произведет отчуждение земельного частка, об этом должен быть письменно извещен орган государственной власти субъекта РФ. Обязанность извещения возлагается на чреждение юстиции, которое осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В тех случаях, когда земельный часток в порядке наследственного правопреемства переходит к одному наследнику, вопрос о разделе частка обычно не возникает. Если же земельный часток переходит не к одному, к нескольким наследникам, у последних возникает на него право общей собственности. При таких обстоятельствах и приходится нередко решать вопрос, подлежит ли земельный часток разделу и если подлежит, то имеются ли в данном конкретном случае словия, необходимые для раздела частка.

Раздел земельного частка может быть произведен при наличии минимального размера земельного частка, становленного для частков соответствующего целевого назначения. В случае отсутствия такого частка предпочтение следует отдать тому, кто имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли данного земельного частка. Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение частка или не воспользовался этим правом, наследники осуществляют владение, пользование и распоряжение частком на началах общей долевой собственности. В этом случае наследники соразмерно своей доле в праве общей долевой собственности имеют право на получение доходов, которые общее имущество приносит, но в то же время должны частвовать в покрытии расходов, плате налогов, сборов и иных платежей, падающих на казанное имущество.













ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Подведя итоги работы, хочется отметить, что в этой работе были изучены и пронализированы проблемы, связанные с наследованием.

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, и жилые дома, земельные частки, ценные бумаги и другие виды имущества. В связи с этим, нормы наследственного права приобретают наибольшую важность.

Нормативная база по наследованию достаточна и обширна, но требует детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в неё были внесены некоторые существенные изменения.

Третья часть Гражданского кодекса РФ, регулирующая наследование, сменила советские правила Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, по которым когда- то жила Россия. По новому Гражданскому кодексу, завещание названо первым основанием наследования, закон - вторым. Это должно стимулировать составление завещаний. Желание передать нажитое имущество своим близким - совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путём составления завещания человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество. Составление завещаний становится более свободным. Идеология третьей части ГК РФ, как объясняют её составители, заключается в том, чтобы мягким, консервативным образом (без радикальных изменений) силить свободу института частной собственности. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным. Кроме того, по мнению разработчиков, свобода составления завещания чрезвычайно важна для частника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.

Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выражение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права ее наследования; во-вторых, в современном гражданском законодательстве и в частности в нормах части третей ГК РФ о завещании.

Поэтому часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений:

Во-первых, необходимо отметить расширение круга наследников по закону –нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов наследует государство.

Во-вторых, меньшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти.

В третьих, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может предназначаться другой наследник.

В четвертых, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ становлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В пятых, снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия. В шестых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

В седьмых, новое гражданское законодательство содержит казание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал.

Итак, необходимо констатировать становление “частного” завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика.

В заключение работы еще раз подчеркнем, что завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. По юридической природе завещание - односторонняя сделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица.

рбитражная практика в будущем выявит слабые места настоящего законодательства и покажет все пробелы, оставленные в нем. Остается надеяться, что все недостатки, допущенные в Кодексе, будут своевременно исправляться, законодательство будет постоянно совершенствоваться.

Все вышесказанное еще раз подтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться в ногу со временем. Закон же детально регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо для нормального существования правового государства, каким становится Российская Федерация.




 

Список использованной литературы

1.     Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.

2.     2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 3 декабря 2001 г. - №49.

3.     < Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. - №24.

4.     < Саломатова Т. В. "Защита наследственных прав. Наследование по завещанию и по закону".

5.     < Власов Ю. Н. "Наследственное право РФ" – М., 2001 г.

6.     < Покровский И. А. "Основные проблемы гражданского права" – М., 2001 г.

7.     < Косова О. Ю. "Семейное и наследственное право в России" – М., 2001 г.

8.     < Барщевский М.Ю. "Наследственное право" учебное пособие. – М. Белые альвы. – 1995 г.

9.     < Парфильев А.В. "Наследственное право России" – М. – 2002 г.

10. < Маслович А. "Наследование по завещанию и закону" // Сборник АКДИ. – 2002 г.



[1]< Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

[2]< Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[3]< Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.84г.

[4]< Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. – 1998. - №11.

[5]< Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1992 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.

[6]< Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 // Российская газета. - 13 марта 1993 г

[7]< Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 27 мая 1996 г. - №22. - Ст. 2591.

[8]< Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I "Об авторском праве и смежных правах" // Ведомости Cъезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 12 августа 1993 г. - №32. - Ст. 1242.

[9]< Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - №42. - 22 октября 1992 г. - Ст. 2325

[10]< Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - №42. - 22 октября 1992 г. - Ст. 2319.

[11]< Законот 31 мая 1991 г. №2213-I "Об изобретениях в Р" // Ведомости Съезда народных депутатови Верховного Совета Р. - 1991 г. - №25. - Ст.703.

 

[12]< Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 29 ноября 1990 г. - №26. - Ст. 324.

[13]< Постановление СМот 29 июня 1984 г. N 683 "Об тверждении положения о порядке чета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" // СПП Р. – 1984. - N 24. - Ст. 127.

[14]< Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 10 августа 1998 г. - №32. - Ст. 3878.

[15]< Постановление СМот 19 ноября 1984 г. №1153 "О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего" // СП Р. – 1985. - №1. - Ст. 2.

[16]< Инструкция Минфинаот 19 декабря 1984 г. N 185 "О порядке чета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" // Сборник нормативных актов о наследовании. – М.: Норма. – 2001.


[17]< Статья 0 ГК РФ

[18]< Статья 2 ГК РФ

[19]<

[20]< Глава Федеральной нотариальной палаты РФ комментирует новое законодательство о наследовании // Известия. – 01.02.2002.

 

[21]< Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // Законодательство. - №8. - август 2001 г.

[22]<  Статья 1142 ГК РФ

[23]<  Статья 1143 ГК РФ

[24]<  Статья 1144 ГК РФ

[25]< Статья 1145 ГК РФ

[26]<  Статья 1148 ГК РФ.

[27]<  Барщевский М.Ю. Наследственное право. учебное пособие. – М.: Белые альвы. – 1995.


[28]< Статья 1147 ГК РФ