Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте

Скачайте в формате документа WORD


Римское право (шпаргалка)

Безыменные контракты.

Термин безыменные контракты нужно понимать в том смысле, что сама категория новых контрактов не имела такого обозначения, как основные цивильные контракты - вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.

В Дигестах Юстиниана безыменные контракты сведены к четырем основным типам:

1) я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь;

2) я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил известное действие (оказал какие-то слуги и т.п.);

3) я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь;

4) я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты совершил для меня какое-то действие. Договор мены (permutatio).

При договоре мены происходит обмен вещи на вещь. Одна сторона передает другой стороне определенную вещь, вследствии чего другая сторона становится обязанной передать в собственнсоть первой стороне другую вещь.

Вопросы об ответственности сторон по договору мены за недоброкачественность переданной вещи решались как и при купле-продаже.

Оценочный договор (contractus aestimatorius).

Под оценочным договором понимался такой договор, по которому определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по известной оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная вещь, или возвратила самую вещь.

Лицо получившее вещь для продажи по определенной оценке, не являлось собственником этой вещи; тем не менее, если оно продавало или передавало вещь, приобретатель становился ее собственником.

Если лицу, приня вшему вещь для продажи, давалось продать ее дороже оценки, излишек шел в его пользу.

Вербальные контракты.

Вербальным (т.е. стным) контрактом назывался договор, станавливающий обя зательство verbis (словами), т.е. договор, получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.

Основной вербальный контракт - стипуля ция . Стипуля цией назывался стный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора и совпадающий с вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по обя зательству.

В качестве стного договора стипуля ция оставалась недоступной как немому, так и глухому.

В период абсолютной монархии закон допустил совершение устного договра в каких годно выражения х.

С течением времени если только обе стороны присутствовали в одном месте, то при наличии письменного акта (cautio) предполагалось, что составлению документа предшествовало совершение словестной формы стипуля ции.

Литтеральные (письменные) контракты.

Литеральным контрактом назывался договор, который должен был совершаться на письме (litterae - письмо). Литеральный контракт в древней форме можно определить как договор, заключавшийся посредством записи в приходно-расходную книгу.

В классический период приходно-расходные книги тратили значение.

Поя вились долговыедокументы синграфы и хирографы.

Синографы излагались в третьем лице ("такой-то должен такому-то столько-то"); такой документ составля лся в присутствии свидетелей, которые подписывали его вслед за тем, от чьего имени он составля лся .

Хирографы излагались в первом лице ("я , такой-то, должен такому-то столько-то") и подписывались должником.

Виды договоров в римском праве.

Римская договорная система я вля лась своеобразной и сложной в том отношении, что она различала два вида договоров: контракты и пакты. Тот и другой вид договоров имел свои существенные особенности.

К контрактам в классическом римском праве относились договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. К числу контрактов относился только определенный (исчерпывающий) круг договоров. Вне пределов становленного круга контрактов за сторонами не признавалось права практиковать какие-либо новые, не предусмотренные законом контракты. Некоторое отступление составили безыменные контракты.

В противоположность контрактам пакты представля ли собой неформальные соглашения самого разнообразного содержания . По общему правилу, пакты не пользовались исковой защитой.

Четыре основных вида контрактов:

Реальные (т.е. станавливающие обя зательство передачей вещи, re);

Вербальные (или словесные, стные);

Литеральные (т.е. письменные);

Консенсуальные (при которых обя зательство возникает вследствие одного consensus, соглашения , даже независимо от передачи вещи).

Виды исков по римскому праву.

Вещный иск (actio in rem) и личный иск (actio in personam).

Термин actio in rem показывает, что отвечает по иску тот, у кого находится вещь, или вообще тот, кто пося гает на данную вещь - это называется абсолютной защитой.

Actio in personam, дается для защиты правоотношения личного характера между двумя или несколькими определенными лицами - относительная защита.

В зависимости от объема и цели иска, различались:

Иски для восстановления нарушенного права - actiones rei persecutoriae, то есть персекуторные иски. Это иски цивильные (или квиритские), иски о возврате траченной вещи или ионй ценности, которая как-либо попала в руки ответчика или о компенсации бытков, понесенных истцом в том числе и из-за неисполнения обя зательства. Судебный иск предъя вля ется к несобственнику, завладевшему вещью. Цель иска - возвращение вещи (restitutio). При виндикации (vindicatio) истец обя зан доказать свое право собственности.

Негаторный иск (negatoria in rem actio) - когда собственник хотя и не тратил владения своей вещью, но встретил какие-то помехи, стеснения со стороны несобственника. (Пример, присвоевшего себе, сервитутное право).

Если некто мешал пользоваться сервитутом, то последний защищался иском (actio confessoria).

Штрафные иски (actiones poenales), целью которых было наказать ответчика, взыскать с него частный штраф, возместить быток или щерб.

Если некто причиня л быток обманом, давался иск (actio doli).

Имели место и смешанные иски (actiones mixtae ). Их цель - не только возмещение бытка, но и наказание ответчика;

Иск строгого права (actio stricti iuris) и иск, построенный на принципе добросовестности (actio bonae fidei).

При рассмотрении исков строгого права судья свя зан буквой договора, из которого вытекает иск, при рассмотрении исков bonae fidei положение судьи свободнее, он имеет право принимать во внимание возражения ответчика, основанные на требования справедливости, хотя бы в формулу иска не было включено особой эксцепции.

Иск по аналогии (actio utilis).

Если одно лицо неправомерно уничтожает или повреждает чужое имущество, то причинитель вреда отвечает лишь при словии, если вред причинен corpore corpori, т.е. телесным воздействием на телесную вещь. С помощью иска по аналогии претор распространил защиту потерпевшего вред и на те случаи, когда вред причинен виновным образом, но без непосредственного телесного воздействия на вещь (например, лицо виновным образом морило чужое животное голодом).

Иск с фикцией (actio ficticia).

В тех случая х, когда претор признавал необходимым распространить предусмотренную законом защиту на какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение, он иногда предлагал (в формуле) судье допустить существование некоторых фактов, которых в действительности не было, и с помощью такой фикции подвести новое отношение под один из существующих исков.

Иски штрафные, иски об удовлетворении, или восстановлении нарушенного состоя ния имущественных прав (реиперсикуторные, actiones rei persecutoriae).

Иногда из одного и того же факта вытекали одновременно и штрафной и реиперсекуторный иски; например, потерпевший от кражи мог предъя вить и иск о возврате похищенного (реиперсекуторный иск), и иск о взыскании штрафа (штрафной иск).

Кондикации.

Исковая давность.

Исковая давность - известный максимальный срок, в течение которого правомоченное лицо может требовать рассмотрения его иска.

Классическое римское право знало только законные сроки предъя вления исков. Законный срок сам по себе (независимо от активности или бездействия правомоченного) прекращает право на иск. Течение законного срока не прерывается , даже если правомоченное лицо получило от должника подтверждение долга. Только в V в. Н. Э. В римском праве поя вилась исковая давность (в казанном выше смысле). Срок исковой давности был становлен в 30 лет. Начало течения этого срока определя ется моментом возникновения искового притя зания . Течение давности может приостанавливаться на то время , когда существуют препя тствия для предъя вления иска, признаваемые правом важительными.

Деление вещей в римском праве.

Виды вещей

Телесные нетелесные

Телесные - res corporals, которые можно ося зать, другие бестелесные Ц resincorporales, которые не имеют материального субстрата - их нельзя ося зать (например, наследство, зурфрукт, обя зательство).

Тонкая систематика Гая различает вещи как части предметного мира и правовые поня тия , которые представля ют предметом требования не сами вещи, но права по поводу вещей. Наследство включает телесные вещи, но право на обладание ими (и другими элементами наследства) - право преемства (ius successionis) - представля ет собой обстракцию, правовую категорию. Эта систематика лежит в основе структуры Институций (лица - вещи - иски), где категория вещи (res) обнимает и вещи, и права (вещные, наследственные, обя зательственные).

Специальный аспект чения о бестелесных вещах состоит в том, что даже права могут считаться объектами обладания .

Движимые недвижимые

Согласно Гаю, к движимым (res mobiles) и тем которые приходя т в движение собственной силой, принадлежат в качестве res mancipi рабы, рабыни, четвероногие и крощенные человеком ручные животные: быки, лошади, мулы, ослы. Сюда же относя тся домашня я тварь и мебель.

К недвижимым (res immobiles) относились земельные частки и недра земли.

Вещи в обороте вещи, изъя тые из оборота

Res mancipi и res nec mancipi.

Главное деление вещей: на вещи манципируемые и не манципируемые.

Для вещей первого рода необходим сложный обря д - mancipatio, для отчуждения , для вещей второго рода достаточно было простой формальной передачи - traditio.

Гай: землю в Италии, сельские реальные сервитуты: via, iter, actus, aquaeductus; рабы, четвероногие (рабочий скот: быки, мулы, лошади, ослы).

Res mancipi - суть главные средства земледелия в хозя йстве - основной капитал.

К вещам nec mancipi относились все остальные предметы, или предметы домашнего обихода: мебель, продовольствие

Родовые индивидуально-определенные

Определя емые родовыми признаками (genus): мука, песок, деньги, сырье. Определя ются весом, мерой, числом.

Индивидуальные (species) видовые: скульптура, картина - суть авторские изделия и ценны именно своей индивидуальностью.

Потребля емые непотребля емые

К потребля емым относя тся вещи, которые при первом же пользовании материально ничтожаются , например, деньги и продовольствие.

К не потребля емым - те, которые не изнашиваются от потребления , а если и изнашиваются , то постепенно, теря я свою ценность и способность выполня ть свое назначение, например, драгоценные камни.

Делимые неделимые

Простые сложные

Одни вещи были простыми, другие - составными, третьи - собирательными. В Дигестах сказано: существует же три рода тел: один (род), который определя ется одним духом и который по-гречески называется единством, как раб, бревно, камень и подобные; другой, который состоит из сопря женных, то есть из нескольких, свя занных между собой (вещей), именуется соединением, как здание, корабль, шкаф; третий, который состоит из отдельных (вещей), как несколько отдаленных, но обнимаемых одним именем тел, например: народ, легион, стадо.Ф

Единичные совокупность вещей

Главные придаточные (побочные: приращения , принадлежности, плоды)

Одни вещи я вля ются главными, другие - побочными или придаточными. Побочные вещи завися т от главной вещи и подчиня ются ее юридическому положению - Принадлежность следует судьбе главной вещи. Основные виды побочных вещей:

- части вещи,

- принадлежности,

- плоды - сюда прибавля лись и доходы, например процент с капитала.

Дея тельность юристов как источник римского частного права.

Характеризуется :

1. Respondere - косультационная работа - дача гражданам советов по возбуждавшим сомнение вопросам;

2. Cavere - ограждение интересов данного гражданина при совершении сделок путем совета не включать какое-либо невыгодное условие и т. п.,

3. Agere - руководить процессуальными действия ми сторон (но не вести дело в качестве адвоката);

4. Scribere - см. П. 4.

Юристами в древнейшую эпоху были жрецы (понтифы), составля вшие особую касту, представители которой толковали закон, причем не посвя щали массы в свои юридические тайны.

Тиберий Корункарий сделал свои консультации публичными.

Не имея законодательной власти римские юристы своей консультационной практикой непосредственно влия ли на развитие права авторитетом своих научно-практических заключений.

Правотворческий характер дея тельность юристов получила в эпоху принципата. Начиная с Августа принципсы стали предоставля ть наиболее выдающимся юристам особое право давать официальные консультации (ius publice respondendi) - обя зательные для судьи.

Обучение молодых людей дея тельности юристов.

Начиная с IV в. Юристов используют же не в качестве творцов права, на должностя х императорских чиновников. Показателем падка я вля ется закон о цитировании юристов, мнения которых признаны обя зательными (Гай, Папиниан, Павел, льпиан, Модестин).

Научно-литературные произведения :

1. Посвя щенные разработке цивильного права. (libri ad Sabinum).

2. Комментарии к преторскому эдикту.

3. Дигесты (собранное), объединя вшие цивильное и преторское право.

4. учебники - институции; далее сборники правил, мнений.

5. Сборники казусов Вопросы Ответы.

6. Монографии по специальным вопросам.

Договор товарищества (societas).

Договор товарищества - договор, по которому двое или несколько лиц объединя ются для осуществления известной общей дозволенной хозя йственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной дея тельностью, или сочетанием имущественного взноса с личными слугами с тем, что прибыль и убытки от ведения общего дела распределя ются между всеми товарищами в предусмотренных договором доля х, а при отсутствии в договоре казаний - поровну.

Выступая вовне по делам всех товарищей, отдельный товарищ действовал лично от себя , и все права и обя занности, вытекавшие из его действий, возникали в его лице: он становился и правомоченным и обя занным. Только после того, как товарищ сдавал полученные им деньги и другие ценности в общую кассу, контрагенты данного товарища могли предъя вить иски и к другим товарищам.

Риск случайной гибели вещей, вносимых в качестве вкладов по договору товарищества, ложился на всех товарищей: в отношении индивидуальных вещей - с момента заключения договора, в отношении родовых вещей, - с момента их передачи.

Риск случайных потерь и бытков, поступающих при ведении товарищеского дела, также несли все товарищи совместно.

Ответственность.

Заботливость, какую он имеет обыкновение применя ть к своим делам = отвечать за culpa in concretoФ.

За dolus.

Прекращение.

Односторонним отказом любого товарища оставаться в договорных отношения х.

Смертью одного из товарищей.

С наступлением capitis deminutio одного из товарищей.

С наступлением несостоя тельности кого-либо из товарищей.

Заем (mutuum).

Заем (mutuum) представля ет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или известное количество иных вещей, определенных родовыми признаками (зерно, масло, вино), с обя зательством заемщика вернуть по истечении указанного в договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или такое же количество вещей того же рода, какие были получены.

Договор реальный.

Соглашение сторон имеет существенное значение.

Характерные признаки договора займа:

mutuum - реальный договор, т.е. получающий юридическую силу лишь с того момента, когда на основании соглашения сторон последовала передача res, вещи;

1) Предмет договора - денежная сумма или известное количество других вещей, определенных родовыми признаками (весом, числом, мерой);

2) Эти вещи передаются заимодавцем в собственность заемщика;

3) Вещи передаются с обя зательством для заемщика вернуть заимодавцу такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода, какие были получены. Обя зательство, возникающее из займа, строго одностороннее.

Из договора займа не вытекала обя занность заемщика платить проценты с заня той суммы. Однако широко применя лось в практике заключение особого соглашения о процентах. Максимальный размер процентов в разное время определя лся различно: в классическом праве - 1% в меся ц, в праве Юстиниана - 6% в год (для торговцев - 8% в год); начисление процентов на проценты было воспрещено.

Вошли в практику хирографы - расписка должника (заемщика) в получении денежной суммы или иной валюты займа.

Когда кредитор, не передавший должнику валюту займа, тем не менее предъя вля л к нему иск о возврате заня той суммы, должнику стали давать exceptio doli, т.е. он мог сослаться не то, что в действия х кредитора заключается крайня я недобросовестность, dolus.

Законы XII-таблиц как источник римского частного права.

Законы XII таблиц представля ли обработку и консолидацию обычного права Рима. Они были изложены в виде кратких повелительных суждений и запретов, некоторые из которых несли на себе печать религиозных ритуалов.

Законы XII таблиц были выполнены на 12 досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме. Знание этих законов было обя зательным, стало необходимым светское правовое воспитание (образование) римских граждан.

Законы XII таблиц завершались казанием на то, что впредь вся кое решение народного собрание должно иметь силу закона.

Защита владения по римскому праву.

Для того чтобы получить защиту владения , необходимо становить факт владения и факт его нарушения .

Владельческая защита, построенная на выя снении одних только фактов (владения и его самоуправного нарушения ), вне зависимости от вопроса о праве на владение данной вещью называлась поссесорной (possesorium); защита прав, требующая доказательства наличия у данного лица права, называлась петиторной (petitorium).

Владение защищалось не исками, интердиктами.

Владельческие интердикты давались:

1. Об держании владения (interdicta retinendae possessionis)

Классическое право знало два интердикта, направленных на держание владения :

) Для защиты владения недвижимостью (interdictum uti possidetis)

Защита обеспечивается только владельцу. Не дается , тому кто захватил недвижимость силой от того кто я вля ется другой стороной в процессе, тому кто захватил недвижимость тайно по отношению к другой стороне - противнику в процессе, тому кто получил недвижимость от противника в процессе в пользование до востребования . Интердикт двойной, нет исца и ответчика, каждая сторона может оказаться на положении ответчика.

Б) Для защиты владения движимой вещью (interdictum utrubi).

Защита давалась тому, кто за последний год провладел вещью больше времени, притом получил вещь в отношении другой стороны без тех же пороков, что и по предыдущему интердикту. Интердикт тоже двойной.

2. О возврате владения (interdicta recuperandae possessionis)

) unde vi. Дается юридическому владельцу недвижимостью, насильственно лишенному владения .

Б) de precario. Давался лицу, предоставившему свою вещь другому в так называемое прекарное пользование (бесплатное пользование) до востребование, если лицо, взя вшее вещь на этих условия х, не возвращало ее по первому требованию.

Добросовестные владелец помимо интердиктов имел специальное средство защиты - actio in rem Publiciana. Этот иск давался лицу, владение которого отвечало всем требования м, необходимым для преобретения вещи по давности, за исключением лишь истечения давностного срока. Для того чтобы дать такому владельцу защиту, претор включал в форму иска предписание судье предположить, что истец провладел давностный срок и, приобрел право собственности (иск с допущением фикции).

Добросовестный владелец получал защиту по actio Publiciana только против недобросовестных владельцев.

Значение римского права для современной юриспруденции.

Значение римского права определя ется его огромным влия нием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.

В римском праве разработаны элементарные поня тия и категории.

Ря д терминов и поня тий, коренившихся в юридической теории и практике, могут быть наилучшим образом своены лишь при изучении их у самого истока образования . Во многих правовых системах римские термины и поня тия сохраня ются .

Римское право, отличающееся четкостью определений, хорошей юридической техникой помогает в приобретении навыков четко отграничивать и формулировать юридические категории.

Исторические формы семьи и виды родства по римскому праву.

Домовладыка первоначально имел одинаковую власть (manus) над женой, детьми, рабами, вещами (мог их истребовать с помощью виндикационного иска). Постепенно эта власть дифференцировалась.

Виды родства:

гнатское (agnati - родичи по власти)

За гражданские правонарушения подвластных отвечал отец.

Когнатское (родство по крови)

Формы брака и отношения между супругами.

Брак - союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого права (Модестин).

Римское право (до Юстиниана) различало:

1) matrimonium iustum или matrimonium iuris civilis [матримониум юрис цивилис]Ц законный брак между лицами, имевшими ius conubii [юс конубий].

2) matrimonium iuris gentium [матримониум юрис гентиум]Ц брак между лицами, не имевшими ius conubii [юс конубий].

Конкубинат - дозволенное законом постоя нное (а не случайное) сожительство мужчины и женщины, однако не отвечающее требования м законного брака. В республиканскую эпоху считалось допустимым наря ду с metrimonium с одной женщиной состоя ть в конкубинате с другой. Вся кое сожительство женщины с другим мужчиной, кроме мужа, давало в древнереспубликанском праве мужу бить жену.

В доюстиниановом праве различали брак:

1) cum manu mariti [кум ману марити], брак с мужней властью.

Имущество жены поступало полную собственность мужа. В случае прекращения брака имущество, принесенное жене не возвращалось; она получала лищь долю в поря дке наследования в случае смерти мужа.

2) sine manu [синэ ману], жена оставалась подвластна прежнему домовладыке, если до брака жена была самостоя тельна (personasui iuris [персонасви я рис]), то она сохраня ла самостоя тельность и по вступлении в брак.

Имущество супругов оставалось раздельным. Муж мог правля ть имуществом жены только на основании договора поручения .

Приданое - вещи или иные части имущества, предоставля емые женой мужу, ее домовладыкой или третьим лицом. В древнереспубликанский период приданое полностью поступало в собственность мужа, потому что не было sine manu.

Способы становления и прекращения отцовской власти.

Отцовская власть возникает:

1) с рожденнием сына или дочери от данных родителей, состоя щих в законном браке;

2) с законением;

Узаконение детей от конкубины. законение - есть признание законными детей данных родителей, рожденными ими вне законного брака.

Узаконение производилось:

- последующим браком родителей внебрачного ребенка;

- путем получения соответствующего императорского рескрипта;

- путем зачисления сына в члены муниципального сената (курии), дочери путем выдачи замуж за члена муниципального сената. 3) с сыновлением.

Усыновление станавливало отцовскую власть над посторонним лицом.

Древнейший вид сыновления adrogatio [адрогацио]Ц заключался в переходе одного домовладыки во власть другого (как если бы он был им порожден в законном браке), дети сыновленного становились внуками сыновителя . Акт разворачивался в куриатных комиция х и тверждался всем коллективом квиритов.

Усыновление различалось двух видов:

- arrogatio [аррогацио] - сыновление лица не находя щегося под отцовской властью (persona sui iuris [персона сви(?) юрис]); совершалось путем получения на то императорского рескрипта;

- adoptio [адопцио]- сыновление лица находя щегося под отцовской властью (persona alieni iuis [персона алиени юрис]); совершалось путем занесения в судебный протокол соглашения прежнего домовладыки усыновля емого с сыновителем в присутствии сыновля емого. словия сыновления :

- сыновля тьможет, как правило мужчина;

- сыновитель не должен быть подвластным (должен быть persona sui iuris [сви юрис]);

- сыновитель должен быть старше сыновля емого не меньше, чем на 18 лет (т.к. adoptio naturam imitetur Фусыновление подражает природе).

Кодификация Юстиниана. Corpus luris civilis (свод гражданского права).

В 533 году был составлен и обнародован сборник извлечений из сочинений классических юристов по названием Digesta (собранное) или Pandectae (все вмещающее).

Собранный в Дигестах материал состоя л из трех больших групп:

) из сочинений классиков, относя щихся к цивильному праву (так называемые libri ad Sabinum; такое название дано потому, что Сабину принадлежал комментарий к цивильному праву);

Б) из сочинений классиков, посвя щенных преторскому эдикту (libri ad edictum);

В) из сочинений Папиниана и некоторых других, не попавших в две первые категории. В 533 году был обнародован элементарный учебник римского права - Институции, получивший вместе с тем силу закона. Институции Юстиниана состоя ли из четырех книг, разделенных на титулы; в основу их содержания были положены Институции Гая .

В 534 году поя вился кодекс нового издания (сохранившийся ), состоя щий из 12 книг, разделенных на титулы.

При составлении Дигест и отчасти кодекса кодификационные комиссии допускали изменение подлинного текста классических произведений и делали вставки, они нося т наименование интерполя ции.

Юстинианом был издан (после окончания кодификационных работ) ря д законов, которые известны под названием Новелл (т.е. новых законов). Позднее, не Юстинианом, Новеллы были объединены в сборник.

В средние века Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы получили в своей совокупности название Coprpus iuris civilis (Свод гражданского права).

Купля -продажа (emptio-venditio).

Договор купли-продажи можно определить как консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона - продавец (venditor) - обя зуется представит другой стороне - покупателю (emptor) - в собственность вещь, товар (merx), другая сторона - покупатель - обя зуется платить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену (pretium).

Merx и pretium я вля лись существенными элементами договора купли-продажи.

Договоры о продаже будущего рожая были допущены; в этом случае говорили о продаже вещи будущей или ожидаемой. Договор купли-продажи рассматривался тогда как заключенный под отлагательным словием, т.е. правовые последствия договора возникали в таком случае не немедленно по заключении договора, только по выя снении рожая .

Первоначальная форма купли-продажи - манципация Ц предполагала непосредственную передачу продаваемой вещи в собственность покупателя .

Стипуля ционная форма, видимо, довлетворя ла потребности практической жизни, вследствие чего можно было обходиться без купли продажи родовых вещей.

Цена должна была выражаться в денежной сумме.

Цена должна быть определенной.

Эвикцией вещи (от слова evincere - вытребовать, отсудить) называется лишение покупателя владения полученной от продавца вещью вследствие отсуждения ее каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом покупателю.

Продавец нес ответственность перед покупателем, если он пря мо обещал, что вещь имеет такие-то положительные качества, их не оказалось, или что вещь не страдает такими-то недостатками, между тем они имелись в вещи.

Куплю-продажу называют синаллагматическим договором, т.е. содержащим взаимосвя занные, обмениваемые одно на другое обя зательства.

Легисакционный процесс.

Гражданский процесс республиканского Рима - легисакционный (per legis actiones). Только при словии, если данная претензия подходит под текст какого-нибудь закона и можно ее осуществить.

In iure. Стороны я вля лись к судебному магистрату и здесь выполня ли требуемые по ритуалу обря ды и произносили становленные фразы, в которых истец выражал свою притензию, а ответчик - свои возражения . Магистрат активного частия в процессе не принимал, хотя также давал отдельные реплики по ритуалу. Совокупность всех этих обря дов и носила название legis actio. Заключительный акт производства in iure это литисконтестация (litis contestatio) - засвидетельствование спора. C этим моментом свя зывалось погашение иска, истец же не мог зая вить вторично то же самое притя зание против того же ответчика, хотя бы дело и не было потом рассмотрено in iudicio и фактически довлетворения по иску не наступило.

Iudicium. Назначенный магистратом по согласованию со сторонами прися жный судья (по некоторым делам судебная коллегия ) проверя л доказательства и выносил решение по делу.

Основные виды legis actiones:

спор относительно вещи посредством пари;

посредством наложения руки;

путем взя тия залога;

в форме истребования назначения судьи;

путем приглашения ответчика в суд. Судебное решение обжалованию не подлежало.

Наем вещей (locatio-conductio rerum).

Классическое римское право знало три вида договора locatio-conductio:

- наем вещей (locatio-conductio rerum)

- наем слуг (locatio-conductio operarum)

- наем работы или подря д (locatio-conductio operas или operas faciendi) Договор locatio-condutio порождал права и обя занности для каждой из сторон; каждая строна получала самостоя тельный иск (actio locati и actio conducti); оба эти иска - bonae fidei.

Наймом вещей называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель, locator) обя зуется предоставить другой стороне (нанимателю, conductor) одну или несколько определенных вещей для временного пользования , другая сторона обя зуется плачивать за пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение (merces, pensio) и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю.

Наниматель вещи не признавался в Риме владельцем и не пользовался самостоя тельной владельческой защитой против вся кого рода самовольных пося гательств на его землю и хозя йство.

Предмет: движимые не потребля емые и недвижимые вещи.

Допускалась сдача в наймы чужой вещи.

Срок не я вля лся необходимым элементом.

Обя занности наймодателя .

Наймодатель отвечал за вся кую вину (omnis culpa). Если невозможность пользования вещью для нанимателя наступала без вины в том наймодателя , последгий не нес ответственность перед нанимателем, но и не имел права требовать наемную плату за то время , пока пользование вещью было невозможно по такой случайной причине. Из этого можно сделать вывод, что риск в данном случае лежал на наймодателе.

Обя занности нанимателя .

Если имела место неодолимая сила, вследствии чего пропал рожай, наниматель освобождался от обя занности платежа наемной платы.

Наниматель нес ответственность за вся кого рода повреждения и худшения наня той вещи, если они произошли по его вине, хотя бы и легкой.

Затраты на наня тую вещь.

Наниматель мог передать наня тую вещь в пользование другому лицу (поднаем) (если не было противоположного соглашения ).

Договор найма мог быть прекращен односторонним отказом от него, например когда вещь оказывалась непригодной.

Наем слуг (locatio-conductio operarum).

Договор найма слуг называется такой договор, по которому одна сторона (наня вшийся , locator) принимала на себя обя зательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя , conductor) определенные слуги, наниматель принимал на себя обя зательство платить за эти слуги словленное вознаграждение.

Предмет: выполнение отдельных слуг по казанию наня вшего.

Наня вшийся был обя зан исполня ть слуги лично.

Оплата производилась postnumerando, т.е. по истечении той единицы времени, за которую производился расчет.

Если наниматель не воспользовался услугами по независя щим от наня вшегося причинам, последний сохраня л право на вознаграждение.

Подря д (locatio-conductio operis).

Договором подря да назывался договор, по которому одна сторона (подря дчик, conductor) принимал на себя обя зательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика, locator) известную работу, заказчик принимал на себя обя зательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

Договор подря да направлен на то, чтобы подря дчик дал определенный opus, законченный результат.

Подря дчик отвечал за вся кую вину, не исключая легкой (culpa levis). Подря дчику разрешалось пользоваться при исполнении договора слугами других лиц, но с тем, что за их вину подря дчик отвечал как за свою собственную.

Случайная гибель или порча работы, происшедшая до сдачи работы, ложится на подря дчика, после ее сдачи - на заказчика.

Обычай как источник римского права.

Само формирование обычаев я вля ется результатом их неоднакратного применения , при котором правило приобретает типический характер и, если оно признано государством, то превращается в норму, обя зательную для применения и на будущее время .

Правила поведения , складывающиеся в практике, имеются же в догосударственной жизни, но тогда они, есественно, еще не имеют характера правовых.

Обычное право представля ет собой древнейшую форму образования римского права. Нормы обычного права обозначаются в римском праве терминами: mores maiorum (обычаи предков), usus (обычная практика); commentarii pontificum (обычаи, сложившиеся в практике жрецов); commentarii magistratuum (обычаи, сложившиеся в практике магистратов) и пр., в императорский период применя лся термин consuetude (обычай).

В течение долгого времени писаных законов почти не было.

В императорский период образование единого обычного права на огромной территории немыслимо, местное обычное право не соответствовало централистским стремления м императорской власти.

Особые средства преторской защиты (интердикты, преторская стипуля ция , ввод во владение, реституция ).

Интердикты (запрещения ).

Распоря жение претора о немедленном прекращении каких-то действий, нарушающих общественный поря док и интересы граждан. Первоначально претор давал интердикты после расследования фактов, на которые ссылалось обращающееся к нему лицо, но с течением времени, претор стал давать интердикты без проверки фактов, в виде словного распоря жения , тогда интердикты с процессуальной стороны стали похожи на иски.

Т.е. сначала интердикт имел характер личного безусловного приказания , затем приказание стало словным (фактическая сторона дела переносилась на судью).

Преторская стипуля ция .

Stipulatio есть то же, что sponsio, т.е. торжественное обещание платить или сделать что-либо, даваемое в виде ответа на торжественный вопрос контрагента. Иногда претор принуждает к заключению ее в интересах защиты какой-нибудь стороны.

Такое обещание нередко сопровождалось еще поручительством, вследствии чего различались

Nuda repormissio (без поручительства) и satisdatio (с поручительством).

Ввод во владение (missio in possessionem).

Претор по просьбе просителя вводит его во владение целым имуществом или отдельной вещью.

Реституция (восстановление в первоначальное положение). Restitutio in integrum.

В особо важительных случая х претор позволя л уничтожить наступившие юридические последствия ввиду того, что он признавал несправедливым применение в подобного рода случая х общих норм права. Постановление о таком восстановлении прежнего положения или о реституции претор выносил после предварительного выя снения обстоя тельств дела.

Уважительные причины:

Несовершеннолетие,

Обман при сделке,

Существенная ошибка, Потеря гражданской правоспособности вследствие, например, сыновления ,

Отсутствие лица, потерпевшего ущерб, вследствие какой-либо государственной надобности и т.п.

Реституция не есть особое средство преторской защиты, наравне с интердиктами, она сама нуждается для своего осуществления в том или ином из этих средств, иногда даже в целом комплексе их. Реституция - тема для преторского вмешательства в известных случая х.

Пакты и их виды.

Пакты - соглашение, притом соглашение неформальное.

1) pacta nuda - не снабженные иском.

2) pacta vestita - снабженные иском:

a) pacta adiecta - это дополнительные к какому-нибудь защищаемому иском договору (контракту) соглашения , имеющие целью внести какие-либо видоизменения в юридические последствия главного договора.

б) pacta praetoria -

Под назваием receptum в преторском эдикте были объдинены три категории пактов, по существу не имевшие между собой ничего общего:

Соглашение с третейским судьей (receptum arbitrii). Два лица, пришедшие между собой к соглашению о передаче своего спора на разрешение третейского судьи, заключали с ним (судьей) пакт, по которому арбитр обя зывался рассмотреть порученное дело.

Соглашение с хозя ином корабля , гостиницы, постоя лого двора о сохранности вещей проезжих. На хозя ина возлагалась повышенная ответственность (если вещь пропала или причинен иной вред без вины приня вшего вещь). Ответственность не наступала при стихийном бедствии.

Соглашение с банкиром об плате третьему лицу известной суммы за котрагента банкира, заключившего пакт. в) pacta legitima - пакты, получившие юридическое признание в законодательстве позднейшей империи.

Compromissum - соглашение лиц, между которыми имеется спор относительно права, о передаче этого спора на разрешение третейского судьи.

Pactum donationis - неформальное соглашение о дарении. Дарением называется договор, по которому одна сторона, даритель, предоставля ет другой стороне, одаря емому, вещь (или иной составной элемент своего имущества, например право требования ) с целью проя вить щедрость в отношении одоря емого. При известных обстоя тельствах допускалась одностороння я отмена дарения .

Поня тие и значение залога.

Залоговое право - право обращения взыскания (в случае неисполнения обя зательства) на определенную заранее вещь:

1) независимо от того, продолжает ли она принадлежать должнику или нет;

2) предпочтительно перед всеми другими требования ми.

Залоговое право пользовалось абсолютной защитой.

Залоговое право было предназначено для того, чтобы обеспечить какое-то обя зательство, то оно я вля лось придаточным (аксессорным) и существовало лишь постольку, поскольку существовало обеспечиваемое залогом обя зательство.

Для становления залогового права не требовалось какой-либо обя зательной формы. В период абсолютной монархии был издан рескрипт, в силу которого ипотека, становленная письменно в присутственном месте, должна иметь предпочтение перед непублично установленной.

Поня тие законных залогов.

Залоговое право прекращалось в случае:

- гибели предмета залога

- слия ния в одном лице залогового права и права собственности на заложенную вещь

- прекращения обя зательства, в обеспечение которого становлен залог.

Исторические формы залога (feducia, pignus, hypotheca).

Первоначально формой залога была сделка fiducia cum creditore. Посредством манципации должник передавал в обеспечение долга вещь на праве собственности с оговоркой, что в случае довлетворения по обя зательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь должна быть передана обратно в собственность должника. В древнейшую эпоху эта оговорка имела только моральное значение. Позднее должнику, исполнившему обя зательство, стали давать иск к кредитору о возврате вещи.

Pignus. При этой форме залога вещь передавалась не в собственность, только во владение, с словием в случае удовлетворения по обя зательству вещь должна быть возвращена обратно. При fiducia было слишком тя жело положение лица, отдавшего вещь в залог; при pignus было ненадежно положение получившего вещь.

В классический период сложилась ипотека (hypotheca) при которой предмет залога оставался и в собственности и во владении должника, субъекту залогового права давалось право в случае неисполнения обя зательства истребовать заложенную вещь, у кого бы она к тому времени ни оказалась, продать ее и из вырученной суммы покрытьсвое требование к должнику. Стало возможно становление на одну и ту же вещь нескольких последовательных залоговых прав. Право требовать продажи заложенной вещи признавалось только за первым залогопринимателем, второй, третий и т.д. довлетворя лись (в поря дке очереди) из остатка суммы.

Происходивший переход первого ранга к лицу, довлетворившему первого залогопринимателя , назывался ипотечным преемством.

Поня тие и основные черты римского частного права.

Периодизация .

754 или 753 год до н.э. год основания Рима.

V - VI период царей

V - I (V - рання я республика, II - I поздня я республика) период республики

I - V (I - принципат, IV - V доминат) период империи.

476 год н.э. римская империя завоевана германскими племенами.

История римского права:

753 - 367 до н.э. древнейший (архаический)

367 - 27 до н.э. предклассический

27 год до н.э. - 235 год н.э. классический

IV - V века н.э. постклассический (характерно влия ние восточной (греческой) культуры)

Основные институты римского гражданского (частного) права:

Право собственности,

Другие более ограниченные, права на вещи,

Договоры и иные обя зательства,

Семейные правоотношения ,

Наследование.

Вопросы защиты частных прав - чение об исках.

Поня тие и основные черты сервитутов.

Сервитут вещное право пользования чужой вещью в том или ином отношении. Такое право вызывается необходимостью сгладить неудобства и затруднения , возникающие (при существовании права частной собственности на землю) вследствие неравномерности распределения естественных благ между отдельными земельными частками.

Сервитут я вля лся обременением самой земли и вместе с ней переходил к новому собственнику.

Сервитуты деля т на две категории: предиальные или земельные и личные. Это различие проводилось по субъекту права: личный сервитут принадлежал определенному лицу персонально; предиальный сервитут принадлежал лицу как собственнику земельного частка.

Сервитут не может состоя ть в совершении каких-либо положительных действий.

Личные сервитуты.

Узуфрукт - есть право пользования чужой ващью и получения от нее плодов с сохранением в целости сущности вещи. зуфрукт был правом пожизненным или на срок, но не переходил на наследников зуфруктуария , не мог отчуждаться (допускалась сдача в наем). зуфруктуарий должен пользоваться вещью как хороший хозя ин. Если вещь претерпевала существенные изменения в силу естественных причин без вины зуфруктуария , ответственности он не нес, но право его прекращалось.

Usus - право пользоваться вещью, но без права пользования ее плодами (только в пределах личных потребностей). В остальном сходен с зуфруктом.

Специальный личный сервитут:

Право жить в доме (habitatio);

Право пользоваться рабочей силой раба или животного.

Земельные сервитуты.

Предиальный сервитут не обслуживает данное лицо, которому принадлежит земельный часток, поднимает вообще полезность этого частка. Отсюда требование, чтобы сервитут по своему содержанию лучшал положение земельного частка, т.е. чтобы сервитут состоя л в пользовании постоя нным свойством служащего частка. Обеспечивающим длительное довлетворение потребностеи.

Среди предиальных сервитутов различались сельские и городские.

Из числа сельских сервитутов известны:

) дорожные Iter - право проходить и проезжать через соседний часток;

Via - право перевозить тя жести;

Actus - право прогоня ть скот и проезжать;

Б) водные Aquaeductus - право провести воду с соседнего частка;

Aquaehaustus - право черпать воду на соседнем частке;

В) пастбищные Право пасти скот на соседнем частке. Городские сервитуты:

) право опереть постройку на стену соседа;

Б) право вделать балку в стену соседа;

В) право света, право вида; И т.д.

Поня тие наследования в римском праве.

Наследственное право -

Наследование - переход имущества мершего лица к одному или к нескольким другим лицам. (а обя зательства ?).

Две концепции поня тия наследования .

Юридическая фикция о посмертном продолжении власти домовладыки.

Юридический вывод из сущесвующих экономических отношений общества, наследственное право как завершение права собственности. Четыре периода:

Древнейшего периода - цивильное наследование (hereditas).

Наследование по преторскому эдикту (bonorum possessio).

Наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству.

Наследование по законодательству Юстиниана (527-565)

Принципы.

Универсального преемства.

Свобода завещательных распоря жений.

Наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания .

Лицо, раз ставшее наследником, остается на положении наследника навсегда.

Необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство.

Наследство открывается в момент смерти наследодателя Ю определенные лица получают право приобрести наследство.

Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю приня ть наследство.

Наследование по закону.

По законам XII таблиц признаются первоочередными наследниками (ab intestato) непосредственно подвластных наследователя (детей, внуков от ранее мерших детей и т.п., но если они не вышли из-под власти домовладыки). Эти наследники называются своими (heredes sui), вместе с тем необходимыми (necessarii) в том смысле, что они получают наследство независимо от их воли приня ть наследство. Если после наследователя не оставалось своих наследников, к наследству призывался ближайший по степени агнатский родственник (agnatus proximus). Действовал принцип однократности призвания к наследству. Если ближайший агнат не принимал наследства, оно становилось выморочным.

Претор становил преемство призвания между наследниками разных классов и степеней.

Претор придал значение родству по крови (когнатскому), которое стало важнее агнатского.

Первое место.

Дети, включая эманципированных детей.

Вторая очередь.

Legitimi, которые имели право наследования по законам XII таблиц, т.е. агнатские родственники.

Третья очередь.

Cognati, кровные родственники (до шестой степени включительно) в поря дке близости (к наследодателю) по степени.

Четвертая степень.

Переживший супруг - муж или жена.

Наследование по завещанию.

Завещанием (testamentum) в римском праве признавалось распоря жение лицом своим имуществом на случай смерти при обя зательном назначении наследника. Назначение наследника - существенная часть завещания .

Завещание я вля ется односторонней сделкой, оно выражает волю только завещателя .

Условия действительности завещания .

Для совершения завещания требовалась специальная способность - testamenti factio activa.

Для получения (приня тия ) наследства требовалась - testamenti factio passiva.

Форма: частная - присутствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обя зательна;

публичная - а) путем занесения распоря жения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата, б) путем передачи в императорскую канцеля рию письменного завещания на хранение.

Назначение наследника под отлагательным словием допускалось. Отменительное словие считалось ненадписанным и наследник признается назначенным безусловно.

Подназначение наследника (substititio) - запасной наследник на случай, если назначенный не сделается наследником.

Назначение наследника иногда сопровождалось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по определенному назначению.

Очереди наследников, обя зательные наследники.

Очереди наследников по Новелам Юстиниана.

Первая очередь.

Нисходя щие родственники (сыновья , дочери, внуки, внучки и т.д.). Нисходя щий более близкой степени исключает наследование нисходя щих более отдаленных степеней.

Вторая очередь.

Третья очередь.

Неполнородные братья и сестры (и дети мерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующих по праву представления ).

Четвертая очередь.

Все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая степень исключает дальнейшую.

Пя тая очередь.

Переживщий супруг (муж или жена).

Бедная вдова не имеющая собственного имущества или приданого, позволя ющего жить соответственно общественному положению женщины, имела право на обя зательную долю в размере одной четверти наследства (или равную с детми, если их более трех).

По древнейшему цивильному праву нельзя обходить молчанием своих sui heredes (т.е. непосредственно подвластных).

В практике центумвирального суда было становлено, что необходимо не только помя нуть, но и завещать известный минимум (обя зательную долю).

Имевший право, но не получивший обя зательную долю наследник мог предъя вить иск querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обя занности. В случае основательности иска суд предполагал, что завещатель мственно ненормален, в силу чего завещание признавалось недействительным.

В классическом праве завещание было недействительно только в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения жалобщика.

Если доля назначалась не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск о дополнении законной доли.

Наследование по праву представления . Наследственная трансмиссия .

Однако нисходя щий родственник более отдаленной степени призывался к наследству наря ду с более близкими, нисходя щими наследодателя , если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходя щий происходил от наследодателя , мерло до открытия наследства. Такое частие называется наследование по праву представления .

Наследственная трансмиссия : наследник пережил смерть наследодателя , так что наследство открылось ему; но наследник мирает, не спев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам.

Поня тие о владении в римском праве.

Проводилось различие между владением и держанием.

Владение (possessio) можно определить как фактическое обладание лица вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей (обладать независимо от воли другого лица, самостоя тельно); держание же (detentio) - фактическое обладание вещью без такого намерения (обладание на основе договора с другим лицом, вообще несамостоя тельное, также и обладание ненамеренное, бессознательное).

Что касается фактического обладания (corpus possessionis), то сначала понимали в грубом физическом смысле, потом более утонченно.

Юридическая защита владения давалась вне зависимости от того, имеет ли данный владелец вещи право собственности на нее или нет.

Виды владения в римском праве.

Владельцем вещи нормально я вля ется ее собственник. Собственник имеет и право владеть вещью (ius possidendi). В этом смысле он я вля ется законным владельцем. Владельцы, фактически обладающие вещью с намерением относится к ней как к собственной, но не имеющие права владеть (ius possidendi), признаются незаконными владельцами.

Незаконное владение может быть двух видов: незаконное добросовестное и незаконное недобросовестное владение.

Добросовестным владение в римском праве признается в тех случая х, когда владелец не знает и не должен знать, что он не имеет права владеть вещью.

Пример недобросовестного владения владение вора.

Добросовестный владелец мог приобрести по давности право собственности. В тех случая х, когда собственник предъя вля л иск об изъя тии его вещи от фактического владельца, недобросовестный владелец вещи строже отвечал за сохранность вещи, за плоды от вещи и т.д., чем добросовестный владелец.

Было производное владение.

К числу производных владельцев относится лицо, которому вещь заложена.

Или когда два лица в судебном поря дке передают предмет спора на сохранение третьему лицу (секвестрация ).

Поня тие о лицах (persona) Правоспособность и дееспособность.

Полная правоспособность слагалась из трех основных элементов или состоя ний (status):

Status libertatis - состоя ние свободы,

Status civitatis - состоя ние гражданства,

Status familiae - семейное состоя ние. Обладание тем или иным статусом могло быть предметом спора. На этой почве поя вились специальные средства защиты правоспособности - так называемые статутные иски.

С точки зрения

status libertatis, различались свободные и рабы

Status civitatis, римские граждане и другие свободные лица (латины, перегрины),

Status familiae, самостоя тельные (sui iuris) отцы семейств (patres familias) и подвластные какого-либо paterfamilias (лица alieni iuris, чужого права). Изменение в каком-либо из статусов носило название capitis deminutio.

Изменение в

status libertatis, называлось capitis deminutio maxima (наивысшее),

Status civitatis, называлось capitis deminutio media (среднее),

Status familiae, называлось capitis deminutio minima (наименьшее). Что считать рождением?

Естественное рождение. Ребенок должен быть живым. Должен быть человеческого рода. Ребенок должен был родится от свободной женщины (Либо в период зачатия , беременности, либо в период рождения ).

Искусственное рождение - отпущение из рабства.

По инициативе рабовладельца.

В дальнейшем в силу закона.

В дальнейшем отношения типа родственных (отец-сын)

Что считать смертью?

Искусственная . Продажа в рабство. Самопродажа в рабство.

Естественная . Важно кто из двух лиц пережил другого. Презумция неопровержимая лица же совершеннолетноего, оно борится за жизнь (умирает) дольше чем родители.


Поня тие о юридических лицах.

Субъектом правового общения может быть не только физическое лицо, отдельный человек, но и объединения людей, выступающие в обороте как единое целое, качественно отличное от составля ющих их субъектов. В этом можно видеть зародыш лтеории фикции юридического лица.

Юридическое лицо не может вступить в права как физическое лицо. Юридические лица правоспособны но не дееспособны, за них осуществля ют действия представители. Права приобретают только через представителей. Не могли совершать деликтов (правонарушений).

Виды юридических лиц.

Казна (фиск)

Церковные чреждения

Городские и сельские местные общины

Установления (учреждения ) с благотворительными целя ми Корпорации Союзы ремесленников

Союз откупщиков

Общество горного промысла

Корпорация служителей при магистратах

Похоронная корпорация

Религиозные союзы

Поня тие об обя зательстве (obligatio).

Непосредственно из обя зательства возникает право требования

Обя зательство по своей природе представля ет отношение, основанное на доверии, кредитное (credo - верю). Поэтому сторона в обя зательстве, имеющая право требования , именуется кредитором; сторона на которой лежит обя занность исполнить требование кредитора, называется должником.

Обя зательственное правоотношение рассчитано на прекращение путем исполнения .

Обя зательства, не пользующиеся исковой защитой, но имеющие все же юридическое значение, называются натуральными. (Пример, денежный заем подвластным сыном без согласия домовладыки). За натуральным обя зательством признавалось юридическое значение - платеж по натуральному обя зательству признавался действительным, и обратное истребование плаченного не допускалось.

Под предметом обя зательства понимается объект, на который распространя ются обя зательства - вещи, деньги, слуги, работы.

Приня то различать обя зательства:

Делимые

Неделимые

альтернативные

Факультативные

Долевые

Солидарные

Корреальные

Стр. 150 Скрипилев

Основания возникновения обя зательств.

Обя зательства из договора (ex contractu)

Обя зательства из правонарушений (ex delicto)

Из различных видов оснований (ex variis causarum figuris)

Как бы из договора (quasi ex contractu)

Как бы из деликта (quasi ex delicto)

Обя зательства с множественностью лиц по римскому праву.

Стр 145 Новицкий.

Несколько кредиторов или несколько должников могут занимать в обя зательстве не равное положение, быть: один главным, другой - добавочным; например, поручитель я вля лся добавочным должником.

При совершении некоторых правонарушений (например, кражи) несколькими лицами каждый из виновников был обя зан платить штраф в полной сумме, причем плата штрафа одним не освобождала других.

Также по солидарным обя зательствам.

Исполнение обя зательств в римском праве.

Нормальный способ прекращения обя зательства - исполнение.

Для того чтобы исполнение привело к освобождению должника от обя зательства, необходимо было соблюдение ря да словий:

1. Исполнение должно быть произведено лицом, способным распоря жаться своим имуществом.

2. Исполнение должно быть произведено лицу, способному его приня ть.

3. Исполнение должно строго соответствовать содержанию обя зательства.

4. Со II в. до н.э. получило важное значение место исполнения . Обя зательство должно быть исполнено в срок, предусмотренный в договоре или вытекающий из характера договора и обстоя тельств его заключения .

Просрочка исполнения .

До просрочки должник отвечал за вину, то после просрочки он отвечал и за случайный вред.

Перемена лиц в обя зательстве.

В начале обя зательство рассматривалось как отношение строго личного характера. Нельзя вступить в обя зательство через представителя . Признавалась абсолютная непередаваемость обя зательства.

Переход обя зательства по наследству.

Непосредственные подвластные домовладыки я вля лись даже необходимыми наследниками: их согласие на приня тие наследства не требовалось. Наследник я вля ется продолжателем личности наследодателя .

Цессия .

Новация Ц с общего согласия кредитора, должника и того лица, которому кредитор желал передать свое право требования , это последнее лицо заключало с должником договор того же самого содержания с целью новым обя зательством заменить первоначальное.

Кредитор, ступающий свое право (цедент), стал назначать то лицо, которому он желал ступить свое право (цессионария ), своим представителем в процессе, с оговоркой, что этот представитель может оставить взысканное за собой.

Для того чтобы интересы цессионария не пострадали, цессионарий стал получать самостоя тельный иск (тот же иск, который принадлежал цеденту, по аналогии, причем в формулу иска вводилась фикция , будто цессионарий - наследник цедента).

Не допускалась

цессия прав, неразрывно свя занных с личностью данного кредитора.

Цессия прав по которым же предъя влен иск.

Цессия в пользу более влия тельных лиц.

Цессия прав, если было специальное соглашение.

Перевод долга.

Замена одного должника другим возможна только с согласия кредитора. Осуществля ется перевод долга в форме новации.

Способы обеспечения исполнения обя зательств в римском праве.

Личная зависимость.

Стр. 429 Дождев.

Кля тва. Стр. 383 Покровский.

Развиваются формы личной и реальной гарантии обя зательств.

При личной гарантии в обя зательственное отношение вводится дополнительное ответственное лицо - гарант. При реальной - станавливается власть кредитора над вещами должника под словием неисполнения им обя зательства.

Личные гарантии обя зательства (поручительсво).

Первой формой личной гарантии я вля ется sponsio, которая представля ет собой дополнительную стипуля цию третьего лица не пассивной стороне отношения , принимающего на себя ответственность за факт неисполнения обя зательства основным должником.

Fidepromissio (доступна и перегринам) и на нее не распространя ется (некоторое время ) режим регрессного требования .

Fideiussio ответственность переходит по наследству. При ничтожности основного обя зательства fideiussor освобождался от ответственности, обя зательство гарантов я вля ется дополнением к основному обя зательству.

Реальные гарантии обя зательства.

Древнейшей формой реальной гарантии я вля ется фидуциарная сделка с кредитором, при которой вещь должника передовалась кредитору посредством обря да (in iure cessio), с тем чтобы кредитор (фидуциарий) держал вещь у себя в случае неисполнения или вернул ее должнику (фидуцианту) в случае получения ожидаемого предоставления .

Затем различные формы залога.

Ответственность за неисполнение обя зательств по римскому праву.

В отдаленные эпохи ответственность имела личный характер: в случая х неисполнения должником лежащей на нем обя занности к нему применя лись (притом самим кредитором) меры воздействия , направленные непосредственно на его личность (заключение в тюрьму, продажа в рабство, даже лишение жизни).

С течением времени за неисполнение обя зательств должники стали отвечать не своей личностью, имуществом.

Ответственность сроилась на принципе вины: должник отвечал только в том случае, если он виновен в возникшем для кредитора щербе.

Разная степень вины:

1. мышленное причинение вреда - dolus.

2. Неосторожность, небрежность - culpa По степени небрежности: А) грубая неосторожность - culpa lata. Грубую небрежность допускает тот, кто не предусматривает, не понимает того, что предусматривает и понимает вся кий средний человек.

Б) легкая небрежность - culpa levis. Такое поведение, какого не допустил бы хороший, заботливый хозя ин. За dolus и грубую неосторожность отвечали всегда.

Ответственность за легкую неосторожность, возлагалась на должника лишь в тех договорах, которые нельзя считать заключенными исключительно в интересах кредитора.

Римские юристы станавливали небрежность лица, руководствуя сь абстрактным масштабом.

Если лицо проя вля ло полную внимательность, заботливость, вред все-таки наступил, говоря т о случайном вреде, за случай (casus) никто не отвечает.

Поня тия и основные черты римского гражданского процесса.

Характерной особенностью римского гражданского процесса в течение республиканского периода и периода принципата было деление процесса на две стадии производства:

Ius - приводила к окончанию дела только в случае признания иска ответчиком. Дело только подготовля лось к решению.

Iudicium - проверка обстоя тельств дела и вынесение решения .

В период абсолютной монархии деление процесса на ius iudicium отпало, процесс получил название чрезвычайного, экстраординарного.

Поручение (mandatum).

Договор поручения состоя л в том, что одно лицо (доверитель, мандант) поручало, другое лицо (мандатарий, поверенный) принимало на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий.

Предмет: юридические действия и слуги фактического характера.

Безвозмездность исполнения поручения я вля лась существенным признаком договора поручения .

Благодарность получила наименование УhonorФ (откуда в свое время образовался термин гонорар)

Если мандатарий не поставил манданта в известность о невозможности исполнить поручение, он отвечал перед мандантом за причиненный ущерб.

Если мандатарию не было предоставлено договором право пользоваться при исполнении поручения слугами третьих лиц, ему пришлось заменить себя другим лицом, то он отвечал за действия субститута как за свои собственные и обя зан был возместить манданту весь вред, причиненный действия ми субститута. Но если мандатарию в конкретном случае было предоставлено право прибегать к слугам помощников и субститутов, то он отвечал тогда перед мандантом только за острожный, тщательный выбор субститута, но не за его действия .

Мандант обя зан был возместить издержки; бытки понесенные по вине манданта.

Прекращение договора.

Односторонним отказом.

Смертью одной из сторон.

Правовое положение рабов.

Раб не субъект права; он - одна из категорий наиболее необходимых в хозя йстве вещей (res mancipi). Власть рабовладельца над рабом беспредельна. Раб не может вступить в брак, признаваемый законом; союз раба и рабыни (contubernium) - отношение чисто фактическое.

Пекулий - имущество, выделя емое из общего имущества рабовладельца в правление раба.

По сделкам раба права приобретаются господином, обя занности ложатся на раба (с которого ввиду его неправоспособности получить нельзя ).

Претор ввел ря д исков, которые довались как дополнительные против рабовладельца.

Способы становления и прекращения рабства.

Устанавливалось:

1. Рождением от матери-рабыни.

2. Взя тием в плен или просто захватом лица, не принадлежащего к государству, свя занному с Римом договором.

3. Продажей в рабство (в древнейшую эпоху).

4. Лишением свободы в свя зи с присуждением к смертной казни или к работам в рудниках (присужденный к смертной казни рассматривался как раб). Прекращалось:

Манумиссией - отпущением на свободу. В некоторых случая х раб, отпущенный на свободу, возвращался обратно в состоя ние рабства (например, вследствие проя вления грубой неблагодарности в отношении лица, отпустившего его на свободу).

Рецепция римского права.

С XI в. римское право начинает изучаться в европейских университетах. Его применя ют в судах, вводя т в национальное законодательство.

Ф. Энгельс: Римское право я вля ется настолько классическим юридическим выражением жизненных словий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных лучшений.

Рецепция римского права Французкий гражданский кодекс (Code Civil Ц1804 г.) или Кодекс Наполеона. В области обя зательств в Code Civil сохраня ются без изменения римские концепции обя зательств и римская терминология .

Кодекс Наполеона решительно повлия л на гражданское законодательство Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, Японии, Аргентины, Венесуэлы и некоторых других стран Латинской Америки.

Рецепция римского права в Германии - Германское гражданское ложение 1900 г.

Римское право в определенной степени - международный элемент, основа общеевропейского права. Во многих западных законодательствах римские термины сохранились в неизменном виде.

Римское право дает важный материал для сравнительной истории права, помогает поня ть законы его развития .

Система римского права.

Источники права.

Учение об исках, так как в силу особенностей римского гражданского процесса без ознакомления с чением об исках нельзя поня ть целого ря да римских гражданско-правовых институтов.

Учение о лицах и в свя зи с ним семейно-правовые отношения .

Вещные права.

Обя зательственное право.

Наследственное право, предполагает знакомство со всеми видами имущественных прав.

Способы приобретения права собственности.

Факты с наступлением которых лицо приобретает право собственности, называются способами приобретения права собственности (modus acquirendi), те юридические факты (в особенности сделки), которые служат основанием для приобретения права собственности, называются титулом приобретения (titulus acquirendi).

Способы приобретения права собственности деля тся на первоначальные и производные. Первоначальным называется такой способ приобретения , при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь.

При производном способе приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его права.

Производное приобретение.

Передача вещи (traditio).

Предполагала следующие элементы:

) переход владения вещью к приобретателю по воле отчуждателя ;

Б) право передающего вещь на ее отчуждение (легитимация на передачу);

В) соглашение сторон о том, что владение вещью передается для перенесения права собственности на передаваемую вещь;

Г) не должно быть запрещения для передающего вещь отчуждать ее. Первоначальное приобретение.

Захват бесхозя йственной вещи (occupatio rei nullius).

Вещь не изъя тая из оборота, но и не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит, primo occupanti (первому захватившему), с намерением присвоить себе. Путем такого захвата можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще еще не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке), на вещи, брошенные собственником.

В древнем римском праве клад рассматривался как составная часть вещи, в которой он спря тан (обычно земли), потому принадлежал собственнику. Начиная со II в.н.э. для поощрения отыскания кладов клад стал признаваться принадлежащим в половине собственнику земли, в которой клад открыт, и в другой половине - лицу, открывшему клад.

Приобретение права собственности по давности владения .

Приобретательную давность можно определить как такой способ приобретения права собственности, который сводится к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного законом срока и при наличии определенных словий.

В классическом праве институ приобретательной давности имел двойственный характер на почве различия ius civile и ius gentium. В ius civile приобретательная давность (usucapio)

Признавалась еще в эпоху XII таблиц. В провинциальном эдикте поя вился другой вид давности longi temporis preascriptio, назначение которого состоя ло в том, чтобы распространить действие давности по субъекту на перегринов, по объекту на провинциальные земли.

Юстиниан объединил оба эти вида давности....

Спецификация (переработка вещей).

Этим термином обозначается изготовление из данного материала новой вещи (переработк одной вещи в другую). Если труд по переработке приложен к чужому материалу, то классические юристы сабинья нцы признавали собственником вещи того, чей был материал; прокулья нцы считали, что вещь должна принадлежать тому, кто ее сделал, с обя зательством оплатить собственнику материала его стоимость.

В законодательстве Юстиниана...

Соединение и смешение вещей.

Защита права собственности.

Виндикационный иск.

Стороны. В качестве исца - собственник, не имеющий фактического владения вещью; в качестве ответчика - фактический обладатель вещи, как держатель, так и владелец, притом владелец, как недобросовестный, так и добросовестный.

Предмет. Вещь со всеми плодами и преращения ми.

Виндикационный иск предполагал доказательство исцом своего права собственности (а также того факта, что ответчик к началу процесса владеет вещью или я вля ется мнимым владельцем).

Ссуда (commodatum).

Договором ссуды называется такой договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обя зательством второй стороны вернуть по оканчании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности.

Ссудополучатель отвечал за вся кую вину (omnis culpa).

Ссудодатель несет ответственность лишь за dolus и culpa lata.

Иски из договора ссуды и для той и для другой стороны носили одно и то же название - actio commodati.

Степени дееспособности лиц в римском праве.

Критерии

1. Возраст

До 7 лет полностью не дееспособны

Мальчики до 14 лет, девочки до 12 лет - частичная дееспособность; с 14 и с 12 лет полная дееспособность.

До 25 лет можно просить о реституции. Право просить попечителя .

2. Пол

Женщины находились под вечной опекой мужчин. Далее была некоторая эмансипация .

3. Здоровье

Здоровье физическое. Лицо глухое или немое не могло чавствовать в сделках где необходимо слышать или видеть. Кастраты не могли вступать в брак. Больные могли просить о попичителе.

Душевные болезни. Внезапное и кратковременное нарушение психики - полностью недееспособны кроме светлого интервала. На период внезапно возникающего бреда не дееспособен.

Расточитель - признавались в административном поря дке, либо указывались в завещании. Последствия : ему назначался попечитель.

Религиозное вероисповедание. Христиане подвергались щемлению.

Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). Инфамия (infamia).

Изменение в каком-либо из статусов носило название capitis deminutio.

Изменение в

status libertatis, называлось capitis deminutio maxima (наивысшее),

Status civitatis, называлось capitis deminutio media (среднее),

Status familiae, называлось capitis deminutio minima (наименьшее). Инфамия - маление чести, наступала:

) как следствие осуждения за головное преступление или за особо порочащее частное правонарушение, в результате присуждения по искам из таких отношений, где предполагается особая честность (договор поручения , товарищества, хранения );

Б) непосредственно в силу нарушения некоторых правовых норм, касающихся брака или ввиду заня тия позорной профессией. Ограничения , свя занные с инфамией. Personae infames не могли:

представля ть других в процессе;

назначать процессуального представителя себе;

вступать в законный брак с лицом свободнорожденным;

были ограниченны в области наследования . Personae turpes - это лица, которые признавались общественным мнением бесчестными по общему характеру своего поведения ; ограничивались в области наследования .

Intestabilis - лицо, участвовавшее в сделке в качестве свидетеля и отказавшееся потом дать на суде показание по поводу этой сделки. Неспособно, так или иначе, частвовать (ни в качестве стороны, ни в качестве свидетеля ) в совершении сделок, требующих частия свидетелей (составление завещания ).

Формуля рный процесс.

Легисакционный процесс, чрезвычайно сложный с обря довой стороны и не открывавший возможности дать судебное признание вновь складывающимся отношения м (они не подходили под букву закона), оказался несооветствующим новым социально экономическим словия м. Упрощенный поря док гражданнского процесса поя вился сначала в практике перегринского претора, так как к перегринам применя ть цивильные leges actiones было нельзя .

Претензия истца и возражения ответчика зая вля лись без каких либо обря дностей, и все это неформальное производство in iure заканчивалось вручением истцу записки, адресованной судье, в которой казывались те предположения или словия , при наличии которых судье предписывалось довлетворить иск, при отсутствии этих словий - отказать в иске. Эта записка, содержащая условный приказ судье, называлась формулой. Отсюда, сложившийся в последние годы республики новый процесс получил название формуля рного (per formulas).

Составные части формулы.

Основные части:

Назначение судьи.

Демонстрация (demonstrtio). Если по характеру интенции судье трудно было судить, о каком отношении идет спор, перед интенцией в формуле описывалось это отношение.

Интенция . Определя лось содержание претензии исца. Претензия исца могла быть основана на:

Нормах цивильного права тогда иск назывался actio civilis.

Нельзя обосновать нормами цивильного права, но претор все же считал справедливым защитить требование исца, то в интенции описывались те факты, на которых истец основывает свою претензию. Иск назывался actio pretoria.

Кондемнация . Судье предлагалось довлетворить иск, если интенция подтвердится , и отказать в противном случае. Определя лась в денежной форме.

Эдьюдикация (adiudicatio). Судья иногда был вынужден (ввиду неделимости вещи) присудить вещь одной из сторон, другую сторону компенсировать становлением какого-нибудь нового права за счет первой стороны. Полномочие давалось в специальной части формулы.

Второстепенные части:

Эксцепция . Буквально значит исключение. В случае включения эксцепции в формулу судья , становив правильность интенции, должен довлетворить иск, за исключением того случая , если. Против эксцепции истец мог возразить репликация , ответчик дупликация , далее трипликация и т.д.

Прескрипция . Буквально надписание. Следовала за назначением судьи. Делалась для того, чтобы отметить, что в данном случае истец ищет не все, что ему причитается , а только часть. Включением прескрипции истец предупреждал погашающее действие литисконтестации.

Прескрипция была в пользу ответчика и в пользу истца. В пользу ответчика в случае недобросовестности исца.

Pluspetitio - Если истец в интенции казывал большую сумму, чем ему следует, то такое преувеличение требования (plusptitio) приводило к отказу в довлетворении иска в полной сумме, но и к полному освобождению ответчика ввиду погашающего действия литисконтестации. Pluspetitio могла выразиться не только в превышен суммы иска, но также в преждевременности иска, в предъя влении не в надлежащем месте и т.п., причем и в этих случая х последствия были теже.

Судья выносил свое мнение - интенцию.

Судебное решение обжалованию не подлежало.

Можно доказывать, что судья был недобросовестным.

Исполнительные средства.

30 дней на добровольное исполнение. Далее исполнительный иск.

Поя вились формальные представители - прокураторы.

Хранение (depositum).

Договором depositum называется реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), обя зуется безвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту).

Контракт реальный.

Как правило, предметом договора я вля лась индивидуально-определенная вещь. Не требуется , чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой вещи.

Цель передачи вещи - хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель не становился собственником и не я вля лся ее владельцем, не имел права пользования .

Существенным признаком договора depositum (отличающим его от договора найма) я вля лась безвозмездность.

Срок хранения несущественен.

По окончании срока хранения должна быть возвращена поклажедателю именно та индивидуальная вещь, которая была приня та на хранение.

У поклажедателя возникало требование о возврате вещи, защищаемое пря мым иском - actio depositi contraria.

Поклажеприниматель отвечал, если в его действия х, во всем его отношении к вещи проя влен dolus (умысел) или culpa lata (грубая небрежность), но не отвечал, если его можно упрекнуть только в culpa levis (легкой вине).

Цивильное право (ius civile) и преторское право (ius honorarium)

Ius civile прежде всего исконно национальное древнеримское право, распространя ющее свое действие исключительно на римских граждан - квиритов; поэтому оно именуется также квиритским правом.

В этом смысле ius civile противопоставля ется праву народов (ius gentium), действие которого распространя лось на все римское население (включая перегринов).

Поскольку ius gentium регулировало имущественные отношения , возникавшие и между перегринами, и между римскими гражданами, и между теми и другими, оно представля ло собой разновидность римского гражданского права.

Тем же термином ius gentium обозначали более широкую философскую категорию - право общее для всех народов; пологая , что сюда входя т правила, подсказываемые самой природой человека, = ius naturale, естественное право.

Ius civile в других случая х противопоставля ется той системе права, которая сложилась в практике преторов и именуется преторским правом. В этом противопоставлении ius civile обозначает нормы права, исходя щие от народного собрания , позднее сената.

В качестве единого термина для цивильного права, права народов и преторского права наиболее подходя щим я вля ется ius privatum, частное право.

Экстраординарный процесс.

Процесс не делился на две части.

Императорская власть не доверя ла выборным судья м; императоры стали вести борьбу с нарушения ми права непосредственно сами или через своих чиновников.

Судебные функции осуществля ются административными органами. Нередко императоры принимали судебные дела и к своему личному рассмотрению.

Рассмотрение дел тратило публичный характер и происходило в присутствии лишь сторон и особо почетных лиц, которые имели право присутствовать при этом. Если истец не я вля лся к слушанию дела, оно прекращалось; при нея вке ответчика дело рассматривалось заочно.

Обя зательство я вки на суд.

Ответчик получает право зая вить встречный иск.

Поя вля ется подсудность.

Поя вился инстанционный поря док обжалования , т.е. признавались ошибки не только свя занные с добросовестностью судьи. Приносилась аппеля ция на решение судьи. Подача аппеля ции приостанавливала исполнение обжалуемого решения .

В период Юстиниана происходит сложнение процесса.

Поя вля ются презумпции (правовые предположения ). Были опровержимые и не опровержимые (религиозные); для перераспределения бремя доказывания .

Поя вилась оценка свидетелей и их показаний.

Суд должен знать закон.

Требовалось определенное количество свидетелей (один свидетель не свидетель).

Используются письменные доказательства.

Все действия сторон протоколируются .

Введена процессуальная давность - дела должны быть закончены за 3 года.

Чиновник имеет право требовать предъя вления дополнительных доказательств.

Перестает быть даровым - взимается пошлина.

Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies).

Эмфитевзису предшествовал институт наследственная долгосрочная аренда земель.

В содержание эмфмтевзиса входит право пользоваться земельным частком (с правом изменения характера частка, но без худшения его), собирать с него рожай, право закладывать эмфтевзис, отчуждать и передавать его по наследству. Право отчуждения эмфитевзиса ограничено обя занностью субъекта эмфитевзиса предупреждать собственника земли о предполагаемом отчуждении эмфитевзиса...

Субъект эмфитевзиса обя зан был плачивать собственнику арендную плату, также вносить государственный земельный налог.

Для защиты эмфитевзиса применя лись те же иски, что и для защиты права собственности, но в форме исков по аналогии.

Суперфиций представля л собой аналогичное с эмфитевзисом вещное, отчеждаемое, передаваемое по наследству право возведения строения на чужом городском частке и право пользования этим строением. Право собственности на строение принадлежало собственнику земельного частка. Средства защиты и правомочия субъекта такие же как у эмфитевзиса.