Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте

Скачайте в формате документа WORD


Наследование

ВВЕДЕНИЕ

История

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных чений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.

Граций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании станавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. тилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое становление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно чению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ - идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других словий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.

Первобытный строй - первая в истории человечества общественно - экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях крепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества мершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

Одним из первых памятников права - свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 - 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения величить долю одного сына за счет меньшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог Уотвергнуть своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 - 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери мершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки мершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые поминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, сыновленные, также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных словий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.

ктуальность.

Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Союзный и республиканский законы о собственности, также Основы гражданского законодательства Союза ССР закрепили кардинальные изменения института собственности в нашем гражданском праве, значит, изменился и институт наследования. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Советское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. Но и в словиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы*. Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые. Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права.

*Немков А.М. Очерки истории наследственного права. 1979, с. 24-40.

Глава 1. Общие положения о наследовании.

1.1.                                        Понятия и виды наследования.

Наследственное право - это совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие в связи со смертью физического лица и переходом его прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от мершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Совокупность правовых норм, регулирующих словия и порядок наследования составляет институт гражданского права.

Наследственное право защищает собственность физических лиц, стимулируют их материальную заинтересованность в результатах роботы, наконец, крепляет семейные отношения, поскольку закон относит к наследникам лиц, связанных с наследодателем кровным происхождением, брачными отношениями, сыновлением. Нормами наследственного права предусмотрена защита прав несовершеннолетних, также не трудоспособных лиц. Наследованием являются правоотношения, в которых имеются две стороны: наследодатель и наследник.

Наследодателями могут быть только физические лица - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства. Не могут выступать в качестве наследодателя организации, так как в случаях прекращения деятельности организаций порядок передачи их имущества другим лицам или государству определяется не нормами о наследовании, а специальными правилами о ликвидации или реорганизации юридических лиц.

Наследники - это казанные в завещании или в законе лица, к которым переходят гражданские права и обязанности наследодателя. После принятия наследства наследник становится частником одних и тех же правоотношений, субъектом которых раньше был наследователь, то есть фактически происходит замена субъекта в правоотношениях, частником которых был наследователь.

Кроме перехода прав, к наследникам переходят также и имущественные обязанности наследодателя (например, плата долгов, возмещение причиненного вреда). Права и обязанности наследодателя, которые входят в состав наследства, переходят к наследникам как единое целое. Поэтому, если наследник принимает какую-нибудь часть наследства, то он считается таким, который принял всё наследство, принадлежащее ему по закону или по завещанию. Такой переход прав и обязанностей называется ниверсальным правопреемничеством, где наследство переходит к наследнику как единое целое*.

От ниверсального правопреемничества отличают правопреемничество сингулярное, при котором к наследнику переходит не вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, лишь определённое количество его прав. Например, если завещанием наследодатель возложил на наследника обязанность передать какую-нибудь из полученных по наследству вещей в пользование третьему лицу, то это третье лицо сингулярным правопреемником и вдобавок получает соответствующее право не непосредственно от наследодателя, а через наследника.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

В случае наследования по закону наследование происходит не

*Серебровский В.И. Очерки наследственного права. М., 1953. С.33.

зависимо от воли наследодателя или возможно тогда, если наследодатель вообще не высказал своего желания определённым образом распорядиться своим имуществом в случае смерти или если его желание является юридически недействительным. В случае наследования по завещанию воля наследодателя выражается в завещании. В этом случае лицо имеет возможность изменить предусмотренный законом порядок перехода своего имущества в случае смерти.

По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой и поэтому регулируется не только нормами наследственного права, но также подчинятся общим правилам о заключении сделок и их недействительности.

Если на имущество составлено завещание, и оно вступило в силу, то приоритет представляется именно этому виду наследования. Если завещания нет или оно признано недействительным, или если все наследники по завещанию отказались от наследства или мерли к открытию наследства, то наступает наследование по закону. В этом случае наследственное имущество переходит к тем лицам, круг которых исчерпывающим образом определён в законе. Порядок распределения наследства, доля любого из наследников по закону определяется непосредственно нормами права.

1.2.                                        Открытие и состав наследства.

Гражданские права и обязанности наследодателя, которые могут (имеют способность) переходить по наследству, являются объектами наследования. Но имеются в виду не любые права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства, лишь те, существование которых не прекращается смертью определённого физического лица.

По наследству переходят права и обязанности наследодателя и, прежде всего, право собственности на вещи, доходы и денежные сбережения. Такие объекты наследования носят имущественный характер. К объектам неимущественного характера относятся некоторые права и обязанности в области интеллектуальной собственности, то есть вытекающие из обязательных, авторских, аизобретательских и других гражданских правоотношений. Как правило, действует принцип всеобщности перехода прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, кроме тех, которые казаны в ст. 1219.

Статья 1219. Пава и обязанности лица, которые не входят в состав наследства*

1.                       Не входят в состав наследства и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности:

a.                       личные неимущественные права;

b.                       право на частие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не становлено законом или их чреди - тельными документами;

c.                       право на возмещение вреда, причинённого вечьем аили иным повреждением здоровья;

d.                       право на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, которые установлены законом;

e.                       право и обязанности лица как кредитора или должника.

Эта статья станавливает исключения из принципа всеобщности

перехода наследства, предусматривая, что не входят в состав наследства права и обязанности, которые неразрывно связаны с

личностью наследодателя.

*Гражданский Кодекс Украины, 2004 год, стр. 916.

Возникновение наследственных правоотношений закон связывает

с открытием наследства. С этого момента определяется круг наследников, которые призываются к наследованию, и состав

наследственного имущества. С этого дня начинается течение сроков для принятия наследства, на предъявление претензий кредиторами наследодателя, возникает право собственности н

наследственное имущество у наследников, которые его приняли, и наступают некоторые другие правовые последствия.

Основанием открытия наследства, затем и возникновением наследственных правоотношений является смерть физического лица или объявления его мершим

Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется мершим.

Если на протяжении одних суток мерли лица, которые могли бы наследовать одно после другого, наследство открывается одновременно и отдельно для каждого из них.

Если несколько лиц, которые могли бы наследовать одно после другого, мерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т. д.), считается, что они мерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и в отдельности для каждого из этих лиц.

По общему правилу, местом открытия наследства считается последнее постоянное место жительства наследодателя. Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти наследодателя, если он умер не в месте непостоянного места проживания (например, во время пребывания в командировке,

санатории, местах лишения свободы). В этих случаях местом

открытия наследства признается тот населённый пункт, где гражданин постоянно проживал до выезда.

Местом жительства несовершеннолетних или лиц, которые находятся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей, опекунов.

В отношении граждан Украины, которые постоянно проживали за границей, местом открытия наследства будет страна, где они постоянно проживали. Свидетельство о праве о на наследство в таком случае выдается консульским чреждением или дипломатическим представительством Украины (кроме случаев, если государство, где постоянно проживал мерший, имеет на это исключительную компетенцию). Для граждан Украины, которые временно проживали за границей и мерли там, местом открытия наследства будет их последнее место жительства в Украине до их выезда за границу.

На практике встречаются случаи, когда место жительства неизвестно. Например, если лицо часто переезжает с одного места жительства на другое, иногда не возможно определить место его проживания. Закон предусматривает, что в таких случаях местом открытия наследства считается место, где находится недвижимое имущество или основная его часть.

Место открытия наследства следует подтвердить соответству- ющими документами. Это могут быть: свидетельство органов регистрации актов гражданского состояния о смерти наследодателя, если его последнее место жительства совпадают с местом смерти; справки жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, с места работы мершего и т. п.

Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства подтверждается справкой исполкома местных советов о местонахождении наследственного имущества или его части.

Необходимо правильно определить место открытия наследства, так как по месту открытия наследства нотариусы совершают предусмотренные законом меры по охране наследственного имущества, выдают свидетельство о праве на наследство и совершают некоторые другие действия.

1.3 Наследники. Право на наследование.

Наследниками могут быть физические лица, государственные, кооперативные, общественные организации, также государство ( ст. 1. ГК). Однако при этом физические лица могут наследовать и по завещанию, и по закону, в то время как организации и государство наследует лишь при наличии казания в завещании. Руководствуясь таким подходом относительно субъективного состава наследственных правоотношений, данная статья, определяя круг наследников, различают два вида таких субъектов: а) физические лица; б) все другие субъекты гражданского права.

Следует отметить, что кроме наследования по завещанию и по закону, Гражданский кодекс предусматривает также наследование на основании суда. Такой вид наследования применяется в случае так называемой лвыморочности наследства, то есть существование наследства, которое не было унаследовано на протяжении становленного законом срока не одним лицом. Суд признаёт наследство выморочным по заявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства в следующих случаях:

1)                  если отсутствуют наследники по завещанию и по закону;

2)                  устранение наследников от права наследования;

3)                  непринятие наследства;

4)                  отказ от принятия наследства.

Такое заявление должно быть представлено по истечении одного года со времени открытия наследства. Таким образом, Гражданский кодекс признаёт также существование третьего вида наследования - по решению суда.

Право на наследование:

I) Право на наследование имеют лица, которые определены в завещании.

II) В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, так же в случае если завещание не охватывает всего наследства, право на наследование по закону получают: 1) дети наследодателя;

2) родные братья и сёстры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так со стороны матери;

3) родные дядя и тётка наследодателя;

4) лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства

5) другие родственники наследодателя до шестой степени родства или иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию. а

) Право на наследование возникает в день открытия наследства.

странение от права на наследование:

1)              Не имеют права на наследование лица, которые преднамеренно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников либо совершили покушение на их жизнь. Положение первой части не применяется к лицу, которое совершило такое покушение, если наследодатель, зная об этом, всё же назначил его своим наследником по завещанию.

2)              Не имеют права на наследование лица, которые преднамеренно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование у них самих либо у других лиц или содействовали величению их доли в наследстве.

3)              Не имеют права на наследование по закону родители после ребёнка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены ко времени открытия наследства.

Не имеют права на наследование по закону родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), также другие лица, которые клонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство становлено судом.

4)              Не имеют права на наследование по закону одно после другого лица, брак между которыми является недействительным или признан таким по решению суда.

Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за вторым супругом, который его пережил и не знал и не мог знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли мершего супруга в имуществе, которое было приобретено ими во время этого брака.

5)              По решению суда лицо может быть странено от права на наследование по закону, если будет становлено, что оно клонялось от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или вечья был в беспомощном состоянии.

6)              Положения этой статьи распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ.

а

Глава 2. Наследование по завещанию.

2.1. Понятие завещания. Право на завещание.

Завещание - это односторонняя юридическая сделка, представляющая собой представляющая собой посмертное распоряжение лица о своём имуществе, имущественных правах и обязанностях, составленное в становленной законом форме. Завещание является личное распоряжение физического лица на случай его смерти. Как сделка, оно должно довлетворять все требования, предъявляемые к сделкам. Оно носит строго личный характера и может быть сонставлено только дееспособным лицом. В завещании отражается личная воля завещателя, поэтому оно должно быть совершено только самим завещателем. Составление и удостоверение его ченрез представителей не допускается.

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить поряндок перехода наследственного имущества к определенным лицам после смерти завещателя. Содержание завещания составляет раснпоряжение завещателя о назначении наследника или наследнинков, о распределении между ними имущества и имущественных прав в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наслендовании по закону, о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя. При этом он вправе распреденлить имущество между всеми наследниками по закону в неравнных частях, завещать часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательных распоряжений, лишить наследства однного или нескольких наследников по закону, завещать имущество государству и другим участникам гражданских правоотношений, завещать имущество любым посторонним лицам, также высканзать иные распоряжения, в том числе неимущественного харакнтера, не противоречащие закону и моральным стоям общества.

Завещателем может быть любое физическое лицо, но только дееспособное. Дееспособными являются совершеннолетние лица, которые понимают значение своих действий и могут ими руковондить, способны своими действиями приобретать для себя гражданские права, самостоятельно их осуществлять, способны создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и нести ответственность в случае их неисполнения. Поэтому лица, объявленные в становленном порядке ограниченно дееспособнынми вследствие страдания психическим расстройством, существенно влияющим на способность осознавать значение своих действий и (или) возможность правлять ими, также вследствие злоупонтребления спиртными напитками, наркотическими средствами, токнсическими веществами (ст. 36 ГК) не могут составлять завещание. Не могут также выступать в роли завещателей лица, признанные недееспособными в установленном законом порядке. Таковыми признаются в судебном порядке лица, если они вследствие хроннического, стойкого психического расстройства здоровья не спонсобны осознавать значение своих действий и (или) руководить ими (ст.39 ГК ).

Кроме того, недействительными могут быть признаны завещанния лиц, хотя и дееспособных, но совершенные лицом в момент, когда оно не осознавало значение своих действий и (или) не могнло руководить ими (ст. 225 ГК). Например, составление завещанния в крайне болезненном состоянии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Поскольку дееспособность лица имеет значение на момент сонставления завещания, то трата дееспособности впоследствии (нанпример, в силу душевной болезни) не влияет на силу завещания, оно остается действительным. Завещание, составленное недееспонсобным лицом, не будет действительным, если завещатель позже станет дееспособным.

Поскольку завещание является сделкой, непосредственно свянзанной с личностью завещателя, то оно должно быть совершено только лично им. Совершение завещаний через представителя, действующего по доверенности, либо на основании представительнства в силу закона родителями или опекунами не допускается.

2.2.      достоверение завещания.

Статья 1248. достоверение завещания нотариусом

1. Нотариус достоверяет завещание, написанное завещатенлем собственноручно или с помощью общепринятых технических средств.

2. Нотариус может по просьбе лица записать завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых техниченских средств.

В этом случае завещание должно быть вслух прочитано занвещателем и подписано им.

Если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, достоверение завещания должно происнходить при свидетелях (статья 1253 настоящего Кодекса).

Составление завещания, соответствующего точной воле завещантеля, распоряжения в котором изложены четко и ясно, лишены противоречий и двусмысленности, имеет большое значение, понскольку исполнение завещания осуществляется лишь после смерти завещателя, когда не имеется возможности исправить неправильнно составленное завещание.

Нотариус вправе удостоверить лишь те завещания, которые представлены ему лично завещателем. При этом текст завещанния должен быть написан либо от руки лично завещателем или напечатан с помощью известных технических средств (с помощью пишущей машинки, компьютера). Подчистки в тексте завещания не допускаются. Недопустимо, чтобы текст завещания был напинсан от руки посторонним лицом.

Однако положение, казанное в данной статье, противоречит требованиям Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, твержденной приказом Мининстерства юстиции Украины от 18 июня 1994 г. №18/5, в которой предусмотрено, что завещания удостоверяются нотариусами с иснпользованием специальных бланков нотариальных документов. Представляется, что вопрос этот будет согласован со вступлением настоящего Кодекса в силу.

По просьбе завещателя нотариус оказывает содействие в составнлении завещания, записывая волю завещателя с его слов черниланми от руки либо с помощью общепринятых технических средств. При таких обстоятельствах завещатель вслух читает текст завенщания, записанного нотариусом, и проставляет на нем свою поднпись. В любом случае, текст завещания должен точно соответствонвать воле завещателя, в нем не должно быть выражений, содернжащих неясности или противоречия. Если в завещании имеются приписки и исправления, то они должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написанное, затем зачеркнутое, можно было прочесть в первоначальном виде. Все исправления и приписки должны быть оговорены завещателем и нотариусом.

достоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом и проставнлении печати. Завещание составляется, подписывается завещатенлем и достоверяется нотариусом в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, другой остается в делах нотанриуса.

Особый порядок удостоверения завещаний предусмотрен для тех случаев, когда завещатель ввиду физического недостатка не может сам прочитать завещание. В этом случае удостоверение осуществляется в присутствии не менее двух дееспособных свиндетелей, которые не являются наследниками по завещанию, членнами их семей или близкими родственниками, лицами, которые сами не в состоянии прочитать или подписать завещание. Свидентелем также не может являться нотариус либо другое должностнное, служебное лицо, достоверяющее завещание.

Свидетели, при которых достоверяется завещание, зачитыванют его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания также вносятся сведения о личности свидетелей в соответствии с документами, достоверяющими их личность.

Статья 1249. достоверение нотариусом секретных завещаний

1. Секретным является завещание, достоверяемое нотариунсом без ознакомления с его содержанием.

2. Лицо, составившее секретное завещание, подает его в занклеенном конверте нотариусу. На конверте должна быть подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою достоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

Завещателю предоставлено право составить завещание, не прендоставляя возможности никому ознакомиться с его содержанием, в том числе и нотариусу. Поскольку комментируемой статьей специально не оговариваются требования, предъявляемые к таконму завещанию, то оно подчиняется общим нормам о форме и сондержании завещания (в частности требование об указании места и времени его составления, письменная форма, написание текста от руки завещателем собственноручно либо с помощью общеприннятых технических средств и др.). достоверение секретных занвещаний относится исключительно к компетенции нотариуса, поэтому достоверение его другими должностными, служебными лицами не допускается.

Из текста статьи следует, что секретное завещание, помещеое в заклеенный конверт, представляется нотариусу лично завенщателем с подписью на нем последнего.

достоверение секретного завещания заключается в совершении нотариусом достоверительной надписи на заклеенном конверте, подписании её нотариусом и проставлении печати, после чего в присутствии завещателя конверт помещается в другой конверт, который опечатывается.

Таким образом, до смерти завещателя никто не вправе ознакомится с текстом завещания.

Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещания он ведомляет членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительство ему известно, или делает об этом сообщение в печатных средствах массовой информации. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором хранилось завещание, и объявляет его содержание. Об объявлении завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается всё содержание завещания. Если в населённом пункте не имеется нотариуса, завещание может быть достоверено уполномоченным на совершение такого действия должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления. Такие лица вправе достоверять любые завещания, кроме секретных, которые достоверяются только нотариусами.

Завещания, удостоверенные должностными, служебными лицанми органов местного самоуправления, приравниваются к нотаринально достоверенным завещаниям, на них также распространянются все требования закона относительно формы, содержания и порядка составления завещаний.

Согласно действующему законодательству совершение таких действий возложено на должностных лиц исполнительных коминтетов сельских, поселковых, местных Советов народных депутатов, которые в своей деятельности руководствуются Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными линцами исполнительных комитетов сельских, поселковых, местных Советов народных депутатов Украины. Завещания достоверяют те из них, на которых достоверение завещаний возложено решеннием исполнительного комитета соответствующего Совета народнных депутатов.

При совершении нотариальных действий они руководствуютнся Законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украинны, указами и распоряжениями Президента Украины, постановнлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, на территории Автономной Республики Крым, кроме того, - законондательством Республики Крым, казами министра юстиции кнраины и другими нормативными актами.

Как и нотариусы, казанные должностные, служебные лица обязаны соблюдать тайну совершения нотариальных действий.

Статья 1252. достоверение завещания другими должностными, служебным лицом

1. Завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, ином стационарном чреждении здравоохранения, также лица, проживающего в доме для лиц преклонного возраста и инвалидов, может быть достоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больнницы, госпиталя, другого стационарного чреждения здравоохнранения, также начальником госпиталя, директором или главнным врачом дома для лиц преклонного возраста и инвалидов.

2. Завещание лица, находящегося во время плавания на морнском, речном судне, которое ходит под флагом Украины, может быть достоверено капитаном этого судна.

3. Завещание лица, находящегося в поисковой или иной экснпедиции, может быть достоверено начальником этой экспедиции.

4. Завещание военнослужащего, в пунктах дислокации воненных частей, соединений, чреждений, военно-учебных заведенний, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальнные действия, также завещание рабочего, служащего, члена их семей и члена семьи военнослужащего может быть достоверенно командиром (начальником) этих части, соединения, чрежндения или заведения.

5. Завещание лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, может быть достоверено начальником места лишения свободы.

6. Завещание лица, содержащегося под стражей, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.

7. Завещания лиц, казанных в частях первойЧшестой даой статьи, удостоверяются при свидетелях.

8. К завещаниям, достоверенным должностными, служебнынми лицами, применяются положения статьи 1247 настоящего Кодекса.

9. Завещания, достоверенные должностными, служебными лицами, определенными в частях первойЧшестой данной статьи, приравниваются к завещаниям, достоверенным нотариусами.

Комментируемая статья определяет исчерпывающий перечень должностных, служебных лиц, которые при определенных обстонятельствах достоверяют завещания граждан. Завещания, достонверенные такими лицами, имеют такую же юридическую силу, как и завещания, достоверенные нотариально.

Правила настоящей статьи предусмотрены для тех случаев, когда лицо в силу объективных обстоятельств лишено возможнонсти удостоверить завещание нотариально. Хотя сам факт пребынвания лица на лечении в больнице, госпитале не лишает его вознможности пригласить нотариуса в больницу для составления и достоверения завещания.

На завещания, достоверяемые должностными, служебными лицами, перечисленными в настоящей статье, в полной мере раснпространяются все требования относительно формы и содержания завещаний, предусмотренных настоящим Кодексом. В отличие от обычного порядка достоверения завещаний, предусмотренного для нотариальных органов, при достоверении завещаний перечислеыми в статье лицами требуется обязательное присутствие не меннее двух свидетелей с полной гражданской дееспособностью. На танком завещании, кроме подписи завещателя, должны быть и подпинси свидетелей. В текст завещания вносятся сведения об их личности.

Завещание составляется в двух экземплярах, поэтому один из них, удостоверенный должностным, служебным лицом, направлянется в нотариальную контору по месту жительства завещателя или в государственный нотариальный архив. Капитаны морских сундов обязаны передать один экземпляр достоверенного ими завенщания начальнику порта Украины либо консулу Украины в инонстранном порту для последующей передачи его в государствеый нотариальный архив или нотариальную контору по месту проживания завещателя.

Заведующий государственным нотариальным архивом обязан проверить законность завещания, поступившего на хранение, и в случае несоответствия его закону сообщить об этом завещателю и должностному, служебному лицу, достоверившему завещание. Если о несоответствии завещания закону стало известно нотаринусу, куда завещание поступило от должностного лица, его достонверившего, то о выявленных недостатках ведомляется это лицо и завещатель. По желанию завещателя такое завещание может быть переоформлено нотариусом на общих основаниях либо тем же должностным, служебным лицом.

Удостоверение завещания при свидетелях (ст. 1253)

1. По желанию завещателя его завещание может быть доснтоверено при свидетелях.

2. В случаях, становленных абзацем третьим части второй статьи 1248 и статьей 1252 настоящего Кодекса, присутствие не менее чем двух свидетелей при удостоверении завещания являнется обязательным.

3. Свидетелями могут быть лишь лица с полной гражданснкой дееспособностью.

4. Свидетелями не могут быть:

1) нотариус или иное должностное служебное лицо, достовенряющее завещание;

2) наследники по завещанию;

3) члены семьи и близкие родственники наследников по занвещанию;

4) лица, которые не могут прочитать или подписать завещанние.

5. Свидетели, при которых достоверено завещание, зачитынвают его вслух и ставят свои подписи на нем.

6. В текст завещания вносятся сведения о личности свидетелей.

2.3. Права завещателя.

Отмена и изменение завещания - это право завещателя, котонрое может быть осуществлено в любой момент им лично. Отменить завещание можно путем подачи заявления нотариусу об отмене завещания. Подлинность подписи завещателя на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована.

Поскольку завещателю предоставлено право в любой момент составить новое завещание, то предыдущее завещание может быть отменено не только путем подачи заявления об отмене завещанния, но и путем составления нового. При этом более позднее занвещание отменяет предыдущее в той части, в которой оно ему противоречит, либо отменяет его полностью, если противоречит в целом. Если между двумя завещаниями, составленными в разное время, не имеется противоречий, например, ранее составленным завещанием завещатель распорядился одной частью имущества, более поздним завещал его другую часть, то такие завещания будут действующими оба.

Отмена завещания путем составления нового завещания, отменняющего распоряжения предыдущего, является окончательной, то есть завещание, отмененное более поздним, не имеет силы, если более позднее завещание позже отменено путем подачи заявленния о его отмене.

Не возобновляется ранее составленное завещание и тогда, когда завещание, составленное позднее, признается недействительным. Исключением из этого правила является случай, когда более позднее завещание было составлено хотя и дееспособным лицом, но в монмент, когда оно не понимало значения своих действий и не могло ими руководить, также когда завещание было составнлено лицом под влиянием насилия. При становлении этих обстоятельств в судебном порядке более позднее завещание принзнается недействительным, ранее составленное сохраняет силу.

В отличие от отмены, изменение завещания может состоять в том, что завещатель по-другому определяет круг наследников или иначе между ними распределяет имущество, определяет судьбу ранее не завещанного имущества.

Право завещателя на отмену или изменение завещания может быть осуществлено им только лично, в порядке, становленном Кодексом для достоверения завещаний. Совершение этих дейнствий через представителей не допускается.

Нотариус, заведующий государственным нотариальным архинвом при получении заявления об отмене или изменении завещанния, а также при наличии нового завещания, которое отменяет или изменяет предыдущее завещание, делают об этом отметку на экземпляре завещания, который хранится в государственной нотаринальной конторе, у частного нотариуса, в государственном нотаринальном архиве. Если завещатель представит экземпляр завещания, который имеется у него, то отметка об изменении или отмене завенщания делается и на нем, после чего он вместе с заявлением (когда завещание отменяется заявлением) прилагается к экземпляру, храннящемуся в государственной нотариальной конторе, у частного нотариуса, в государственном нотариальном архиве.

Нотариус, которому в ходе достоверения завещания стало изнвестно о наличии ранее составленного завещания, сообщает о сонвершенном нотариальном действии государственному нотариальнному архиву или нотариусу, исполнительному комитету сельсконго, поселкового, местного Совета народных депутатов, где находится на хранении экземпляр ранее достоверенного завещания. Это же требование касается и нотариуса, который получил завещание на хранение для передачи, достоверенное одним из лиц, перечислеых в ст. 1252 Кодекса.

С целью повышения ровня защиты имущественных прав и интересов граждан, юридических лиц, все завещания, составлеые и достоверенные, измененные либо отмененные в становнленном законом порядке, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре завещаний и наследственных дел в порядке, снтановленном Положением о Едином реестре завещаний и наследнственных дел.

Гражданин имеет право завещать имущество любому лицу нензависимо от того, входит ли оно в круг наследников по закону, либо является посторонним лицом, не состоящим с завещателем в роднственных либо семейных отношениях. Кроме того, наследниками по завещанию могут являться юридические лица, государство. Авнтономная Республика Крым, территориальная громада, иностранное государство, другие субъекты публичного права.

Законом предусмотрена возможность странить от наследованния любого из наследников по закону независимо от мотивов танкого устранения. У завещателя могут быть основания не желать, чтобы его имущество досталось определенным лицам. При прянмом казании в завещании о лишении наследства конкретного лица, наследник по закону, лишенный этого права, не получит имущество, даже тогда, когда определенная его часть останется незавещанной. Эта часть имущества перейдет к наследникам по закону, которые не лишены наследства. В их число также будут входить и те наследники по закону, которым часть имущества передана по завещанию. Не получит он этого права также и в том случае, если наследник или наследники, которым завещано имунщество, мрут ранее открытия наследства или откажутся от приннятия наследства. Однако завещатель может и другим способом лишить наследника права наследования. Составляя завещание, он вправе молчать в завещании об этом наследнике, распределив имущество между другими лицами. Такое лишение права на нанследство по последствиям отличается от вышеуказанного тем, что в случае непринятия наследства наследником по завещанию, его смерти ранее открытия наследства, либо отказа от принятия нанследства, страненный косвенно наследник по закону будет принзван к наследованию. Кроме того, завещанием может быть не охвачено все имущество, поэтому в такой ситуации незавещанная его часть будет наследоваться таким наследником по закону.

Предоставленное законом право странить наследника или наследников от наследования имеет свои ограничения, которые становлены правилами об обязательной доле. За несовершеннонлетними, совершеннолетними нетрудоспособными детьми, нетрундоспособной вдовой (вдовцом) и нетрудоспособными- родителями наследодателя в любом случае сохраняется обязательная доля в наследстве (ст. 1241). Круг лиц, имеющих право на обязательную долю, определяется на момент открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя.

странение от наследства действительно лишь в отношении лица, в отношении которого оно становлено. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства, его дети и внуки вправе на общих основаниях претендовать на имущество, оставшееся после смерти завещателя. Например, сын, страненный отцом-наследодантелем при жизни от наследования, умирает до смерти отца, котонрый в отношении всего имущества не составил завещания. В этом случае дети сына (внуки наследодателя) имеют право на наследнство после смерти наследодателя в доле, причитавшейся при жизнни их отцу, если бы он не был странен от наследства.

Содержание завещания составляют распоряжения наследодантеля относительно его имущества, имущественных прав и обязаостей.

Завещатель имеет право завещать принадлежащее ему имущенство, имущественные права и обязанности в любое время. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства, поэтому не имеет значения, имелось ли оно в наличии у завещателя на момент составления завещания. Завещание монжет быть составлено как на имущество, которое же принадлежит гражданину, так и на то, которое станет его собственностью в бундущем и на которое он будет иметь право на день его смерти. Потому при достоверении завещаний от завещателя не требуетнся представления документов, подтверждающих его право на имунщество, которое он завещает.

Завещателю предоставлено право завещать как все свое имунщество, так и его часть. Если завещана только часть имущества, то оставшаяся его часть делится между наследниками по закону, которые призываются к наследованию в порядке ст. 126Ч1265 ГК. При этом следует учитывать, что в число таких наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущенства была оставлена по завещанию. Не могут наследовать незавенщанную часть имущества те наследники по закону, которые канзаны в завещании как лишенные наследства.

Наследственное имущество не может быть принято частями. Принятие части наследственного имущества расценивается как принятие наследства в целом, поэтому наследник, принявший имущественные права, пропорционально принятому принимает на себя обязанности наследодателя.

Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства, потому по наследству переходит лишь то имущество, которое принадлежало наследодателю на момент его смерти. Если в завещании будет казано имущество, которое к моменту смерти завещателя будет отсутствовать (утрачено или не приобретено), то в этой части завещание будет недействительным.

К числу завещательных распоряжений завещателя относится завещательный отказ, заключающийся в возложении на наследнника обязанности исполнить определенное обязательство в пользу лиц, именуемых Отказополучателями, которым предоставляется право требования его исполнения. Смысл завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений, составнляющих наследство, отказополучателям предоставляется какое-либо одно или несколько прав. При этом отказополучатель являнется преемником только в праве, обязанности наследодателя на него не переходят.

Обязательство по исполнению завещательного отказа возлаганется на наследников. Поскольку завещательный отказ не являетнся обязательством, связанным с личностью наследника, он обренменяет само наследственное имущество, то в случае смерти до открытия наследства наследника, на которого было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязательство исполнения завещательного отказа пенреходит на других наследников, получивших его долю. Что касанется отказополучателей, то помимо законных наследников, Отканзополучателями могут быть совершенно посторонние завещателю лица, любые частники гражданских правоотношений.

Поскольку права отказополучателя носят личный характер, то с его смертью, случившейся до открытия наследства, завещательнный отказ трачивает силу. Возможности подназначения отказонполучателя законом не предусмотрено.

Помимо распоряжений имущественного характера в завещанНИИ могут быть казаны и распоряжения неимущественного ханрактера. Так, согласно комментируемой статье завещатель вправе обязать наследника совершить определенные действия неимущенственного характера, в частности обязать наследника выполнить определенный ритуал погребения наследодателя, который бы отнвечал его религиозным воззрениям, передать личную переписку в фонд местной библиотеки после смерти наследодателя и т. д.

Кроме того, закон предоставляет право завещателю обязать своих наследников к совершению какого-либо определенного дейнствия, направленного на осуществление общеполезной цели (вознложение). Например, гражданин завещал собрание художествеых произведений наследникам, обязав их выдавать эти картины по требованию строителей периодических выставок. В отличие от завещательного отказа возложение является обязанностью, не связанной с предоставлением кому-либо имущественной выгоды.

В случае смерти лица, в пользу которого было завещано имунщество с возложением на него совершения действий неимущенственного характера, направленных для общеполезной цели, или в случае непринятия им наследства, эта обязанность переходит к другим наследникам, получившим наследство.

В статье не казывается круг лиц, имеющих право требовать исполнения таких действий. Представляется, что такое требованние может быть заявлено лицами, заинтересованными в осуществнлении общеполезной цели, также исполнителями завещания, обязанностью которых является исполнение воли завещателя.

Завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если наследник, казанный в завещании, мрёт до открытия наследства, не примет его или откажется от его приятия либо будет странён от права на наследование, также на случай отсутствия словий, становленных в завещании. Подназначенным наследником может быть любое лицо, определённое в статье 1 настоящего Кодекса.

Статья 1246. Установление сервитута в завещании.

1. Наследодатель имеет право становить в завещании сернвитут относительно земельного частка, иных природных ресурнсов или иного недвижимого имущества для довлетворения понтребностей других лиц.

Сервитут представляет собой право пользования чужим имунществом, которое станавливается в отношении земельного частка, других природных ресурсов (земельный сервитут) либо другого недвижимого имущества для довлетворения потребностей друнгих лиц, которые не могут быть удовлетворены иным способом. Сервитут определяет объем прав по поводу пользонвания лицом чужим имуществом. Согласно комментируемой стантьи такое право пользования имуществом может быть становнлено завещателем в завещании в отношении вышеперечисленнонго имущества. Принятие наследником имущества, в отношении которого становлен сервитут, обязывает его предоставить заиннтересованному лицу возможность пользоваться казанным имунществом на словиях и в порядке, определенных сервитутом.

Право пользования чужим земельным частком либо иным недвижимым имуществом заключается в возможности прохода, проезда через чужой земельный часток, прокладывания и эксплунатации линий электропередач, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения, мелиорации и др. При этом сервитут может быть становлен как на определенный срок, так и без указания срока.

Сервитут не лишает собственника имущества, в отношении которого становлены права владения, пользования и распоряженния этим имуществом. При переходе права собственности на канзанное имущество к другим лицам сервитут сохраняет силу.

а

Глава 3. Наследование по закону.

Наследование по закону - это наследование на словиях и в порядке, казанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с становленной очередностью. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не спевают составить завещание.

Итак, для наследования нужны основания - либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (статья 527 ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда:

з  не составлено завещания;

з  завещана лишь часть принадлежащих мершему лицу прав и обязанностей;

з  завещание признано недействительным;

з  наследник по завещанию отказался принять наследство,

наследник по завещанию мер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

Законодателем становлен принцип очередности призвания к наследованию. Поэтому законом не только определяется круг лиц, являющихся наследниками по закону, но также казывается, канкие лица относятся к той или иной очереди наследников по законну(ГК ст. 1258). При отсутствии изменений очередности, возможных согласно ст. 1259 ГК, имущество после открытия наследства переходит тольнко к наследникам той очереди, которая призывается к наследованнию. При этом в пределах одной очереди они призываются к нанследованию одновременно, то есть все сразу. Закон указывает на круг лиц, которые являются наследниками по закону, поэтому его расширение не допускается.

В законодательстве Украины предусмотрены пять очередей призвания к наследованию. При этом словием призвания к наследованию каждой последующей очереди является отсутствие наследников предыдущей очереди либо странение их от права на наследство, непринятие ими либо отказ от принятия наследнства. Данные словия должны иметь место в отношении всех наследников определенной очереди, поскольку отказ от наследства одного из наследников очереди при наличии нескольких наследнников этой же очереди не является основанием для призвания к наследованию наследников других очередей. Например, из трех наследников первой очереди один откажется от наследства. В этом случае его доля будет распределена между другими наследниканми этой очереди, тогда как наследники второй очереди к наследонванию не призываются. При наличии хотя бы одного наследника соответствующей очереди, принявшего наследство, наследники последующей очереди к наследованию не призываются.

Из правила об очередности призвания к наследованию имеютнся исключения, предусматривающие возможность изменения оченредности призвания к наследованию путем составления нотаринально достоверенного договора между наследниками (ч.1 ст. 1259 ГК), также возможность включения в призываемую к наследонванию очередь наследников наследника другой очереди в судеб-ном порядке, который на протяжении длительного времени опенкал, материально обеспечивал наследодателя, находившегося в беспомощном состоянии (см. комментарий к ст. 1259 ГК).

Перечень обстоятельств, являющихся основаниями для страннения от наследования содержится в ст. 1224 Кодекса (см. комнментарий к ст. 1224 ГК). В частности не имеют права на наследонвание лица, которые мышленно лишили жизни наследодателя или кого-нибудь из возможных наследников либо совершили покушенние на их жизнь; также не могут наследовать лица, которые мышнленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения, отменить завещание, чем способствовали вознникновению права на наследство у них самих или у других лиц и др. казанные обстоятельства должны быть становлены в судебнном порядке.

Под непринятием наследства следует понимать несовершение действий, свидетельствующих о принятии наследства, в частности неподача заявления в нотариальную контору о принятии наследнства в течение шести месяцев с момента открытия наследства (ст. 1269 ГК), для тех лиц, для которых право на наследство вознникает при словии непринятия его другими наследниками в тенчение трех месяцев с момента непринятия либо отказа от его приннятия такими наследниками (ст. 1270 ГК). Об отказе от принянтия наследства наследник подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1273 ГК).

Статья 1259. Изменение очередности получения права па наследование

1. Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально достовереым договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Настоящий договор не может наруншить права наследника, не принимающего в нем частия, также наследника имеющего право на обязательную долю в наследстве.

2. Физическое лицо, являющееся наследником по закону слендующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая именет право на наследование, при словии, что оно в течение длинтельного времени опекало, материально обеспечивало, предонставляло иную помощь наследодателю, который из-за преклоого возраста, тяжелой болезни или вечья был в беспомощном состоянии.

сыновлением (удочерением) является оформленное специальнным юридическим актом принятие в семью несовершеннолетннего ребенка на правах сына или дочки, в результате чего между сыновителем и сыновленным возникают такие же права и обянзанности, которые существуют между родителями и детьми.

Согласно семейному законодательству усыновленные и их понтомство по отношению к сыновителям и их родственникам, а усынновители и их родственники по отношению к сыновленным и их потомству приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению, вследствие чего они являются наследниками друг друга. Поэтому не только сынонвители приравниваются к родителям сыновленного, но и родитенли усыновителя юридически приравниваются к деду и бабушке сыновленного, родные дети сыновителя приобретают по отношеннию к сыновленному права и обязанности братьев и сестер. Такая же правовая связь станавливается и между детьми разных родинтелей, если они сыновлены одними и теми же лицами.

Поскольку сыновленные трачивают личные и имуществеые права и освобождаются от обязанностей по отношению к своним родителям и их родственникам, то сыновленный и его понтомки не наследуют после смерти последних по закону. В силу этого же обстоятельства родители сыновленного по происхожденнию по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

Так как ребенок может быть сыновлен не только двумя лицанми, но и одним лицом, то казанные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если сыновитель - мужчина, или отца, если усыновитель - женщина. Если ребенок сыновляется мужчиной, но у ребенка сохраняется кровная связь с матерью, то в случае их смерти ребенок будет наследовать как после сыновитенля-мужчины, так и матери. В том случае, если ребенок сыновлен супругами, из которых только один стал сыновителем, то наследонвать ребенок будет только после его смерти и смерти его родствеиков. Правовая связь с тем из супругов, который не стал сынонвителем, с сыновленным ребенком отсутствует.

Поскольку юридическое значение имеет сам факт сыновленния, то записаны ли сыновители в качестве родителей сыновнленного в его свидетельстве о рождении значения не имеет. Даже если в его свидетельстве о рождении в качестве отца и матери казаны родители ребенка по происхождению при сыновлении его другими лицами, то это обстоятельство на право наследования не влияет, наследовать он будет после сыновителей.

Решением суда об сыновлении может быть сохранена правонвая связь между сыновленным и его бабкой, дедом, братом и сестрой по происхождению. В этом случае после смерти деда или бабки ребенок имеет право наследовать по праву представления, то есть получить право на наследство в той доле, которая причинталась бы его мершему родителю по происхождению, если бы он был живым к моменту смерти наследодателя. Например, в слунчае смерти деда, с которым была сохранена правовая связь, несмотнря на усыновление ребенка, право на наследство получает его внук, отец которого мер за год до смерти деда (наследодателя).

В случае смерти брата либо сестры сыновленного при слонвии сохранения с ними правовой связи сыновленный наследует как наследник по закону второй очереди.

Поскольку между усыновленным и его бабкой, дедом, братом, сестрой по происхождению сохраняется правовая связь, то и они в случае смерти сыновленного являются его наследниками и наследуют в порядке ст. 1261-1265 ГК.

Статья 1261. Первая очередь наследников по закону

1. В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодантеля и родившиеся после его смерти, переживший супруг и рондители.

Статья 1262. Вторая очередь наследников по закону

1.    Во вторую очередь право на наследование по закону имеют родные братья и сёстры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны и матери.

Статья 1263. Третья очередь наследников по закону

1.    В третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и тётка наследодателя.

Статья 1264. Четвёртая очередь по закону

1.   В четвёртую очередь право на наследование по закону имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

Статья 1265. Пятая очередь наследников по закону

1. В пятую очередь право на наследование по закону имеют другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени роднства страняют от права наследования родственников более дальнней степени родства.

Степень родства определяется по числу рождений, отдаляюнщих родственника от наследодателя. Рождение самого наследондателя не входит в это число.

2. В пятую очередь право на наследование по закону полунчают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспонсобное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, конторая была для него единственным или основным источником средств к существованию.

Внуки, правнуки, прабабка, прадед, племянники наследодателя, его двоюродные братья и сестры являются наследниками по занкону в том случае, если ко времени открытия наследства не именется в живых того из их родственников, который был бы наследнником. При этом они как бы представляют своего ранее мершенго родственника и наследуют именно ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был жив. Такими родственниками являются мать или отец, бабка или дед, брат или сестра наследодателя, его дядя или тетка, которые должны были бы наследовать, если бы не мерли ранее наследодателя. Такое наследование называется нанследованием по праву представления.

Следуя правилам комментируемой статьи, право представленния выглядит следующим образом:

- при наследовании по праву представления внуки, правнуки наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принаднлежала по закону их матери, отцу (дети наследодателя), бабке, деду, если бы они были живы к моменту открытия наследства;

- прабабка, прадед наследуют ту часть наследства, которая приннадлежала бы по закону их детям (бабке, деду наследодатенля), если бы они были живы на момент открытия наследства;

- племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестнре, брату наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства;

- двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тетке, дяде наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Если наследников по праву представления несколько, то они поровну делят ту долю, которую получил бы их мерший родствеик, и наследуют наряду с наследниками очереди, призываемой к наследованию. Так, например, у отца было двое детей. После смерти сына осталось четверо детей. Отец-наследодатель мер после смернти сына. Следовательно, на долю ранее умершего сына, которая составляла 1/2 часть имущества наследодателя, осталось четыре наследника, каждый из которых получит по 1/8 части наследствеого имущества.

Когда наследование осуществляется по прямой нисходящей линии, право представления действует без ограничения степени родства. Если к моменту открытия наследства не оказывается в живых внука, на его долю имеет право правнук.

Имущество между наследниками по закону делится в равных долях. Однако из этого правила существуют исключения. Так, наследники, наследующие по праву представления, получают и делят между собой ту долю, которая причиталась бы при наследонвании по закону их мершему родственнику. В результате доля каждого из них оказывается меньше, чем доли других наследнинков. Кроме того, наследникам предоставлено право изменять разнмер долей, если имеется их взаимное согласие.

Наследники, получившие свидетельство о праве на наследство, вправе произвести раздел имущества в соответствии с полученными долями. Это означает, что при разделе имущества каждый наследнник вправе требовать выделения ему имущества, равного по стонимости его доле в наследстве. При наличии зачатого, но еще не рожденного наследника наследники не вправе производить разндел наследства, так как он может быть осуществлен лишь после рождения ребенка (ст. 1298 ГК).

Наследственное имущество, принятое наследниками, признаетнся принадлежащим им на праве общей собственности с момента открытия наследства, при разделе наследственного имущества принменяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. По согласию наследников, если в наследстве имеются движимое имущество, наследники могут разделить его таким образом, что стоимость полученного имущества будет не совпадать с той долей, которая причиталась бы отдельному наследнику, являясь фактинчески большей или меньшей. Например, наследство, состоящее из мебельного гарнитура-спальни стоимостью 4 грн. и картины знаменитого художника стоимостью 5 грн., между двумя нанследниками, которым причитается по 1/2 в сумме всего наследнства, может быть разделено с признанием за одним наследником права собственности на мебель, за другим - на картину. Понскольку в данном случае речь идет о движимом имуществе, пранво собственности на которое не требует регистрации, то для осунществления раздела достаточно стной договоренности наследнинков между собой.

В случае возникновения между наследниками спора по поводу того, как распределить неделимое имущество, принадлежащее им на праве общей долевой собственности, он разрешается в судебном порядке.

Глава 4. Наследственный договор.

Статья 1302. Понятие наследственного договора

1. По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется исполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Наследственный договор Ч это договор, по которому одна стонрона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Характеристики договора:

- характерно волеизъявление двух сторон, основанное на дис-позитивных основах. Права и обязанности по договору ленжат на обеих сторонах: приобретатель приобретает право собнственности на имущество в случае выполнения распоряженния (имущественного или неимущественного характера) отчуждателя. Обязательным словием действия наследнственного договора является такой юридический факт, как смерть отчуждателя, из-за отсутствия которого не могут наступить юридические последствия. С другой стороны, (от-чуждатель) требует выполнения обязанностей материального (например, приобретатель обязуется предоставить отчужда-телю материальное обеспечение натурой в виде питания, хода и т.п.) или нематериального характера как при жизнни, так и после его смерти (например, отчуждатель распоряндился, что после его смерти он хотел быть похороненным с родственниками, в другом городе и т.п.);

- следует рассматривать наследственный договор и как реальнный, и как консенсуальний. Если по словиям наследствеого договора приобретатель должен выполнить определеые действия после смерти отчуждателя, договор считается реальным, поскольку будет считаться заключенным с момента передачи имущества приобретателю. Если же наследственным договором предполагается, что приобретатель должен выполннить действия (например, ежемесячно выделять отчуждате-лю определенное денежное содержание) при жизни отчужндателя, права и обязанности возникают в момент достижения согласия. В этом случае договор считается консенсуальним;

- возмездный - у приобретателя возникает обязанность вынполнить определенные действия вместо полученного имущенства. Наследственный договор предусматривает, что отчужндатель имеет право требовать от приобретателя определеого имущественного предоставления.

Предмет договора - имущество, которое переходит в собствеость приобретателя в случае смерти отчуждателя. Предметом договора могут быть индивидуально-определенные вещи (коллекнция картин, ценная библиотека) и определенные родовыми принзнаками, движимое и недвижимое имущество (квартира, дом, дача, земельный часток, автомобиль), где бы они не находились.

Содержание договора - это те словия, по поводу которых сто-роны достигли соглашения.

Поскольку юридические последствия наступают только при наличии юридического факта - смерти отчуждателя - важным моментом наступления действия договора является становление факта смерти отчуждателя.

Факт смерти подтверждается свидетельством органа регистранции актов гражданского состояния о смерти и решением суда Iо признании гражданина мершим.

В случае, если гражданин пропал бесследно при обстоятельствах которые грожали смертью или таких, которые дают основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предпонлагаемой гибели, казанный в решении суда.

Важным словием договора является выполнение обязанноснтей приобретателем. В случае невыполнения обязанностей договор может быть расторгнут по решению суда в пользу отчуждателя.

Наследственный договор - это соглашение на случай смерти, которое имеет силу при выполнении словий, которые не протинворечат действующему законодательству.

Недействительным признается договор, если затронуто хотя бы одно из словий действительности сделки (ст. 215 ГК): правомернность и неаморальность соглашения, дееспособность частников соглашения, совпадение воли и волеизъявления, отсутствие поронков в возникновении воли, соблюдение формы соглашения. Догонвор признается недействительным, если он направлен на огранинчение правоспособности и дееспособности. Например, недействинтельным является наследственный договор, который вменяет в обязанность приобретателя не заключать брак.

Предоставляя отчуждателю право свободно распоряжаться своним имуществом, закон не предусматривает право несовершеннонлетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных одного из супругов или родителей отчуждателя на обязательную долю при заключении наследственного договора.

Отчуждателем в наследственном договоре могут быть супнруги, один из супругов или иное лицо.

Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо.

Наследственный договор имеет письменную форму, заключается и подписывается обеими сторонами в присутствии нотариуса и достоверяется нотариально.

Нотариус проверяет дееспособность сторон (ст. 44 Закона кнраины О нотариате).

достоверение наследственного договора может быть осуществнлено у нотариуса по местонахождению основной массы наследнственного имущества (ст. 55 Закона Украины О нотариате).

Наследственные договоры с транспортными средствами, котонрые являются собственностью отчуждателя, достоверяются нота-риусами независимо от места их регистрации.

Поскольку отчуждатель передает свое право собственности другому лицу, нотариус должен достовериться, что у отчуждатенля имеются правоустанавливающие документы, которые подтвернждают право собственности на имущество (ст. 55 Закона Украинны О нотариате), а именно:

- договора купли-продажи, дарения, мены;

- свидетельство о праве частной собственности;

- свидетельство о праве на наследство;

- договор о распределении имущества;

- решение суда и др.

Нотариусы обязаны разъяснить сторонам содержание и знанчение представленных ими проектов соглашения и проверить, отвечает ли содержание соглашения, которое достоверяется, тренбованиям закона и соответствует ли действительным намерениням сторон.

В случае незаконности распоряжений нотариус должен отканзать в достоверении договора.

учитывая то, что наследственный договор Ч соглашение, котонрое непосредственно связано с лицом отчуждателя, оно не может быть осуществлено через представителя, который действует по доверенности или в соответствии с законом (ст. 55 Закона кранины О нотариате).

Но действующим законодательством (ст. 45 Закона Украины О нотариате) становлены случаи, если завещатель не может сделать подпись лично (болезнь, физические недостатки). В таком случае следует применять аналогию закона, и тогда наследствеый договор может быть подписан другим лицом. Наследствеый договор в этом случае составляется в присутствии нотариунса, завещателя и лица, которое его подписывает.

Для того, чтобы всесторонне обеспечить интересы отчуждателя и приобретателя, необходимо непосредственное волеизъявление приобретателя, поэтому считаем, что приобретатель также не монжет действовать через представителя.

Если приобретателем является юридическое лицо, оно может выражать свою волю через полномоченных на то лиц, которые действуют на основании доверенности, которая выдается в станновленном законом порядке.

В наследственном договоре нужно оговорить все словия вынполнения сторонами обязательств по наследственному договору, и о возможности передачи части прав и обязанностей третьим лицам.

Если в словиях наследственного договора не было достигнуто согласия и не было становлено возможности передачи прав и обязанностей по обязательствам третьим лицам, то как отчужда-тель, так и приобретатель не имеют права передавать свои права и обязанности третьим лицам. В этом случае изменение лиц в обязательстве не может проводиться, поскольку будут затронуты важные словия договора, что может привести к признанию сундом договора недействительным.

Все экземпляры подписываются сторонами наследственного донговора. Нотариус достоверяет его и каждому из частников вындает по одному экземпляру (один из которых сохраняется в денлах нотариуса согласно ст. 50 Закона Украины О нотариате).

Имущество, которое было приобретено в период супружеской жизни, принадлежит супругам на праве общей совместной собнственности, поэтому наследственный договор на все общее имущенство не может быть заключен без согласия второго супруга. Если наследственный договор был заключен без согласия одного из супругов, это ведет к его недействительности.

Отчуждатель может заключить договор только на отдельное имущество, которое находится в его собственности и подтвержданется соответствующими правоустанавливающими документами.

Наследственный договор может быть расторгнут по требованию отчуждателя или преобретателя только в судемном порядке.

Срок давности иска расторжения наследственного договора - общий, определённый ст. 257 ГК тремя годами. Отчуждатель, приобретатель, лисполнитель или нотариус могут обратиться в суд на протяжении трех лет с момента выявления нарушений выполннения словий наследственного договора.

Законодатель не предусмотрел другой возможности расторженния договора. Невозможно расторгнуть наследственный договор по взаимному согласию сторон или прекратить выполнение обянзательства вследствие одностороннего отказа от обязательств.

Отчуждатель имеет право обратиться в суд с иском о разрыве наследственного договора в случае ненадлежащего выполнения его словий приобретателем. В этом случае суд должен руководствонваться общими положениями выполнения договорных обязантельств. Отчуждатель имеет право требовать возвращения права собственности на имущество, которое было им передано по наследнственному договору.

Если же после смерти отчуждателя приобретатель не выполннил словий договора, лисполнитель наследственного договора или нотариус, призванные осуществлять контроль за выполненинем наследственного договора, могут обратиться с иском в суд о расторжении договора. В таком случае все имущество, которое нанследуется по договору, переходит к наследникам по закону. Одннако приобретатель имеет право требовать возмещения затрат в той части договора, по которой обязательство было выполнено.

Однако если приобретатель докажет, что невыполнение обязантельства случилось вследствие случая или непреодолимой силы, с него снимается ответственность за невыполнение договора. В слунчае расторжения договора в связи с невозможностью его дальнейншего выполнения приобретателем по основаниям, которые именют важное значение, суд может оставить за приобретателем пранво собственности на часть имущества, с четом продолжительности времени, на протяжении которого он исполнял свои обязанности по договору.

Наследственный договор может быть заключен задолго до сменрти отчуждателя. За это время Отчуждатель может приобрести в собственность земельные частки, дом, квартиру, ценные бумаги, транспортные средства и т.п. Естественно, что у него может вознникнуть желание внести это имущество дополнительно к же заключенному наследственному договору.

Однако действующим ГК не становлена возможность внесенния каких-нибудь изменений или дополнений в словия наследнственного договора в одностороннем порядке или по взаимному согласию сторон. В таком случае Отчуждатель может обратиться в суд для подачи иска о расторжении наследственного договора. Только после решения суда о разрыве наследственного договора стороны могут заключить новый договор с четом изменений и дополнений относительно всех важных словий.

Глава 5. Исполнение завещания.

5.1. Назначение исполнителя завещания

Выраженная в завещании воля завещателя подлежит исполннению. Для облегчения исполнения воли завещателя, также осуществления интересов наследников, кредиторов, также друнгих лиц, в пользу которых были сделаны распоряжения, в праве предусмотрен институт исполнителя завещания.

В завещании наследодатель может назначить исполнителя занвещания, который будет следить за соблюдением всех изложеых в документе положений. Данное лицо выступает своеобраз ным гарантом осуществления воли завещателя. На исполнителя завещания возлагается выполнение действий по охране наследнства, правления им.

К исполнителю завещания предъявляются следующие требонвания: 1) это должно быть физическое или юридическое лицо;

2) должен иметь полную дееспособность (для физического лица) и правоспособность (для юридического лица).

Полностью дееспособным считается лицо, которое понимает значение своих действий; способное своими действиями приобрентать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществнлять; способное своими действиями создавать для себя гражданнские обязанности, самостоятельно их выполнять и нести ответнственность в случае их невыполнения; которое достигло 18 лет или приобрело полную дееспособность в соответствии с положенниями ст.ст. 31-32 ГК.

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания и регистрации в Едином государственном реестре преднприятий и организаций Украины и прекращается с момента его ликвидации или реорганизации и исключения из казанного ренестра (ст. 68 ГК). Юридическое лицо имеет такие же гражданские права и обязанности, как физическое лицо, за исключением тех прав и обязанностей, необходимой предпосылкой которых являнются естественные свойства человека.

Если в завещании наследодатель казывает наследниками двух лиц, то выполнение завещательного распоряжения может быть возложено на одно из этих лиц на выбор наследодателя.

Выполнение завещания может быть возложено на лицо, котонрое не является наследником по завещанию. То есть в завещаннии указывается одно лицо, исполнителем назначается другое. Такое лицо может быть наследником по закону, может быть вообще постороннее лицо, которое не является наследником. Танкое положение станавливается с целью защитить интересы на-следника по завещанию который может продолжительное время не знать об открытии наследства (например, находиться в команндировке, проживать в другой стране и т.п.), поэтому назначается исполнитель, который к появлению наследника выполняет дейнствия по охране наследства, правляет им.

Статья 1287. Назначение исполнителя завещания по инициативе наследников.

Данная статья предусматривает случаи, когда наследники именют право изменить волю наследодателя в отношении назначения исполнителя завещания. Если исполнитель не способен обеспечить выполнение воли наследодателя по какой-либо причине, наследнинкам предоставляется право в судебном порядке устранить такого исполнителя от выполнения. Но в суде они должны доказать ненвозможность выполнения завещания назначенным исполнителем.

Неспособность исполнителя обеспечить выполнение воли нанследодателя может быть вызвана объективными причинами, конторые лишают исполнителя возможности фактически осуществить волю завещателя. Например, это тяжелая болезнь лица, назначеого завещателем, потеря им дееспособности, лишение свободы по приговору суда, которые лишают исполнителя возможности осунществлять определенные действия относительно применения мер по охране наследства, правления им и т.п.

Наследники имеют право избрать исполнителя из числа наследнников или назначить исполнителем завещания другое лицо, конторое не входит в их круг. В таких случаях необходимо наличие следующих обстоятельств: 1) наследодатель не назначил исполннителя завещания; 2) лицо, которое было назначено наследодатенлем, отказалось от исполнения завещания; 3) лицо, которое было назначено наследодателем, было странено от исполнения завещанния (например, в случае злоупотребления своими полномочиями как исполнителя завещания).

Если наследники не могут прийти к соглашению относительнно того, кто будет выполнять волю наследодателя, то по требованнию одного из наследников суд сам назначает исполнителя завенщания. Лицо, которое назначают или избирают исполнителем завещания, не может быть обязано к исполнению, оно должно сонгласиться выполнять возложенные на него полномочия.

Исполнитель завещания может быть назначен нотариусом по месту открытия наследства, если завещатель не назначил иснполнителя завещания или если исполнитель завещания отканзался от исполнения завещания либо был странен от его иснполнения и если этого требуют интересы наследников.

5.2. Права исполнителя завещания.

Лицо назначается исполнителем завещания с его согласия. Такое согласие берется нотариусом и может быть оформлено как самостоятельное заявление, которое прилагается к завещанию, или же казывается на самом завещании. Хотя в статье не делается оговорок в отношении случаев, если согласие прилагается к завенщанию как отдельный документ, однако ст. 1449 ГК дает понятие секретного завещания. Секретным является завещание, которое заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Поскольку содержание такого завещания неизвестно даже нотанриусу, то естественно, что согласие исполнителя не может нахондиться на таком завещании, может быть представлено только дополнительным документом.

Как правило, согласие быть исполнителем завещания подаетнся при жизни наследодателя. Но ч. 3. комментируемой статьи расширяет права исполнителя. Такое согласие может быть преднставлено нотариусу в письменной форме по месту открытия нанследства, то есть после смерти наследодателя.

Поскольку возложение обязанностей исполнения завещания основано на принципе добровольности, то, следовательно, исполнинтель имеет право отказаться от выполнения возложенных на него полномочий. Это может быть связано с определенными причинанми (болезнь, командировка и т.п.). Причем не играет роли, кто назначал это лицо исполнителем - завещатель, нотариус или его избрали сами наследники.

Но наряду с правом отказа от выполнения завещания законондатель станавливает обязанность исполнителя, согласно которой последний должен немедленно сообщить наследникам, также другим заинтересованным лицам об отказе от осуществления своих полномочий. Эта обязанность защищает интересы наследнников, так как, пока состоится замена исполнителя завещания, наследственное имущество может быть оставлено без хода, что может привести к имущественному бытку или к пропуску сронков принятия наследства.

Отказ исполнителя завещания должен быть в письменной форме во избежание недоразумения высказанной воли, также, чтобы обеспечить соответствующие доказательства.

Право исполнителя завещания на отказ от осуществления своних полномочий фактически ничем не ограничено. Но ч. 3 даой статьи станавливает случай, который составляет исключение. Исполнитель завещания не может отказаться от выполнения своних полномочий, если это связано с совершением неотложных дейнствий, промедление с которыми грожает бытками наследникам. После выполнения таких неотложных действий исполнитель впранве отказаться от осуществления дальнейших полномочий.

Исполнитель завещания отвечает перед наследниками за бытки, которые были им причинены в связи с невыполнением требований, становленных в частях второй и третьей настоянщей статьи.

1. Исполнитель завещания обязан:

1) принять меры по охране наследственного имущества;

2) принять меры по ведомлению наследников, отказополучателей, кредиторов об открытии наследства;

3) требовать от должников наследодателя исполнения ими своних обязательств;

4) управлять наследством;

5) обеспечить получение каждым из наследников доли наследнства, которая определена в завещании;

6) обеспечить получение доли в наследстве лицами, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

2. Исполнитель завещания обязан обеспечить исполнение наследниками действий, к которым они были обязаны завещаннием.

3. Полномочия исполнителя завещания достоверяются донкументом, который выдается нотариусом по месту открытия нанследства.

Исполнитель завещания имеет право требовать плату за выполннение своих полномочий. Завещатель может сразу казать в занвещании, что определенная сумма или часть имущества перехондит исполнителю завещания как плата за выполнение им своих полномочий. Последний может получить это вознаграждение в натуре или в деньгах из наследственной массы. Если исполнитель отказался или был странен от выполнения своих полномочий, то право на вознаграждение он теряет.

Данной статьей становлен порядок получения исполнителем вознаграждения, если его размер не был определен завещателем. В таком случае наследники и исполнитель завещания могут донговориться о размере платы за выполнение последним своих полнномочий. Это вознаграждение исполнитель также может получить в натуре или в деньгах из состава наследства. Если между исполннителем завещания и наследниками не достигнуто соглашение в отношении размера вознаграждения, такой спор может быть реншен в судебном порядке.

Иногда в процессе выполнения завещания исполнитель может понести дополнительные затраты, которые могут быть связаны с охраной наследственного имущества, правления им, также друнгие затраты, связанные с исполнением завещания. Поэтому незанвисимо от полученного вознаграждения за выполнение своих полнномочий исполнитель может требовать возмещения таких затрат, за исключением полученной выгоды от пользования этим имунществом.

Выводы

Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд выводов.

Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

Для определения, что же может наследоваться, необходимо руководствоваться следующими положениями:

        в состав наследственной массы могут входить как и те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти, если существуют еще и другие предусмотренные законом юридические факты;

        не переходят по наследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

        ряд прав и обязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен или ограничен в силу прямого казания закона (легковой автомобиль, полученный бесплатно);

        могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественныма содержаниема (голосующие акции в акционерном обществе);

        могут наследоваться и правовые образования в случаях, предусмотренных в законе (процесс приватизации, незаконченный в связи со смертью наследодателя и приобретательная давность).

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств.

Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Иначе обратного хода нет. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.


Список литературы

1.   1.Барщевский М.Ю. Если открылось наследство

2.   М.Д. Дойко, В.М. Спвак Цивльно- правов документи

3.   Гражданский кодекс Украины, 2004 год

4.   Немков А.М. Очерки истории наследственного права

5.   Серебровский В.И. Очерки наследственного права

6.   Кивалов С.В. Основы правоведения Украины